Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Российский нотариат проблемы теории и правоприменения. Монография
.pdf
для реализации права на обязательную долю - из той части имущества,
которая была завещана (п.2 ст.1149 ГК РФ).
Размер обязательной доли обусловлен стоимостью подлежащего учету
наследственного имущества и количеством наследников по закону, которые
были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания.
Для расчета обязательной доли учитывается всё имущество
принадлежащее наследодателю, включая стоимость установленного в пользу
отказополучателя завещательного отказа.
При определении размера обязательной доли подлежит учету
стоимость всего наследственного имущества как в завещанной, так и в
незавещанной части, включая предметы обычной домашней обстановки и
обихода, вне зависимости от совместного проживания с наследодателем
кого-либо из наследников.
Осуществление права на обязательную долю может существенно
нарушить права наследников по завещанию, которые были определены
непосредственно наследодателем. На установление должного баланса
интересов между названными группами наследников направлен п.4 ст.1149
ГК РФ. В этих целях суд (но не нотариус!) может с учетом имущественного
положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить
ее размер или отказать в ее присуждении. Надо обратить внимание, что суд
не вправе изменять размер обязательной доли, если необходимый наследник
по сравнению с наследником по завещанию является менее обеспеченным.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве
повлечет за собой, как предусмотрено в п.4. ст.1149 ГК РФ, невозможность
передать наследнику по завещанию имущество, которым обязательный
наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по
завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое
помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника
241

получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и
т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников,
имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной
доли или отказать в ее присуждении. Следовательно, установленные правила
призваны гарантировать имущественные интересы наследника по
завещанию, который еще при жизни наследодателя пользовался
определенным имуществом или использовал его в качестве основного
источника получения средств к существованию.
Целесообразно остановиться на определении размера обязательной
доли в различных ситуациях.
Определение размера обязательной доли в завещанном имуществе.
Пример, наследодатель завещал принадлежащий ему на праве
собственности загородный дом – сыну и дочери от предыдущего брака,
иного имущества у него не было. На момент открытия наследства у
наследодателя была жена – инвалид II группы, которая претендует на
причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе.
При определении размера обязательной доли необходимо учитывать
всех наследников по закону, которые призываются к наследованию. В их
числе сын, дочь от предыдущего брака и жена. При отсутствии завещания
они наследовали бы по 1/3 доли каждый. Так как размер обязательной доли
определён в п.1.ст.1149 ГК РФ и составляет не менее половины доли,
которая причиталась каждому из них по закону, то жена имеет право на ½ от
1/3 доли Обязательная доля жены в данном случае будет составлять 1/6
наследственного имущества, которая причиталась ей при наследовании по
закону.
Второй пример. Наследодатель завещал все принадлежащее
имущество жене и двум родным братьям в равных долях каждому, т.е. по 1/3
242

каждому. Жена, которой к моменту открытия наследства исполнилось 56
лет, претендует на обязательную долю, т.к. завещанием её права ущемлены.
В данном случае необходимо определить размер обязательной доли
жены. При наследовании по закону жена была бы единственным
наследником и ей бы при отсутствии завещания перешло бы всё имущество.
Поэтому при наличии указанного завещания она имеет право на ½ доли,
которая причиталась бы ей при наследовании по закону. В нашем примере
это ½ наследственного имущества. Права её как обязательного наследника
ущемлены завещанием, поскольку ей завещана доля, размером менее
обязательной доли.
Таким образом, жена получает ½ долю наследства, братья ½ доли
пополам, т.е. по ¼ доли каждый.
При выдаче свидетельства о праве на наследство целесообразно
привести все доли к общему знаменателю. Таким образом, в свидетельстве о
праве на наследство нужно указать:
2/4 доли - жене наследодателя;
¼ и ¼ доли каждому брату.
Исчисление обязательной доли, когда завещана только часть
имущества.
Как отмечалось ранее, право на обязательную долю в наследстве
удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного
имущества. При недостаточности незавещанной части имущества для
осуществления права на обязательную долю - из части имущества, которая
завещана.
Обязательная доля может быть поглащена законной долей
обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля
обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна
243

размеру причитающейся ему обязательной доли, обязательная доля
наследнику не выделяется.
Итак, для определения размера обязательной доли необходимо:
- определить круг наследников по закону, которые бы
призывались к наследованию соответствующей очереди при отсутствии
завещания;
- определить размер их долей в наследственном имуществе;
- определить круг наследников, имеющих право на обязательную
долю и размер их доли в имуществе;
- определить размер наследственной массы;
- определить размер обязательной доли в стоимостном
выражении;
- определить стоимость незавещанного имущества;
- определить долю обязательного наследника в незавещанном
имуществе.
В правоприменительной практике возникают сложности, связанные с
наследованием прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Содержание понятия наследства раскрывает ст.1112 ГК РФ, куда входят
принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Следовательно, данная норма не предусматривает включение в состав
наследства интеллектуальных прав. Необходимо отметить, что ч.3 ГК РФ, не
содержит специальных норм, регламентирующих порядок наследования
прав на результаты интеллектуальной деятельности. В связи с этим
целесообразно обратиться к положениям части четвёртой ГК РФ.
Переход исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации к другим лицам возможен
не только в соответствии с договором, но и в порядке, который установлен
244

законом. Среди них ГК РФ в ст.1241 прямо выделяет универсальное
правопреемство (наследование, реорганизация юридического лица) и
обращение взыскания на имущество правообладателя.
Общее правило, регламентирующее переход исключительных прав по
наследству, содержится в ст.1241 ГК РФ.
Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возможности
наследования отдельных видов интеллектуальных прав.
Ст.1283 ГК РФ устанавливается, что исключительное право на
произведение переходит по наследству. Данное правило вполне согласуется
с положениями ст.1112 ГК РФ, учитывая имущественный характер
исключительного права. Это означает, что после смерти автора или иного
правообладателя – физического лица в пределах срока действия авторского
права использование произведения может осуществляться только с согласия
наследников и выплатой им авторского вознаграждения (за исключением
случаев свободного использования произведения). Такое согласие
выражается путём заключения лицензионного договора или договора об
отчуждении исключительного права. При этом следует иметь ввиду, что
ранее заключенные договоры наследодателя с пользователями произведения
сохраняют свою силу.
В соответствии со ст. 1164 ГК можно полагать, что исключительное
право на произведение переходит к наследникам умершего правообладателя
как в порядке наследования по закону, так и в соответствии с волей
умершего, изложенной им в завещании.
Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные одним из супругов, не входит в общее имущество супругов и
наследуется как имущество автора такого результата. Исключительное право
на результат интеллектуальной деятельности, приобретенное за счет общих
доходов супругов по договору об отчуждении такого права, является их
245

общим имуществом (если иное не установлено договором) и наследуется с
учетом правил ст. 1150 ГК (п.88 Постановления Пленума от 29 мая 2012 г.).
Особым образом регламентируются отношения, когда исключительное
право на произведение входит в состав выморочного имущества. В этом
случае входящее в состав наследства исключительное право на произведение
переходит в общественное достояние (п.2 ст.1283 ГК РФ).
Существенные особенности имеет наследование личных
неимущественных прав, возникающих у авторов произведений, т.е. прав,
связанных с личностью правообладателя, объектом которых являются
нематериальные блага. В соответствии с абз.3 ст.1112 ГК РФ, как мы
подчёркивали ранее, в состав наследства не входят личные
неимущественные права и другие нематериальные блага. Рассмотрим как
данная норма согласуется с правилами об интеллектуальных правах,
установленных частью четвёртой ГК РФ.
Гражданский кодекс к личным неимущественным правам автора
относится:
а) право авторства;
б) право автора на имя;
в) право на неприкосновенность произведения;
г) право на обнародование.
Право авторства и право на авторское имя неразрывно связаны с
личностью правообладателя, являются неотчуждаемыми и
непередаваемыми, а следовательно и переход их в порядке наследования
невозможен. Отказ автора от этих прав ничтожен. Авторство, имя автора и
неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.
К личному неимущественному праву относится право на
неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений.
(ст.1266 ГК РФ). При использовании произведения после смерти автора
246

лицо, обладающее исключительным правом на произведение, вправе
разрешить внесение изменений, сокращений или дополнений при условии,
что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность
восприятия произведения и это не противоречит воле автора,
определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или иной
письменной форме.
Автор в завещании может назначить исполнителя завещания, на
которого возложит обязанность по охране авторства, имени автора и
неприкосновенности произведения после своей смерти.
К личным неимущественным правам также относится право на
обнародование. Произведение, не обнародованное при жизни автора, может
быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным
правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора
произведения, определённо выраженной им в письменной форме
(завещании, письмах, дневниках и тому подобном (п.3.ст.1268 ГК РФ).
Таким образом, анализ ст. ст.1266 и 1268 ГК РФ свидетельствуют о
возможности перехода по наследству таких личных неимущественных прав
автора, как право на обнародование произведения и права на
неприкосновенность произведения и его защиту от искажений. Это ставит
под сомнение правило абз.3 ст.1112 ГК РФ, не допускающее включение в
состав наследства личных неимущественных прав. Представляется
необходимым уточнение редакции данной нормы.
Новеллой ч.4 ГК РФ является выделение в составе интеллектуальных
прав наряду с исключительными и личными неимущественными правами
так называемых иных прав. В их составе могут быть как личные
неимущественные права (право доступа – ст.1292 ГК РФ), так и
имущественные (право следования ст.1293 ГК РФ), право на получение
247

вознаграждение за использование служебного произведения, и др.
Отдельные права указанной категории могут переходить по наследству.
Право доступа не входит в состав наследства и не переходит по
наследству ни по закону, ни по завещанию.
Право следование (ст.1293 ГК РФ) неотчуждаемо, но переходит к
наследникам на срок действия исключительного права по закону или по
завещанию. Размер вознаграждения в данном случае определяется
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2008 г.1
Возможность передачи иных интеллектуальных прав в порядке
наследования определяется законодателем исходя из природы и
особенностей конкретного права.
Переход имущества в порядке наследования предполагает не только
открытие и наличие наследственного имущества, но и его принятие.
Вопросы, связанные с принятием наследства являются достаточно
проблематичными и также вызывают известные сложности в нотариальной
практике.
Законодатель связывает принятие наследства с определёнными
основаниями - завещанием и по законом. При призвании наследника к
наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в
порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия
наследства и тому подобное) наследник может принять наследство,
причитающее ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или
по всем основаниям (абз.2 п.2 ст.1152 ГК РФ). Анализ данной нормы даёт
основание полагать, что кроме двух оснований наследования,
предусмотренных ст.1111 ГК РФ, имеются и такие, как «наследственная
трансмиссия», «в результате открытия наследства», « и тому подобное».
Разберём каждое из этих оснований. Вряд ли может идти речь о
1
Собрание законодательства РФ.2008. № 17. Ст. 1880.
248

самостоятельном основании наследования в виде наследственной
трансмиссии, потому что право на принятие наследства в порядке
наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося
после смерти такого наследника (ст.1156 ГК РФ). Призвание наследника «в
результате открытия наследства» также вряд ли можно отнести к
самостоятельному основанию для принятия на принятия наследства, так как
если наследство не открыто, то ни о каком наследовании речи быть не
может.
И совсем непонятной является выражение «и тому подобное» как
основание для призвания к наследству, из чего следует, что перечень
оснований наследования является открытым и данная нормы противоречит
ст.1111 ГК РФ. Редакция ст.1152 ГК РФ, но нашему мнению, является
неудачной и, к сожалению, не корректной,1 вследствие чего она нуждается в
уточнении.
Гражданский кодекс предусматривает два основных способа принятия
наследства: формальный - путём подачи заявления нотариусу или
уполномоченному в соответствии с законом должностному лицу выдавать
свидетельства о праве на наследство и фактический – путём вступления в
фактическое владение.
Принятие наследства - это односторонняя сделка, совершаемая
наследниками. Принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику
со дня открытия наследства независимо от времени его фактического
принятия, а также независимо от момента государственной регистрации
права наследника на наследуемое имущество, когда такое право подлежит
государственной регистрации (п.4 ст.1152 ГК РФ).
Заявление о принятие наследства может быть подано лично либо
отправлено по почте, но в этом случае требуется удостоверение подписи
1
Зайцева Т.И., Крашенинников П.П. Указанная работа. С.112.
249

наследника (нотариусом, должностным лицом, имеющим право совершать
подобные действия). Законодателем допускается возможность принятия
наследства через представителя, но при наличии специального
предусмотренного полномочия на принятие наследства.
Под фактическим принятием наследства следует понимать совершение
определённых конклюдентных действий. В соответствии с п. 2 ст.1153 ГК
РФ признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство,
если совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, в частности, если наследник:
- вступил во владение или управление наследственным
имуществом;
- принял меры по сохранению наследственного имущества,
защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного
имущества;
- оплатил за свой счёт долги наследодателя;
- получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю
денежные средства.
Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку в нём
содержится оговорка «в частности» и предусмотрены лишь наиболее
распространенные действия наследников.
Не бесспорными в нотариальной практике являются вопросы,
связанные с фактическим принятием наследства. Так, не всегда нотариусами
признаются действия, свидетельствующие о фактическим принятии
наследства, связанные с уходом за наследодателем во время болезни,
организацией похорон, содержанием граждан, находящихся на иждивении
наследодателя, во время его болезни. И это правильно, потому что принятие
наследства возможно только после его открытия. Хотя некоторые нотариусы
250
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
