Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Право. Учебно-методическое пособие
.pdf
ципов международного уголовного права выделяются: сотрудничество государств в борьбе с преступностью; международная законность; равенство перед
законом и судом; гласность судебного разбирательства; независимость и беспристрастность судов; презумпция невиновности; запрещение пыток; ограничение или запрещение смертной казни; гуманное обращение с лицами, лишен-
ными свободы и др.
Международные договоры в сфере международного уголовного права,
ратифицированные РФ, нашли свое отражение в действующем уголовном законе. В частности, в УК РФ выделен отдельный раздел и глава, посвященные
преступлениям против мира и безопасности человечества. В качестве таких
преступлений признаются: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; разработка производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения; применение запрещенных средств и методов ведения войны;
геноцид; экоцид; наёмничество; нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой (ст.353-360 УК РФ).
Уголовное право, регулируя общественные отношения, возникающие в
связи с совершением преступления, неразрывно связано с процессом расследо-
вания, возбуждения, рассмотрения, разрешения уголовного дела. Уголовно-
процессуальное право представляет собой отдельную отрасль российского пра-
ва тесно связанную с уголовным правом. В юридической литературе уголовнопроцессуальное право определяется как форма реализации уголовногозакона.
Отношения, возникающие в связи с исполнением назначенного за пре-
ступное деяние наказания, регулируются нормами уголовно-исполнительного
права. Уголовно-исполнительное право устанавливает порядок и условия ис-
полнения и отбывания наказаний, определяет средства исправления осужден-
ных, обеспечивает охрану их прав, свобод и законных интересов.
Уголовное право, как отрасль российского права тесно связано с областя-
ми научного знания как: криминология, криминалистика, судебная медицина,
судебная психиатрия и др. Так, например, криминология занимается изучением
явления преступности, личности преступника, форм и методов предупреждения
и контроля над преступностью; криминалистика разрабатывает технику, мето-
дику, тактику выявления и расследования преступлений.
Уголовному праву как отрасли права соответствует система уголовного
законодательства. В соответствии со ст. 1 УК РФ уголовное законодательство
состоит из Уголовного кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в УК РФ.
Перед уголовным законодательством стоят следующие задачи
(ч.1 ст.2 УК РФ): охрана прав и свобод человека и гражданина; охрана соб-
111

ственности; охрана общественного порядка и общественной безопасности;
охрана окружающей среды; охрана конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств; обеспечение мира и безопасности челове-
чества; предупреждение преступлений.
В науке уголовного права отмечается то, что предупреждение преступлений может быть выражено в общей или частной превенции. Понятия «превен-
ция» и «предупреждение» следует рассматривать как синонимы. Общая пре-
венция выражается в необходимости привития гражданам РФ и другим лицам
уважения к уголовному закону, формирования сознательной убежденности в
осуществления правомерного поведения.
Частная превенция выражается в оказании воздействия на конкретное
лицо с целью предупреждения совершения новых преступлений данным лицом.
Например, применение к конкретному виновному лицу уголовного наказания,
либо меры медицинского характера, либо меры воспитательного воздействия,
либо применение оснований освобождения от уголовной ответственности или
наказания.
Для возможности осуществления задач уголовного права уголовный закон устанавливает основания и принципы уголовной ответственности, определяет какие для личности, общества, государства, человечества деяния признаются преступными, устанавливает виды уголовного наказания и иные меры
уголовно-правового характера за совершение преступлений.
Уголовное право имеет свой метод правового регулирования, т.е. опреде-
ленный способ воздействия правовых норм на поведение людей, на регулируемые данной отраслью общественные отношения.
Методом уголовного права выступает императивный метод правового ре-
гулирования, выражаемый в доминировании уголовно-правового запрета, уста-
новленного государством. В теории государства и права императивный метод
правового регулирования определяется как метод властных предписаний, субординации, основанный на подчиненности субъектов общественных отноше-
ний, запретах, обязанностях, наказаниях.
Каждая отрасль российского права имеет свои источники права, т.е. форму
внешнего выражения правовых норм, регулирующих и охраняющих определенные общественные отношения. Источником, отражающим способ выражения и
закрепления (форму) уголовно-правовых норм, выступает уголовный закон.
Уголовный закон Российской Федерации – это принятый федеральным
органом законодательной власти РФ нормативный правовой акт, который состоит из совокупности юридических положений, устанавливающих основание и
принципы уголовной ответственности, преступность и наказуемость виновных
112

лиц, условия освобождения от уголовной ответственности и от наказания, а
16
16
также иные меры уголовно-правового характера.
Известно, что закон является основополагающим нормативным правовым
актом для любой отрасли права. Однако Уголовному закону присущи некото-
рые особенности. Уголовно-правовые нормы фактически содержаться в раз-
личных нормативных правовых актах. Например, в Конституции РФ (ст. 19, 20,
54), Федеральном законе от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие
Уголовного кодекса РФ», в ратифицированных международных договорах РФ,
иных федеральных законах, предусматривающих уголовную ответственность.
Данные источники права не могут самостоятельного регулировать уго-
ловно-правовые отношения, т.к. в ст. 1 УК РФ закреплено требование включе-
ния в Уголовный кодекс РФ иных законов, предусматривающих уголовную ответственность. Вследствие чего результатом принятия других законов, направленных на регулирование уголовных правоотношений, является корректировка
либо дополнение правовых норм Уголовного кодекса РФ. Из вышеизложенного
вытекает следующая особенность уголовного закона. Существовать и применяться уголовный закон может только в особой кодифицированной форме
.
Уголовный кодекс Российской Федерации был принят Государственной
Думой Федерального Собрания РФ 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ 5 июня 1996 года, подписан Президентом
РФ13 июня 1996 года, вступил в действие с 1 января 1997 года. До 1 января
1997 года уголовные правоотношения регулировал Уголовный кодекс РСФСР,
утвержденный Законом РСФСР от 27 октября 1960 года.
Еще одной особенностью уголовного закона является то, что согласно
ст. 71 Конституции РФ принятие уголовно правовых норм, содержащихся в
уголовном законодательстве, отнесено к сфере исключительной компетенции
РФ (федерального законодателя).
Уголовный закон закрепляет принципы уголовного законодательства, которые определяют характер и содержание уголовного права в целом. В качестве
принципов отрасли права принято выделять основополагающие идеи, базовые
установки, а также исходные нормативно-руководящие начала, выражающие
сущность права как регулятора общественных отношений. Понятие «принцип»
в переводе с латинского языка означает начало, основа, отправное положение.
В УК РФ сформулированы пять принципов: законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма (ст. 3-7 УК РФ). Каждый
Кодификационный акт регулирует важную, относительно устойчивую и достаточно обширную
область общественных отношений. Кодексы закрепляют главные, принципиальные положения какойлибо отрасли права и служат основой для внутриотраслевой системы права.
113

из принципов имеет самостоятельное значение и отражает идейную и мировоз-
зренческую основу отечественного уголовного права.
Принцип законности закрепляет требование неукоснительного соблюде-
ния норм уголовного закона, а именно: «преступность деяния, а также его нака-
зуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ.
Применение уголовного закона по аналогии не допускается» (ст. 3 УК РФ).
Принцип законности пронизывает все нормы и институты уголовного
права, а также является базовым принципом государственной и общественной
жизни в Российской Федерации (ст. 4, 15, 54, 55 Конституции РФ).
Конституционное положение человека и гражданина, закрепленное в ст.
19 Конституции РФ, в уголовном праве реализует принцип равенства граждан
перед законом, который раскрывается следующим образом: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств» (ст. 4 УК РФ).
Принцип вины раскрывается в ст. 5 УК РФ и означает следующее: «Лицо
подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина» (ч. 1 ст. 5 УК РФ). Уголовная ответственность не может возлагаться на других лиц. Возможна только персональная ответственность виновного лица, причинившего вред охраняемым правом отношениям, ценностям, интересам, благам и др. Виновным в преступлении признается
лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности (ст. 24 УК РФ).
Принцип справедливости закреплен в ст. 6 УК РФ: «Наказание и иные
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему пре-
ступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». Понятие справедливости является широким по
своему содержанию и выходит за рамки сферы права. Данное понятие имеет
философское значение и раскрывается этикой. В уголовном праве принцип
справедливости представлен с точки зрения справедливости привлечения к
уголовной ответственности лица, совершившего преступление. Уголовный за-
кон справедлив в том случае, если он достигает поставленных целей и решает
задачи уголовного законодательства.
Мировоззренческое содержание уголовного закона, определяется наряду
с другими принципами, принципом гуманизма (ст. 7 УК РФ). Понятие «гуманизм» (лат. humanus – человеческий, человечный) применяется для обозначения
114

течения общественной мысли, возникшего в эпоху Возрождения17. В широком
17
смысле гуманизм эпохи Возрождения – это новый способ мышления, связан-
ный с изменением взгляда на место человека в мире, на границы и возможности
его активности в сфере науки, искусства, морали, политической жизни.
Гуманизм уголовного права проявляется в обеспечении конституционных
прав и свобод личности, права общества и государства на безопасное существование. Конституцией РФ гарантируется охрана государством достоинства личности. Согласно ч. 1 ст. 21 Конституции: «Ничто не может быть основанием
для его умаления». В уголовном праве гуманным является справедливое наказание за совершение виновным лицом деяний, запрещенных Особенной частью
уголовного закона. Принцип гуманизма распространяется на виновных лиц и
определяется следующим образом: «Наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не
могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение че-
ловеческого достоинства» (ч. 2 ст. 7 УК РФ).
Преступление является наиболее опасным видом правонарушения, посягающим на базовые условия существования человека, общества, государства и
мира в целом. Определение понятия преступления в уголовном праве дается в
ст. 14 УК РФ: «Преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» (ч.
1 ст. 14 УК РФ). Следует выделить, что в качестве преступления признается
только деяние. Мысли, чувства человека, не имеющие воплощения в объективной действительности в форме неправомерного действия или бездействия, не
признаются уголовным законом преступлением. Не признается также преступлением действие или бездействие, формально содержащее признаки уголовно
наказуемого деяния, которое в силу малозначительности не представляет обще-
ственной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ).
Для признания деяния в качестве малозначительного устанавливается
объем причиненного ущерба или иного вреда, анализируются мотивы и цели
совершенного преступления, которые могут быть признаны нейтральными или
даже общественно полезными. Например, несмотря на то, что Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за незаконное хранение оружия, суд
признал такое деяние малозначительным, так как виновный забрал у своего
друга оружие для того, чтобы он не совершил самоубийство.
Преступление, как и любое иное правонарушение, имеет свои признаки.
В юридической литературе выделяются следующие признаки преступления:
общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость.
Эпоха развития европейской культуры и философии XV-XVI вв. Зарождаются идеи человечности в
деятельности итальянских гуманистов с XIV-XV вв. (Ф. Петрарки, К. Салютати, Л. Бруни и др.).
115

В признании деяния в качестве преступления важно наличие общественной опасности, то есть деяние должно нанести существенный вред охраняемым
уголовным законом общественным отношениям. Общественная опасность пре-
ступления имеет качественную и количественную стороны.
Качественную сторону представляет характер общественной опасности
преступления, определяемый в соответствии с законом с учетом объекта посягательства, формы и вида вины, уровня низменности мотивов, целей соверше-
ния преступления, категории преступления.
Количественная сторона степени общественной опасности зависит от
уровня осуществления преступного намерения, способа совершения преступле-
ния, величины причиненного вреда, тяжести наступивших последствий.
Важным признаком преступного деяния является наличие противоправ-
ности. Противоправность или запрещенность деяния означает нарушение нор-
мы уголовного права, содержащей запрет совершения деяния, предусмотренной
Особенной частью УК РФ. Уголовная противоправность характеризует юридическую сущность преступления, то есть, к уголовной ответственности привлекается лицо, если оно совершило деяние, запрещенное УК РФ. Отсутствие признака уголовной противоправности соответствующего деяния исключает правовую оценку данного деяния в качестве преступления и является основанием
отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела.
Субъективной основой применения уголовной ответственности является
необходимость наличия доказанной вины лица, совершившего преступное деяние. Согласно ст. 49 Конституции РФ: «Каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда».
Уголовное наказание назначается и применяется к лицу, признанному ви-
новным, на основании обвинительного приговора суда. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при
условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом
доказательств (ч. 4 ст. 302 УПК РФ).
Виновность является важным признаком любого преступления и принци-
пом уголовного закона (ст. 5 УК РФ). Вместе с тем действие принципа вины
уголовного закона не противоречит принципу презумпции невиновности уго-
ловно-процессуального права. В соответствии со ст. 49 Конституции РФ, а так-
же ч. 1 ст. 14 УПК обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступле-
116

ния не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда.
Признаком преступного деяния является наличие наказания, предусмот-
ренного уголовно-правовой нормой. Наказуемость преступления предполагает
существование санкции, определяющей вид и размер уголовного наказания.
В уголовном законодательстве Российской Федерации в зависимости от
характера и степени общественной опасности преступления подразделяются на
следующие категории: преступления небольшой тяжести, преступления средней
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления (ст. 15 УК РФ).
Категории преступлений, предусмотренные ст. 15 УК РФ, необходимы для:
– правильной квалификации деяния; обоснованного применения соразмерного вида наказания; применения уголовно-правовых норм, освобождающих от уголовной ответственности или уголовного наказания;
– правильного применения принудительных мер воспитательного воз-
действия (ст. 90 УК РФ); исчисления срока погашения судимости, а также пре-
кращения уголовно-правовых последствий осуждения лица (ст. 86 УК РФ);
учета обстоятельств, отягчающих (смягчающих) уголовное наказание.
Преступление как вид правонарушения должно содержать все элементы
состава преступления. Юридический состав преступления – это теоретическая
конструкция, представляющая собой совокупность объективных и субъектив-
ных элементов и признаков, характеризующих общественно-опасное деяние в
качестве преступления.
С момента возбуждения уголовного дела и до вынесения приговора перед
органами дознания, следствия и суда стоит задача определить квалификацию
совершенного деяния, т.е. дать юридическую оценку тех или иных поступков
человека.
Деяние, содержащее все признаки состава преступления, является осно-
ванием уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). Согласно нормам уголовно-
процессуального права если в деянии отсутствует состав преступления, то это
является основанием отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК).
В качестве элементов состава преступления выделяются: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Каждый из элементов содержит
совокупность обязательных и факультативных признаков. Особенностью уголовного права России является то, что в УК РФ содержится исчерпывающий
перечень конкретных составов преступлений.
Объектом преступного деяния всегда являются охраняемые правом и уголовным законом общественные отношения, законные интересы, материальные
и нематериальные блага, неотчуждаемые от человека ценности, которым при-
117

чиняется вред, ущерб либо создается угроза причинения вреда. Объектом является то, на что происходит преступное посягательство виновного лица посредством совершения действия или бездействия, запрещенных под угрозой уго-
ловного наказания УК РФ.
Охраняемые правом общественные отношения в самом общем виде выделены в задачах уголовного закона (ст. 2 УК РФ). Так, например, в качестве
объекта преступного посягательства могут выступить: права и свободы человека и гражданина, отношения собственности, общественного порядка и безопасности, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир
и безопасность человечества (ст. 2 УК РФ).
Некоторые преступления помимо объекта преступного посягательства
содержат предмет. Предмет – это имеющая стоимостную оценку вещь матери-
ального мира, воздействие на которую влечет причинение вреда охраняемым
уголовным законом общественным отношениям виновным лицом.
Внешний поведенческий акт преступного деяния или внешнее выражение
самого процесса преступного посягательства – объективная сторона состава
преступления. Объективная сторона выражает общественно опасное деяние в
форме действия или бездействия, определяет общественно опасные послед-
ствия и наличие причинно-следственной связи между совершенным деянием и
наступившим последствием. Выделенные признаки являются обязательными
для объективной стороны.
В качестве дополнительных признаков объективной стороны в науке уголовного права выделяют время, место, обстановку, способ, орудие, средство
совершения преступления. Дополнительные признаки объективной стороны
имеют уголовно-правовое значение. При описании объективной стороны в от-
дельных составах законодатель указывает место совершения преступления,
время, обстановку, способ, орудие средства и т.д.
Под субъектом преступления понимается физическое вменяемое лицо,
достигшее к моменту совершения преступления определенного уголовным законом возраста. В качестве субъекта преступления уголовное законодательство
РФ признает только физическое лицо. Субъект преступного посягательства
должен обладать вменяемостью, т.е. способностью осознавать свое поведение
(интеллектуальный аспект) и руководить своим поведением (волевой аспект).
Физическое лицо, являющееся невменяемым, не подлежит уголовной ответственности. Согласно ст. 21 УК РФ невменяемым признается лицо, которое в
момент совершения общественно опасного деяния не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими вследствие психического расстройства (постоянного или вре-
менного), слабоумия либо иного болезненного состояния психики.
118

Достижение физическим лицом определенного уголовным законом возраста и обладание вменяемостью являются главными признаками субъекта преступления. Субъект состава преступления может иметь дополнительные при-
знаки (т.е. нормой уголовного права выделяется специальный субъект). Специальный субъект преступления – это физическое, вменяемое лицо, достигшее к
моменту совершения преступного деяния определенного уголовным законом
возраста и обладающее дополнительным признаком, наличие которого является
обязательным для юридической оценки деяния.
В составе преступления особое значение имеет субъективная сторона. В
юридической литературе субъективная сторона преступления определяется как
сознательно-волевое отношение виновного лица к общественно опасному дея-
нию и его последствию, выраженное виной, а также, отраженное в мотиве, цели, аффекте (состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения).
Важно отметить, что психическое отношение лица к деянию осуществляется
под контролем сознания и воли и проявляется именно в момент совершения
преступления.
Субъективная сторона преступления определяется наличием вины (ин-
теллектуально-волевого отношения лица к совершаемому противоправному де-
янию). Вина является главным признаком субъективной стороны, в качестве
дополнительных признаков в юридической литературе выделяют: мотив, цель,
аффект. В уголовном праве также принимается во внимание казус – это особая
ситуация, при которой существует невиновное причинение вреда.
Вина как основной признак субъективной стороны состава преступления
закреплена в ч. 1 ст. 24 УК РФ. В данной статье законодатель выделил две формы вины, имеющие важной значение для квалификации преступного деяния:
умысел и неосторожность. В свою очередь преступный умысел подразделяется
на два вида: прямой и косвенный. Неосторожность также подразделяется на два
вида: легкомыслие и небрежность.
Разграничение форм вины проводится по содержанию интеллектуальных
и волевых моментов, нашедших свое проявление в совершенном преступном
деянии. Таким образом, форма вины – это установленное уголовным законом
определенное соотношение элементов сознания и воли субъекта преступления,
которое характеризует отношение субъекта к своему преступному деянию, а
также к вредным (опасным) последствиям.
Содержание видов преступного умысла раскрывается в уголовном законе
следующим образом: «Преступление признается совершенным с прямым умыс-
лом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается со-
119

вершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично» (ст. 25 УК РФ).
Второй формой вины является неосторожность. Преступная неосторожность – это форма вины, при которой лицо, совершившее уголовнопротивоправное деяние, предвидело возможность наступления общественно
опасного последствия своего действия (бездействия), но без достаточного к тому основания самонадеянно рассчитывало на предотвращение вредного (опасного) последствия (легкомыслие) либо лицо не предвидело возможности
наступления общественно опасного последствия своего действия (бездействия),
хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и
могло предвидеть это последствие (небрежность). Согласно ст. 26 УК РФ пре-
ступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершен-
ное по легкомыслию или небрежности.
Уголовная ответственность является фундаментальным понятием уголовного права. Уголовная ответственность выражает правовую реакцию государ-
ства на преступное деяние и определяет содержание уголовного закона.
Уголовная ответственность – это вид юридической ответственности, вы-
ражающейся в обязанности виновного лица претерпеть неблагоприятные по-
следствия в форме наказания или иной меры уголовно-правового характера,
возместить причиненный ущерб (вред), а также претерпеть меры, вызванные
государственным осуждением лица, совершившего преступление.
Уголовная ответственность может существовать и реализовываться толь-
ко в рамках уголовно-правового отношения. Под уголовно-правовыми отноше-
ниями следует понимать вытекающие из факта совершения преступления и регулируемые нормами уголовного права общественные отношения между лицом, совершившим преступление, и государством, направленные на реализацию взаимных прав и обязанностей данных субъектов в связи с применением
уголовного закона.
Структура уголовного правоотношения состоит из субъекта, объекта и
содержания. В качестве субъектов выступают с одной стороны государство (в
лице компетентных органов: дознания, предварительного следствия, прокураторы, суда), а с другой стороны, деликтоспособное лицо, совершившее пре-
ступление. Объект уголовного правоотношения – совершенное деяние, запре-
щенное уголовным законом под угрозой наказания. Содержанием уголовного
правоотношения является совокупность субъективных прав и юридических
обязанностей, которыми наделены субъекты данного правоотношения.
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
