Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. Монография

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
2.4. Некоторые общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, а также неправа с позиции спора между Г. Хартом и Р. Дворкиным
позитивизм предполагает модель и образец системы норм, и его центральное понятие единственного фундаментального критерия права скрывает от нас важную роль стандартов, не являющихся
1
нормами»
(выделено мной. — В. Е.).
Что же понимает Р. Дворкин под терминами «стандарты», «принципы» и «стратегии», разграничивает ли он их между собой? «Чаще всего, — пишет Р. Дворкин, — термин «принцип» я буду употреблять в самом общем смысле — как обозначающий все множество тех стандартов, которые не являются нормой… но есть и различие между принципами и стратегиями… «Стратегией» я называю стандарт, формулирующий необходимость достижения некоторой цели, обычно связанной с улучшением каких-то эко­номических, политических или социальных условий в обществе… «Принципом» я называю такой стандарт, который следует соблю­дать не потому, что он способствует изменению или сохранению некоторой экономической, политической или социальной ситуа­ции, а потому, что он выражает некоторые моральные требова-
2
ния, будь то требования справедливости, честности и т. д.»
(вы-
делено мной. — В. В.).
В процессе анализа названных проблем Р. Дворкин видел свою задачу прежде всего в том, чтобы «отличить принципы в самом об-
3
щем смысле от норм»
; далее он отмечает, что «в сложных правовых
системах… нельзя… провести границ между правовыми и мораль-
4
ными стандартами, на чем настаивает позитивизм»
, но при этом
«…одни принципы должны рассматриваться как право… тогда как
5
другие принципы не могут этого делать»
.
Судьи, по Р. Дворкину, не законодательствуют, а только контро­лируют законы посредством применения общих, фундаментальных максим права, принципов и стратегий. В основе судебных решений находятся моральные стандарты. При таком подходе, по его мне­нию, обязанности судей в первую очередь определяются не точны­ми правилами (как полагают позитивисты), а принципами, осно-
1
Там же. С. 45.
2
Там же.
3
Дворкин Р. Указ. соч. С. 46.
4
Там же. С. 76.
5
Там же.
141
Глава 2. Актуальные общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, реализующегося в России
ванными на либеральных ценностях справедливости, честности, равенстве и индивидуальных правах.
Таким образом сущность «теоретического компромисса между позитивизмом и естественно-правовой доктриной, третьей теории права», разработанной Р. Дворкиным, в действительности пред­ставляет собой одну из разновидностей научно дискуссионной кон­цепции интегративного правопонимания, спорного размывания права неправом, теоретически необоснованным синтезом правово­го и индивидуального регулирования общественных отношений, «измерения» права «принципами», основанными на либеральных ценностях — справедливости, честности, равенстве и индивидуаль­ных правах.
В 1994 г., уже после смерти Г. Харта, вышло второе издание его работы «Понятие права» с новым «постскриптумом», в первой ча­сти которого содержится ответ на критику Р. Дворкина. По второй части Г. Харт планировал ответить на критику других исследова­телей. Однако в связи со смертью ученого эта часть не была закон­чена. В первой части постскриптума Г. Харт признал, что в своей книге, во-первых, уделил недостаточное место принципам и при­нятию судебных решений в так называемых трудных ситуациях, когда судьям приходится принимать решения в отсутствии точных нормативных предписаний; во-вторых, необходимо разграничи­вать правила и принципы; в-третьих, принципы как часть права и правила признания не являются несовместимыми.
На мой взгляд, Г. Харт, как сторонник одной из научно дискусси­онной разновидности концепции интегративного правопонимания был весьма близок к подобным выводам и в самой работе «Понятие права». «Хотя идея единства первичных и вторичных правил име­ет… достоинства, — отмечал он, — и хотя было бы согласно с этим словоупотреблением трактовать существование этого характерно­го единства правил как достаточное условие для использования выражения «правовая система», — мы все же не утверждали, что
1
слово «право» должно определяться в этих категориях»
. Особен­но характерным представляется следующий вывод Г. Харта в ра­боте «Понятие права»: «…названия действительного права долж-
1
Харт Г. Л. Указ. соч. С. 213.
142
2.4. Некоторые общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, а также неправа с позиции спора между Г. Хартом и Р. Дворкиным
ны быть лишены определенные правила, вследствие их крайней моральной несправедливости, пусть даже они принадлежат неко-
торой существующей системе первичных и вторичных правил»
1
(выделено мной. — В. Е.). Более того, Г. Харт подчеркивал: «До- стоинство той идеи, которую мы приняли в качестве центральной, в том, что она позволяет нам увидеть множественные связи между
2
правом, принуждением и нравственностью такими, как они есть»
.
В связи с этим С. В. Третьяков и А. В. Кашанина делают спорный вывод о том, что «…дальнейшие попытки уточнения и формали­зации статуса деятельности судов в трудных ситуациях приводят в значительной степени к сближению позиций мягкого позити­визма и естественно-правовой концепции Дворкина. Речь идет о… включающем позитивизме, т. е. содержащем в правиле признания
3
некоторые моральные ценности»
.
В действительности Г. Харт и Р. Дворкин не были сторонниками «мягкого позитивизма» и естественно-правового понимания права, а по большому счёту в целом разделяли единые позиции (с опре­деленными различиями) научно дискуссионной концепции пони­мания права, спорно синтезирующей право и неправо, различные социальные регуляторы общественных отношений. Действитель­но, разновидность научно дискуссионной концепции понимания права Р. Дворкина является более сложной в отличие от концеп­ции Г. Харта. Однако по типу правопонимания модели Г. Харта и Р. Дворкина весьма близки. Как Р. Дворкин, так и Г. Харт не раз­граничивали различных социальных регуляторов общественных отношений — права и морали, размывали право неправом, не диф­ференцировали правовое и индивидуальное регулирование об­щественных отношений. В результате это не может не приводить к повышению степени неопределенности права; нестабильной, разнообразной и прямо противоположной судебной практике; дли­тельному рассмотрению споров в судах, несовпадающим позици­ям различных судебных инстанций, нарушению прав и правовых
1
Там же.
2
Там же.
3
Третьякова С. В., Кашанина А. В. Принципы права как способ сделать правовую систему открытой // Правоприменение: теория и практика / Отв. ред. Ю. А. Тихо­миров. М., 2008. С. 61.
143
Глава 2. Актуальные общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, реализующегося в России
интересов физических и юридических лиц, участвующих в рас­смотрении дел в судах. Характерно, что один из учеников Г. Хар­та — Джозеф Раз, развивая концепцию своего учителя, предлагал не ограничиваться правилами признания, а рассматривать право
1
как систему гибкую, открытую и не вполне конкретизированную
.
В порядке продолжения дискуссии хотелось бы также выска-
зать и свою собственную позицию по наиболее спорным вопросам, затронутым в исследованиях Г. Харта и Р. Дворкина. Как пред­ставляется, прежде всего необходимо попытаться найти ответ на первый вопрос: какой должна быть система права? Открытой или закрытой? Отвечая на данный вопрос, прежде всего необходимо обратиться к теории систем. Как отмечалось ранее, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский и Э. Г. Юдин, исследуя теорию систем, выделяли три класса существующих совокупностей объектов: неорганизо­ванные совокупности («суммативное целое»), неорганичные (про-
2
сто организованные системы) и органичные системы
. Просто ор­ганизованная и органичная системы имеют общие и отличающие их свойства. Так, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин подчеркивали, что их одинаково «характеризует наличие связей между элементами и по­явление в целостной системе новых свойств, не присущих элемен­там в отдельности. Связь, целостность и обусловленная ими устой­чивая структура –…отличительные признаки любой системы»
3
Вместе с тем, замечали они, «если первая есть соединение в извест­ную целостность относительно обособленных элементов, то вто-
4
рая — «физически» неделимое саморазвивающееся целое»
.
Анализируя советское право, С. С. Алексеев писал: «Советское право как система — это такое специфическое социальное явление, которое представляет собой нечто среднее, промежуточное между
5
«просто» организованной и органичной системами»
. В пределах
установленных рамок монографии, не приводя дополнительных те-
.
1
Харт Г. Указ. соч. С. 289, 295.
2
Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход в современной науке / Проблемы методологии системного исследования: Сб. научн. ст. М., 1970. С. 11.
3
Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.,
1973. С. 177.
4
Там же. С. 177, 178.
5
Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С. 16.
144
2.4. Некоторые общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, а также неправа с позиции спора между Г. Хартом и Р. Дворкиным
оретических аргументов, представляется возможным лишь сделать вывод о том, что не только советское право, но также современное внутригосударственное и международное право, реализующееся в государстве, можно рассматривать в рамках единой «просто» ор­ганизованной системы, характеризующейся целостностью, связью и устойчивой структурой составляющих их элементов. По мере противоречивого и непоследовательного развития единого эконо­мического и правового пространства (на первом этапе — европей­ского, на втором этапе — евроазиатского, на третьем — и мирового) «просто» организованная система внутригосударственного и меж­дународного права, реализующегося в государстве, как представля­ется, с объективной необходимостью, неизбежными бесконечными теоретическими спорами и многочисленными практическими про­блемами будет постепенно трансформироваться в органичную сис­тему права цивилизации в целом.
В специальной советской и российской юридической литерату­ре разрабатывались и применялись самые различные понятия, свя­занные со словом «система»: «правовые системы современности»
2
«правовая система…»
, «правовая система общества»3 и т. д. Как
1
отмечал М. И. Байтин, «само выдвижение и обсуждение в 80-х гг. новой идеи правовой системы стало, по сути, определенным ком­промиссом между сторонниками «нормативного» и «широкого» понимания права. Отвечая на вопрос, каким понятием можно охва­тить совокупность всех известных правовых явлений (выделено мной. — В. Е.), чтобы «сохранить четкость, «неразмытость» научной категории, выражающей главное в правовой действительности, — институционное социально-классовое нормативное образование,
4
т. е. объективное право им может служить понятие правовой системы»
, С. С. Алексеев писал: «представляется, что
5
. Данная точка зре-
ния в том числе, полагаю, основана на проанализированных выво-
,
1
Сырых В. М. Теория государства и права: Учебник. М., 2004. С. 594–621.
2
Алексеев С. С. Право и правовая система // Правоведение. 1980. № 1; Марчен-
ко М. Н. Источники права: Учеб. пособие. М., 2005. С. 4, 5.
3
Карташов В. Н. Теория правовой системы общества: Учеб. пособие. В 2 т. Яро-
славль, 2006. Т. 2.
4
Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на
грани двух веков). С. 178, 179.
5
Алексеев С. С. Указ. соч. С. 31.
145
Глава 2. Актуальные общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, реализующегося в России
дах Г. Харта и понимании правовой системы Ж. Карбонье как «вме-
1
стилища, сосредоточия разнообразных юридических явлений»
.
Как отмечалось ранее, оживленная дискуссия в юридической литературе и предложения ученых не могли не найти своего отра­жения в Конституции РФ, в ч. 4 ст. 15 которой впервые появил­ся термин «правовая система Российской Федерации». Данная новелла с неизбежностью поставила теоретический вопрос о том, возможно ли введение всех известных разнообразных и онтологи­чески неоднородных социальных явлений в Конституцию РФ, яв­ляющуюся фундаментальным видом правовых актов, содержащим конституционные принципы и нормы права. По сути этот вопрос является риторическим. Однако, к примеру, Н. И. Матузов в даль­нейшем был вынужден уточнить: «Под правовой системой пони­мается совокупность внутренне согласованных, взаимосвязан­ных, социально однородных юридических средств (явлений)»
2
(выделено мной. — В. Е.). Изложенную точку зрения разделял
3
и М. И. Байтин
. В то же время названные авторы оставили откры­тым вопрос о том, почему явления, находящиеся в одной правовой системе, должны быть только социально однородными.
В 1939–1940 гг. на страницах журнала «Советское государст-
во и право» открылась дискуссия о системе права, которая была
4
в основном сведена к делению правовых актов на отрасли
. В 1956– 1958 гг. журнал «Советское государство и право» провел вторую дискуссию о системе права, в процессе которой прежде всего об-
5
суждали критерии деления правовых актов на отрасли
. В 1982 г. этот же журнал организовал третью дискуссию о системе права, посвященную в основном методам правового регулирования
6
В результате проведенных дискуссий в юридической литературе сложилось устойчивое мнение: система права — это его внутрен­нее строение, соединение действующих в государстве юридических
.
1
Карбонье Ж. Юридическая социология / Пер. с фр. и вст. ст. В. А. Туманова.
М., 1986. С. 197.
2
Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. С. 93.
3
Байтин М. И. Указ. соч. С. 183.
4
Сов. государство и право. 1939. № 3, 4; 1940. № 3, 8, 9.
5
Сов. государство и право. 1956. № 8, 9; 1957 № 1–4, 6, 7; 1958. № 5, 11.
6
Сов. государство и право. 1982. № 6, 8.
146
2.4. Некоторые общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, а также неправа с позиции спора между Г. Хартом и Р. Дворкиным
норм в единое целое, а также разграничение их на отрасли и инсти-
1
туты права
.
Вместе с тем, применение понятия «система права» в данном контексте представляется теоретически спорным. Во-первых, пра­во по существу сведено только к одной его форме — российским правовым актам. Во-вторых, понятие «система» теоретически не­достаточно обоснованно применено в действительности к структу­ре и содержанию и не всего «права», а только одной из его, на мой взгляд, форм — российским правовым актам.
В современной юридической литературе по существу сформиро­валось два подхода к вопросу о соотношении понятий «источники права» и «формы права». «Суть первого из них, — как справедли­во пишет М. Н. Марченко, — заключается в полном отождествле­нии источника права с формой права, в сведении источника пра­ва к форме права и, наоборот, формы права — к источнику права. Во избежание недопонимания в подобных случаях при рассмотре­нии формы права после написания данного термина «форма пра­ва», как правило, в скобках в виде констатации тождественности и равнозначимости искомых терминов следует термин «источник
2
права»
. Второй подход к разрешению вопроса о соотношении по­нятий «источники права» и «формы права», по обоснованному мнению М. Н. Марченко, состоит в том, что «… понятия рассматри-
3
ваются как полностью несовпадающие друг с другом»
.
Более убедительным, на мой взгляд, является вывод Е. А. Ершо­вой, обосновавшей предложение о необходимости дифференциа­ции этих понятий. Например, источники трудового права в Рос­сийской Федерации рассматриваются Е. А. Ершовой как факторы, «творящие» право, его начала, то, из чего оно возникает, происхо­дит; формы трудового права — в качестве его внутреннего и внеш-
4
него выражения
. При таком подходе представляется теоретически
обоснованным и практически необходимым введение в научный
1
См., например: Байтин М. И. Указ. соч. С. 199.
2
Марченко М. Н. Источники права: Учебное пособие. М., 2005. С. 55.
3
Там же. С. 35.
4
Ершова Е. А. Источники и формы трудового права в Российской Федерации: Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 8; Ершова Е. А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. М., 2008. С. 21–38.
147
Глава 2. Актуальные общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, реализующегося в России
оборот понятия «система форм национального и международного права, реализующегося в государстве», состоящей из двух подси­стем — внутригосударственного и международного права, образо­ванных составляющих ее элементами — формами национального и международного права. Система форм национального и между­народного права, реализующегося в государстве, характеризуется целостностью, устойчивой структурой, взаимосвязью и взаимо­зависимостью составляющих ее однородных элементов — форм внутригосударственного и международного права. В связи с этим, отвечая на первый вопрос, можно утверждать, что, во-первых, си­стема права должна быть открытой; во-вторых, содержать в себе лишь однородные элементы только собственно права — формы внутригосударственного и/или международного права.
Второй важнейший вопрос, исследованный в работах Г. Харта
и Р. Дворкина, состоит в определении природы принципов права («правовых принципов» — как, полагаю, спорно пишут многие на­учные работники в том числе и в настоящее время), их месте и роли в системе форм права. Хотелось бы в данном параграфе лишь ко­ротко высказать свою и только итоговую позицию по данной про­блеме. Развернутый анализ природы принципов внутригосударст­венного и международного права см. в 2.10 данной монографии.
Прежде всего необходимо разграничивать, с одной стороны,
основополагающие (общие) принципы национального и/или меж­дународного права, реализующиеся в государстве, которые с моей точки зрения, являются фундаментальными формами права; с другой — специальные принципы права, выработанные в иных формах национального и международного права, реализующиеся в государстве. Основополагающие (общие) принципы националь­ного и/или международного права, реализующиеся в государстве, полагаю, обладают предельной абстрактностью, фундаментально­стью, универсальностью, общезначимостью, более значительной устойчивостью и стабильностью, относительной независимостью от управомоченных правотворческих органов и лиц. Специальные принципы права, содержащиеся в иных формах национального и/или международного права, например, в российских правовых договорах либо международных договорах, отражают специфику правоотношений, регулируемых данными формами права.
148
2.4. Некоторые общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, а также неправа с позиции спора между Г. Хартом и Р. Дворкиным
Как основополагающие (общие), так и специальные принципы внутригосударственного и/или международного права, теорети­чески дискуссионно, а практически контрпродуктивно традици­онно относить к «идеям», «началам», «положениям» и т. п. Одна­ко, с позиций теории систем и научно обоснованной концепции интегративного правопонимания, во-первых, основополагающие (общие) принципы национального и/или международного права, реализующиеся в государстве, теоретически более обосновано от­носить к фундаментальным формам права, своеобразным «дорож­ным картам» для, например, управомоченных правотворческих и правоприменительных органов. Конкретизация основополага­ющих (общих) принципов национального и/или международного права управомоченными правотворческими органами и лицами обеспечивает повышение степени определенности права, внутрен­нее единство, непротиворечивость, последовательность, ожидае­мость и предсказуемость специальных принципов и норм права, вырабатываемых в иных формах национального и/или междуна­родного права. Во-вторых, как основополагающие (общие), так и специальные принципы национального и/или международного права являются объективно необходимыми регуляторами общест­венных отношений. Как представляется, специальные принципы национального и/или международного права в отличие от норм права характеризуются более абстрактным и универсальным ха­рактером.
При таком теоретическом подходе специальные принципы пра­ва должны вырабатываться управомоченными правотворчески­ми субъектами в соответствии с основополагающими (общими) принципами национального и/или международного права. В свою очередь, нормы права — в результате исследования, восприятия и конкретизации как основополагающих (общих), так и специ­альных принципов национального, и/или международного права. В результате восприятия, реализации и конкретизации правопри­менительными и правотворческими органами основополагающих (общих) и специальных принципов национального и/или между­народного права, а также выработанных в результате конкретиза­ции специальных принципов и норм права можно обеспечивать повышение степени определенности права, ожидаемость, непроти-
149
Глава 2. Актуальные общие теоретические и практические проблемы национального и международного права, реализующегося в России
воречивость и транспарентность как правотворческих, так и право­реализационных процессов.
Основополагающие (общие) принципы национального и/или международного права, реализующиеся в государстве, прежде все­го вырабатываются в правореализационной практике, а не только (и не столько) в международных договорах. При таком теоретиче­ском подходе имеются разнообразные источники международного права и различные формы его внешнего выражения. В то же вре­мя большинство научных и практических работников традицион­но дискуссионно выделяют только один источник возникновения международного права — прежде всего соглашение государств и одну форму внешнего выражения международного права — ме­ждународные договоры. При таком теоретическом подходе пред­ставляется также спорным термин «общепризнанные принципы международного права», так как не все государства могут «при­знавать» принципы международного права. Поскольку принципы международного права должны быть обязательными для всех, по­стольку, полагаю, более обоснованным является термина «осно­вополагающие (общие) принципы международного права» (jus cogens). Во-вторых, убежден: в правореализационной практике вырабатываются также и «основополагающие (общие) принципы национального права». В этой связи считаю теоретически обо­снованым введение в научный оборот, правотворческую и право­реализационную практику понятий «основополагающие (общие) принципы национального права» и «основополагающие (общие) принципы международного права».
В результате поддержки и принудительного исполнения, напри­мер, национальными органами, международными организациями, национальными органами государственной власти, иными упра­вомоченными органами, организациями, юридическими и физиче­скими лицами основополагающие (общие) принципы националь­ного и/или международного права, реализующиеся в государстве, становятся обязательными для неопределенного числа участников соответствующих правоотношений, следовательно, формами на­ционального и/или международного права, в отличие от неправа, в частности, от морали, являющейся по своей социальной природе не обязательной и принудительно не исполняемой.
150
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]