Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Практикум по римскому праву. Учебное пособие
.pdf
Словарь понятий и терминов римского права
по крайней мере четверть наследства (так называемая «Фальцидиева четверть»). Легаты, превышающие эту норму, пропорционально сокращались.
Легисакционный процесс (досл.: процесс посредством законных
исков) – исторически первая форма гражданского процесса в Древнем Риме. Возникла ранее Законов XII таблиц. Предполагала деление процесса на две стадии: 1) с участием магистрата или понтифика
(in jure); 2) с участием судьи, избранного сторонами. Гай особо подчеркивал формализм легисакцонного процесса: гражданин, который
вместо выражения «вырубленные деревья» употребил слова «вырубленные лозы» проиграл тяжбу (Гай. Институции. IV. 11). Необходимость
дословного воспроизведения фрагмента закона или обычая, формализм, приближенный к обряду, связан, думается, с тем, что в архаический период еще недостаточно разделены нормы права и религиозные нормы и правила.
Лежачее наследство – термин, обозначающий правовой режим тех
вещей, имущественных прав и обязанностей, которые переходят от
наследодателя к наследнику, в период между открытием наследства
(днем смерти наследодателя) и днем, когда наследник примет наследство или откажется от него. Особенности такого правового режима состоят в том, что лежачее наследство, с одной стороны, никому не принадлежит, с другой стороны – не может быть захвачено посредством оккупации.
Литеральный контракт – контракт, который заключен с момента
написания или подписания текста (хирограф, синграф).
Личный иск – иск, в котором притязания истца основаны на контракте или связаны с совершенным ответчиком правонарушением (деликтом). В противоположность вещному иску (см. Вещный иск) в осно-
ве исковых требований лежит не право на вещь, но право требовать от
ответчика «что-либо дать, сделать, предоставить» (Paul., 2. D. 44, 7, 3).
Личный сервитут – право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, установленное в пользу конкретного физического лица и прекращающееся его смертью.
Манципация – строго формальная сделка римского права архаического периода, первоначально направленная на возмездное отчуждение манципируемой вещи.
Муниципий – община (полис) перегринов, вошедшая в сферу власти римского народа и получившая определенную меру самоуправле-
81

Практикум по римскому праву
ния1, в том числе хозяйственную самостоятельность2. Жители муниципия получают римское гражданство. Сам по себе муниципий (город) обладает качествами юридического лица. В частности, за ним,
после некоторых колебаний, было признано право иметь имущество
в собственности. Город выступает владельцем, имеет право наследовать после своих вольноотпущенников, а также приобретать по фидеикомиссу в порядке универсального правопреемства (см. Универ-
сальное правопреемство) и по легату – в порядке правопреемства
сингулярного (см. Сингулярное правопреемство). Муниципии могут
приобретать права и обязанности из контракта, причем права и обязанности муниципия не смешиваются при этом с правами и обязанностями отдельных его граждан. Администратор городского имущества действует от имени муниципия и не отвечает по договорам,
заключенным от имени муниципия по оставлении им должности.
В некоторых случаях муниципий отвечает и по деликтным обязательствам (см. Деликт), например известен интердикт против города в том случае, если во имя города его представитель насильственно лишает кого-либо владения3.
Насилие – принуждение лица к заключению сделки силой (физическое, телесное насилие) или угрозами (насилие над волей)4. Сделка, совершенная под насилием, не влечет никаких последствий. Если она уже исполнена пострадавшей стороной, претор применял
реституцию, т.е. возвращение стороне всего полученного по сделке
(см. Реституция).
Наследник – лицо, к которому в порядке универсального правопреемства (см. Универсальное правопреемство) переходят права и обя-
занности наследодателя.
Возможность быть наследником входит в общий объем правоспобности гражданина. Она ограничена по меньшей мере двумя законами:
по закону Юлия наследником не может быть холостой и бездетный
мужчина; по Папиеву закону не могут приобретать более половины
наследства женатые, но бездетные (Институции Гая. II. 111).
Наследование – правоотношение, в котором права и обязанности
правопредшественника (наследодателя) переходят к правопреемни-
1
См.: Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М.: Статут, 2000.
С. 194–195.
2
См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 311.
3
Суворов Н.С. Указ. соч. С. 238– 277.
4
См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 82–86.
82

Словарь понятий и терминов римского права
кам (наследникам и легатариям). Для возникновения этого правоотношения в классическом римском праве необходимо наличие ряда
условий: 1) смерть наследодателя («наследство здравствующего не передается»); 2) правоспособность наследодателя; 3) наличие наследников и способность их принять наследство.
Наследование по завещанию – вид наследственного правопреемства, при котором правопреемников определяет наследодатель в распоряжении имуществом на случай смерти – завещании.
Наследование по закону – вид наследственного правопреемства,
который имеет место при отсутствии или недействительности завещания. Наследников определяют в порядке, определенном законом,
преторским эдиктом и обычаем.
Наследование по преторскому праву – правопреемство, возможность
которого не предусмотрена источниками гражданского права, прежде
всего Законами XII таблиц, например преемство между наследодателем и эманципированным сыном (см. Эманципация), но в дополнение
гражданского права предусмотрена преторским эдиктом.
Наследодатель – правопредшественник в наследственном правопреемстве, т.е. то лицо, от которого переходят права и обязанности
правопреемникам – наследникам.
Наследство – это имущество, переходящее в порядке универсального и сингулярного правопреемства от умершего к наследникам и легатариям. В наследство или наследственную массу входят все вещи,
имущественные права и долги наследодателя, которыми тот обладал
на момент своей смерти, за исключением прав и обязанностей, тесно
связанных с личностью умершего.
Негаторный иск – иск, который отрицает право ответчика вмешиваться в осуществление истцом его права собственности. Негаторный
иск предъявляли лишь тогда, когда препятствия в осуществлении права собственности не были связаны с лишением владения.
Отличный пример негаторного иска приводит Павел: «Я имею на
публичной дороге трубы, проводящие ко мне воду; они разрушились
и затопили твою стену. <...> Ты можешь правильно предъявить ко мне
иск о том, что у меня нет права, чтобы вода с моего участка текла к твоей стене» (Павел. Дигесты Юстиниана. VIII. V. 13; 8–17).
Недвижимая вещь – вещь, перемещение которой невозможно без
существенного ущерба ее ценности и назначению.
К недвижимым вещам относятся здания, сооружения, земельные
участки.
83

Практикум по римскому праву
Среди всех недвижимых вещей особый правовым режимом в римском праве обладают земельные участки – по замечанию Гая, построенное на поверхности принадлежит собственнику земли (Гай. Институции. II. 79); растения, посаженные на чужом земельном участке
и пустившие в нем корни, считаются принадлежностью земельного
участка и также принадлежат собственнику того земельного участка,
где они посажены. «<...> Дерево соседа делается собственностью Тиция, если только оно пустило корни также и на землю соседа» (Гай.
Институции. II. 31).
Толкуя подобные приведенным фрагменты римских юридических
текстов, средневековые юристы кратко и образно определили правило: право собственности на земельный участок распространяется «до
звезд и до преисподней»1.
Недействительная сделка – сделка, которая не влечет за собой тех
прав и обязанностей имущественного характера, которые имели в виду лица, совершавшие ее.
Римскими юристами не разработано учение об условиях действительности и причинах недействительности сделки; это сделали юристы Нового времени. Но источники римского права содержат ряд указаний на обстоятельства, при которых сделка не влечет за собой никаких прав и обязанностей, стало быть, недействительна.
Обобщая эти указания, можно сказать, что сделка недействительна, во-первых, при незаконности ее содержания. Незаконность содержания имеет место, прежде всего, в том случае, когда объектом сделки
выступает вещь вне оборота (см. Вещь вне оборота): «лицо, покупающее предметы сакральные, религиозные или публичные, например,
форум, базилику, не совершает никакого юридического действия»
(Институции Юстиниана. III. XXIII. 5).
Далее, незаконность содержания имеет место и тогда, когда права
и обязанности, установленные сделкой, противоречат закону или добрым нравам: «обязательство совершить безнравственное, например,
убить человека или совершить святотатство, считается недействительным» (Институции Юстиниана. III. XIX. 24).
Вторым обстоятельством, которое влечет незаконность сделки,
можно считать неспособность лица, ее совершающего, к совершению данной разновидности сделки, т.е. его недееспособность (см.
Дееспособность). Так, если малолетний дал кому-либо денег взаймы,
1
Об этом правиле см.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 160.
84

Словарь понятий и терминов римского права
он не заключает никакого обязательства и не передает деньги в собственность получающему (Гай. Институции. V. 82; Институции Юстиниана. III. XIX. 6).
Третья причина недействительности сделки – несовпадение внутренней воли лица, совершающего сделку, с волеизъявлением. Источники содержат перечень казусов о недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия или ошибки, имеющей существенное значение.
Четвертая причина недействительности сделки – несоблюдение
формы. Скажем, стипуляция (см. Вербальный контракт) должна быть
совершена в форме вопроса и ответа. Поэтому если вопрос задан, а ответа не последовало, стипуляция недействительна (Институции Юстиниана. III. XIX. 5).
Неделимая вещь – вещь, деление которой невозможно без изменения ее назначения.
Незаменимая вещь – вещь, случайная гибель которой прекращает
обязательство в силу невозможности его исполнения. По общему правилу незаменимой вещью считают вещь индивидуально-определенную (см. Индивидуально-определенная вещь), но соглашением сторон
качество незаменимости может быть придано и вещи, определенной
родовыми признаками.
Новация – основание прекращения обязательства путем замены
прежнего обязательства на новое. Для того чтобы новое обязательство заменило прежнее, а не существовало наряду с ним, необходимо: 1) чтобы новое обязательство отличалось от прежнего в субъектах
либо предмете, либо сроке платежа, либо в иных условиях соглашения; 2) чтобы стороны ясно выразили желание заменить прежнее обязательство (Институции Юстиниана. III. XXIX. 3).
Общая собственность (лат. communio) – право собственности двух
или нескольких лиц (совместных собственников) на одно и то же имущество. При этом ни один из совместных собственников не обладает правом собственности на часть вещи, но они совместно обладают
единым правом собственности на всю вещь.
Обычай – правило поведения, обеспеченное привычкой к исполнению, которую подкрепляет сознание того, что правило установили
предки (maiores – старейшие и величайшие). С возникновением государства некоторые обычаи обеспечиваются возможностью государственного принуждения; они становятся тем самым источником права, происходит разграничение между mores – обычаем, обеспеченным
85

Практикум по римскому праву
возможностью государственного принуждения, и consuetudo – обыкновением, привычным правилом поведения, возможностью государственного принуждения не обеспеченным, которое, следовательно,
нельзя считать нормой права.
Обязательство – правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано нечто дать, сделать, предоставить другому лицу (кредитору), а кредитор имеет право требовать такого исполнения (Институции Юстиниана. III. XIII).
Общая авария – понятие современного гражданского права, обязанное своим происхождением заимствованному римлянами Родосскому
морскому закону. Родосский закон о выброшенном в море предусматривал, что в том случае, когда для спасения судна и груза умышленно
и добросовестно были произведены расходы, например, снесена мачта, выброшена за борт часть груза, понесенные убытки возмещали все
собственники груза, находящегося на борту, и собственник судна пропорционально стоимости спасенного груза и судна (Дигесты Юстиниана. XIII. III. 1–10).
Опека – средство восполнения недостающей дееспособности того свободного лица, которое не состоит под властью отца семейства,
прежде всего несовершеннолетних и женщин. Цель опеки: защитить
того, кто не может защитить себя самостоятельно (Дигесты Юстиниана. XXVI. I. 1).
Термин претерпел несколько изменений. Во-первых, в архаический период опека – право, а не обязанность опекуна. Она означает
наделение опекуна широкими правами по отношению к подопечному и его имуществу. В классический период, напротив, опека означает для опекуна не право, а скорее обязанность заботиться о сохранности имущества подопечного, защите его законных интересов и воспитании (Дигесты Юстиниана. XXVI. VII. 12, 3).
Во-вторых, в архаический период опекуна несовершеннолетнему назначал отец семейства в завещании, если же опекун завещанием не был назначен, опекуном становился ближайший родственник
по боковой линии. Предположительно в 210 г. до н.э.1 было предусмотрено, что в отсутствие родственника опекуна назначает претор. Позже стало, по-видимому, правилом, что магистрат утверждает даже те
назначения опекуна, которые сделаны в завещании (Дигесты Юстиниана. XVII. 40; XXVI. I–X).
1
Датировка Д.В. Дождева. См. также: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 150.
86

Словарь понятий и терминов римского права
Оскорбление – умаление неимущественных, нематериальных благ
лица, доброго имени, чести, достоинства. Различали оскорбление телесное (побои или растление) и оскорбление словом (устно или письменно) (Павел. Пять книг сентенций к сыну. V. IV. 1).
Осуждение за оскорбление влекло признание лица infamius (бесчестным) (Павел. Пять книг сентенций к сыну. V. IV. 9).
Отец семейства (лат. pater familias) – домовладыка, самый старший
восходящий мужского пола1, единственное полностью правоспособное и дееспособное лицо в римской семье и ее глава. Отец семейства
обладает пожизненной абсолютной властью над чадами и домочадцами, взрослые сыновья становятся отцами семейства лишь после смерти
домовладыки или при эманципации (см. Эманципация), а также в слу-
чае занятия магистратуры.
Пакт (соглашение)2 – соглашение об установлении прав и обязан-
ностей, которое не может быть отнесено ни к одному из признанных
классическим римским правом контрактных типов. В отличие от безымянных контрактов (см. Безымянный контракт) пакт в юстинианов-
ском римском праве обеспечен защитой даже в том случае, когда ни
одна из сторон еще не исполнила возложенной на себя обязанности
(Ульпиан. Дигесты Юстинина. II. XIV. 7, 4).
Пекулий – вещь, переданная отцом семейства в обладание подвластному сыну или рабу. Собственником вещи остается отец семейства,
он несет ответственность по обязательствам подвластного в пределах
стоимости пекулия. Плоды и доходы от вещи, переданной в пекулий,
принадлежат сыну. Разновидность пекулия – лагерный пекулий –
имущество, приобретенное подвластным сыном во время военной
службы; подвластный сын вправе самостоятельно распоряжаться лагерным пекулием.
Поверенный – та сторона в договоре поручения (см. Поручение),
которая принимает на себя обязанность действовать в интересах другой стороны (доверителя).
Подназначение наследника – условие завещания, которым назначается дополнительный (подназначенный) наследник на случай, если наследник «первой степени» не примет наследство (Институции
Гая. II. 174).
1
См.: Бартошек М. Указ. соч. С. 239.
2
См.: Дворецкий И.Х. Указ. соч. С. 717.
87

Практикум по римскому праву
Полезность имению – один из принципов сервитута1, который за-
ключается в том, что сервитутом считают лишь такое право пользования служащей недвижимостью, которое увеличивает ценность господствующего имения.
В отдельных случаях сервитут обеспечивает собственнику господствующей недвижимости – обладателю сервитутного права единственную возможность владеть и пользоваться господствующим имением,
к примеру единственную возможность владеть и пользоваться земельным участком, со всех сторон окруженным чужими владениями, обеспечивает сервитут прохода; почитание семейных ларов невозможно
без прохода к гробнице, если земельный участок, на котором похоронены предки, продан.
В иных случаях – в Риме они, пожалуй, наиболее многочисленны – сервитут не является условием, без которого невозможно пользование господствующим земельным участком, но его наличие делает такое пользование более удобным и приятным; сервитут тем самым
увеличивает ценность господствующего имения.
В качестве примера таких сервитутов можно назвать право требовать, чтобы сосед не затенял господствующий земельный участок
и не преграждал своим зданием свет в окна господствующей недвижимости; право хранить урожай, собранный на господствующем земельном участке, в пределах служащей недвижимости.
Рассматриваемый принцип относится только к предиальным сервитутам. В юстиниановский период этот принцип стали использовать
для разграничения предиальных (см. Предиальный сервитут) и личных сервитутов.
Популярный иск (лат. actio popularis) – «иск, который может быть
предъявлен всяким» (Павел. Дигесты Юстиниана. III. III. 42).
Поручение – консенсуальный безвозмездный контракт, по которому одна сторона (доверитель) дает задание другой стороне (поверенному) осуществить какую-либо деятельность в интересах доверителя,
третьего лица либо в общих интересах доверителя и поверенного, а поверенный обязан выполнить задание и дать отчет (Институции Гая.
III. 155–162; Институции Юстиниана. III. XXVI. 1–13).
Поручительство – способ обеспечения исполнения обязательства,
при котором в обязательство наряду с должником вступает третье лицо (поручитель), который обязан перед кредитором исполнить тот же
1
Подробнее о принципах сервитутов см.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 191.
88

Словарь понятий и терминов римского права
долг, что и должник1. Исторически в римском праве сложилось три
формы поручительства: sponsio, fideipromissio, fideiussio. В первой из
названных форм санкции, возлагаемые на должника и поручителя,
могли касаться не только имущества, но и личности. Вторая служила
способом обеспечения исполнения лишь вербальных обязательств.
Основной отличительной чертой третьей формы выступала наиболее
удобная для кредитора солидарная ответственность поручителя (см.
Солидарное обязательство).
Посессорная защита – те способы защиты владения от незакон-
ного вмешательства третьих лиц (Публицианов иск, интердикты),
при которых истец должен доказать: 1) факт владения, предшествовавшего нарушению, и 2) факт нарушения его владения вещью,
но свободен от надобности доказывать титул владения (т.е. наличие у него права собственности или jura in re aliena относительно
спорной вещи).
Права на чужие вещи (лат. jura in re aliena) – это субъективные пра-
ва, объектом которых выступает вещь, принадлежащая на праве собственности другому лицу, а содержание которых заключается в возможности владеть, пользоваться либо распоряжаться чужой вещью,
ограниченной природой субъективного права и соглашением с собственником. К правам на чужие вещи относят: сервитут, узуфрукт,
суперфиций, эмфитевзис, залог.
Право собственности – никак не определяется самими римскими
юристами, которые, по-видимому, считали такое определение излишним. Средневековыми юристами при толковании римских юридических текстов право собственности было определено в качестве jus utendi
et abutendi – права «употреблять и злоупотреблять» вещью2, а также че-
рез три принадлежащих собственнику правомочия – владение, пользование, распоряжение.
Обобщая, можно сказать, что право собственности – это право
наиболее полного господства над вещью, которое дает собственнику
возможность владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащей
ему вещью и истребовать эту вещь из чужого незаконного владения.
Правоспособность (лат. capacitas) – способность лица быть субъ-
ектом права, обладать правами и обязанностями. В отличие от совре-
1
См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 221.
2
Д.В. Дождев отмечает, что в основе такого определения лежит искажение действи-
тельного латинского текста (см.: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 378).
89

Практикум по римскому праву
менного права, наделяющего правоспособность признаком равенства,
в римском частном праве правоспособность лиц неодинакова, неравна. Для обладания наибольшей правоспособностью необходимо наличие трех условий: 1) состояние свободы (status libertatis), 2) состояние гражданства, 3) состояние отца семейства.
Состояние свободы отличает свободного от раба. Отсутствие состояния свободы влечет отсутствие правоспособсности – рабство. Раб
(servus) по общему правилу неправоспособен, он не субъект, а объект
права (servus re est – «раб – это вещь»).
Состояние гражданства означает принадлежность лица к римскому народу (populus romanus). В период республики различали правовой статус граждан, латинов и перегринов (чужеземцев)1. В 212 г. н.э.
Конституцией Антонина Каракаллы римское гражданство было распространено почти на всех подданных империи, деление на граждан
и латинов утратило свое значение.
Отсутствие второго и третьего условий влечет определенные умаления правоспособности, мера которых зависит от периода развития
римского права.
Правоспособность наступает с момента рождения и прекращается моментом смерти.
Правоспособность может быть утрачена в случае вражеского плена (пленник становится рабом того, кто его захватил, в случае освобождения и возвращения на родину правоспособность восстанавливается. Закон Корнелия (предположительно в 81 г. до н.э.) ввел фикцию
(см. Фикция) следующего содержания: в случае смерти гражданина
во время плена считается, что он умер в момент захвата. Эта фикция
была введена прежде всего с целью урегулирования наследственных
отношений.
Правоспобность ограничивается в случае лишения гражданства
(так называемое «среднее ограничение правоспособности») и в случае утраты состояния отца семейства при усыновлении, когда ранее полностью правоспособный гражданин поступал под власть
усыновителя (так называемое «минимальное ограничение правоспособности»).
Пределы права собственности – установленные обычаем (mores)
и законом (lex) стеснения, ограничивающие свободу собственника.
1
О латинском гражданстве см.: Евсеенко Т.П. От общины к сложной государственно-
сти в античном Средиземноморье. СПб.: Юридический Центр-Пресс, 2005. С. 147–158.
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
