Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть. Курс лекций

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
2. Хищение чужого имущества
ствии со ст. 7.27 КоАП РФ1 хищение чужого имущества (независимо от формы собственности), совершенное путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, стоимость которого не превышает тысячу рублей, является мелким хищением, влекущим предусмотренную ука­занной статьей КоАП РФ административную ответственность. Следова­тельно, уголовно наказуемым хищение в форме кражи, мошенничества, присвоения или растраты будет только в том случае, если стоимость по­хищенного превышает указанную сумму. Это не относится к грабежу и разбою. Грабеж (ст. 161 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ) влекут уго­ловное наказание независимо от размера похищаемого имущества, так как опасность этих преступлений заключается не только в причинении имущественного ущерба потерпевшему, но и в способе завладения или попытки завладения чужим имуществом. При ненасильственном грабе­же (ч. 1 ст. 161 УК РФ) нижняя граница стоимости похищаемого иму­щества должна определяться правилом, зафиксированным в ч. 2 ст. 14 УК РФ: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя фор­мально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляю­щее общественной опасности» (например, лицо открыто хватает с при­лавка коробок спичек).
Хищение в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты и грабежа считается оконченным, когда виновный приобретает реаль­ную возможность распорядиться изъятым чужим имуществом по свое­му усмотрению.
Следует отметить (на это обращалось внимание в Курсе Общей ча­сти), что судебная практика (а вместе с ней и уголовно-правовая тео­рия) не всегда придерживалась такого толкования момента окончания хищения. До начала 70-х гг. XX в. суды твердо придерживались мне­ния, что хищение образует оконченный состав преступления в момент незаконного изъятия имущества. Для признания хищения оконченным не требовалось, чтобы виновный увез или унес похищенное с места со­вершения преступления, имел возможность извлечь из него пользу, т.е. воспользоваться им самому, продать или передать другим лицам. Важ­но было установить тот момент, когда собственник (или иной владелец) имущества лишался навсегда или на время (каким бы кратким это вре­мя ни было) возможности распорядиться данным имуществом, так как в силу действий виновного оно оказалось в его распоряжении. Поэто-
1
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
281
Глава VIII. Преступления против собственности
му кража признавалась оконченной, когда, например, уборщица сель­ского магазина отрезала несколько метров ткани и спрятала под прилав­ком, хотя вынести этот отрез ей не удалось, так как она была задержана. Такое же толкование по этому вопросу давалось и в учебниках Особен­ной части уголовного права, и в комментариях к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.
Однако в БВС РСФСР 1972 г. № 1 было опубликовано решение президиу-
ма одного из городских судов по делу С., означавшее кардинальный по­ворот при решении рассматриваемого вопроса. Приговором народного суда С. был осужден за оконченное хищение (кражу) государственного имущества в крупных размерах, совершенное при следующих обстоя­тельствах. Ночью он с целью хищения шерстяной пряжи проник на тер­риторию комбината по производству сукна, на котором ранее работал, и, пользуясь бесконтрольностью, сложил в девять мешков 83 бобины шер­стяной пряжи и выбросил их через окно на территорию заводского двора. Пять мешков с пряжей он спрятал в одном месте, а остальные — в другом (все — на охраняемой территории комбината). Через двое суток, также ночью, С. вновь проник на территорию комбината, чтобы вынести спря­танные им мешки с шерстью, но был задержан охраной.
Судебная коллегия по уголовным делам городского суда приговор оста­вила без изменения. Заместитель Председателя ВС РСФСР внес протест в президиум городского суда, в котором ставил вопрос о переквалифи­кации действий С. с оконченной кражи на покушение на нее. Президиум суда протест удовлетворил по следующим основаниям. По его мнению, ответственность за оконченное хищение должна наступать в случаях, когда лицо полностью осуществило преступный умысел на завладение имуще­ством и приобрело возможность использовать его по своему усмо- трению. Если же действия виновного, направленные на хищение, не были осуществлены по не зависящим от него причинам, они в зависимости от обстоятельств должны быть квалифицированы как приготовление к пре­ступлению или покушение на него. Совокупностью же собранных по делу доказательств установлено, что С. выбросил на охраняемую территорию 10 мешков с пряжей, которой впоследствии при более благоприятных условиях намеревался завладеть и распорядиться. Через двое суток он с этой целью проник на территорию комбината, но задуманное совершить не смог, так как был задержан охраной. По мнению президиума суда, со­деянное С. являлось покушением на хищение (кражу), и его действия были квалифицированы именно таким образом1.
Спустя непродолжительное время эта позиция получила выражение в постановлении Пленума ВС СССР от 11 июля 1972 г. № 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного иму­щества»: «Хищение следует считать оконченным, если имущество изъято
1
См.: БВС РСФСР. 1972. № 1. С. 14–15.
282
2. Хищение чужого имущества
и виновный имеет реальную возможность им распорядиться по своему усмотрению или пользоваться им» придерживается и ВС РФ
2
.
1
. В настоящее время такой позиции
Возможность распорядиться имуществом по своему усмотрению, о которой идет речь при решении вопроса о моменте окончания хи­щения, не следует путать или отождествлять с реальным достижени­ем тех конечных целей, которые лицо перед собой ставило. Виновный может и не достичь этих целей, т.е. не успеть потребить, продать или иным способом распорядиться похищенным имуществом. Важно, что­бы он достиг возможности совершить указанные действия. Поэтому судебная практика справедливо рассматривает как оконченную кражу, если лицо, например, погрузило в машину зерно из бункера стоявше­го в поле комбайна и сразу же вслед за этим было задержано. В данном случае, поскольку поле не является специально охраняемой террито­рией, виновный сразу же после изъятия зерна из бункера и погрузки его в машину получает возможность распорядиться им по своему усмо­трению.
Момент окончания хищения чужого имущества не может не зави­сеть и от конструкции соответствующего состава преступления как пре­ступления с материальным или формальным составом. И так как все разновидности хищения с материальным составом (в качестве послед­ствия выступает названная выше реальная возможность лица распоря­диться изъятым чужим имуществом по своему усмотрению; наличие же последствия заставляет вспомнить и о причинной связи между действия­ми, направленными на хищение, и указанными последствиями), то мо­ментом их окончания и является приобретение виновным такой воз­можности (к разбою же этот вывод не относится, так как в этом случае, как и при совершении любого другого преступления с формальным со­ставом, момент окончания преступления с последствий переносится на сами действия, что будет специально рассмотрено при характеристике состава разбоя).
Субъектом таких хищений, как кража, грабеж и разбой, является лицо, достигшее 14-летнего возраста, а мошенничества, присвоения или растраты и хищения предметов, имеющих особую ценность, — 16-летне­го (в соответствии со ст. 20 УК РФ).
1
БВС СССР. 1972. № 4. С. 8.
2
См.: БВС РФ. 1997. № 6. С. 19.
283
Глава VIII. Преступления против собственности
Субъективная сторона хищений характеризуется прямым умыслом и специальной (корыстной) целью. Лицо осознает, что совершает хищение чужого имущества, и желает этого. На корыстную цель как обязатель­ный признак любого хищения, как уже отмечалось, прямо указывается в примечании 1 к ст. 158 УК РФ.
Следует отметить, что такое законодательное уточнение значе­ния корыстной цели появилось в УК РФ как завершение давнего спора в тео рии уголовного права и довольно противоречивой в этом плане су­дебной практики. В 40–50 гг. XX в. в уголовно-правовой науке получила широкое распространение точка зрения, отрицающая корыстную цель
1
в качестве обязательного признака хищения
. Эта точка зрения, по сути,
дела отражала позицию по этому вопросу судебной практики.
Так, ВС СССР признал правильным осуждение Л. за кражу, выра­зившуюся в том, что он незаконно взял с открытой грузовой площадки железнодорожной станции инструменты и запасные части к комбайну. Как было установлено материалами дела, Л. совершил указанные дейст­вия, чтобы обеспечить комбайн, на котором он работал, необходимыми
2
частями и инструментами
. Таким образом, Л. был осужден за хищение,
хотя корыстная цель в его действиях отсутствовала.
Мнение о возможности некорыстных хищений нашло отражение в кино и художественной литературе. Достаточно вспомнить небезыз­вестного героя такого популярного фильма, как «Берегись автомобиля», где страховой инспектор Деточкин похищал автомашины у лиц, приоб­ретавших их на нетрудовые доходы, продавал их таким же лицам, а вы­рученные деньги пересылал детским домам. По мнению авторов филь­ма, Деточкин совершал преступления — кражи, и из содержания фильма вытекает, что он был за них осужден.
Однако по своей природе любое хищение предполагает именно ко­рыстную цель, и судебная практика, а вместе с ней и теория уголовного права, в корне изменила позиции в этом вопросе.
Так, определением Судебной коллегии по уголовным делам ВС РСФСР
было прекращено дело в отношении инженера В., который был признан народным судом виновным в краже и осужден за то, что, будучи команди­рованными своим предприятием на завод комбайнов в другой город, со­вершил кражу универсального приспособления к шлифовальному станку
1
См., напр.: Никифоров Б.С. Обязательна ли корыстная цель при хищении // Со-
ветское государство и право. 1949. № 10. С. 24.
2
См.: Судебная практика Верховного Суда СССР. 1954. № 1. С. 21.
284
2. Хищение чужого имущества
из инструментального цеха этого завода. В определении указывается, что в действиях В. отсутствует состав преступления, ибо он самовольно взял указанное приспособление, имея намерение доставить его на завод, где он работал, не преследуя при этом личных корыстных интересов.
Такую же позицию занял по этому вопросу Пленум ВС СССР по делу М.
Последний, страдая алкоголизмом, желал попасть на лечение (случай для алкоголика довольно редкий), но органы внутренних дел, обязанные в то время этим заниматься, не спешили, ссылаясь на то, что в соответствую­щих лечебных заведениях «нет пока мест». М. узнал, что лиц, совершивших преступление, направляют на лечение от алкоголизма без очереди. Поэто­му он задумал и выполнил следующее. Зашел в сберегательную кассу, где было много посетителей, увидел, что старушка получила и пересчитывает денежные купюры, громогласно (чтобы все слышали) объявил, что «похи­щает у нее купюру», выхватил ее и направился к выходу, но был задержан. М. был осужден народным судом за грабеж, т.е. за открытое похищение имущества. В дальнейшем дело рассматривалось в кассационном и над­зорном порядке, и наконец дошло до ВС СССР. Последний прекратил дело, указав, что М. совершил открытое завладение чужим имуществом не с целью наживы, а чтобы попасть на лечение от алкоголизма
1
.
Примерно с этого же времени и теория уголовного права стала свя­зывать признание хищения только с наличием при этом корыстной цели. «Хищение немыслимо без корыстной цели»
2
.
При трактовке корыстной цели при хищении судебная практика ис­ходит из того, что для наличия состава преступления не имеет значения, намеревалось ли лицо использовать похищенное имущество лично для себя или для своих близких (родственников, друзей, знакомых). Эта же позиция отражена и в большинстве учебников по Особенной части уго­ловного права.
Однако думается, что и расширять понятие корыстной цели не сле­дует. Одно дело, когда лицо завладевает чужим имуществом, чтобы пе­редать его близким ему людям. Другое — совершенно посторонним. Ин­тересный пример бескорыстного хищения приводил Б.С. Никифоров. «На почве враждебных отношений со своим коллегой К. в отсутствие последнего Н. сломал замок в его квартире и похитил из квартиры уни­кальную скрипку, золотые часы и весьма ценный хрустальный сервиз. Скрипку он на следующий день подарил оркестру военного госпиталя, а
1
См.: БВС СССР. 1972. № 5. С. 27.
2
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / отв. ред. Г.З. Анашкин, И.И. Кар-
пец, Б.Г. Никифоров. М., 1971. С. 198; см. также: Кригер Г.А. Квалификация хи-
щений социалистического имущества. М., 1974. С. 71–83.
285
Глава VIII. Преступления против собственности
часы и сервиз передал в фонд помощи детям погибших на войне фрон-
1
товиков. Н. был осужден за кражу»
. Представляется, что в настоящее время с учетом содержания примечания 1 к ст. 158 УК РФ и его пони­мания в судебной практике можно утверждать, что в действиях Н. со­став кражи отсутствует, в связи с тем что, завладевая чужим имущест­вом, он не преследовал при этом материальной выгоды ни для себя, ни для своих близких. Мотивы его безусловно противоправных целей принци пиально иные — соединение мести (первоначальный момент) и благотворительности в отношении тех, кому он подарил изъятые им у владельца вещи.
Согласно распространенному в судебной практике (и долгое время поддерживаемому уголовно-правовой наукой) толкованию понятия хи­щения под ним понималось и так называемое хищение в пользу третьих лиц. Жертвами такого толкования стали энергичные, предприимчивые хозяйственные руководители (отдельные председатели колхозов, дирек­тора совхозов и иных предприятий), которые в нарушение ведомствен­ных инструкций часть получаемых доходов использовали на дополни­тельную заработную плату колхозников и рабочих. Деньги эти были действительно заработаны последними. Однако размеры таких выплат суммировались, а их присвоение вменялось в вину хозяйственным ру­ководителям как хищение социалистического имущества. Последние приговаривались к длительным срокам лишения свободы даже в случае, если сами никаких сумм не получали. В середине 80-х гг. XX в. ВС СССР
2
отказался от такого понимания хищения
, но сколько сломанных судеб стояло за сложившейся практикой. То, насколько уголовный закон мог использоваться в качестве удушения любой эффективной хозяйствен­ной деятельности, можно проанализировать на примере нашумевших в свое время уголовных дел в отношении И.А. Хинта и И.Н. Худенко.
Приговором Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Эстонской ССР от 19 декабря 1983 г. к 15 годам лишения свободы был осужден И.А. Хинт — доктор технических наук, лауреат Ленинской премии, директор специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ) «Дезинтегратор». Другие руководители этого СКТБ Х.Я. Тяхисте, Я.А. Кы-
1
Никифоров Б.С. Объект преступления. М., 1960. С. 219–220.
2
См., напр.: Постановление Пленума ВС СССР от 24 декабря 1987 г. «О внесении
изменений в Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июля 1985 г. „О практике применения судами законодательства по делам о приписках и дру­гих искажениях отчетности о выполнении планов“» // БВС СССР. 1988. № 1.
286
2. Хищение чужого имущества
дар и И.Р. Плоомо также были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Всем им вменялось в вину хищение государственного и обще­ственного имущества в особо крупных размерах, должностные злоупо­требления и целый ряд других опасных преступлений. В основу обвине­ния были положены такие фактические обстоятельства дела, как продажа выпускаемых СКТБ биодисператоров по сниженным ценам, и даже выда­ча их бесплатно, начисление премий и т.д. Все суммы по этим эпизодам суммировались, признавались причинением имущественного ущерба и квалифицировались как хищения, взятки и другие преступления.
13 ноября 1981 г., когда при возвращении из Москвы И.А. Хинт вышел из поезда, чтобы передать лекарство больной жене (рак), он был арестован как опасный преступник. Необходимость избрания такой меры пресече­ния в отношении 67-летнего больного И.А. Хинта, которому еще не было предъявлено никакого обвинения, обосновывалась тем, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и встать на путь его запутывания. Надуманность этих мотивов была очевидной, так как И.А. Хинт, известный ученый, постоянно проживал в г. Таллине с тяжелобольной женой. Никаки­ми данными о том, что он может скрыться, следователи не располагали. Арестованный без достаточных оснований, И.А. Хинт до направления дела в суд содержался под стражей более года. При этом следователям было известно, что И.А. Хинт давно страдает тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в связи с чем еще до возбуждения уголовного дела не­сколько раз помещался в больницу, в том числе и в реанимационное от­деление, а во время следствия дважды лежал в тюремной больнице. Од­нако неоднократные его просьбы об изменении избранной в отношении его меры пресечения на подписку о невыезде оставались без удовлет­ворения. Вскоре после ареста И.А. Хинта умерла его жена. Следователи, ведущие его дело, не только не предоставили И.А. Хинту возможность по­прощаться с покойной, но и не сообщили ему об этом.
В апреле 1989 г. по протесту Генерального прокурора СССР дело И.А. Хин­та и других рассмотрел Пленум ВС СССР. Тщательно исследуя обстоятель­ства дела, Пленум заслушал представителя гражданского истца, который заявил, что «Дезинтегратор» ущерба не понес, и отказался от иска. Пред­ставитель гражданского истца сообщил также, что после ареста И.А. Хин­та прибыль кооператива резко упала и в настоящее время составляет 1 млн руб. вместо получаемых ранее 8 млн руб.
Пленум констатировал, что при обвинении И.А. Хинта и других руково­дителей СКТБ был игнорирован правовой статус СКТБ «Дезинтегратор», которое, в соответствии с его уставом и положением о нем, являлось ко­оперативной организацией, обладающей широкой хозяйственной само­стоятельностью, действующей на принципах полного хозрасчета, самофи­нансирования и самоокупаемости. Основанием для обвинения И.А. Хинта и других в незаконном начислении и выплате работникам кооператива пре­мий по итогам работы за 1979 и 1980 гг. послужило типовое положение о премировании работников системы республиканского объединения «Эст­колхозстрой», утвержденное в 1973 г., предусматривавшее возможность выдачи премий в пределах месячного оклада. Несмотря на то что это ти-
287
Глава VIII. Преступления против собственности
пичное положение в части размера премий противоречит другим норма­тивным актам, органы следствия и суд не выяснили эти противоречия и не установили, что данное типовое положение давно утратило силу.
Кроме этого, Пленум констатировал, что все инкриминируемые И.А. Хинту и другим руководителям СКТБ действия контролировались организациями­учредителями в лице их уполномоченных. В связи с этим Пленум пришел к выводу, что действия И.А. Хинта и других, вместе с ним осужденных, свя­занные с распределением продукции и распоряжением денежными сред­ствами, осуществлялись в интересах кооператива, лишены корыстного характера и не образуют состава уголовно наказуемого деяния.
Пленум единогласно принял решение о посмертной реабилитации И.А. Хинта (он, отбывая наказание, умер в сентябре 1985 г.), а также о полной реабилитации Х.Я. Тяхисте, Я.А. Кыдар и И.Р. Плоомо. Пленум по­ставил вопрос об отмене в установленном порядке решений о лишении И.А. Хинта ордена Трудового Красного Знамени, званий лауреата Ленин­ской премии, заслуженного деятеля науки Эстонской ССР, почетной гра­моты Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Внесено частное определение в адрес Генерального прокурора СССР о нарушениях закон­ности, допущенных в ходе расследования данного дела1.
Другим показательным примером удушающей всякое предпринима­тельство роли уголовного судопроизводства может служить не менее из­вестное дело И.Н. Худенко.
Талантливый экономист, которого впоследствии А. Сахаров назовет пред-
течей перестройки, пытался создать систему хозяйствования, которая по­зволила бы государству сберечь миллионы. Он организовал совхозы без административно-управленческого персонала. И не только пытался, но и успел претворить свои идеи на практике. В качестве итога своей дея­тельности приговором Алма-Атинского городского суда он был осужден к длительным срокам лишения свободы и на втором году своего заклю­чения скончался. В чем же заключался с точки зрения следствия и суда его криминал?
И.Н. Худенко, долгие годы работая в системе сельского хозяйства, убе­дился в изначальной порочности административно-командной системы, сковывавшей инициативу земледельца, опутывавшей его инструкция­ми, лишенными элементарного здравого смысла. В 1960 г. с позволения высоких инстанций он получил разрешение на проведение социально­экономического эксперимента, в основу которого была положена идея безнарядно-звеньевой системы организации и оплаты труда в совхозах. Через некоторое время И.Н. Худенко стал директором совхоза «Илийский» в Алма-Атинской области. Реорганизацию хозяйства новый директор на-
1
См.: Наумов А.В. Обретение свободы (правовая хроника перестроечных лет). М.,
1992. С. 103–105.
288
2. Хищение чужого имущества
чал с того, что подсчитал, что для производства зерна и кормов нужно не 830 (как это было) работников (в том числе 132 управленца), а 67 меха­низаторов и два специалиста: экономист-бухгалтер-директор и главный агроном. Из 227 тракторов он предложил оставить 55, а вместо 112 авто­машин — 12. Расчеты И.Н. Худенко полностью оправдались на практике. Следуя им, совхоз в 1963 г. дал зерна в три раза больше, чем за преды­дущий сезон. Это произошло за счет фантастически выросшей произво­дительности труда. Конечно же, командно-административная система по­своему «справедливо» восприняла этот эксперимент как посягательство на ее (системы) существование. Поэтому Министерство сельского хозяйства республики «закрыло» этот эксперимент (что будет делать министерство и зачем оно будет нужно, если вдруг такие эксперименты затеят в каждом совхозе?): хозяйство разгромили, людей разогнали, а И.Н. Худенко и его ближайших помощников уволили.
После увольнения они пытались через суд получить заработанные ими деньги. Но так как сумма была довольно значительная — 64 тыс. руб., мимо этого не могли пройти следствие и прокурорский надзор. Докумен­ты, представленные истцами, были признаны подложными, а сам И.Н. Ху­денко, а также М.В. Ли и В.В. Филатов были обвинены в покушении на хищение государственных средств, а также в выявленных следствием должностных злоупотреблениях во время проведения ими эксперимента в совхозе «Илийский» и, как отмечалось, осуждены к длительным срокам лишения свободы. Через много лет И.Н. Худенко был посмертно реаби­литирован1.
В теории уголовного права хищения имущества традиционно под­разделяются на формы и виды (правда, в официальном порядке судебная практика не использует такую классификацию). Под формами обыч­но понимается способ хищения. По этому признаку УК РФ различа­ет: кражу (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение или растрату (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162). По ст. 164 УК РФ наступает ответственность за хищение предметов или документов, имеющих исто­рическую, научную, художественную или культурную ценность, неза­висимо от способа хищения. С учетом размера (стоимости) похищен­ного имущества хищения подразделяются на определенные виды: хи­щение в значительных размерах как уголовно наказуемое, в отличие от административно-наказуемого мелкого хищения (ч. 1 ст. 158, 159, 160, 161, 162 УК РФ); хищение, причинившее значительный ущерб потер­певшему (ч. 2 ст. 158, 159, 160, 161 УК РФ); хищение в крупном размере (ч. 3 ст. 158, 159, 160, 161, 162 УК РФ); хищение в особо крупном разме-
1
См.: Известия. 1989. 27 дек.
289
Глава VIII. Преступления против собственности
ре (ч. 4 ст. 158, 159, 160, 161, 162 УК РФ)1. Такая классификация хище­ний соответствует их законодательному конструированию как составов преступлений без отягчающих обстоятельств, составов преступлений с отягчающими обстоятельствами (квалифицированные составы) и соста­вов преступлений с особо отягчающими обстоятельствами (особо квали­фицированные составы).
Кража (ст. 158 УК РФ). Часть 1 ст. 158 УК РФ предусматривает ответ­ственность за кражу, т.е. за тайное хищение чужого имущества. Кража — не только наиболее распространенная разновидность хищения, но и са­мое массовое из всех совершаемых преступлений. Достаточно сказать, что, лишь по данным официальной статистики (отражающей, по извест­ным причинам, не все совершаемые преступления, а в отношении краж доля их латентности особенно высока), в 1997 г. было зарегистрировано 1 053 894, в 1998 г. — 1 143 311, в 1999 г. — 1 413 747, в 2000 г. — 1 310 079, в 2001 г. — 1 273 120, в 2002 г. — 926 808, в 2003 г. — 1 150 770, в 2004 г. — 1 276 880, в 2005 г. — 1 572 996, в 2006 г. — 1 676 983, в 2007 г. — 1 566 970, в 2008 г. — 1 326 342 кражи.
Как уже отмечалось, объективная сторона хищений, предусмотрен­ных статьями УК РФ об ответственности за преступления против собст­венности, отличается (за исключением хищения предметов, имеющих особую ценность, — ст. 164 УК РФ) способом их совершения. Кража ха­рактеризуется тайным способом. Как судебная практика, так и уголовно­правовая теория считают хищение тайным, если оно совершено отсут­ствие потерпевшего или посторонних (для преступника) лиц либо хотя и при их присутствии, но незаметно для них. Если же потерпевший или посторонние лица видели факт завладения преступником чужого иму­щества, но сам виновный этого не осознавал и считал, что действует тай­но, такое хищение следует квалифицировать как кражу.
Так, Ш. районным народным судом был осужден за грабеж. Ему вменя-
лось, что он, познакомившись в кафе с К., после распития с ним конья­ка, выйдя из кафе, воспользовался тем, что К. сильно опьянел, под аркой дома снял с его пальца золотой перстень, надел его на свой палец и пы­тался скрыться, но был задержан работником милиции. По протесту за­местителя Председателя ВС РФ, в котором ставился вопрос о переква­лификации действий Ш. на статью УК РФ об ответственности за кражу, дело было рассмотрено президиумом городского суда, который протест удовлетворил, указав следующее. Открытое похищение имущества со-
1
См., напр.: Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред.
М.А. Журавлева и С.И. Никулина. М., 1998. С. 137–141.
290
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]