Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik_po_Innovatsiam.doc
Скачиваний:
129
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
2.45 Mб
Скачать

2.2. Правовая защита объектов промышленной собственности

Защита изобретений

Для управления инновационными процессами важно то, что законодательство России по интеллектуальной собственности регламентируется Частью Четвёртой Гражданского Кодекса Российской Федерации. Данный нормативно-правовой акт объединил в себе несколько законов, регламентирующих отношения по поводу интеллектуальной собственности. В структуру ГК РФ включены нормы, касающиеся трех объектов промышленной собственности: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Эти объекты промышленной собственности близки по существу, а также по процедуре подготовки заявок на их правовую охрану и технологии прохождения экспертизы в патентном ведомстве.

Для защиты инноваций как объектов интеллектуальной собственности важно то, что в соответствии с законодательством объектами изобретениями могут быть:

  • устройство - деталь, узел или их взаимосвязанная совокупность;

  • способ - операция или совокупность взаимосвязанных операций, действий над материальными объектами и с помощью материальных объектов;

  • вещество - искусственно созданная совокупность взаимосвязанных ингредиентов;

  • штамм - наследственно однородные культуры микроорганизмов;

  • культуры клеток растений и животных;

  • применение перечисленных объектов по новому назначению. Это означает, что какой-то из этих объектов предложено использовать с такой целью, для которой он ранее не использовался.

Не являются изобретениями:

  • открытия;

  • научные теории и математические методы;

  • решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

  • правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

  • программы для ЭВМ;

  • решения, заключающиеся только в представлении информации.

Исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

  • сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

  • топологиям интегральных микросхем.

Правовая охрана изобретения осуществляется с помощью патента.

Патент - документ, удостоверяющий авторство изобретения и предоставляющий его владельцу исключительное (монопольное) право на использование изобретения в течение двадцати лет с даты приоритета.

Автором признается физическое лицо, трудом которого создано изобретение. Патентообладателем может быть сам автор, работодатель, правопреемник указанных лиц.

Для защиты инноваций существенную роль играет дата приоритета, т.е. та дата, которая служит основанием для установления первенства заявителя в отношении объекта промышленной собственности. Приоритет, как правило, устанавливается по дате подачи первой правильно оформленной заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, но ГК РФ предусмотрены и исключения.

Можно отметить, что в большинстве стран, как и в России, патент на изобретение длится двадцать лет, начиная с момента регистрации заявки на патент. Однако в экстремальных случаях может пройти десять лет из этого двадцатилетнего периода до того, как закончится проверка заявки патентной службой. Поэтому, например, в США и Канаде этот период начинается с момента выдачи патента.

Обладание патентом означает, что никто не имеет права использовать данную интеллектуальную собственность (изобретение) без согласия владельца патента, а согласие может даваться путем выдачи лицензии. Другими словами, патент на изобретение дает только его обладателю право в стране, где он был выдан, использовать соответствующую технологию, производить, импортировать (ввозить), продавать соответствующую инновационную продукцию. При этом применение запатентованных средств в личных целях без получения дохода не является нарушением исключительного права патентообладателя.

Однако права, даваемые патентом, не реализуются автоматически. Следить за соблюдением этих прав посредством выявления того, не нарушил ли кто-либо патент - это дело собственника. По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить убытки патентообладателю в соответствии с действующим законодательством.

Для управления инновационными процессами принципиальное значение имеет то, что согласно ГК РФ изобретение, для того чтобы быть патентоспособным, т.е. чтобы изобретению предоставлялась правовая охрана, должно отвечать трем основным критериям, а именно, быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым.

Новизна означает, что изобретение должно быть неизвестным ранее, т.е. изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение не должно быть общедоступным (открытым, гласным), не должно быть раскрытым каким-либо образом где-либо в мире до даты приоритета изобретения. Таким образом, утверждается принцип мировой новизны, согласно которому новизну изобретения могут порочить любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Таким образом, для изобретения первым публичным его раскрытием (за редкими исключениями) должна быть патентная заявка. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Многие заявки были отклонены, потому что изобретение уже было раскрыто, являлось «общедоступным». Часто основным поводом для беспокойства относительно раскрытия являются публикации в книгах и научных журналах. Однако раскрытие может произойти также такими способами, которые изобретатель может не учитывать. Плакаты и презентации на семинарах, конференциях, выставках, в местных сообществах хотя и менее значимы, но, всё же, представляют собой раскрытие публике. Поэтому, прежде чем любая информация относительно инновационной деятельности становится доступной третьей стороне, рекомендуется проконсультироваться с патентным агентом, специалистом по интеллектуальной собственности.

Наименее проблемным из этих критериев патентоспособности изобретения является промышленная применимость, т.е. возможность использования изобретения в различных отраслях экономики и сферах деятельности (промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, образовании, здравоохранении и т.п.).

Этот критерий означает, что нельзя запатентовать невоспроизводимый объект, обладающий уникальными, не повторяющимися в природе особенностями, (например, непатентоспособна геотермальная электростанция, приспособленная исключительно к геологическим особенностям конкретного вулкана). Патентование в таких случаях не имеет смысла, так как монополизм гарантируется самой природой таких изобретений.

Наличие изобретательского уровня является наиболее сложным критерием патентоспособности изобретения. Этот критерий формулируется по-разному в патентных законах разных стран: «изобретательский уровень», «изобретательский шаг», «неочевидность» и т.п.

В ГК РФ он кратко сформулирован следующим образом: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники». Это означает, что, сравнивая с тем, что уже было известно, никому с хорошими знаниями и опытом в соответствующей области этот изобретательский шаг не должен быть непосредственно очевидным. Другими словами, этот критерий означает наличие в изобретении творческого начала. Поэтому оценка по этому критерию, как правило, наиболее сложна, и именно она порождает большинство споров относительно патентоспособности изобретений.

Заявкана выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Так как объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, определяется содержащейся в патенте формулой изобретения, правильность определения такого объема приобретает огромное значение, другими словами будет ли «работать» патент, или его можно будет легко обойти конкурентам, зависит именно от этого.

К достоинствам получения патента на изобретение можно отнести серьезную защиту (заключающуюся в более трудоемком процессе аннулирования данного патента) по сравнению с другими объектами патентных прав.

Просьба (требование) о получении патента, обращенная к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, должна быть оформлена так, как это предусмотрено в подзаконных актах. Ими установлены требования к оформлению заявки, состав направляемых документов.

Заявка на получение патента должна содержать:

  • заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

  • описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

  • формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

  • чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

  • реферат.

После подачи заявки на получение патента Роспатент проводит необходимую экспертизу.

В нашей стране принята система отсроченной экспертизы, которая является самой распространенной в мире (альтернативной является явочная система регистрации изобретений). Эта система появилась в начале 50-х годов в Нидерландах, после чего была принята большинством патентных ведомств мира.

Согласно этой проверочной системе (т.е. предусматривающей проверку патентоспособности изобретения) в процедуре экспертизы заявки на изобретение можно выделить два основных этапа.

Первый этап - это формальная экспертиза, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним, рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана (устройство, способ, вещество и т.д.). Эта экспертиза проводится по истечении двух месяцев со дня подачи заявки (если не поступало письменного ходатайства о более раннем рассмотрении), в течение которых заявитель имеет право внести в материалы заявки исправления и уточнения без изменения сущности изобретения. Если исправления меняют сущность изобретения, они не рассматриваются Роспатентом в отношении данного изобретения, но могут быть рассмотрены в качестве отдельной заявки.

В процессе формальной экспертизы устанавливается приоритет изобретения, который обычно совпадает с датой поступления правильно оформленной заявки в Роспатент. Если заявка прошла формальную экспертизу с положительным результатом, то по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки Роспатент публикует сведения по заявке (если она до этого не была отозвана). Иногда немаловажным в конкурентной борьбе является то, что автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке.

Публикация заявок согласно процедуре отсроченной экспертизы имеет большое значение для управления инновационной деятельностью организаций. При этом конкурирующие стороны получают возможность ознакомиться с результатами инновационной деятельности (в виде описаний к заявкам) в их или смежных отраслях, с результатами инновационной деятельности организаций, функционирующих на интересующих их рынках и т.п. Это позволяет принять решение о продолжении работ над собственной заявкой либо отказаться от патентования (после публикации заявки, но до уплаты пошлины за проведение патентной экспертизы), купить лицензию у третьей стороны либо принять иное решение в зависимости от конкретных обстоятельств.

Второй этап - это экспертиза по существу (патентная экспертиза), которая проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц в любое время в течение трех лет со дня поступления заявки.

В ходе патентной экспертизы:

  • проводится информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

  • проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности;

  • проверяется правильность приоритета заявки;

  • уточняется рубрика Международной патентной классификации (МПК), к которой относится данное изобретение.

Роспатент может запросить у заявителя дополнительные материалы. В случае положительного результата экспертизы по существу выносится решение о выдаче патента.

Немаловажное значение для управления инновационной деятельностью может иметь и возможность, предоставляемая в рамках системы отсроченной экспертизы не только заявителю, но и третьему лицу подать ходатайство о проведении экспертизы по существу.

Среди основных причин проведения патентной экспертизы, так называемым, третьим лицом за свой счет может оказаться заинтересованность в приобретении лицензии в случае охраноспособности изобретения, описанного в опубликованной заявке, с возможной корректировкой собственной инновационной деятельности. Предприятие может одновременно с подачей заявки на изобретение подать ходатайство о проведении экспертизы по существу. Тогда сразу после завершения формальной экспертизы Роспатент может начать экспертизу по существу. В результате решение о выдаче патента может быть принято еще до истечения восемнадцатимесячного срока, предшествующего публикации сведений о заявке. Таким образом, придерживаясь этой линии поведения в процедуре получения патента, инновационное предприятие может получить значительное конкурентное преимущество (что будет результатом проведения стратегии пионера относительно инновационного продукта или услуги).

Если предприятие придерживается выжидательной стратегии относительно определенных инновационных продуктов и услуг, то после прохождения формальной экспертизы предприятие может не подавать ходатайство о проведении экспертизы по существу в течение трёх лет со дня подачи заявки (изобретению предоставляется временная правовая охрана с момента публикации сведений о заявке до момента публикации сведений о выдаче патента). Обладая приоритетом изобретения, предприятие в течение этого периода может принимать соответствующие управленческие решения, оптимизируя свою инновационную деятельность. Например, оно может после публикации заявки (которая является своего рода рекламой будущей инновационной продукции) провести дополнительные маркетинговые исследования по уточнению потенциального спроса, оценке характера и емкости соответствующего рынка. Предприятие может внимательно изучить вопрос относительно будущего лицензирования, т.е. продажи (возмездного предоставления) исключительного или неисключительного права использовать данное изобретение.

Нередко инновационные предприятия в результате своей исследовательской деятельности получают результаты, перспективные в плане их промышленного использования, но у них нет уверенности в их патентоспособности. Часто в таких случаях возникает желание воспользоваться услугами Роспатента для определения новизны и изобретательского уровня. Но в случае отрицательного заключения естественно желание избежать публикации заявки, чтобы, например, не раскрывать конкурентам это направление инновационной деятельности предприятия. Принятая система отсроченной экспертизы позволяет это сделать. После подачи заявки на изобретение может быть подано ходатайство о проведении Роспатентом информационного поиска, результаты которого, например, могут свидетельствовать об уровне новизны. По результатам информационного поиска предприятие может принять решение или об отзыве заявки в любой момент до публикации сведений о ней, или о подаче ходатайства о проведении экспертизы по существу, или о трансформировании заявки на изобретение в заявку на полезную модель.

Правовая защита полезной модели

Полезные модели - это тот новый объект промышленной собственности, введение которого в структуру российского законодательства, безусловно, оказывает положительное воздействие на эффективность управления инновационной деятельностью, защиту инновационных продуктов. Согласно ГК РФ полезная модель - это конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Из определения полезной модели следует, что объектом защиты в этом случае могут быть только устройства.

Полезную модель часто называют малым изобретением, т.к. она должна отвечать критериям новизны и промышленной применимости, хотя имеет невысокий творческий уровень (недостаточный для изобретения изобретательский шаг). Возможность и механизмы быстрой и дешевой правовой защиты конструктивных разработок существенно влияют на эффективность деятельности малых и средних инновационных предприятий.

Права на полезную модель охраняются ГК РФ и подтверждаются патентом, который может действовать в течение десяти лет со дня подачи заявки в Роспатент. Срок может продлеваться, но не более чем на три года. Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на полезную модель. Автором признается физическое лицо, трудом которого создана полезная модель. Патентообладателем может быть сам автор, работодатель, правопреемник указанных лиц.

В условиях жесткой конкуренции и быстрого обновления потребительского рынка этого срока часто оказывается достаточно.

В соответствии с ГК РФ на полезную модель предоставляется правовая охрана, если оно является новой - если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники и промышленно применимой.

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

Заявка на получение патента должна содержать:

  • Заявление установленного образца;

  • Описание полезной модели;

  • Формулу полезной модели;

  • Комплект чертежей и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

  • Реферат полезной модели.

Заявка на полезную модель подвергается только формальной экспертизе, т.е. процедура выдачи свидетельства на полезную модель носит явочный характер; проверка на соответствие критериям охраноспособности экспертным путем не проводится.

Полезные модели имеют много общего с изобретениями: тоже являются результатами творческой деятельности человека, представляющими собой техническое решение задачи, и воплощаются в конкретных объектах (устройствах). Основные различия между изобретениями и полезными моделями заключаются в следующем:

  • Законодательство предоставляет охрану в качестве полезных моделей только тем техническим решениям, которые относятся к категории устройств.

  • К полезной модели не предъявляется такое требование, как изобретательский уровень. Т.е., для охраны устройства в качестве полезной модели достаточно просто его неизвестности. При установлении новизны полезной модели в уровень техники не включаются сведения об открытом применении за рубежом устройств такого же назначения.

  • При выдаче патента на полезную модель не проводится экспертиза на установление ее соответствия требованиям новизны и промышленной применимости.

  • Меньше по сравнению с изобретением срок охраны полезной модели.

В остальном, различий между полезной моделью и изобретением не наблюдается. В частности, также не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей:

  • Решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей (подобные объекты относятся к промышленным образцам);

  • Топологиям интегральных микросхем;

  • Решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Соотношение между изобретением и полезной моделью можно наглядно проиллюстрировать следующим образом: любое изобретение, относящиеся к устройству, можно запатентовать в качестве полезной модели.

К достоинствам получения патента на полезную модель можно отнести упрощенную процедуру получения патента, небольшие временные сроки его получения, меньшие затраты на регистрацию в сравнении с изобретением.

Правовая защита промышленного образца

Промышленный образец - результат творческой деятельности, направленной на достижение декоративности внешнего вида изделий массового производства, который удовлетворяет потенциальных потребителей, как в зрительной привлекательности изделий, так и в способности эффективно выполнять предназначенную им функцию.

Понятие «промышленный образец» включает в себя:

  • технический дизайн - эргономические характеристики продукта;

  • эстетический дизайн - внешнюю привлекательность, цвет, текстуру, форму продукта.

Поскольку в условиях рыночной конкуренции привлекательный внешний вид товара и удобство в эксплуатации позволяют получить конкурентное преимущество по отношению к товарам с аналогичными технологическими характеристиками, постольку предприятия вынуждены вкладывать средства в разработку дизайна. Поэтому охрана дизайна или охрана промышленного образца должна предоставлять возможность инновационным предприятиям возместить затраты на разработку нового дизайна и получить соответствующую прибыль от продажи инновационных продуктов или лицензирования прав на промышленный образец.

Определение «промышленный» означает, что патентную охрану могут получить только образцы изделий, которые воспроизводимы промышленным путем. В противном случае это могут быть произведения искусства, которые охраняются авторским правом.

Права на промышленный образец охраняются ГК РФ и подтверждаются патентом, который может действовать в течение пятнадцати лет со дня подачи заявки в Роспатент. Срок может продляться, но не более чем на десять лет. Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на промышленный образец. Автором признается физическое лицо, творческим трудом которого создан промышленный образец. Патентообладателем может быть сам автор, работодатель, правопреемник указанных лиц.

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он удовлетворяет условиям патентоспособности:

  • Новизна. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

  • Оригинальность. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В качестве промышленных образцов могут быть зарегистрированы любые изделия:

  • пищевые продукты;

  • одежда;

  • приборы и инструменты;

  • посуда, бытовые принадлежности;

  • печатная продукция;

  • транспортные средства, протекторы шин;

  • сувениры, игрушки, строительные материалы;

  • малые архитектурные формы, такие как киоски и павильоны;

  • интерьер, мебель;

  • части изделий;

  • внешний вид интернет-сайта (интерфейс) и многое другое.

Тара и упаковка, этикетки и эмблемы также могут быть зарегистрированы в качестве промышленных образцов, иногда такое «дублирование» необходимо при защите этих изделий в качестве товарных знаков.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

  • решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

  • объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

  • объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Инновационные предприятия нередко пользуются и возможностями, которые предоставляет закон в рамках временной охраны промышленного образца. Так, после подачи заявки в Роспатент предприятие может уведомить своего конкурента об этом. Последний, чтобы не быть в будущем оштрафованным, часто вынужден прекратить коммерческое использование соответствующего образца (право преждепользования предполагает незнание о существовании заявки). Передача права на использование запатентованного промышленного образца осуществляется по лицензионному договору.

Заявка на промышленный образец может относиться к одному промышленному образцу, под которым понимается единичное изделие, часть изделия или набор (комплект) из изделий одного назначения, или группе промышленных образцов, образующих единый творческий замысел, т.е. вариантам.

К достоинствам получения патента на промышленный образец можно отнести более короткие сроки рассмотрения заявок и гораздо более низкие пошлины в сравнении с товарными знаками.

Заявка на получение патента должна содержать:

  • Заявление установленного образца;

  • Описание промышленного образца;

  • Перечень существенных признаков;

  • Комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

  • Чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца.

После подачи заявки на получение патента соответствующий отдел Роспатента проводит формальную экспертизу: проверяет, правильно ли оформлены документы, все ли необходимое предоставлено.

Только после завершения формальной экспертизы Роспатент может начать экспертизу самого промышленного образца (экспертиза по существу) на предмет соответствия его предъявляемым ГК РФ требованиям. В процессе этой экспертизы, в первую очередь, проверяется, является ли представленное решение промышленным образцом, нет ли оснований к отказу в предоставлении промышленному образцу охраны, соответствует ли он критериям новизны и оригинальности.

Правовая защита служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов

Существенное значение для управления инновационной деятельностью имеет правовая регламентация использования служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Служащему за сделанное изобретение причитается вознаграждение «соразмерное выгоде».

Поэтому в инновационных организациях желательно заключать договор между работодателем и служащими, в котором целесообразно оговорить все условия выплаты вознаграждений авторам изобретений (размер и условия выплат), поскольку в противном случае придется руководствоваться достаточно неопределенным понятием вознаграждения «соразмерного выгоде», что, в свою очередь, может негативно влиять на эффективность инновационной деятельности.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику.