Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мейер Д. И. Русское гражданское право. - Петроград, типография Двигатель, 1914 г..rtf
Скачиваний:
106
Добавлен:
23.08.2013
Размер:
13.47 Mб
Скачать

Наем имущества

§ 39. Наем имущества - это договор, по которому одна сторона предоставляет другой пользование какою-либо вещью, на известное время, за известное вознаграждение *(1191). Таким образом, существенные составные элементы имущественного найма: лица договаривающиеся, предмет найма, срок и вознаграждение за наем. Лица, участвующие в договоре,- это лицо, отдающее имущество внаем, называемое обыкновенно хозяином (хотя и не всегда лицо это есть собственник имущества), и лицо, нанимающее имущество, называемое нанимателем. Сверх общей способности к гражданской деятельности, способности к вступлению в договоры вообще, от лица, отдающего имущество внаем, требуется еще способность распоряжаться пользованием вещью, не распоряжаться вещью вообще, а только пользованием ею, так что, напр., запрещение не распространяется на право отдавать ее в наем, ибо запрещение, собственно, касается только отчуждения вещи и тех действий, которые могут вести к отчуждению, как, напр., залог. Разумеется, если лицо совершенно ограничено относительно распоряжения вещью, напр., собственник ограничен во владении, пользовании и распоряжении вещью, то и отдача ее внаймы не составляет права лица. Но с другой стороны, не требуется, чтобы лицо, отдающее имущество внаем, было собственником его, а довольно, если лицо имеет право пользования вещью и оно может отдавать ее внаймы. Поэтому, и наниматель имущества, как лицо, имеющее по отношению к нему право пользования, может отдать его внаем другому лицу. Действительно, мы беспрестанно видим, что лицом, отдающим имущество внаем, является не хозяин, не собственник имущества, а наниматель его, арендатор. Напр., очень нередко встречается, что лицо нанимает дом или землю, но сам не пользуется имуществом, не живет в доме, не обрабатывает землю, а извлекает из имущества доход тем, что отдает его внаем другим лицам. От лица, нанимающего имущество, сверх способности к гражданской деятельности, говоря вообще, не требуется еще каких-либо особых условий для заключения договора найма.

Предмет найма называется нанимаемою вещью, нанимаемым имуществом. Таким предметом являются физические вещи, одушевленные и неодушевленные. Однако же не всякая физическая вещь способна быть предметом найма, а только такая вещь, которая не уничтожается непосредственно от употребления, употребление которой, сообразно ее существу, не состоит в потреблении; словом, только вещь непотребляемая может быть предметом найма. Напр., хлеб, мясо, другие съестные припасы не могут быть предметом найма, потому что пользование этими предметами непосредственно ведет к уничтожению их, а уничтожение вещи составляет уже осуществление права распоряжения ею, неотделимой составной части права собственности, нанимателю же принадлежит только право пользования вещью. Точно так же, не могут быть предметом найма имущества, индивидуальность которых не имеет значения, напр. деньги, пользование которыми состоит в их отчуждении *(1192). Кроме того, некоторые имущества не могут быть отдаваемы внаймы для известного рода пользование ими, по особому определению законодательства, хотя по существу своему они и могли бы быть употреблены к тому. Напр., церковные и монастырские здания не могут быть отдаваемы внаймы под торговые и трактирные заведение *(1193).

Далее, существенную принадлежность найма составляет условие о сроке *(1194). По договору найма наниматель приобретает право пользования имуществом: понятно, что это право должно быть ограничено известным сроком; иначе пользование фактически перейдет в право собственности, тем легче, что с ним соединяется обыкновенно и владение вещью. И вот почему, когда установляется право пользования относительно какой-либо вещи не на определенное только время, а навсегда, то право пользования не рассматривается как следствие договора найма, а как право на чужую вещь (хотя бы непосредственным основанием такого права и было соглашение хозяина имущества с субъектом права пользования, договор), и обыкновенно такое имущество не поступает во владение субъекта права пользования. Напр., по договору лицу предоставляется право проезда через чужую дачу: это не наем, а установление права на чужую вещь, установление его посредством договора. При всем том, однако же, срок не имеет такого значения для договора найма, чтобы неустановление его в отдельном договоре делало договор недействительным. Когда наем совершается письменно и акт является к засвидетельствованию нотариусу, быть может, что он откажет в засвидетельствовании договора, не определяющего срока найма на том основании, что законодательство считает срок существенною принадлежностью этого договора. Но с научной точки зрения договор найма, в котором не означено срока, нельзя считать недействительным: если в отдельном договоре срок не определен, то это не значит, что договор заключен бессрочно, а это значит, что срок договора наступает тогда, когда та или другая из договаривающихся сторон потребует его прекращения, так что, следовательно, срок только не определен точно при самом его заключении, а контрагенты предоставили себе определить его впоследствии. Большая или меньшая продолжительность срока найма зависит от соглашения контрагентов, и нередко договор этот заключается на срок, далеко превышающий вероятное продолжение человеческой жизни. Напр., в Англии очень употребительна аренда земли на 50, 60 и 99 лет. Но наше законодательство по отношению к имуществам недвижимым не допускает найма на такой продолжительный срок, а полагает нормально, 36 лет, как maximum срока найма *(1195). Причина заключается, вероятно, в опасении, чтобы наем не прикрывал собою перехода права собственности, что было бы убыточно для казны, так как переход права собственности по недвижимому имуществу доставляет ей довольно значительный доход. Эта причина тем более вероятна, что maximum срока найма только и установляется относительно найма имущества недвижимого; об имуществе же движимом законодательство при этом умалчивает и тем предоставляет заключать относительно его наем и на срок продолжительнее 36-летнего; переход права собственности по движимому имуществу не доставляет казне дохода, и потому законодательству нет интереса препятствовать прикрытию перехода права собственности путем найма, да и гражданам нет побуждения прибегать к такому прикрытию. Установление законного maximum'a срока найма имеет то значение, что наем, заключенный на срок более продолжительный, действителен только на 36 лет, с истечением же их прекращается, а не то, чтобы наем был недействителен от начала. Такое решение вопроса о значении maximum'а срока найма основывается на соображении, что когда лицо заключает договор, положим, на 37 лет, то это значит, что лицо заключает договор на 36 лет и еще один год: и вот по отношениюе к 36 годам договор действителен, а по отношению к одному году, следующему за ними, недействителен (и наниматель никакого права на вознаграждение за убытки, происшедшие от досрочного прекращения договора, не имеет, но закон знает один случай, являющийся исключением, а именно - когда наниматель возвел на нанятой земле какое-либо здание или произвел какие-либо издержки на улучшение имущества, что, конечно, всего естественнее может случиться при заключении договора на срок продолжительнее З6-летнего; закон определяет, как расчесть нанимателя *(1196). Несколько странным кажется попечение законодательства об удовлетворении нанимателя, который заключил договор совершенно незаконно: естественно было бы все издержки на постройку здания или улучшение имущества оставить на нанимателе и не признавать за ним права на вознаграждение. Но это повело бы к обогащению хозяина имущества, который с своей стороны поступил также незаконно, заключив договор на срок более продолжительный, чем дозволяется. Поэтому и законодательство стремится только уничтожить договор по истечении срока, а затем предоставляет каждой стороне ее имущество, т.е. допускает вознаграждение нанимателя за издержки, за вычетом, разумеется, тех выгод, которые получил он от постройки здания или улучшения имущества. Тридцатишестилетний срок найма - срок общий; закон указывает и на иные сроки. Так, срок отдачи внаем имуществ малолетних ограничивается временем, остающимся до достижения ими семнадцатилетнего возраста, а в отношении имущества, над которым учреждена опека по сумасшествию или расточительству,- двенадцатилетним сроком, по отсутствию наследников - временем, остающимся до признание имущества выморочным, по безвестному отсутствию - временем, остающимся до утраты безвестно отсутствующим права на возвращение ему имущества. Отдача этих имуществ внаем на более продолжительные сроки возможна лишь с разрешения Сената *(1197). Наконец, в некоторых случаях законодательство удлиняет срок найма: так, в Ялтинском у. Таврич. губ. разрешается отдавать земли в наем на 90 лет *(1198).

Наконец, существенную принадлежность найма составляет вознаграждение за пользование имуществом, наемная плата *(1199), так что отсутствие вознаграждения изменяет существо договора: он становится другою сделкою (а не то чтобы договор был недействителен) - дарением, а именно по отношению к имуществу движимому - ссудою, а по отношению к недвижимому - дарением в тесном смысле. Величина наемной платы вполне зависит от соглашения контрагентов, и сообразна ли она имуществу или нет - это все равно. Но, разумеется, нормально, вознаграждение при найме обусловливается экономическими законами, как и цена при купле-продаже: обстоятельство, часто ли заключается наем относительно данного имущества, много ли имуществ такого рода предлагается внаем, имеет решительное влияние на установление наемной платы. Рассчитывается эта плата различно: или она рассчитывается на известных периодах времени - по годам, месяцам и т.д., или определяется за все время пользования имуществом, от начала до конца договора. Всего чаще наемная плата бывает денежная, т.е. вознаграждение за пользование нанятым имуществом составляет какая-либо денежная сумма. И законодательство в такой степени отстаивает денежную наемную плату, что хотя бы наниматель обязывался платить не деньгами, а другими предметами, требует, чтобы наемная плата всегда сводилась к денежной сумме. Быть может, сближение найма с куплею-продажею наводит законодательство на такое требование, а может быть, законодательство имеет в виду уловить только то, что происходить в действительности, так как в действительности чаще всего наем представляется договором денежным. Но все-таки денежная плата не имеет для найма такого значение, как для купли продажи: для купли-продажи понятие о цене как о денежном вознаграждении продавца существенно, ибо как скоро при отчуждении вещи в собственность другого лица полагается вознаграждение, не имеющее значения цены, не денежное вознаграждение, то искажается самая природа-купли продажи, является уже другой договор - мена; для найма же нисколько не существенно, представляется ли денежное или другое вознаграждение. В сделках, совершаемых независимо от участия общественной власти, действительно нередко выговаривается по найму вознаграждение, состоящее не в деньгах, а в других вещах, и эти вещи не сводятся к денежной оценке. Напр., при отдаче земли под посев хлеба: хозяин земли отдает ее в пользование стороннему лицу и выговаривает себе за то половину (или другую долю) произведений, которые даст земля, будучи обработана на счет нанимателя. Точно так же бывает, что по найму выговаривается денежная плата и еще что-либо сверх нее. И в том, и в другом случае природа найма не искажается: наем требует только вознаграждения, а вознаграждение может состоять как в деньгах, так и во всяком другом имуществе. Да и само законодательство допускает иногда иное вознаграждение при найме, а не денежную плату. Именно законодательство предоставляет собственнику отдать землю внаймы для возведения постройки с тем чтобы, пока продолжается договор, собственник не получал от нанимателя никакого вознаграждения за пользование его землею, а по истечении срока договора все построенное на земле поступило бы в собственность хозяина земли: это так называемый наем из выстройки *(1200). Он заключается обыкновенно при таких обстоятельствах, что у одного лица есть капитал, заключающийся в земле, но сам по себе не дающий дохода, а у другого лица есть денежный капитал, который может дать доход, но для этого нуждается в земле. Так как при иных видах пользования землею в непродолжительное время может быть извлечен из нее такой доход, который не только составит хороший процент на капитал, но вознаградит и самый капитал, затраченный, напр., на постройку здания, то, понятно, есть расчет даже на короткое время воспользоваться землею, с тем чтобы впоследствии лишиться затраченного капитала. С другой стороны, и для собственника земли выгодно отдать ее внаем из выстройки: земля его получить большую ценность и по истечении срока найма доставит возможность получать от нее доход. Напр., лицо нанимает землю для устройства мельницы, сроком на 25 лет, а по истечении этого срока мельница сделается собственностью хозяина земли: до истечения срока договора наниматель столько может выручить от устроенной им мельницы, что не только возвратится капитал, затраченный на ее устройство, но и получатся на него значительные проценты; хозяин же земли, по окончании срока договора становится собственником мельницы и получает возможность извлекать из нее доход, тогда как земля сама по себе, быть может, не дала бы ему никакого дохода. Таким образом, наем из выстройки вполне соответствует условиям экономического быта и поэтому-то весьма нередко встречается в действительности. Напр., окрестности Петрограда покрыты дачами; но известно, что значительною частью эти дачи устроены по договору найма из выстройки. И точно так же в других местностях: земля, необходимая для устройства мельницы, какого-либо завода, фабрики и т.п., очень нередко нанимается из выстройки.

Совершается договор найма словесно, когда заключается относительно какого-либо движимого имущества, и письменно, когда заключается относительно недвижимого имущества *(1201). (Таково общее правило, но по исключению иногда наем движимого имущества совершается письменно, а именно наем мореходных и речных судов, а иногда наем недвижимого имущества может быть совершен словесно, а именно наем городских строений и земельных участков в городе и наем земель крестьянами в том и другом случае на срок не свыше трех лет на всякую сумму, а на срок от 3 - 12 лет - на сумму не свыше 300 руб. *(1202); в первом случай, если наем совершен письменно, закон рекомендует предъявлять договор нотариусу к засвидетельствованию; при неисполнении этого требования хозяин при взыскании получает долг лишь по удовлетворении других кредиторов по актам, установленным порядком совершенным и засвидетельствованным *(1203). Затем, в некоторых случаях, когда наем совершается письменно, требуется совершение его порядком крепостным, т.е. совершение его младшим нотариусом и утверждение старшим *(1204), а именно при найме земель в Ялтинском уезде, Таврической губ. сроком от 36 до 90 лет *(1205). Но само собою разумеется, что для тех видов найма, для которых допущена словесная форма совершения, допущена и форма письменная. И действительно, очень часто люди, занимающиеся отдачею внаймы движимости как промыслом, совершают договор письменно, порядком домашним. Напр., при отдаче вещи напрокат. Или, напр., когда содержатель библиотеки заключает договор об отдаче книг для чтения, ярлык, письменный или печатный, составляет акт, свидетельствующий о заключении договора и когда при найме всякой недвижимости наемная плата выговаривается вперед более, чем за год *(1206). Последний случай объясняется тем, что последствием заключение такого договора бывает наложение запрещения на имущество, а наложение запрещения есть действe, исходящее от старшего нотариуса; поэтому и утверждение договора, вследствие которого должно быть наложено запрещение на имущество, предоставлено тому же лицу, которому вообще предоставлено ведомство дел по корроборации. Однако же и в тех случаях, в которых, по определению законодательства, наем совершается порядком нотариальным, он совершается нередко словесно (или письменно, но порядком домашним) и пользуется признанием со стороны судебных мест. Судебные места руководствуются существом дела и обращают внимание на явление действительности; не встречая в законодательстве решительного непризнание действительности найма вне формы явочного акта, они не могут игнорировать такого договора, так как в юридическом быту он признается вполне действительным. И в самом деле, только относительно тех случаев, когда требуется совершение договора найма крепостным порядком, законодательство иногда прямо постановляет, что при уклонении от этого правила договор недействителен, иногда это вытекает из смысла закона. Но и в этих случаях недействительность договора не имеет такого значения, чтобы можно было отозваться о договоре - nihil actum est, чтобы, напр., хозяин имущества, получивший наемную плату вперед более чем за год, мог отдать его внаймы другому лицу, или чтобы наниматель, по заживо заплаченных вперед денег мог продолжать пользоваться имуществом, не платя денег; а только, когда договор не совершен крепостным порядком, последующий приобретатель имущества не обязан его уважать.

Юридические отношения, возникающие по договору найма, сами по себе довольно ясны. Наниматель вправе требовать от хозяина нанятого имущества, чтоб он предоставил ему пользование этим имуществом на время договора, а если имущество таково, что пользование им предполагает владение, - напр., нанимается лошадь, другое какое-либо животное, - то наниматель вправе требовать передачи себе и владения. Это пользование имуществом со стороны нанимателя должно быть сообразно назначению имущества, не выходить из пределов договора и не вести к повреждению, а тем более к уничтожению имущества *(1207). Но представляется вопрос: может ли наниматель передать право пользования по имуществу другому лицу или он может только сам непосредственно осуществлять это право? Вопрос, очевидно, сводится к другому вопросу: осуществляется ли право пользования предоставлением его за известную плату другому лицу? Но мы уже знаем, что право пользования осуществляется как непосредственным употреблением вещи со стороны субъекта права, так и посредством извлечения из него гражданских плодов, доходов. Поэтому должно признать за норму, что наниматель имущества вправе отдавать его внаем другому лицу, заключать sublocatio. Так обыкновенно принимается и в действительности.

Но, конечно, если хозяин имущества не желает передачи его от нанимателя другому лицу, то может включить в договор особое о том определение. Так, бывает иногда, что, напр., дом отдается внаем и с тем вместе контрагенты условливаются, что постоялец не вправе пускать других постояльцев. Однако же такое ограничение нанимателя не влечет за собою недействительности найма, если наниматель поступает вопреки ограничению; только наниматель, поступивший вопреки условию, является нарушителем договора и подлежит ответственности пред хозяином имущества. С другой стороны, должно заметить, что не всякая передача пользования нанятым имуществом со стороны нанимателя другому лицу представляется вторичным договором найма, сублокациею, а иногда передается самое право по договору первого найма, так что на место нанимателя вступает другое лицо и сделка представляется не новым договором найма, а уступкою, necciero права по договору. Напр., Л нанимает дом и, между прочим, обязывается не пускать от себя постояльцев, не вступать в договор найма, но до истечения срока договора передает контракт лицу С, так что С вступает в отношение А: тут нельзя сказать, что А пустил постояльца, заключил договор сублокации и тем нарушил условие договора, а тут только А уступил свое право другому лицу, что составляет совершенно иное юридическое отношение. И именно, между сублокациею и уступкою права пользования, приобретенного по найму, представляется та разница, что при сублокации право пользования по имуществу сохраняется за первым нанимателем и сублокацией является только осуществление этого права, так что сублокатор не перестает быть ответственным лицом пред хозяином нанятого имущества, а остается к нему в прежнем юридическом отношении, тогда как при уступке права пользования, приобретенного по найму, право это все переходит к другому лицу и представляется не осуществлением права пользования, а передачею его, так что наниматель перестает быть ответственным лицом перед хозяином имущества, совершенно выбывает из юридического отношение. Сообразно этому, сублокация не нуждается в согласии хозяина имущества и даже может произойти вопреки его несогласию, тогда как уступка права пользование по договору найма может совершиться лишь с согласия хозяина имущества. Хозяин имущества вправе требовать от нанимателя производства условленного платежа, притом, согласно постановлению договора, в начале его, или по срокам, или по истечении срока договора, разом за все время продолжение найма, или по частям; по истечении же срока найма хозяин имущества вправе требовать от нанимателя возвращение его в целости *(1208). В случае повреждения имущества со стороны нанимателя имущество это, если оно движимое, отдается нанимателю, а хозяин вознаграждается ценою имущества, определяемою или взаимным соглашением контрагентов, или оценкою экспертов; если оно недвижимое, то возвращается хозяину, а наниматель вознаграждает собственника за убытки *(1209). Но не всякая порча нанятого имущества вознаграждается собственнику. Так, повреждение имущества, составляющее естественное последствие пользования, не вознаграждается: пользование всегда более или менее оставляет по себе след; имущество старое - не то что новое, и последствие пользования, так сказать, нормальный убыток в ценности вещи. Равным образом за случайное повреждение или даже гибель вещи наниматель не отвечает, потому что при случайном повреждение имущества со стороны нанимателя нет нарушения права. Именно законодательство указывает на случай, что наниматель дома отвечает за пожар, происшедший по его вине: значит, нет ответственности, когда пожар произошел не по вине нанимателя *(1210). Но при этом представляется то затруднение, что нанимателю приходится доказывать, что повреждение или гибель имущества произошли без его вины, а доказать это нередко бывает весьма трудно. Напр., нанят рабочий скот и он пал; за падеж скота, как за случайную гибель имущества, наниматель не отвечает; но затруднительно самое доказательство, что падеж произошел случайно, что не было никакой неосторожности со стороны нанимателя. Поэтому при найме скота в значительном количестве голов и на продолжительное время, напр. при арендовании поземельного участка, при котором состоит рабочий скот, договор заключается нередко с таким условием, что наниматель по истечении срока аренды обязывается возвратить хозяину столько же голов скота, арендатора, но зато хозяин имущества не знает убыли *(1211). Или, иногда, по особому условию, наниматель принимает на себя ответственность и за случайное повреждение имущества. Но для этого именно нужно особое, прямое определение в договоре, а без него такая ответственность для нанимателя не существует: условие об ответственности нанимателя и за случайную гибель имущества означает, что наниматель принимает на себя страх по имуществу; оно имеет, собственно, смысл договора застрахования.

Наем прекращается общими способами прекращения договоров. Из них чаще всего истечение срока оказывает влияние на прекращение этого договора, что и понятно, так как он всегда сопровождается условием о сроке. Разумеется, нет препятствия контрагентам по прекращении найма вследствие истечения срока снова заключить договор относительно того же имущества, на тот же или другой срок, на тех же или других условиях вознаграждение. Действительно, возобновление найма по истечении срока первого договора, нередко встречается; только возобновленный наем не имеет никакой связи с прежним договором, а представляется сам по себе, отдельным, самостоятельным юридическим отношением. Нередко возобновление происходит и безмолвно. Напр., нередко бывает, что по истечении срока найма квартиры постоялец не выезжает из дома, а продолжает пользоваться помещением, производя за то хозяину дома ту же плату, какую прежде производил при существовании договора; домохозяин не требует очищения квартиры, а принимает плату: это значит, что контрагенты безмолвно возобновляют прекратившийся договор найма. Но при этом безмолвном возобновлении договора представляется юридическая непоследовательность: если договор возобновляется безмолвно, то естественно принять, что все те условия, которые существовали в прежнем договоре, следовательно и условие о сроке, существуют и в возобновленном договоре; между тем у нас, по обычаю, безмолвное возобновление найма не обнимает срока первого договора, так что срок возобновленного найма наступает по усмотрению того или другого контрагента, по требованию домохозяина об очищении квартиры, или по отказу от нее нанимателя. - Но, кроме общих способов прекращения договоров, есть еще один, исключительно касающийся имущественного найма, - это отчуждение имущества со стороны его хозяина стороннему лицу. Конечно, отчуждение имущества может быть произведено при соображении договора найма, существующего по имуществу. Напр., А продает дом В и при продаже условливается с ним насчет найма, существующего) относительно дома, так что В, покупщик, обязывается оставить нанимателя до истечение срока договора, и притом на тех же условиях, на которых заключен им договор с А, прежним домохозяином; тогда, значит, покупщик вступает в юридическое отношение прежнего домохозяина и договор найма не прекращается отчуждением имущества со стороны его хозяина стороннему лицу. Но если отчуждение имущества происходит без соображения найма, существующего по имуществу, если покупатель, по условию, не обязывается уважать его, то наем отчуждением имущества прекращается. Конечно, тут прекращение договора представляет нарушение права нанимателя со стороны хозяина имущества; но только хозяин имущества подлежит ответственности пред нанимателем, обязывается вознаградить его за убытки, причиненные нарушением его права, а все-таки договор найма, как отношение обязательное, личное, не переходит к новому собственнику имущества и прекращается. Так понимается отношение найма к купле-продаже в германском юридическом быту, где существует даже юридическая пословица: "Kauf bricht Miethe". Так и в нашем. Есть, однако, случаи, в которых отчуждение имущества не может иметь своим последствием прекращение договора найма. Один такой случай нам уже известен, когда нанимается недвижимое имущество с условием платежа наемной платы вперед более чем за год, на имущество налагается запрещение, которое, однако же, не стесняет хозяина ни в отчуждении, ни в залоге имущества, но оказывает то действие, что новый приобретатель имущества обязывается соблюдать наем, заключенный прежним хозяином *(1212). (Другой случай, когда наем сохраняет силу при отчуждении имущества,- публичная продажа имущества при взыскании; наемные договоры, заключенные должником до получения повестки об обращении взыскания на имущество, сохраняют свою силу до назначенного в них срока *(1213). Мотивируя это положение, составители закона говорят, что необходимость сохранения силы наемного договора "разумеется сама собой"; из этого видно, что они вообще признавали ненарушимость наемных договоров при продаже нанятого имущества; и это совершенно понятно: они были практики, а старая практика наша именно признавала эту ненарушимость. Да и современная практика придерживается того же мнения).

Ссуда

§ 40. Ссуда - это договор, по которому одна сторона безмездно предоставляет другой право пользования по движимому имуществу на определенное или, чаще, неопределенное время. Отсюда ясно, что ссуда близко подходит к найму имущества *(1214). Она разнится от найма только тем, что заключается лишь относительно имущества движимого, представляется договором безмездным, так что подходит отчасти под понятие дарения *(1215), и не требует определения о сроке договора *(1216). Но право, установляемое по договору ссуды, совершенно то же, что и право, установляемое по договору найма, - право пользования вещью сообразно ее назначению, без повреждения ее существа. Поэтому и юридические отношение контрагентов по договору ссуды, независимо от безмездности договора, точно так же, как и по договору найма имущества: по прекращении договора лицо ссужаемое должно возвратить имущество хозяину; в случае повреждения имущества оно обязано вознаградить за него хозяина полною ценою и тогда вправе удержать имущество за собою, - все точно так же, как и при договоре найма *(1217).

Рассматривая ближе определение законодательства о ссуде, мы находим, что положение этого договора в законодательстве довольно странное. В общежитии под ссудою разумеется нечто неопределенное: ссудою называется иногда заем, как возмездный, так и безмездный; ссудою называется и безмездное предоставление пользования вещью. Та же неопределенность понятие проявляется и в законодательстве: определяя ссуду как договор о безмездном предоставлении права пользования вещью, законодательство нередко называет ссудою заем, по которому переходит уже не право пользователя, а право собственности по имуществу и установляются юридические отношения, совершенно иные, нежели по ссуде *(1218); определяя, что по прекращении договора ссужаемое лицо обязано возвратить вещь в том же вид, в каком ее получило, законодательство говорит о провианте, фураже как о предметах ссуды, но, разумеется, провиант, фураж таят имущества, которые лицом ссужаемым не возвращаются в том же виде, а лишь в том же количестве и того же качества *(1219); называя нередко денежный заем ссудою, законодательство определяет, что деньги не могут быть предметом ссуды, на том основании, что тогда договор обращается в заем, так как заем может быть и безмездным *(1220). Самые элементы, из которых слагается понятие о ссуде, как определяется она в законодательстве, сгруппированы как-то случайно, нельзя сказать, чтобы именно эти элементы должны были составлять характеристику ссуды. Так, ссуда характеризуется в законодательстве тем, что предоставляет право пользования по имуществу движимому. Но спрашивается, какой же юридический интерес связывается с тем, что предметом ссуды полагается только имущество движимое? Разве законодательство запрещает быть щедрым относительно имущества недвижимого; разве договор, по которому одно лицо безмездно предоставляет другому пользование недвижимым имуществом, можно считать незаконным на том основании, что это будет, собственно, та же ссуда? И разве мы не встречаем в действительности случаев такого рода, что, напр., домохозяин безмездно предоставляет кому-либо помещение в своем доме, или распоряжается завещательно в пользу какого-либо лица о безмездном помещении в его доме? Между тем, когда безмездно предоставляется пользование имуществом недвижимым, большею частью дело идет о более значительном интересе, нежели когда безмездно предоставляется пользование имуществом движимым, обыкновенно довольно незначительным по ценности, так что и отношения между контрагентами представляются не столько юридическими; сколько нравственными. И выходит, что там, где законодательство дает определение о ссуде, они не получают применения, потому что в них не чувствуется нужды, а где в определениях может быть нужда, именно при случаях безмездного предоставления пользования недвижимостью, там их, собственно, нет. Другой элемент, из которого слагается юридическая природа рассматриваемого договора, понятие о безмездии. Но спрашивается, какое юридическое значение понятие о безмездии, сопровождающего договор ссуды: изменяет ли оно хотя какую-либо черту того юридического отношения, которое установляется при возмездном предоставлении права пользование по имуществу? Дает ли ссуда, на том основании, что она безмездна, право лицу ссужающему требовать возвращения вещи по его усмотрению, во всякое время? Да, если в договоре не означено срока. Но неозначение срока ссуды, хотя и бывает, не составляет характеристической принадлежности этого договора: и наем заключается иногда без определение срока, и тогда хозяин имущества может прекратить договор во всякое время, по своему усмотрению, и потребовать имущество обратно; наоборот, и ссуда может быть заключена на срок; и тогда до истечения срока хозяин имущества не вправе требовать его возвращения. Вменяет ли ссуда, как договор безмездный, в обязанность лицу ссужаемому обращаться с имуществом более осторожно, нежели как должен обходиться наниматель имущества? Нисколько: как наниматель только за повреждение имущества по своей вине обязан вознаградить его хозяина, точно таково же обязательство и лица ссужаемого *(1221); притом обязательство это, собственно, независимо ни от займа, ни от ссуды, а возникает само собою из нарушения права хозяина имущества. Можно полагать, что определение о ссуде образовалось в нашем законодательстве под влиянием римских понятий о commoda, договор, по которому одно лицо, в виде одолжения, предоставляет другому пользование какою-либо вещью до востребования. Редакторам Свода законов казалось необходимым отыскать и у нас соответствие этому договору, и вот нашли ссуду похожею на него, а с тем вместе применили к ней и римское определение о commodatum'e. Но характеристическая черта commodatum'a не понятие о безмездии (это, можно сказать, случайная принадлежность коммодата), а заключается все-таки в том, что это договор вещественный, contractus realis qui re contrahitur, тогда как locatioconductio - договор консенсуальный, contractus consensualis qui consensu contrahitur. В нашем же праве это существенное различие между договорами теряется: у нас нет различия между вещественными и консенсуальными договорами, а все договоры, в смысле римского права, договоры консенсуальные, и ссуда, насколько отношения, возникающие по ней, подходят под юридическое определение, представляется таким же договором, как и наем имущества, только что при ссуде пользование имуществом предоставляется безмездно. Прибавим еще, что редко безмездно предоставляется пользование имуществом значительной ценности, не только имуществом недвижимым, которое всегда представляет собою более или менее значительную ценность, но и движимым. Напр., хозяин хорошей лошади редко согласится ссудить ее приятелю. Большею частью при ссуде идет дело о вещах незначительной ценности: книги и платье, да и то лишь недорогие, едва ли не самые обыкновенные предметы ссуды. Если же в ином случае и представляется предметом ссуды имущество значительной ценности, то опять нет чисто юридических отношений, а все клонится к отношением более нравственным. Напр., предоставляется пользование дорогою вещью родственнику, другу: тут не думают о том, что заключается договор ссуды, а это такой случай, который ускользает от юридических определений, не нуждается в них именно потому, что относится скорее к сфере нравственной, нежели юридической. Вот почему и в римском праве, отличающемся полнотою своих определений, так называемый ргесаrium (т.е. безмездное предоставление пользования вещью до востребования) остался чуждым регламентами законодательства.

Соседние файлы в предмете Правоведение