Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учение о преступлении и о составе преступления. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ
Ю. Е.Пудовочкин
Д. А.Дорогин
УЧЕНИЕ ОПРЕСТУПЛЕНИИ
ИОСОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Москва
2017
УДК 343 ББК 67.408
У91
Авторы:
Ю. Е. Пудовочкин, профессор кафедры уголовного права РГУП, д-р юрид. наук, профессор; Д. А. Дорогин, доцент кафедры уголовного права РГУП, канд. юрид. наук
Рецензенты:
А. А. Толкаченко, главный научный сотрудник отдела уголовно­правовых исследований РГУП, д-р юрид. наук, профессор, заместитель Председателя Верховного Суда РФ в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации; А. П. Дмитренко, начальник кафедры уголовного права Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, д-р юрид. наук, профессор
Пудовочкин Ю. Е., Дорогин Д. А. Учение о преступлении и о составе
преступления: Учебное пособие. — М.: РГУП, 2017. — 224 с.
У91
ISBN 978-5-93916-609-6
Учебное пособие посвящено основным положениям учения о преступле­нии и о составе преступления. Освещаются как общие проблемы, так и кон­кретные аспекты учения о преступлении и о составе преступления; рассма­триваются теоретические вопросы и практика применения соответствующего нормативного материала. В основу работы положены результаты обобщения научных концепций по соответствующей тематике. Изложение ключевых вопросов носит проблемный характер.
Предназначено для обучающихся в магистратуре, может быть полезно преподавателям, аспирантам юридических факультетов и высших учебных заведений, научным и практическим работникам.
ISBN 978-5-93916-609-6
© Пудовочкин Ю. Е., 2017 © Дорогин Д. А., 2017 © Российский государственный
университет правосудия, 2017
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Преступление
1.1. Понятие и признаки преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Малозначительность деяния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3. Классификация преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Глава 2. Состав преступления
2.1. Понятие, функции и значение состава преступления . . . . . . . . . . . . 24
2.2. Признаки и элементы состава преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3. Виды составов преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Глава 3. Объект преступления
3.1. Основные концепции объекта преступления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2. Содержание и значение объекта преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3. Виды объектов преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.4. Предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Глава 4. Объективная сторона преступления
4.1. Понятие и значение объективной стороны преступления. . . . . . . . . 53
4.2. Деяние (общая характеристика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.3. Действие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.4. Бездействие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.5. Последствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.6. Причинная связь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.7. Иные факультативные признаки объективной стороны преступления. . 81
Глава 5. Субъективная сторона преступления
5.1. Понятие и значение субъективной стороны преступления . . . . . . . . 86
5.2. Вина: понятие, содержание, формы, сущность, степень . . . . . . . . . . 88
5.3. Умысел как форма вины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.4. Неосторожность как форма вины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.5. Две формы вины в преступлении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.6. Факультативные признаки субъективной стороны состава
преступления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.7. Ошибка и ее уголовно-правовое значение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.8. Невиновное причинение вреда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3
Учение о преступлении и о составе преступления
Глава 6. Субъект преступления
6.1. Понятие субъекта преступления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
6.2. Возраст как признак субъекта преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.3. Вменяемость как признак субъекта преступления. Уголовно-правовое значение психического расстройства,
не исключающего вменяемость, и состояния опьянения . . . . . . . . . . . . 140
6.4. Специальные признаки субъекта преступления . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.5. Невменяемость, ее критерии и значение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Глава 7. Неоконченное преступление
7.1. Понятие, виды и общая характеристика неоконченного
преступления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.2. Приготовление к преступлению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7.3. Покушение на преступление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.4. Оконченное преступление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.5. Добровольный отказ от преступления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Глава 8. Множественность преступлений и единичное преступление
8.1. Понятие и виды единичного преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
8.2. Понятие, признаки и формы множественности преступлений . . . 177
8.3. Совокупность преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.4. Рецидив преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.5. Совокупность приговоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Глава 9. Соучастие в преступлении
9.1. Формы участия нескольких лиц в совершении преступления . . . . 192
9.2. Понятие и признаки соучастия в преступлении . . . . . . . . . . . . . . . . 196
9.3. Виды соучастников в преступлении. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
9.4. Формы соучастия в преступлении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
9.5. Ответственность за соучастие в преступлении. . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Глоссарий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Приложение. Схемы и таблицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
ГЛАВА 1. Преступление
1.1. Понятие и признаки преступления
В настоящее время можно считать общепризнанным тезис о том, что основанием уголовно-правовой репрессии служит только пре­ступное деяние. В силу этого категория преступления является одной из центральных в уголовном праве.
«Отбор» тех или иных общественно опасных деяний и закрепление их в качестве преступлений (криминализация) составляет важнейшую составляющую уголовной политики государства. Как и всякая оце­ночная деятельность, она не лишена субъективизма, конъюнктурных соображений, а порой и ошибок. В связи с этим особое значение прио­бретает вопрос о критериях криминализации. Ряд из них приобрел статус официально признанных, поскольку получил подтверждение в решениях Конституционного Суда РФ. Наличие конституционных (и иных, например, доктринальных) критериев криминализации, осо­бая, установленная для федеральных законов, процедура принятия ре­шений дают некоторые гарантии того, что криминализация в целом является объективной и адекватно отражает как спектр существующих угроз, так и потребности личности, общества и государства в обеспе­чении безопасности.
В рамках анализа общих подходов к пониманию преступления важ­но обратить внимание, что действующее в России уголовное законода­тельство и теория уголовного права исходят из того, что преступным может быть только конкретный акт поведения человека. Эта, на первый взгляд, простая и естественная формула не существовала изначально, а прошла длительный период кристаллизации и отражает гуманистиче­ские представления о взаимоотношениях государства и личности в сфе­ре уголовно-правовых отношений. Если средневековое право допуска­ло уголовную репрессию за убеждения личности («ересь»), наказание животных и неодушевленных предметов; антропологическая школа уголовного права обосновывала необходимость превентивного уголов-
5
Учение о преступлении и о составе преступления
но-правового воздействия на лиц, лишь склонных в силу особенностей психофизиологического статуса к преступлению; классическая школа уголовного права (в ее крайнем выражении) допускала ответственность за один только умысел как проявление «злой воли»; а крайние социоло­гические концепции оправдывали репрессии в отношении лиц, «имею-
1
щих связи с преступной средой»
, современная уголовно-правовая до-
ктрина четко придерживается следующих постулатов:
• преступление есть «продукт деятельности» исключительно чело­века, как субъекта, обладающего сознанием, волей и свободой вы­бора;
• преступление всегда выражается вовне в виде конкретного деяния (поступка); не могут быть признаны преступлением мысли и убеждения человека;
• преступление — всегда обособленный во времени и пространстве акт поведения, который имеет свое начало и окончание; не может быть признан преступным «образ жизни» или «стиль поведения».
Нормативное закрепление общего понятия преступления, явив­шееся результатом длительной эволюции уголовного законодатель­ства, имеет существенное значение как для понимания социально­политического содержания УК РФ, так и для решения частных вопросов, связанных с конструированием целого ряда уголовно-пра­вовых институтов (неоконченного преступления, соучастия, множе­ственности и др.).
Истории отечественного уголовного права известны различные под­ходы к формулированию законодательного понятия преступления, ко­торые соответствуют определенным этапам в развитии самого уголов­ного права и уголовной политики.
Уголовное Уложение 1903 г., следуя канонам классической школы уголовного права, определяло, что преступление — это «деяние, воспре­щенное во время его учинения законом под страхом наказания». Зако­нодатель указал лишь один признак преступления — его уголовную противоправность. В теории такого типа дефиниция получила наиме­нование «формального» определения преступления.
Иной подход, основанный на постулатах социологической теории уголовного права, демонстрирует УК РСФСР 1922 г., согласно которому преступлением признавалось «всякое общественно опасное действие
1
См. подробнее: Дурманов Н. Д. Понятие преступления. М., 1948. С. 13–50.
6
Глава 1. Преступление
или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопо­рядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени». В этом определении, получившем наименование «материального», акцентировано внима­ние на признаке общественной опасности преступления, в то время как признак противоправности законодателем был проигнорирован (одновременно причиной и следствием этого надо признать допущение применения уголовного закона по аналогии).
В УК РСФСР 1960 г. заметно стремление законодателя к совмеще­нию двух указанных подходов и формулированию «формально-матери­ального» понятия преступления как «предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния (действия или бездействия), по­сягающего на общественный строй СССР, его политическую и эконо­мическую системы, социалистическую собственность, личность, поли­тические, трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом».
Сохранен этот подход и в действующем российском уголовном за­конодательстве.
Преступление — виновно совершенное общественно опасное деяние, за­прещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Сущность преступления законом обозначена предельно ясно: пре­ступление — это деяние.
Понятие деяния в настоящее время получило в литературе различ­ные трактовки: некоторые специалисты понимают под ним только внешние формы проявления человека — действие или бездействие, описанное в диспозиции уголовно-правовой нормы (М. И. Ковалев1); другие отождествляют его с преступлением, включая в содержание дея­ния не только действие или бездействие, но и причиненный ими вред (Н. Ф. Кузнецова2).
1
Ковалев М. И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалифика-
ции. Свердловск, 1977. С. 13.
2
Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969 // Кузнецова Н. Ф. Из-
бранные труды. СПб., 2003. С. 410.
7
Учение о преступлении и о составе преступления
Представляется, что УК РФ в полной мере дает основания для су-
ществования обоих подходов, а понимание термина «деяние» зависит
1
от контекста его употребления в законе
Деяние (в рамках рассуждений о понятии преступления) — это единство
действия (бездействия) и наступивших последствий.
.
Деяние является преступлением, если обладает некоторым набором признаков. Опираясь на законодательное определение преступления, уголовно-правовая наука различным образом формулирует их коли­чество и содержание: М. И. Ковалев указывает на четыре признака преступления: общественную опасность, виновность, противоправность и наказуемость2; Н. Ф. Кузнецова, ссылаясь на то, что наказуемость яв­ляется неотъемлемой частью противоправности, предлагает три при­знака: общественную опасность, противоправность и виновность3; А. П. Козлов сокращает число признаков преступления до двух: обще­ственной опасности и противоправности, признавая составными ча­стями последней виновность и наказуемость4.
Каждая из указанных позиций, безусловно, имеет теоретическое обоснование. Однако вряд ли имеющаяся дискуссия принципиальна. Основные расхождения состоят не столько в качественной характери­стике преступления, сколько в содержании и количестве выделяемых признаков. По нашему убеждению, для характеристики деяния как пре­ступного достаточно констатации трех признаков: общественной опас­ности, виновности, уголовной противоправности.
Общественная опасность деяния проявляется в том, что оно при­чиняет или создает угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Опасность (вредоносность) за­ключена в самом действии или бездействии лица, которое по своим внутренним характеристикам и свойствам является негативным соци-
1
Этот факт нельзя признать правильным с точки зрения чистоты теории, скорее,
он является дефектом законодательной техники УК РФ.
2
Ковалев М. И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалифика-
ции. Свердловск, 1977. С. 27.
3
Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969 // Кузнецова Н. Ф.
Избранные труды. СПб., 2003. С. 472.
4
Козлов А. П. Понятие преступления. СПб., 2004. С. 753.
8
Глава 1. Преступление
альным отклонением, угрожающем стабильности общества и безопас­ности составляющих его членов. Будучи внутренним свойством деяния, общественная опасность вместе с тем является оценочным признаком. Оценка деяния как опасного происходит на двух уровнях: на уровне за­конодателя при принятии решения о криминализации того или ино­го деяния и на уровне правоприменителя при решении вопроса о выбо­ре оптимальной формы реализации ответственности субъекта. Важно лишь подчеркнуть, что законодатель и правоприменитель не наделяют деяние свойством общественной опасности, не создают общественно опасных деяний, они лишь закрепляют в своих решениях оцененный ими реально существующий уровень опасности этого деяния.
В уголовно-правовой науке сегодня сложилось два основных под­хода к пониманию того, какому именно деянию (поведению, явлению) может быть присуща общественная опасность: некоторые юристы (Ю. И. Ляпунов, В. С. Прохоров) утверждают, что общественная опас­ность выражает весь тот ущерб, который причиняется обществу вне за­висимости от социальных и иных качеств субъекта и его вины; что она присуща не только противоправному поведению, но и иным при-
1
чиняющим силам (например, силам природы)
; другие специалисты (В. В. Мальцев, М. И. Ковалев), напротив, указывают, что посколь­ку социально обусловленное общественно опасное поведение людей формируется при осознании субъектом своих интересов в качестве противоречащих интересам общества, то и общественная опасность может быть свойством только и исключительно сознательного воле­вого поведения2.
Этот глубокий методологический спор можно разрешить на основе уголовно-правовых предписаний. Учитывая, что ч. 3 ст. 20 УК РФ не рас­сматривает в качестве преступлений общественно опасные деяния не­совершеннолетних, обнаруживающих отставание в психическом разви­тии; ст. 37 УК РФ допускает необходимую оборону от общественно опасного посягательства (которое может и не являться преступлением в силу отсутствия в нем таких признаков субъекта, как возраст или вме-
1
Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. М., 1989. С. 26; Прохоров В. С. Преступление и ответст- венность. Л., 1984. С. 23.
2
Мальцев В. В. Введение в уголовное право. Волгоград, 2000. С. 58; Ковалев М. И.
Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. Свердловск,
1977. С. 34.
9
Учение о преступлении и о составе преступления
няемость); ст. 97 УК РФ признает общественную опасность свойством деяний, дающих основание для применения принудительных мер меди­цинского характера, можно констатировать, что согласно УК РФ обще­ственная опасность не является свойством, характерным только для со­знательного виновного поведения.
Данный признак в первую очередь зависит от того, чему и какой вред причиняется или создается угроза причинения. В то же время на­личие вины и ее формы изменяют уровень общественной опасности и придают ей особое качество, позволяющее устанавливать за такое ви­новное общественно опасное деяние публично-правовую ответствен­ность. В силу этого следует согласиться с авторами, утверждающими, что общественная опасность — категория объективно-субъективная: «Общественная опасность определяется в действительности всеми при­знаками преступления — и объективной, и субъективной сторонами, и субъектом. Однако определяется она этими признаками не в равной мере… Ведущими и определяющими для общественной опасности… являются объективные признаки деяния, а среди них — объект и по-
1
следствия преступления»
.
В рассуждениях о критериях общественной опасности преступле­ния важно подчеркнуть, что она зависит от объективных и субъектив­ных признаков самого деяния и обстановки, в которой оно соверша­ется. Не могут отражаться на содержании и уровне опасности деяния те или иные свойства личности человека, его осуществляющего, если только законодатель не придал этим свойствам значение криминообра­зующего признака.
Общественная опасность, будучи свойством, подлежащим оценке, имеет свои качественные и количественные характеристики, получив­шие наименование характера и степени.
В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголов­ного наказания» указывается, что характер общественной опасности пре-
ступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления (прежде всего — направленности деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причи­ненного им вреда).
1
Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969 // Кузнецова Н. Ф.
Избранные труды. СПб., 2003. С. 428, 429.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]