Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Marchenko_M_N_2001_Sravnitelnoe_pravovedenie_Obschaya_chast.doc
Скачиваний:
186
Добавлен:
24.01.2021
Размер:
4.74 Mб
Скачать

Негативную позицию по вопросу о признании прецедента как источника права занимают и другие отечественные авторы.

3. Приводимые ими аргументы не всегда являются убедитель­ными, но оставлять их без внимания и хотя бы изначального пред­метного рассмотрения было бы не верным. Ибо они проливают свет на различные стороны обсуждаемой проблемы, позволяют взглянуть на нее как бы "со стороны" и, тем самым, помогают найти ее наи­более оптимальное, адекватно отражающее современные российские реалии, решение.

Среди довольно многочисленных и разнообразных аргументов, приводимых в защиту тезиса о непризнании судебной практики в качестве источника современного российского права, наиболее ши­рокое распространение получили следующие.

Во-первых, утверждение о том, по признание судебной прак­тики в качестве источника права противоречит конституционно при­знанному и закрепленному принципу разделения властей.

Конституция России 1993 г., как известно, по примеру Консти­туции США и ряда других стран закрепляет положение, согласно которому государственная власть в РФ "осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную", и "органы законодательной, исполнительной и судебной власти само­стоятельны" (ст. 10).

Это — одно из важнейших конституционных положений совре­менной России и с ним, естественно, нельзя не считаться1. Соответ­ственно, нельзя не учитывать и важности аргументов, построенных на основе данного положения.

Однако, отдавая должное им, вполне правомерно при этом по­ставить такой вопрос: не абсолютизируем ли мы принцип разделе­ния властей, считая, в частности, что поле деятельности законода­тельной власти ограничивается лишь "чисто" правотворческими функциями, а судебной, соответственно — сугубо судебной деятель­ностью. Ведь в реальной жизни, как показывает опыт других стран, давно и плодотворно использующих принцип разделения властей, такого строгого, жесткого, изначально заданного разделения сферы деятельности и функций различных ветвей власти нет. Оно есть лишь в теории, но не в реальной жизни.

Конституция США, например, предусматривает, что судебная власть распространяется лишь на "дела, решаемые по закону и праву справедливости, возникающие на основе настоящей Консти­туции", законов США и заключаемых ими международных догово­ров, а также на ряд других дел и на споры, в которых США явля­ются стороной, на споры между двумя и более штатами, между шта­том и гражданами другого штата, и другие им подобные дела2.

) Иными словами, согласно Конституции, судебная власть США

выполняет "чисто" судебные функции. Фактически же она, наряду с судебными, осуществляет в лице Верховного Суда США одновре-

I менно и правотворческие функции1.

С другой стороны, Конгресс США, будучи высшим законода-

| тельным органом страны, осуществляя, согласно теории разделения

властей, на федеральном уровне сугубо законодательные функции, в то же время в случаях, предусмотренных Конституцией, уполно­мочен осуществлять и судебные функции. Ему, а точнее — его вер­хней палате — Сенату, согласно Конституции США, "принадлежит исключительное право осуществления суда в порядке импичмента"2. Следует отметить, что осуждение в порядке импичмента распрос­траняется, при соответствующих обстоятельствах, не только на Пре-

\ зидента США и Вице-президента, но и на ряд других "гражданс-

ких должностных лиц"3.

Не аналогично ли обстоит или в перспективе будет обстоять дело с реализацией принципа разделения властей и в российской

' действительности, имея ввиду элемент условности разделения еди-

ной государственной власти на три ветви и связанный с этим момент неопределенности? Вполне возможно. В силу этого тем более важ­ным представляется констатировать тот факт, что принцип разде­ления властей не является жестким и абсолютным принципом.

Он весьма гибок, условен и относителен. Следовательно, и все выводы, аргументы или просто умозаключения, базирующиеся на нем или производные от него, должны быть весьма гибкими, услов­ными и относительными. Не в последнюю очередь это касается ут­верждения о том, что признание судебной практики в качестве ис­точника российского права будет противоречить принципу разделе­ния властей.

Во-вторых, тезис о том, что признание судебной практики в ; качестве источника российского права не согласуется с характерны-

ми особенностями романо-германской правовой семьи, к которой "традиционно причисляют Россию"4 и которая, по мнению некото­рых отечественных ученых, "не знает такой формы источника пра­ва, как судебный прецедент"5.

Данный аргумент, как и ранее рассмотренный, имеет также весьма условный и относительный характер, хотя и в силу других причин. А именно — прежде всего в силу того, что далеко не бес­спорным является мнение о принадлежности правовой системы Рос-

1 См.: Жидков О. А. Верховный Суд США: право и политика. М., 1985. С. 95—106.

2 Конституции буржуазных государств. С. 21.

3 Там же. С. 28.

4 Гурова Т. В. Судебный прецедент как формальный источник права и его место в системе источников права в России // Атриум, 1997, № 3. С. 7.

5 Богданова Н. А. Указ. соч. С. 64.

1 Подробнее об этом см.: Теория разделения властей: история и совре­менность / Отв. ред. М Н. Марченко. М., 1996.

2 Конституции буржуазных государств. М., 1932. С. 29.