Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практикум по римскому праву. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
Словарь понятий и терминов римского права
по крайней мере четверть наследства (так называемая «Фальцидие­ва четверть»). Легаты, превышающие эту норму, пропорциональ­но сокращались.
Легисакционный процесс (досл.: процесс посредством законных исков) – исторически первая форма гражданского процесса в Древ­нем Риме. Возникла ранее Законов XII таблиц. Предполагала деле­ние процесса на две стадии: 1) с участием магистрата или понтифика (in jure); 2) с участием судьи, избранного сторонами. Гай особо под­черкивал формализм легисакцонного процесса: гражданин, который вместо выражения «вырубленные деревья» употребил слова «вырублен­ные лозы» проиграл тяжбу (Гай. Институции. IV. 11). Необходимость дословного воспроизведения фрагмента закона или обычая, форма­лизм, приближенный к обряду, связан, думается, с тем, что в архаи­ческий период еще недостаточно разделены нормы права и религиоз­ные нормы и правила.
Лежачее наследство – термин, обозначающий правовой режим тех вещей, имущественных прав и обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследнику, в период между открытием наследства (днем смерти наследодателя) и днем, когда наследник примет на­следство или откажется от него. Особенности такого правового ре­жима состоят в том, что лежачее наследство, с одной стороны, нико­му не принадлежит, с другой стороны – не может быть захвачено по­средством оккупации.
Литеральный контракт – контракт, который заключен с момента написания или подписания текста (хирограф, синграф).
Личный иск – иск, в котором притязания истца основаны на кон­тракте или связаны с совершенным ответчиком правонарушением (де­ликтом). В противоположность вещному иску (см. Вещный иск) в осно- ве исковых требований лежит не право на вещь, но право требовать от ответчика «что-либо дать, сделать, предоставить» (Paul., 2. D. 44, 7, 3).
Личный сервитут – право ограниченного пользования чужим не­движимым имуществом, установленное в пользу конкретного физи­ческого лица и прекращающееся его смертью.
Манципация – строго формальная сделка римского права архаиче­ского периода, первоначально направленная на возмездное отчужде­ние манципируемой вещи.
Муниципий – община (полис) перегринов, вошедшая в сферу вла­сти римского народа и получившая определенную меру самоуправле-
81
Практикум по римскому праву
ния1, в том числе хозяйственную самостоятельность2. Жители муни­ципия получают римское гражданство. Сам по себе муниципий (го­род) обладает качествами юридического лица. В частности, за ним, после некоторых колебаний, было признано право иметь имущество в собственности. Город выступает владельцем, имеет право наследо­вать после своих вольноотпущенников, а также приобретать по фи­деикомиссу в порядке универсального правопреемства (см. Универ- сальное правопреемство) и по легату – в порядке правопреемства сингулярного (см. Сингулярное правопреемство). Муниципии могут приобретать права и обязанности из контракта, причем права и обя­занности муниципия не смешиваются при этом с правами и обязан­ностями отдельных его граждан. Администратор городского иму­щества действует от имени муниципия и не отвечает по договорам, заключенным от имени муниципия по оставлении им должности. В некоторых случаях муниципий отвечает и по деликтным обяза­тельствам (см. Деликт), например известен интердикт против горо­да в том случае, если во имя города его представитель насильствен­но лишает кого-либо владения3.
Насилие – принуждение лица к заключению сделки силой (физи­ческое, телесное насилие) или угрозами (насилие над волей)4. Сдел­ка, совершенная под насилием, не влечет никаких последствий. Ес­ли она уже исполнена пострадавшей стороной, претор применял реституцию, т.е. возвращение стороне всего полученного по сделке (см. Реституция).
Наследник – лицо, к которому в порядке универсального право­преемства (см. Универсальное правопреемство) переходят права и обя- занности наследодателя.
Возможность быть наследником входит в общий объем правоспоб­ности гражданина. Она ограничена по меньшей мере двумя законами: по закону Юлия наследником не может быть холостой и бездетный мужчина; по Папиеву закону не могут приобретать более половины наследства женатые, но бездетные (Институции Гая. II. 111).
Наследование – правоотношение, в котором права и обязанности правопредшественника (наследодателя) переходят к правопреемни-
1
См.: Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М.: Статут, 2000.
С. 194–195.
2
См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 311.
3
Суворов Н.С. Указ. соч. С. 238– 277.
4
См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 82–86.
82
Словарь понятий и терминов римского права
кам (наследникам и легатариям). Для возникновения этого правоот­ношения в классическом римском праве необходимо наличие ряда условий: 1) смерть наследодателя («наследство здравствующего не пе­редается»); 2) правоспособность наследодателя; 3) наличие наследни­ков и способность их принять наследство.
Наследование по завещанию – вид наследственного правопреем­ства, при котором правопреемников определяет наследодатель в рас­поряжении имуществом на случай смерти – завещании.
Наследование по закону – вид наследственного правопреемства, который имеет место при отсутствии или недействительности заве­щания. Наследников определяют в порядке, определенном законом, преторским эдиктом и обычаем.
Наследование по преторскому праву – правопреемство, возможность которого не предусмотрена источниками гражданского права, прежде всего Законами XII таблиц, например преемство между наследодате­лем и эманципированным сыном (см. Эманципация), но в дополнение гражданского права предусмотрена преторским эдиктом.
Наследодатель – правопредшественник в наследственном право­преемстве, т.е. то лицо, от которого переходят права и обязанности правопреемникам – наследникам.
Наследство – это имущество, переходящее в порядке универсаль­ного и сингулярного правопреемства от умершего к наследникам и ле­гатариям. В наследство или наследственную массу входят все вещи, имущественные права и долги наследодателя, которыми тот обладал на момент своей смерти, за исключением прав и обязанностей, тесно связанных с личностью умершего.
Негаторный иск – иск, который отрицает право ответчика вмеши­ваться в осуществление истцом его права собственности. Негаторный иск предъявляли лишь тогда, когда препятствия в осуществлении пра­ва собственности не были связаны с лишением владения.
Отличный пример негаторного иска приводит Павел: «Я имею на публичной дороге трубы, проводящие ко мне воду; они разрушились и затопили твою стену. <...> Ты можешь правильно предъявить ко мне иск о том, что у меня нет права, чтобы вода с моего участка текла к тво­ей стене» (Павел. Дигесты Юстиниана. VIII. V. 13; 8–17).
Недвижимая вещь – вещь, перемещение которой невозможно без существенного ущерба ее ценности и назначению.
К недвижимым вещам относятся здания, сооружения, земельные участки.
83
Практикум по римскому праву
Среди всех недвижимых вещей особый правовым режимом в рим­ском праве обладают земельные участки – по замечанию Гая, постро­енное на поверхности принадлежит собственнику земли (Гай. Ин­ституции. II. 79); растения, посаженные на чужом земельном участке и пустившие в нем корни, считаются принадлежностью земельного участка и также принадлежат собственнику того земельного участка, где они посажены. «<...> Дерево соседа делается собственностью Ти­ция, если только оно пустило корни также и на землю соседа» (Гай. Институции. II. 31).
Толкуя подобные приведенным фрагменты римских юридических текстов, средневековые юристы кратко и образно определили прави­ло: право собственности на земельный участок распространяется «до звезд и до преисподней»1.
Недействительная сделка – сделка, которая не влечет за собой тех прав и обязанностей имущественного характера, которые имели в ви­ду лица, совершавшие ее.
Римскими юристами не разработано учение об условиях действи­тельности и причинах недействительности сделки; это сделали юри­сты Нового времени. Но источники римского права содержат ряд ука­заний на обстоятельства, при которых сделка не влечет за собой ника­ких прав и обязанностей, стало быть, недействительна.
Обобщая эти указания, можно сказать, что сделка недействитель­на, во-первых, при незаконности ее содержания. Незаконность содер­жания имеет место, прежде всего, в том случае, когда объектом сделки выступает вещь вне оборота (см. Вещь вне оборота): «лицо, покупаю­щее предметы сакральные, религиозные или публичные, например, форум, базилику, не совершает никакого юридического действия» (Институции Юстиниана. III. XXIII. 5).
Далее, незаконность содержания имеет место и тогда, когда права и обязанности, установленные сделкой, противоречат закону или доб­рым нравам: «обязательство совершить безнравственное, например, убить человека или совершить святотатство, считается недействитель­ным» (Институции Юстиниана. III. XIX. 24).
Вторым обстоятельством, которое влечет незаконность сделки, можно считать неспособность лица, ее совершающего, к соверше­нию данной разновидности сделки, т.е. его недееспособность (см. Дееспособность). Так, если малолетний дал кому-либо денег взаймы,
1
Об этом правиле см.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 160.
84
Словарь понятий и терминов римского права
он не заключает никакого обязательства и не передает деньги в соб­ственность получающему (Гай. Институции. V. 82; Институции Юсти­ниана. III. XIX. 6).
Третья причина недействительности сделки – несовпадение вну­тренней воли лица, совершающего сделку, с волеизъявлением. Источ­ники содержат перечень казусов о недействительности сделки, совер­шенной под влиянием обмана, насилия или ошибки, имеющей суще­ственное значение.
Четвертая причина недействительности сделки – несоблюдение формы. Скажем, стипуляция (см. Вербальный контракт) должна быть совершена в форме вопроса и ответа. Поэтому если вопрос задан, а от­вета не последовало, стипуляция недействительна (Институции Юсти­ниана. III. XIX. 5).
Неделимая вещь – вещь, деление которой невозможно без измене­ния ее назначения.
Незаменимая вещь – вещь, случайная гибель которой прекращает обязательство в силу невозможности его исполнения. По общему пра­вилу незаменимой вещью считают вещь индивидуально-определен­ную (см. Индивидуально-определенная вещь), но соглашением сторон качество незаменимости может быть придано и вещи, определенной родовыми признаками.
Новация – основание прекращения обязательства путем замены прежнего обязательства на новое. Для того чтобы новое обязатель­ство заменило прежнее, а не существовало наряду с ним, необходи­мо: 1) чтобы новое обязательство отличалось от прежнего в субъектах либо предмете, либо сроке платежа, либо в иных условиях соглаше­ния; 2) чтобы стороны ясно выразили желание заменить прежнее обя­зательство (Институции Юстиниана. III. XXIX. 3).
Общая собственность (лат. communio) – право собственности двух или нескольких лиц (совместных собственников) на одно и то же иму­щество. При этом ни один из совместных собственников не облада­ет правом собственности на часть вещи, но они совместно обладают единым правом собственности на всю вещь.
Обычай – правило поведения, обеспеченное привычкой к испол­нению, которую подкрепляет сознание того, что правило установили предки (maiores – старейшие и величайшие). С возникновением го­сударства некоторые обычаи обеспечиваются возможностью государ­ственного принуждения; они становятся тем самым источником пра­ва, происходит разграничение между mores – обычаем, обеспеченным
85
Практикум по римскому праву
возможностью государственного принуждения, и consuetudo – обык­новением, привычным правилом поведения, возможностью государ­ственного принуждения не обеспеченным, которое, следовательно, нельзя считать нормой права.
Обязательство – правоотношение, в силу которого одно лицо (долж­ник) обязано нечто дать, сделать, предоставить другому лицу (креди­тору), а кредитор имеет право требовать такого исполнения (Инсти­туции Юстиниана. III. XIII).
Общая авария – понятие современного гражданского права, обязан­ное своим происхождением заимствованному римлянами Родосскому морскому закону. Родосский закон о выброшенном в море предусма­тривал, что в том случае, когда для спасения судна и груза умышленно и добросовестно были произведены расходы, например, снесена мач­та, выброшена за борт часть груза, понесенные убытки возмещали все собственники груза, находящегося на борту, и собственник судна про­порционально стоимости спасенного груза и судна (Дигесты Юсти­ниана. XIII. III. 1–10).
Опека – средство восполнения недостающей дееспособности то­го свободного лица, которое не состоит под властью отца семейства, прежде всего несовершеннолетних и женщин. Цель опеки: защитить того, кто не может защитить себя самостоятельно (Дигесты Юстиниа­на. XXVI. I. 1).
Термин претерпел несколько изменений. Во-первых, в архаиче­ский период опека – право, а не обязанность опекуна. Она означает наделение опекуна широкими правами по отношению к подопечно­му и его имуществу. В классический период, напротив, опека означа­ет для опекуна не право, а скорее обязанность заботиться о сохранно­сти имущества подопечного, защите его законных интересов и воспи­тании (Дигесты Юстиниана. XXVI. VII. 12, 3).
Во-вторых, в архаический период опекуна несовершеннолетне­му назначал отец семейства в завещании, если же опекун завещани­ем не был назначен, опекуном становился ближайший родственник по боковой линии. Предположительно в 210 г. до н.э.1 было предусмо­трено, что в отсутствие родственника опекуна назначает претор. Поз­же стало, по-видимому, правилом, что магистрат утверждает даже те назначения опекуна, которые сделаны в завещании (Дигесты Юсти­ниана. XVII. 40; XXVI. I–X).
1
Датировка Д.В. Дождева. См. также: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 150.
86
Словарь понятий и терминов римского права
Оскорбление – умаление неимущественных, нематериальных благ лица, доброго имени, чести, достоинства. Различали оскорбление те­лесное (побои или растление) и оскорбление словом (устно или пись­менно) (Павел. Пять книг сентенций к сыну. V. IV. 1).
Осуждение за оскорбление влекло признание лица infamius (бес­честным) (Павел. Пять книг сентенций к сыну. V. IV. 9).
Отец семейства (лат. pater familias) – домовладыка, самый старший восходящий мужского пола1, единственное полностью правоспособ­ное и дееспособное лицо в римской семье и ее глава. Отец семейства обладает пожизненной абсолютной властью над чадами и домочадца­ми, взрослые сыновья становятся отцами семейства лишь после смерти домовладыки или при эманципации (см. Эманципация), а также в слу- чае занятия магистратуры.
Пакт (соглашение)2 – соглашение об установлении прав и обязан- ностей, которое не может быть отнесено ни к одному из признанных классическим римским правом контрактных типов. В отличие от бе­зымянных контрактов (см. Безымянный контракт) пакт в юстинианов- ском римском праве обеспечен защитой даже в том случае, когда ни одна из сторон еще не исполнила возложенной на себя обязанности (Ульпиан. Дигесты Юстинина. II. XIV. 7, 4).
Пекулий – вещь, переданная отцом семейства в обладание подвласт­ному сыну или рабу. Собственником вещи остается отец семейства, он несет ответственность по обязательствам подвластного в пределах стоимости пекулия. Плоды и доходы от вещи, переданной в пекулий, принадлежат сыну. Разновидность пекулия – лагерный пекулий – имущество, приобретенное подвластным сыном во время военной службы; подвластный сын вправе самостоятельно распоряжаться ла­герным пекулием.
Поверенный – та сторона в договоре поручения (см. Поручение), которая принимает на себя обязанность действовать в интересах дру­гой стороны (доверителя).
Подназначение наследника – условие завещания, которым назна­чается дополнительный (подназначенный) наследник на случай, ес­ли наследник «первой степени» не примет наследство (Институции Гая. II. 174).
1
См.: Бартошек М. Указ. соч. С. 239.
2
См.: Дворецкий И.Х. Указ. соч. С. 717.
87
Практикум по римскому праву
Полезность имению – один из принципов сервитута1, который за- ключается в том, что сервитутом считают лишь такое право пользо­вания служащей недвижимостью, которое увеличивает ценность гос­подствующего имения.
В отдельных случаях сервитут обеспечивает собственнику господ­ствующей недвижимости – обладателю сервитутного права единствен­ную возможность владеть и пользоваться господствующим имением, к примеру единственную возможность владеть и пользоваться земель­ным участком, со всех сторон окруженным чужими владениями, обес­печивает сервитут прохода; почитание семейных ларов невозможно без прохода к гробнице, если земельный участок, на котором похоро­нены предки, продан.
В иных случаях – в Риме они, пожалуй, наиболее многочислен­ны – сервитут не является условием, без которого невозможно поль­зование господствующим земельным участком, но его наличие дела­ет такое пользование более удобным и приятным; сервитут тем самым увеличивает ценность господствующего имения.
В качестве примера таких сервитутов можно назвать право тре­бовать, чтобы сосед не затенял господствующий земельный участок и не преграждал своим зданием свет в окна господствующей недви­жимости; право хранить урожай, собранный на господствующем зе­мельном участке, в пределах служащей недвижимости.
Рассматриваемый принцип относится только к предиальным сер­витутам. В юстиниановский период этот принцип стали использовать для разграничения предиальных (см. Предиальный сервитут) и лич­ных сервитутов.
Популярный иск (лат. actio popularis) – «иск, который может быть предъявлен всяким» (Павел. Дигесты Юстиниана. III. III. 42).
Поручение – консенсуальный безвозмездный контракт, по которо­му одна сторона (доверитель) дает задание другой стороне (поверен­ному) осуществить какую-либо деятельность в интересах доверителя, третьего лица либо в общих интересах доверителя и поверенного, а по­веренный обязан выполнить задание и дать отчет (Институции Гая. III. 155–162; Институции Юстиниана. III. XXVI. 1–13).
Поручительство – способ обеспечения исполнения обязательства, при котором в обязательство наряду с должником вступает третье ли­цо (поручитель), который обязан перед кредитором исполнить тот же
1
Подробнее о принципах сервитутов см.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 191.
88
Словарь понятий и терминов римского права
долг, что и должник1. Исторически в римском праве сложилось три формы поручительства: sponsio, fideipromissio, fideiussio. В первой из названных форм санкции, возлагаемые на должника и поручителя, могли касаться не только имущества, но и личности. Вторая служила способом обеспечения исполнения лишь вербальных обязательств. Основной отличительной чертой третьей формы выступала наиболее удобная для кредитора солидарная ответственность поручителя (см.
Солидарное обязательство).
Посессорная защита – те способы защиты владения от незакон-
ного вмешательства третьих лиц (Публицианов иск, интердикты), при которых истец должен доказать: 1) факт владения, предшест­вовавшего нарушению, и 2) факт нарушения его владения вещью, но свободен от надобности доказывать титул владения (т.е. нали­чие у него права собственности или jura in re aliena относительно спорной вещи).
Права на чужие вещи (лат. jura in re aliena) – это субъективные пра- ва, объектом которых выступает вещь, принадлежащая на праве соб­ственности другому лицу, а содержание которых заключается в воз­можности владеть, пользоваться либо распоряжаться чужой вещью, ограниченной природой субъективного права и соглашением с соб­ственником. К правам на чужие вещи относят: сервитут, узуфрукт, суперфиций, эмфитевзис, залог.
Право собственности – никак не определяется самими римскими юристами, которые, по-видимому, считали такое определение излиш­ним. Средневековыми юристами при толковании римских юридиче­ских текстов право собственности было определено в качестве jus utendi et abutendi – права «употреблять и злоупотреблять» вещью2, а также че- рез три принадлежащих собственнику правомочия – владение, поль­зование, распоряжение.
Обобщая, можно сказать, что право собственности – это право наиболее полного господства над вещью, которое дает собственнику возможность владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащей ему вещью и истребовать эту вещь из чужого незаконного владения.
Правоспособность (лат. capacitas) – способность лица быть субъ- ектом права, обладать правами и обязанностями. В отличие от совре-
1
См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 221.
2
Д.В. Дождев отмечает, что в основе такого определения лежит искажение действи-
тельного латинского текста (см.: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 378).
89
Практикум по римскому праву
менного права, наделяющего правоспособность признаком равенства, в римском частном праве правоспособность лиц неодинакова, нерав­на. Для обладания наибольшей правоспособностью необходимо на­личие трех условий: 1) состояние свободы (status libertatis), 2) состоя­ние гражданства, 3) состояние отца семейства.
Состояние свободы отличает свободного от раба. Отсутствие со­стояния свободы влечет отсутствие правоспособсности – рабство. Раб (servus) по общему правилу неправоспособен, он не субъект, а объект права (servus re est – «раб – это вещь»).
Состояние гражданства означает принадлежность лица к римско­му народу (populus romanus). В период республики различали право­вой статус граждан, латинов и перегринов (чужеземцев)1. В 212 г. н.э. Конституцией Антонина Каракаллы римское гражданство было рас­пространено почти на всех подданных империи, деление на граждан и латинов утратило свое значение.
Отсутствие второго и третьего условий влечет определенные ума­ления правоспособности, мера которых зависит от периода развития римского права.
Правоспособность наступает с момента рождения и прекращает­ся моментом смерти.
Правоспособность может быть утрачена в случае вражеского пле­на (пленник становится рабом того, кто его захватил, в случае освобо­ждения и возвращения на родину правоспособность восстанавливает­ся. Закон Корнелия (предположительно в 81 г. до н.э.) ввел фикцию (см. Фикция) следующего содержания: в случае смерти гражданина во время плена считается, что он умер в момент захвата. Эта фикция была введена прежде всего с целью урегулирования наследственных отношений.
Правоспобность ограничивается в случае лишения гражданства (так называемое «среднее ограничение правоспособности») и в слу­чае утраты состояния отца семейства при усыновлении, когда ра­нее полностью правоспособный гражданин поступал под власть усыновителя (так называемое «минимальное ограничение право­способности»).
Пределы права собственности – установленные обычаем (mores) и законом (lex) стеснения, ограничивающие свободу собственника.
1
О латинском гражданстве см.: Евсеенко Т.П. От общины к сложной государственно-
сти в античном Средиземноморье. СПб.: Юридический Центр-Пресс, 2005. С. 147–158.
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]