Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Российский нотариат проблемы теории и правоприменения. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
проходящего военную службу по контракту, признается постоянное или преимущественное место его жительства до поступления на военную службу по контракту.
В случае смерти гражданина вне места его жительства место открытия наследства определяется именно последним местом жительства умершего, а не местом его фактической смерти.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, является в соответствии с п.2 ст.20 ГК РФ место жительства их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов).
Место открытия наследства требует документального подтверждения. Наиболее надежным способом этого подтверждения выступает регистрация гражданина по месту его жительства (но не пребывания). Доказательствами места жительства и, следовательно, места открытия наследства могут быть справки жилищно-коммунальных и муниципальных органов, выписки из домовой книги, справки с места работы наследодателя о месте его жительства, справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу, справкой органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателя.
Таким образом, определение места открытия наследства осуществляется на основе материально-правового критерия, т.е. посредством установления того места, где наследодатель постоянно или преимущественно проживал на момент открытия наследства.
В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом. При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства о преимущественном проживании наследодателя в этом
231
месте ( п.17 Постановления Пленума Верховного Суда от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании»1 - далее Постановление Пленума от 29 мая 2012 г.).
При установлении места открытия наследства в соответствии с ч.2 ст.1115 ГК РФ может использоваться также и иной критерий – место нахождения наследственного имущества. Это производится в случаях, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами. В такой ситуации местом открытия наследства в РФ признается место нахождения данного наследственного имущества. При его нахождении в разных местах местом открытия наследства является место нахождения входящих в состав наследства недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части последнего. Ценность имущества определяется с учетом его рыночной стоимости.
Пробелом в законодательстве является определение места открытия наследства в случаях, когда наследственное имущество равное по ценности, находится в разных субъектах РФ. Законодатель не даёт ответ на поставленный вопрос. Достаточно убедительным, хотя и не со всем бесспорным, на наш взгляд, является мнение, высказанное нотариусом О.Ю.Виноградовой. Она считает, что местом открытия наследства в данном случае следует признать тот нотариальный округ, куда наследники обратились раньше, либо определить его по соглашению между наследниками2. В этой связи представляется необходимым уточнение редакции статьи 1115 ГК РФ в целях устранения правовой неопределённости.
1
Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. Июль. 2012.
2
Виноградова О.Ю. Правовые основания открытия наследства // Нотариальный вестник.
2009. № 3. С. 9.
232
Наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии неизвестности места жительства наследодателя. В случаях, когда место постоянного жительства наследодателя известно, но нет возможности подтвердить его документально, то факт места открытия наследства устанавливается в
судебном порядке.
Особое внимание следует обратить на место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходящих службу за границей и не имевших в России наследственного имущества. При этом нотариус истребует справку рай(гор)военкомата или воинской части по месту службы о том, что умерший не имел постоянного места жительства в РФ и находился за границей. Свидетельство о праве на наследство в данном случае может выдать российский консул, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции государства пребывания1.
В силу ст.1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Последние получили наименование насцитурусов. К ним относятся лица, родившиеся в течение трехсот дней после смерти наследодателя. Наличие зачатого, но неродившегося ребёнка является основанием, препятствующим выдаче свидетельства о праве на наследство и его разделу. Если же после открытия наследства ребёнок родился живым, но умер вскоре после рождения, то он признаётся наследником и наступают правовые последствия, предусмотренные ст.1156 ГК РФ.
1
Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий
законодательства и практика его применения. М: Статут. 2006. С. 32.
233
Отдельные категории граждан по прямому указанию закона лишены права на наследство. Это так называемые «недостойные наследники». Среди них можно выделить две группы. Одна из них объединяет лиц, которых условно можно обозначить в виде абсолютно недостойных наследников. К ним относятся, во-первых, граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Дискуссионным является вопрос о мотивации совершения противоправных действий. Так, по мнению Толстого Ю.К., умышленные противоправные действия лишь тогда служат основанием для признания наследника недостойным, когда они направлены на достижение целей, указанных в абз.1 п.1 ст1117 ГК РФ. Если же умышленные противоправные действия совершаются по иным мотивам (например, из мести, чувства ревности и др.) и не направлены на то, что чтобы ускорить открытие наследства, то указанные действия не могут служить основанием для отнесения наследника к недостойным1. По нашему мнению, предпочтительной является точка зрения, сформулированная в п. 19
Постановления Пленума от 29 мая 2012г. виновные действия, совершенные
умышленно против наследодателя, вызванные ревностью, местью,
хулиганскими побуждениями и т.п. даёт основание признавать наследника недостойным. Противоправными также являются действия, направленные
1
Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации, часть третья. М.: Проспект, 2002. С. 21.
234
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, например, подделка завещания, его уничтожение понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания и др. должны быть подтверждены в судебном порядке ­приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы). Вынесение решения суда о признании
наследника недостойным в соответствии с абз.1 и 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается
из состава наследников нотариусом, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда. Они не наследуют ни по закону, ни по завещанию в силу факта наличия обвинительного приговора суда. Исключением является ситуация, когда наследодатель после утраты такими лицами права наследования завещал им свое имущество. В данном случае они могут наследовать это имущество, но только как наследники по завещанию. Предполагается, что наследодатель простил недостойного наследника.
Наследниками по закону не могут быть, родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в родительских правах ко дню открытия наследства. В таком случае самостоятельного судебного решения о признании наследника недостойным не требуется и нотариус должен отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство.
Другую группу недостойных наследников условно можно именовать относительно недостойными. Они отстраняются от наследования только по требованию заинтересованных лиц, в частности, других наследников. К данной категории недостойных наследников ГК РФ (п.2 ст.1117) относит
235
граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. В соответствии с Семейным кодексом РФ круг лиц, обязанных содержать других лиц, определен и не подлежит расширительному толкованию, причём это касается не только родителей, детей, супругов, но и других членов семьи. Данный факт как основание для отстранения лица от наследования должен быть установлен только судом.
При рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию суды учитывают, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи­между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой. Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Решение суда не требуется в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям (п. 20 Постановления Пленума от 26 мая 2012 г.).
При наличии судебного решения, вступившего в законную силу, нотариус исключает его из числа наследников. Признание наследника недостойным по данному основанию распространяется только на случаи наследования по закону. Новеллой ГК РФ (ч.3) является распространение правил о признании наследника недостойным также и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п.4 ст.1117 ГК РФ).
Наследование по завещанию. В соответствии с п.1 ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно исключительно
236
посредством совершения завещания. Оно представляет собой выражение воли гражданина как наследодателя, которая непосредственно связана с его личностью. Любые договоры, например, дарение, призванные обеспечить распоряжение имуществом на случай смерти, ничтожны. Завещание определяет юридическую судьбу наследственного имущества только после смерти наследодателя, но при жизни оно не влечет за собой никаких обязательств между завещателем и его наследниками.
В завещании согласно п.4 ст.1118 ГК РФ могут содержаться распоряжения только одного гражданина. В силу прямого указания закона не допускается совершение завещания двумя или более гражданами.
В соответствии со ст.1120 ГК РФ наследодатель может совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе. Данное правило подлежит применению с учетом состава наследства (ст.1112 ГК РФ) и особенностей наследования отдельных видов имущества (ст.ст. 1176-1185 ГК РФ). Наследодатель вправе распорядиться на случай смерти не только своим наличным имуществом, но и имуществом, которое он может приобрести в будущем. Здесь имеется в виду имущество, приобретенное наследодателем после составления завещания. Наследодатель может выразить в завещании свою волю в отношении имущества, принадлежащего ему путём определения размера долей или конкретного имущества.
Наследственная доля представляет собой выделенную из наследственного имущества часть, которая переходит по завещанию каждому из наследников. Проблема ее определения возникает в случае сонаследования, когда имеется несколько наследников. Размер наследства, переходящего к каждому из них, определяется соразмерно его наследственной доле. Наследственная доля определяется как при наследовании по завещанию (наследственная доля по завещанию), так и по закону (наследственная доля по закону).
237
При указании в завещании нескольких наследников их доли определяются в идеальном выражении. Обычно в виде арифметической дроби: ½ часть дома, ¼ доля вклада и т.п. При отсутствии в завещании подобного указания имущество, завещанное двум или нескольким наследникам, считается завещанным им в равных долях.
Специальные правила по определению долей установлены в отношении неделимой вещи, т.е. вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (автомобиль, музыкальный инструмент и т.п.). Согласно п.2 ст.1122 ГК РФ указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительности завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками данной неделимой вещью устанавливается по соглашению между ними в соответствии с предназначенными им в завещании ее частями, а в случае спора между наследниками – судом.
Воля завещателя может быть ограничена только правилами об обязательной доле в наследстве (ст.1149 ГК РФ). Суть установленных правил в том, что среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, нуждающихся в повышенной защите по состоянию здоровья или возрасту. В целях их материального обеспечения независимо от содержания завещания им гарантируется определенная доля в наследстве. Поэтому последняя именуется обязательной долей, а сами наследники – обязательными (необходимыми). Закон не допускает возможности лишения их права наследовать такую долю. Исключение сделано только в отношении недостойных наследников. (п.32 Постановления Пленума от 26 мая 2012 г.).
Перечень лиц, отнесенных к обязательным наследникам, является исчерпывающим. В их числе, во-первых, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Уточним, что приобретение
238
несовершеннолетним ребенком наследодателя дееспособности в полном объеме до достижения восемнадцати лет в связи со вступлением в брак (п.2 ст.21 ГК РФ) или эмансипацией (ст.27 ГК РФ) никоим образом не влияет на его право на обязательную долю. Это объясняется тем, что по смыслу п.1 ст.1149 ГК РФ для утраты данного права требуется именно достижение совершеннолетия, вследствие чего дети наследодателя, которые приобрели полную дееспособность по указанным основаниям, сохраняют право на обязательную долю, если они на момент открытия наследства не достигли восемнадцати лет. Правом на обязательную долю наделяются также и совершеннолетние дети наследодателя при условии их нетрудоспособности на момент открытия наследства. И, наконец, к обязательным наследникам при наличии соответствующих оснований относятся также усыновленные дети наследодателя, полностью приравненные к родственникам по происхождению (ст.1147 ГК РФ).
Во-вторых, нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Подчеркнем, что обязательным условием их права на обязательную долю является факт нетрудоспособности на момент открытия наследства. В противном случае они исключаются из числа обязательных наследников. Нетрудоспособными по возрасту считаются женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, а по здоровью - инвалиды I,II,III группы. Следует обратить внимание, что в число нетрудоспособных наследников не включаются лица ушедшие на пенсию на льготных основаниях (например, врачи-ренгенологи, лётчики и др,).
В-третьих, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1 и 2 ст.1148 ГК РФ. В соответствии с данной статьей нетрудоспособные иждивенцы разделены на две группы. К первой группе относятся те иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующей (по седьмую) очередей,
239
а ко второй - иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону. Рассмотрим общие условия, необходимые для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. Кроме нетрудоспособности, наследник должен не менее года находится на иждивении наследодателя или получать от него материальную помощь в качестве основного и постоянного источника средств к существованию. Если нетрудоспособный иждивенец не входит в круг наследников по закону, то требуется дополнительное условие в виде совместного проживания с наследодателем не менее года до открытия наследства.
Нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю и в тех случаях, когда они при отсутствии других наследников по закону наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Согласно п.1 ст.1149 ГК РФ необходимые наследники наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, т.е. законной доли. Важно подчеркнуть, что в соответствии со ст.8 ФЗ от 26.11.2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» правила об обязательной доле в наследстве подлежат применению только к завещаниям, совершенным после 1.03.2002 г. Следовательно, к завещаниям, составленным до указанной даты, применяются положения ст.535 ГК РСФСР. Напомним, что размер обязательной доли составляет 2/3 от той доли, которую он получил бы при наследовании по закону.
ГК РФ четко определяет имущество, из которого осуществляется право на обязательную долю: имущество, оставшееся незавещанным, даже если это повлечет уменьшение доли других наследников по закону на данную часть имущества, а при недостаточности незавещанного имущества
240
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]