- •XXIV съезде партии Правильное применение норм уголовно-процессуального права
- •1) Наличие властных полномочий, без которых органы, ответственные за
- •7% Из 15430 лиц, арестованных в течение 1967 года по обвинению в тяжких
- •16 Февраля 1965 г. Федеральная судебная палата приравняла "специальные"
- •1920, 1939, 1940 И 1945 гг. ) содержатся нормы, непосредственно исходящие из
- •1968 Году был принят федеральный закон о контроле над преступностью и
- •276, 69, 205 Упк рсфср). В ст. 131 это понятие расшифровывается ссылками на
- •15 Основ (ст. 68 упк рсфср) обстоятельств не через собирание органом
- •15 Основ (ст. 68 упк). Другое дело, что в ряде случаев (но не во всех) для
- •20 Упк требует полно, всесторонне, объективно исследовать обстоятельства
- •16 Основ. Этими, присущими только им, особенностями доказательства в
- •16 Основ от носит к доказательствам по уголовному делу лишь такие
- •40, 43, 51). В ст. 37 Основ законодатель прямо называет доказательствами
- •109); Показания "обвиняемого", полученные лицом, производящим дознание по
- •89 Ук рсфср приводятся дополнительные признаки кражи, совершенной при
- •79 Упк рсфср - производство экспертизы для определения психического или
- •1. Деление доказательств (фактических данных) на личные и вещественные.
- •4. Деление доказательств на первоначальные и производные. В основу
- •286, 287 Упк рсфср) на дознании, предварительном следствии, судебном
- •182, 184, 186 Упк рсфср). Соответственно сказанному доказывание в уголовном
- •122, Ст. 168 и др. Упк рсфср) 2.
- •19 Основ). Представляется, что данный принцип имеет более широкую область
- •14 Основ освобождает обвиняемого от обязанности доказывать свою
- •1, 2 Ст. 206 ук рсфср). Но для субъектов правоприменительной деятельности
- •2 Гл. III). Преюдиции исключают противоречия между актами социалистического
- •2. Ст. 70 упк рсфср дает право представления доказательств не только
- •276 Упк рсфср о доказательствах, полученных путем истребования, говорится
- •4) Получение двух или нескольких "потоков" информации, которые преобразуются
- •VI). По мере накопления фактического материала производится его анализ и
- •2) У н. Обнаружены вещи, раньше принадлежавшие потерпевшему; 3) н. Находился
- •21 Час в день убийства, уплатив за них 200 руб. Он знал, что вещи
- •205, 301, 303 Упк рсфср). Оценка логической правильности системы
- •1 Ст. 27 упк рсфср). В связи с этим последний в стадии возбуждения
- •3 Основ в равной степени обязывает следователя и органы дознания принимать
- •127 Упк рсфср). Поэтому применительно к оперативной деятельности отношения
- •3) Суд вступает в процесс доказывания, имея в своем распоряжении собранный
- •46,77 Упк рсфср). Право обвиняемого знать предмет обвинения реализуется
- •VII, - в процессуальных последствиях оценки и в подходе к ней лишь с позиций
- •294 Упк рсфср). Потерпевший вправе высказывать соображения, вытекающие из
- •74 Упк рсфср) Об обстоятельствах, имеющих значение для дела, свидетель может
- •73 Упк рсфср). Следует также иметь в виду, что выяснение обстоятельств,
- •182 Ук рсфср). Далее, закон обязывает лицо, явившееся по вызову для допроса,
- •1923 Года, в которой не подчеркивалась необходимость выяснить причину неявки
- •186 Упк рсфср): а) обязательность вынесения постановления (определения) о
- •XIII). Рассматривая процессуальные способы собирания и проверки вещественных
- •1. Общая характеристика документов как доказательств Документ в
- •141, 141 Упк рсфср). Таким об разом, письменные документы представляют лишь
- •87 Упк рсфср протоколы осмотра, освидетельствования, выемки, обыска,
- •240 Упк рсфср должны быть оглашены в судебном заседании, ибо без этого
- •1) Явиться по вызову и принять на себя производство экспертизы или указать
- •309 Упк рсфср). Постановление Пленума Верховного Суда ссср от 16 марта 1971
- •55 Лет, ушел из дома и не вернулс Через несколько дней его труп был
16 Основ от носит к доказательствам по уголовному делу лишь такие
содержащиеся в законных источниках "фактические данные, на основе которых...
органы дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие
общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела".
Сторонники двойственной трактовки понятия доказательства в соответствии со
своим мнением последовательно, хотя и не правильно, включают в предмет
доказывания и доказательства стирая тем самым грань между предметом и
средством доказывани Концепция двойственного доказательства приводит к тому,
что ее авторы неоднозначно характеризуют свойства доказательств. Поскольку с
позиции двойственного понимания доказательства в качестве самостоятельных
доказательств выступают и "источник", и "доказательственный факт", постольку
каждое из двух доказательств должно быть и относимым и допустимым. Однако
при ближайшем рассмотрении оказывается, что взятые отдельно "источник" и
"доказательственный факт" такой совокупности свойств не имеют. Источник
может быть допустимым (в силу законной формы), но не относимым (отсутствие
содержания), а факт - относимым (наличие содержания), но не допустимым
(отсутствие законной формы). Отсюда и характеристика доказательства "как
источника сведений о факте" только со стороны одного его свойства -
допустимости, а доказательства "как факта" - со стороны относимости.
Несостоятельность двойственного определения доказательства очевидна и
при рассмотрении структуры прямых и косвенных доказательств. М. М.
Гродзинский в свое время утверждал, что структура тех и других однородна и
включает доказательственный факт. "Если свидетель в своем показании
заявляет, что он был очевидцем убийства, совершенного обвиняемым, и если суд
после рассмотрения и оценки этого показания признает его правильным, т. е.
признает, что свидетель действительно наблюдал указанные действия
обвиняемого, то отсюда прямо и непосредственно последует вывод о
доказанности искомых фактов данного дела. Поэтому здесь доказательственный
факт - наблюдение свидетелем действий обвиняемого - явится прямым
доказательством, а показание свидетеля - очевидца - источником прямого
доказательства" М. С. Строгович, возражая М. М. Гродзинскому, правильно
определяет значение наблюдения свидетеля как "необходимое условие для
образования доказательств". Однако, утверждая затем, что "доказательственный
факт имеется только в косвенном доказательстве, а в прямом его нет, так как
в нем источник доказательства непосредственно устанавливает главный факт" М.
С. Строгович допускает две неточности. Во-первых, он отождествляет
фактические данные, содержащиеся в косвенном (как и прямом) доказательстве,
с фактом объектив ной реальности и тем самым оставляет в стороне вопрос о
достоверности фактических данных и, во-вторых, отождествляет понятие
доказательства с источником, т. е. с одним из элементов доказательства.
Нельзя согласиться с М. С. Строговичем и в том, что в от ношении прямого
доказательства, "в котором отсутствует доказательственный факт, оценка
доказательства ограничивается оценкой источника сведений о главном факте". В
таком прямом доказательстве действительно отсутствует "доказательственный
факт", понимаемый как промежуточный. Но, как и во всяком доказательстве, в
прямом содержатся фактические данные, которые не могут быть отождествлены с
объективными обстоятельствами преступлени При наличии прямых доказательств
предмет доказывания познается следователем, судом не установлением факта
наблюдения или источника, а посредством проверки и оценки как источника, так
и содержащихся в нем фактических данных. Таким образом, структура
доказательства едина как для прямого, так и для косвенного доказательства.
Единство фактических данных и их источника характеризует любое
доказательство. Двойственное определение доказательства, неточно выражающее
его сущность, затрудняет выяснение понятия доказательства и может породить
досадные недоразумения и тем самым привести к ошибкам на практике. Оно
связано, в частности, с теми случаями, когда следователь и суд подменяют
анализ доказательств перечнем их источников и обосновывают свои вы воды о
виновности обвиняемого ссылкой на показания свидетелей, обвиняемых и другие
источники, хотя в них не содержится фактических данных, имеющих отношение к
делу. Точка зрения тех авторов, которые под доказательствами понимают только
факты объективной действительности, а не сведения о них, в основе своей
строится также на отрыве фактических данных от их источников. Вся
аргументация сторонников этой точки зрения направлена на то, чтобы исключить
из понятия доказательства источники. Причем эта ошибка усугубляется тем, что
на место сведений о фактах (фактических данных) вопреки тексту закона
ставятся сами факты объективной действительности. "В соответствии с Основами
уголовного судопроизводства, - пишет, например, Л. Н. Гусев, -
доказательствами по уголовному делу считаются только фактические данные, т.
е. факты объективной реальности". Подобное понимание доказательства не
объясняет соотношения доказательства с исследуемым событием, в частности
необходимость собирания сведений о фактах прошлого с тем, чтобы на основе
тех из них, которые будут признаны достоверными, сделать вывод об этих
фактах. Очевидно, таким образом, что эта точка зрения не позволяет вскрыть
особенности процесса доказывания и каждого вида доказательств, дать ответ на
многие вопросы теории, следственной и судебной практики. Утверждение, что
источники сведений о фактах лежат за пределами понятия доказательства,
равносильно исключению всех операций с этими источниками из процесса
доказывани Оно сводит судебное доказывание к логическим операциям с
"готовыми" фактами. Вопрос же о допустимости "доказательств-фактов" вообще
лишается смысла. В том, что определение доказательства как факта реальной
действительности приводит к отождествлению доказательства с обстоятельствами
исследуемого события, можно с очевидностью убедиться, если с этой точки
зрения рассматривать прямое доказательство. При таком подходе доказательство
и доказываемое обстоятельство оказываются тождественными. В несомненной
связи с остальными положениями рассматриваемой точки зрения находится и
утверждение ее сторонников о том, что не существует вопроса о достоверности
судебного доказательства, ибо факты не могут быть сомнительными,
доброкачественными или недоброкачественными Действительно, факты,
обстоятельства реального события не могут быть сомнительными или
недоброкачественными, они или существовали, или не существовали. Но
доказательства (сведения о фактах), которыми располагают следователь, суд,
могут быть достоверными или сомнительными. От качества доказательств зависит
правильность установления искомых фактов. В свою очередь качество
доказательства во многом зависит от свойств источника, в котором находит
выражение его содержание. В связи со сказанным нужно отметить, что
требование достоверности не может быть предъявлено заранее к каждому
доказательству в момент его получения Допрашивая свидетелей, обвиняемых,
производя экспертизы, осмотры и другие следственные действия, следователь
или суд получает сведения об обстоятельствах событи Заранее определить
достоверность полученных доказательств следователь и суд не могут. Только
после проверки и оценки доказательств можно убедитьс в том, какие из них
соответствуют действительности. Именно из понимания доказательств как
фактических данных, содержащихся в определенной форме (а не из понимания
доказательств как объективно существующих фактов), исходит законодатель в
ст. ст. 15-17 Основ, в ст. ст. 68-83 УПК РСФСР, устанавливая порядок
собирания, проверки и оценки доказательств. Например, в ст. 70 УПК РСФСР
говорится: "Все собранные по делу доказательства подлежат тщательной,
всесторонней и объективной проверке со стороны лица, производящего дознание,
следователя, прокурора и суда". Здесь законодатель называет доказательствами
собранные, но еще не проверенные фактические данные, содержащиеся в
источниках. Отождествление доказательств с объективными фактами, в том числе
и с обстоятельствами преступления, приводит и к другому противоречию.
Окончательное суждение о событии преступления и других его обстоятельствах
содержится в приговоре суда. Следовательно, получается, если принять эту
точку зрения, что до вынесени приговора в деле вообще нет никаких
доказательств (фактов), коль скоро они еще не установлены окончательно.
Между тем понятие доказательства необходимо именно для того, чтобы можно
было отличить доказательства от доказываемых фактов, определить порядок
использования первых для установления последних и регламентировать процесс
доказывани Следователь, суд должны исходить из понятия доказательства для
того, чтобы принимать меры к обнаружению доказательств, их проверке и оценке
в ходе расследования и рассмотрении уголовного дела, а не в момент
завершения уголовно-процессуальной деятельности. Понимание доказательства
как факта объективной реальности не соответствует закону и практике органов
расследования и суда. Это мнение может внести существенную путаницу в
практику. Например, согласно пониманию доказательства как факта для
вынесения обвинительного приговора показаний нескольких очевидцев,
присутствовавших при совершении убийства, будет недостаточно, ибо, поскольку
они показывают об одном и том же факте, налицо одно доказательство, а ст. 17
Основ требует совокупности доказательств. Напротив, обвинительный приговор
должен считаться обоснованным, если один свидетель сообщит о всех фактах,
входящих в предмет доказывания (с указанной точки зрения налицо совокупность
доказательств). При понимании доказательства только как фактов нельзя
говорить о том, что следователь или суд обнаруживает новые доказательства в
том случае, когда получает сведения о каком-либо уже известном факте из
новых источников, хотя бы явилась необходимость в доказывании существования
этого факта. Теряют смысл такие понятия, как приобщение, представление
доказательств (о них говорится в ст. ст. 46, 51, 53, 54, 55, 70, 84 УПК
РСФСР): приобщить к делу, представить следователю, суду можно не сами факты,
а источники, в которых содержатся сведения о фактах. Наконец, названная
точка зрения, не позволяющая, несмотря на оговорки, рассматривать в тесной
связи фактические данные и их источники не дает возможности четко
отграничить доказательства от сведений, полученных в ходе
оперативно-розыскной деятельности, равно как и от других данных
непроцессуального характера.
Необоснованна и ссылка сторонников этой точки зрения на закон в
подтверждение правильности своего мнени В ст. 16 Основ, ст. 69 УПК РСФСР
закон называет доказательствами не "факты", а "фактические данные".
Употребляемая законодателем терминология точно передает смысл понятия
доказательства. "Фактические данные" - это полученные из законных источников
сведения о фактах, подлежащих установлению по делу, но не сами факты,
обстоятельства. О фактах, обстоятельствах, которые необходимо установить,
говорятся не в ст. 16 Основ (ст. 69 УПК РСФСР), а в ст. 15 Основ, ст. 68 УПК
РСФСР, определяющих предмет доказывани В ст. 16 Основ название
"доказательства" распространяется как на первую, так и на вторую часть
статьи, где соответственно говорится о фактических данных и их источниках.
Трактовка доказательств как единства источников и фактических данных
выражена и в других статьях Основ (например, ст. ст. 21, 23, 24, 25, 26, 38,