Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы гражданского права. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
27. Расчетные обязательства
361
жа и наличие денежного покрытия на карточном счете несет клиент (владелец карты).
Вексель — это средство платежа и кредита в отношениях между различными организациями и гражданами. При помощи векселя происходит оформление взаимной задолженности участников граж­данского оборота и ее погашение. Векселя активно используются в банковских сделках, а также во внешнеторговых отношениях, вы­ступая предметом дисконтирования, аккредитива и инкассовых операций.
Понятие «вексель» используется в трех значениях: ценная бума­га, односторонняя сделка (выдача векселя) и обязательство, воз­никшее из сделки.
Вексель как ценная бумага может быть простым и переводным. В правоотношении, порождаемом простым векселем, принимают участие обычно два лица: векселедатель (должник, плательщик) и векселедержатель (кредитор). Обращение простых векселей по­строено на основании правил о векселях переводных, за теми изъя­тиями, которые вытекают из их природы. В переводном векселе фигура векселедателя разделена с фигурой плательщика, а потому обязательства, вытекающие из переводного векселя, связывают как минимум трех лиц — векселедателя, плательщика и векселедержа­теля. В любом векселе существуют главный должник — векселеда­тель, который никак не может ограничить свою ответственность за платеж, а также другие должники — трассат (плательщик) в пере­водном векселе после его акцепта, индоссаменты и авалисты. От­ветственность всех указанных лиц является солидарной.
Вексель и порождаемое выдачей векселя обязательство характе­ризуются свойствами строгой формальности и абстрактности. Фор­мальность векселя состоит в том, что документ, в котором отсутст­вуют какие-либо элементы векселя, лишается вексельной силы. Аб­страктность векселя обычно понимается как вексельное обязатель­ство, которое не связано с основанием своего возникновения (ка­кой-либо сделкой) и ничем не обусловлено. Векселедержателю не могут быть противопоставлены возражения, которые вытекают из иных отношений, существующих между векселедателем, платель­щиком и индоссантами (предшествующими держателями). Исклю­чением является случай, когда векселедержатель, приобретая век­сель, сознательно действовал в ущерб должнику. Недобросовест­ность векселедержателя имеет место, когда он умышленно приоб­рел вексель в целях неправомерного обогащения за счет должника (например, получил вексель, не заполненный к моменту его выда­чи, или приобрел его в результате сговора с предшествующим ин-
362
IV. Обязательственное право
доссантом, против прав которого у вексельного должника имеются веские возражения).
Вексель может быть именным и ордерным. Любой вексель, да­же выданный без прямой оговорки о назначении другого управомо­ченного лица, предполагается ордерным и передается посредствам индоссамента. В этом смысле простой вексель не сводится к обыч­ной долговой расписке, которая не может передаваться по приказу и обычно не влечет солидарной ответственности подписавших ее лиц. Такой вексель может быть передан лишь в форме и с послед­ствиями общегражданской цессии (гл. 24 ГК РФ).
Простой вексель — это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить в определен­ный срок векселедержателю или его приказу установленную в век­селе денежную сумму. Соответственно переводный вексель (тратта) представляет собой ценную бумагу, содержащую ничем не обуслов­ленное предложение векселедателя (трассанта) плательщику (трас­сату) уплатить в определенный срок векселедержателю (ремитенту) или его приказу установленную в векселе денежную сумму.
Каждый вексель должен содержать совокупность реквизитов, которые и придают ему вексельную силу. Реквизиты векселя тесно связаны с его формой. Несоблюдение реквизитов векселя означает ничтожность его формы: письменный документ, на котором отсут­ствует какой-либо из обязательных обозначений, не может считать­ся векселем, а потому не воплощает в себе вексельного обязатель­ства. К числу реквизитов переводного векселя обычно относят сле­дующие:
наименование «вексель», включенное в текст документа и вы-
раженное на том языке, на котором этот документ составлен;
простое и ничем не обусловленное предложение уплатить оп-
ределенную денежную (вексельную) сумму;
наименование плательщика (трассата);
указание срока платежа;
указание места, где должен быть совершен платеж;
наименование того, кому или приказу кого должен быть со-
вершен платеж (ремитента);
указание даты и место совершения векселя;
подпись векселедателя (трассанта).
Лишь в трех случаях допускается отступление от строгости век­сельной формы: (1) при отсутствии в векселе срока платежа он счи­тается подлежащим оплате по предъявлении; (2) при отсутствии особого указания место, обозначенное рядом с наименованием пла-
27. Расчетные обязательства
363
тельщика, считается местом платежа; (3) вексель, в котором не ука­зано место его составления, признается подписанным в месте, обо­значенном рядом с наименованием трассанта.
Совершение платежа — основная обязанность акцептовавшего вексель плательщика (векселедателя в простом векселе). Он соверша­ется в зависимости от срока платежа, указанного в векселе. Посколь­ку векселедержатель не может быть принужден принять платеж до срока, трассат, преждевременно оплачивающий вексель, совершает такой платеж за свой риск. Своевременный платеж по векселю осво­бождает плательщика или иное обязанное по векселю лицо от век­сельного обязательства, кроме случаев обмана или грубой неосто­рожности в действиях такого лица. Плательщик обязан проверить правильность последовательного ряда передаточных подписей, но не подписи индоссантов. При надлежащей оплате плательщик может требовать передачу ему векселя с распиской в получении платежа.
В отличие от общих правил ст. 311 ГК РФ векселедержатель не может отказаться от принятия частичного платежа. В этом случае вексель остается на руках у трассанта, но плательщик может требо­вать совершения на векселе отметки о платеже и выдачи ему в этом расписки. Если же векселедержатель не предъявил вексель для пла­тежа в установленный срок, каждое обязанное по векселю лицо (трассант, трассат, индоссанты, авалисты) имеет право внести сум­му векселя в депозит суда за счет и риск векселедержателя.
Ввиду того что вексель может быть выписан в валюте, которая не имеет хождения в месте платежа, закон предусматривает воз­можность его оплаты в местной валюте по курсу иностранной ва­люты на день наступления срока оплаты. Кроме того, векселедатель может установить в векселе так называемую «оговорку эффективно­го платежа», смысл которой состоит в возложении на трассата обя­занности оплаты векселя в избранной валюте. При этом, разумеет­ся, должны быть приняты во внимание правила национального ва­лютного законодательства.
Истечение сроков, предусмотренных векселем для его предъяв­ления, а равно истечение срока для совершения протеста в неак­цепте или неплатеже влечет для ремитента утрату своих прав про­тив индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц, кроме плательщика-акцептанта. Ответственность последнего является бо­лее строгой именно в силу ранее данного им согласия оплатить вексель. Вследствие этого срок давности по иску векселедержателя к плательщику, акцептовавшему вексель, является самым длитель-
364
IV. Обязательственное право
ным и составляет три года со дня срока платежа. Иски векселедер­жателя против индоссантов и против векселедателя погашаются истечением одного года со дня протеста или со дня срока платежа. Исковая давность по требованиям индоссантов друг к другу и к векселедателю составляет шесть месяцев со дня, когда индоссантом был оплачен вексель, или со дня предъявления к нему иска.
Контрольные вопросы и задания
1. Охарактеризуйте правоотношения по осуществлению расчетов. Назовите формы расчетов.
2. Как производятся расчеты платежными поручениями?
3. Каковы особенности расчетов по аккредитиву?
4. Охарактеризуйте расчеты по инкассо.
5. Как производятся расчеты чеками? Назовите их особенности и виды.
Глава 28
Хранение
После изучения данной главы обучающийся будет
знать
:
понятие, значение и виды договора хранения объект договора хранения субъектный состав договора хранения содержание обязательства по хранению имущества ответственность сторон особенности правового регулирования специальных видов
хранения
уметь
:
квалифицировать договор хранения в качестве сделки и в ка-
честве обязательства
правильно определять отношения, регулируемые нормами о
специальных видах хранения
правильно определять способы защиты субъективных прав
владеть
:
системой знаний, позволяющих выбрать конкретный вид до-
говора хранения
методами сбора, анализа и оценки необходимой правовой
информации
техникой применения положений к соответствующим отно-
шениям
28.1. Общие положения о хранении
Ныне в ГК РФ предусматривается обычное хранение и специ­альные виды хранения. Обычное хранение регулируется общими нормами хранения (§ 1 гл. 47 ГК РФ). Специальные виды хранения — это хранение имущества на товарном складе, в ломбарде, банке, камерах хранения транспортных организаций, гардеробах организа­ций, гостиницах, нотариальный депозит, хранение культурных цен­ностей и др.
В зависимости от вида вещей, которые передаются на хране­ние, выделяются договоры регулярного и иррегулярного хранения. По договору регулярного хранения на хранение сдается индивиду­ально определенная вещь или имущество при условии, что по окончании срока договора гарантируется возврат того же самого имущества (например, тех же самых экземпляров ценных бумаг,
366
IV. Обязательственное право
денежных купюр). По договору иррегулярного хранения (необыч­ный, ненормальный) поклажедателю гарантируется лишь возврат равного или обусловленного сторонами количества вещей того же рода и качества.
Наряду с хранением, возникающим из договора, существует хранение в силу закона. Речь идет о случаях, когда обязательство хранения возникает при наступлении указанных в законе обстоя­тельств. Примерами такого хранения являются:
хранение находки (ст. 227 ГК РФ);
безнадзорных животных (ст. 230 ГК РФ);
наследственного имущества (ст. 556 ГК 1964 г.);
незаказанного товара (ст. 514 ГК РФ) и т.д.
Стороны договора хранения — поклажедатель и хранитель. В каче­стве поклажедателя может выступать любое физическое или юриди­ческое лицо, в том числе не обязательно собственник имущества, но и иное управомоченное лицо (арендатор, перевозчик, подрядчик и т.д.). В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица (например, только проживающие в гости­нице постояльцы). В качестве хранения могут также выступать как граждане, так и юридические лица, но к ним закон предъявляет определенные требования. Для граждан, как правило, требуется полная дееспособность, так как частично и ограниченно дееспо­собные граждане могут заключать лишь такие договоры хранения, которые подпадают под определение мелкой бытовой сделки.
Предмет договора — это услуги по хранению, которые храни­тель оказывает поклажедателю. Объектом самой услуги выступают разнообразные вещи, способные к пространственному перемеще­нию. В отношении недвижимого имущества договоры хранения, как правило, заключаться не могут, за исключением случаев, прямо указанных в законе. В качестве такого исключения можно указать на секвестр (ï. 3 ñò. 926 ÃÊ ÐÔ).
Срок в этом договоре определяется прежде всего как период времени, в течение которого хранитель обязан хранить вещь. Дого­вор может быть заключен как на конкретный срок (срочный дого­вор хранения), так и без указания срока, т.е. до востребования ве­щи поклажедателем (бессрочный договор хранения). Однако даже в срочном договоре хранения поклажедатель может в любой момент забрать свою вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился (ст. 904 ГК РФ). По желанию храните­ля срочный договор хранения не может быть прерван досрочно, если только поклажедателем не допущено существенное нарушение договора (п. 2 ст. 896 ГК РФ). По договору хранения, заключенно­му до востребования вещи поклажедателем, хранитель может по
28. Хранение
367
истечении обычного при данных обязательствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоста­вив ему для этого разумный срок.
Цена предусматривается лишь в возмездных договорах хране­ния. Стоимость услуг хранителя определяется по соглашению сто­рон, хотя достаточно часто она устанавливается на основе дейст­вующих тарифов и ставок. Если по истечении срока хранения нахо­дящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение вещи (п. 4 ст. 896 ГК РФ).
К договору хранения применяются общие нормы, касающиеся формы сделок, однако его оформление имеет и специфические особенности. Например, консенсуальные договоры хранения неза­висимо от состава их участников и стоимости вещей, передаваемых на хранение, должны быть заключены в письменной форме (п. 1 ст. 887 ГК РФ). Простая письменная форма данного договора счи­тается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:
сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного до-
кумента, подписанного хранителем;
номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего
прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо является обычной для данного вида хранения (п. 2 ст. 887 ГК РФ).
Последствия несоблюдения простой письменной формы дого­вора хранения состоят в том, что стороны лишаются права ссылать­ся на свидетельские показания.
Договор хранения с обезличением вещей — это особая разно­видность договора хранения. В силу этого договора хранитель обя­зуется возвратить поклажедателю именно то имущество, которое он принял от него. Вместе с тем в ст. 890 ГК РФ допускается возмож­ность заключения такого договора хранения, по которому храни­тель обязан к возврату не тех же самых вещей, а аналогичных по качеству и в соответствующем принятому на хранение количестве. При этом ст. 890 ГК РФ предусматривает, что хранитель обязан вернуть поклажедателю вещи в равном или обусловленном сторо­нами (например, в силу естественной убыли) количестве и того же рода и качества.
Обязанность хранителя состоит в том, чтобы обеспечить со­хранность принятой на хранение вещи. В договоре хранения могут быть зафиксированы конкретные меры, направленные на достиже­ние этой цели.
368
IV. Обязательственное право
В случае отсутствия в дороге соответствующих условий или их неполноте хранитель должен принять для сохранения вещи все ме­ры, соответствующие закону и обычаям делового оборота. При этом разного рода правила хранения содержатся в стандартах, техниче­ских условиях, правилах и т.д.
Согласно ст. 891 ГК РФ предусмотрено, что хранитель по тако­му договору обязан заботиться о переданных ему вещах не хуже, чем о своих вещах.
Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств. При возврате данной вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором.
Хранитель без согласия поклажедателя не вправе пользоваться переданной на хранение вещью, а равно предоставлять возмож­ность пользования ею третьим лицам, за исключением случая, ко­гда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения (ст. 892 ГК РФ). Основная обязанность поклажедателя заключается в выплате возна­граждения за хранение, которое должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода (п. 1 ст. 896 ГК РФ).
Поклажедатель обязан возместить хранителю расходы на хране­ние, в которые, если иное не предусмотрено договором хранения, включается вознаграждение за хранение.
По истечении обусловленного срока хранения поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь. Однако возможны ситуации, когда, несмотря на истечение срока действия рассматриваемого договора, стороны продолжают его исполнять.
Хранитель несет имущественную ответственность перед покла­жедателем за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение. Такая ответственность возникает при наличии вины хранителя в форме умысла или неосторожности. При этом размер ответственности хранителя различается в зависимости от того, яв­ляется ли хранение возмездным или безвозмездным. При возмезд­ном хранении хранитель возмещает все виды причиненных убыт­ков, тогда как при безвозмездном хранении ответственность храни­теля ограничивается возмещением стоимости утраты недостачи или повреждения вещи, если иное не оговорено сторонами.
28. Хранение
369
28.2. Хранение на товарном складе
Ïî договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему това­ровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохран­ности (п. 1 ст. 907 ГК РФ).
Этот договор является одним из видов договора хранения, и на него распространяется большинство рассмотренных выше общих положений о хранении. Однако он имеет и свои особенности, свя­занные с его субъектным составом, содержанием и оформлением, которые обусловлены потребностями хранения товаров и товарного оборота на современном этапе.
Участниками договора складского хранения могут быть только предприниматели. Хранителем здесь выступает товарный склад, ко­торым признается организация, осуществляющая в качестве пред­принимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги. Если из закона, иных актов или вы­данного данной коммерческой организации лицензии вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от любого товаровла­дельца, товарный склад признается складом общего пользования.
Договоры складского хранения — публичные, т.е. они заключа­ются на равных условиях со всеми желающими и в обязательном для склада порядке (ст. 426 ГК РФ).
Договор складского хранения носит возмездный характер. Вме­сте с тем на практике именно рассматриваемый договор чаще, чем другие договоры хранения, становится консенсуальным и иррегу­лярным. Иррегулярный договор складского хранения — это дого­вор, который может заключаться с включением в него условия о том, что товарный склад может распоряжаться сданными ему на хранение товарами (ст. 918 ГК РФ). Такой вид хранения подразу­мевает, что право собственности на товары перешло к хранителю, на котором соответственно лежит и риск их случайной гибели. Между товаровладельцем и складом возникают гражданские пра­воотношения, по которому склад обязан по требованию товаро­владельца в любой момент выдать ему товары того же рода и ка­чества. Для этого склад всегда должен иметь такое количество (фонд) товаров, которое достаточно для удовлетворения требова­ний товаровладельцев.
Для сторон договора складского хранения присущи особые пра­ва и обязанности, которые можно классифицировать на касающие­ся приема, условий хранения и выдачи товара. Как правило, при приеме товаров на хранение товарный склад обязан за свой счет произвести осмотр товаров и определить их количество (меру, вес,
370
IV. Обязательственное право
объем и др.) и внешнее состояние. Полученные данные фиксиру­ются, записываются в складских документах.
Склад как сторона договора имеет право самостоятельно изме­нять условия хранения товаров, если этого требует закон или дого­вор. В связи с этим при изменении условий хранения, предусмот­ренных, например, договором, он должен уведомить товаровладель­ца о принятых мерах. В случае обнаружения во время хранения по­вреждений товара товарный склад должен также немедленно соста­вить об этом акт и в тот же день известить товаровладельца (п. 2 ст. 910 ГК РФ). Товаровладелец обладает правом известного кон­троля за хранением товара. Для этого закон предоставляет ему воз­можность во время хранения осматривать товары или их образцы, а если хранение осуществляется с обезличением — то брать пробы, а также принимать необходимые меры для обеспечения товаров (п. 2 ст. 909 ГК РФ).
Согласно ст. 911 ГК РФ установлены особые правила в отно­шении проверки качества и состояния товара при возвращении его владельцу. Одновременно закон предоставляет и товаровладельцу, и товарному складу право требовать при возвращении товара его ос­мотра и проверки его количества, возлагая вызванные этим расходы на сторону, потребовавшую проведения соответствующих действий. Если товар будет выдан без совместной проверки или осмотра, за­явление о недостаче или повреждении товара из-за его ненадлежа­щего хранения должно быть сделано складу в письменной форме при получении товара. В отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приня­тия товара, такое заявление должно быть подано в течение трех дней по получении товара.
Договор складского хранения оформляется в письменной фор­ме, которая считается соблюденной, если принятие товара на склад удостоверено складским документом. В связи с этим, в частности, при заключении консенсуального договора хранения сторонами может быть заключен традиционный по форме договор хранения, в котором не только закрепляется обязанность склада принять товар на хранение в обусловленный сторонами срок, но и детально опре­деляются режим хранения, условия возмещения чрезвычайных рас­ходов на хранение, дополнительные услуги склада и т.п. Обычно же дело ограничивается выдачей товаровладельцу одного из трех пре­дусмотренных законом складских документов — складской квитан­ции, простого складского свидетельства или двойного складского свидетельства.
Складская квитанция — документ, который удостоверяет при­нятие товара складом и содержит основную характеристику товара.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]