Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Природа судейской деятельности

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Философский подход
и упрощает обращение с ними, должно быть расположено, и притом совершенно правомерно, к тому, чтобы проецировать себя и распро­страняться на новые случаи в пределах своей способности обобщать и упрощать. Он имеет первостепенность, вытекающую из естественной и логичной последовательности. Следует отдавать ему предпочтение перед соперничающим с ним руководящим началом*, которое не смо­жет, апеллируя к истории, преемственности, политике или справед­ливости (justice), дать лучшее право. Все возможные противные ему силы могут оспорить его власть и забрать ее себе. Во всяком случае, это победитель, пока не будет установлено иное. Но претенденту на титул придется побороться за него.
Великие судьи иногда высказывались в том духе, что философское начало, т.е. начало логического развития, мало значило или совсем не имело значения в нашем праве. Вероятно, ни один из них не был сколько-нибудь верен своим убеждениям при осуществлении своей деятельности. Лорд Холсбери сказал в Quinn v. Leathem, 1901, A.C. 495, 506: «Решение является руководящим только в том, что оно по факту разрешает. Я полностью отрицаю возможность его цитирования ради положения, которое может казаться вытекающим из него. Такой род обоснования предполагает, что право обязательно является логичным сводом правил, тогда как каждый юрист должен признать, что право не всегда вообще логично»26. Возможно, это правда, но мы не должны заходить с этой правдой слишком далеко. Логическая согласован­ность не перестает быть большим делом оттого, что она не высшая цель. Холмс* увещевал нас в суждении, сегодня классическом, что «душой права была не логика; ею был опыт»27. Но Холмс не сказал нам, что логикой нужно пренебречь, если опыт ничего не подсказывает. Я не могу нарушать согласия в логической структуре, создавая несо­гласованности, несообразности и искусственные исключения, пока нет какой-либо серьезной причины, которой обыкновенно является какое­либо соображение из истории, обычая, политики или справедливости (justice). В отсутствие такой причины я должен остаться логичным, как должен быть непредвзятым, причем по схожим причинам. Ведь нехорошо это – решать один и тот же вопрос в споре между одними так, а в споре между другими – иначе. «Если в группе дел встает один
26
Cf. судья Бэйлэйк в Belfast Ropewalk Co. v. Bushell, 1918, 1 K.B. 210, 213: «К несча-
стью или к счастью (я не уверен, что именно), наше право не наука».
27
“The Common Law,” p. 1.
21
Лекция I
и тот же вопрос, стороны ожидают одинаковых решений. Это было бы высшей несправедливостью основывать решения по другим делам на противоположных началах. Если вчера, когда я был ответчиком, дело было решено против меня, то сегодня, будучи истцом, я буду ориентироваться на такое же решение. Если разрешить их по-разному, в моем сердце вспыхнет чувство глубокого недовольства неправдой; это было бы ущербом, действительным и моральным, моим правам»28. Каждый постигает силу этого чувства, когда два дела одинаковы. Сле­дование прецеденту потому должно быть скорее правилом, нежели исключением, раз спорящие должны иметь уверенность в равном для всех суде*. Схожее чувство, но и отличное по остроте, лежит в основе расположенности прецедента расширять себя в направлении, зада­ваемом логическим развитием29. Без сомнений, чувство значительно подкрепляется тем, что зачастую является не чем иным, как тягой ума к elegantia juris, к согласию между формой и содержанием30. Это идеал, который никогда не перестанет привлекать к себе профессионалов, образующих юридическое сообщество. Для римских юристов он много значил, больше, чем для английских юристов или для наших, и опре­деленно больше, чем он значит для клиентов. «Клиентов, – говорит Миллер в своих «Сухих фактах юриспруденции»31, – не сильно заботит «красота» дела! Им хочется его хоть как-то разрешить на наиболее выгодных условиях, которых они могут добиться». Даже это не всегда так. Но по ходу развития системы прецедентного права некрасивые противостояния спорящих сторон дают сырье, из которого будут в ито­ге добыты прекрасные и светлые истины. Случайное и преходящее уступит существенному и постоянному. Судья, который кует право философским подходом, возможно, идет на поводу у своей умственной тяги к согласию между формой и содержанием. Но он делает кое-что большее. Он делает так, что право не перестает отвечать одному глубо­ко укоренившемуся и властному чувству. Возможно, только специали­сты смогут оценить качество его работы и ее значение. Но их суждение, суждение юридического сообщества, передастся остальным и слегка окрасит общее сознание и общие убеждения*. В отсутствие иных спо­собов проверки философский подход остается для судов органоном,
28
W.G. Miller, “The Data of Jurisprudence,” p. 335; cf. Gray, “Nature and Sources of the
Law,” sec. 420; Salmond, “Jurisprudence,” p. 170.
29
Cf. Gény, “Méthode d’Interprétation et Sources en droit privé positif,” vol. II, p. 119.
30
W.G. Miller, supra, p. 281; Bryce, “Studies in History and Jurisprudence,” vol. II, p. 629.
31
P. 1.
22
Философский подход
коли случай и пристрастность должны быть исключены, а занятия людей устраиваются со стройным и непредвзятым единообразием, которое остается сутью для идеи права.
Вы скажете мне, что это все слишком умозрительно. Если фило­софский подход подлежит применению ввиду отсутствия лучшего выбора, должна быть проверка его сравнительной уместности. Я над­еюсь, что прежде, чем закончу, набросаю характеристику – хотя и в самых общих чертах – тем фундаментальным соображениям, кото­рыми должен определяться выбор подхода. По природе вещей они не могут быть перечислены точно. Многое должно быть оставлено ловкости во владении инструментами, которая развивается с практи­кой. Толика ненавязчивых указаний, толика предложений, остальное нужно доверить ощущениям мастера. Но на данный момент я рад закрепить за философским подходом место среди нескольких других органонов, оставляя вопрос выбора между ними для другого места. Вполне возможно, что я затратил неоправданно много труда, чтобы упрочить за ним столь скромный статус. Важнее всего то, что в школе права Йельского университета его положение не будет оспариваться. Я говорю так потому, что в работах блестящего представителя этой школы, позднего Уэсли Ньюкомба Хофельда, я нашел впечатляющее обоснование значимости этого подхода, не страдающее увлечениями, а также некоторые из лучших образцов его правильного применения. Его трактат «Основополагающие понятия, использованные в судей­ском обосновании» в действительности призыв анализировать осно­вополагающие понятия более тщательно, а их философский подтекст, их логические следствия – получать с большей последовательностью. Я не хочу сказать, будто он держался того взгляда, что логически след­ствия должны всегда соответствовать понятиям, полученным из ана­лиза. «Яснее него никто не сознавал, что хотя аналитический способ является незаменимым инструментом, им одним инструментарий юриста не ограничивается»32. «Он подчеркивал снова и снова», что «анализ лишь проторит путь остальным областям юриспруденции и что без помощи последних удовлетворительное решение правовых проблем невозможно»33. Нам нужно знать, куда логика и философия ведут нас, даже если мы решим пойти другой дорогой. Но не раз случится так, что у нас не будет лучшего пути, чем следовать туда, куда они указывают.
32
Введение В.В. Кука к Трактату Хофельда.
33
Введение профессора Кука.
23
Лекция I
Пример если и не лучше положения (precept), то хотя бы может оказаться проще в применении. Мы можем получить некоторое пред­ставление о том роде вопросов, к которым приложим этот подход, если мы рассмотрим ту группу вопросов, к которым он уже был применен. Позвольте мне привести несколько не связанных друг с другом изо­бражений того, какие выводы были получены нашим правом через развитие правовых понятий до логических умозаключений. Некто А. соглашается продать движимость Б. До перехода титула движимость погибает. Убытки (loss) ложатся на продавца, который предъявил иск о цене, основанный на законе (sues at law)34. А. договаривается про­дать дом с земельным участком. До перехода титула дом рушится. Покупатель предъявляет иск об исполнении в натуре, основанный на справедливости (sued in equity for specific performance). Убытки ложатся на покупателя35. Таково, наверное, преобладающее мнение, хотя его обоснованность подвергалась серьезной критике36. Такие разные под­ходы не продиктованы различными соображениями политики права или справедливости. Они являются продолжениями правового начала и его логическим следствием либо следствием, которое должно счи­таться логичным. Справедливость рассматривает как сделанное то, что должно быть сделано (equity treats that as done which ought to be done). До­говоры о продаже недвижимости, в отличие от большинства договоров по поводу недвижимости, подчиняются справедливости. Покупатель по справедливости является собственником с момента совершения сделки*. Следовательно, бремя собственника, как и выгоды, должно быть у него. Позвольте привести в качестве другого изображения тому, что мной имелось в виду, решения, которыми определялись права цес­сионария в отношении прав требований. Из обсуждения этих решений видно значительное расхождение во мнениях относительно осново­полагающих понятий. Одни говорят, что цессионарий имеет собст­венность по общему праву37. Другие говорят, что его право основано лишь на справедливости38. Однако независимо от основополагающего понимания все согласны в том, чтобы выводить его последствия ме-
34
Higgins v. Murray, 73 N.Y. 252, 254; 2 Williston on Contracts, sec. 962; N.Y. Person-
al Prop. Law, sec. 103a.
35
Paine v. Meller, 6 Ves. 349, 352; Sewell v. Underhill, 197 N.Y. 168; 2 Williston on Con-
tracts, sec. 931.
36
2 Williston on Contracts, sec. 940.
37
Cook, 29 Harvard L.R. 816, 836.
38
Williston, 30 Harvard L.R. 97; 31 ibid. 822.
24
Философский подход
тодами, главенствующее место среди которых занимает философский подход. Нам встретятся схожие примеры в области трастов, договоров и во многих других областях. Не хотелось бы наскучить сведением их всех в одном месте.
Направляющая сила логики не всегда, впрочем, дает простой и од­нозначный путь. Одно правовое начало или прецедент, доведенные до пределов своей логики, укажут один подход; другое начало или прецедент, проводившиеся с такой же последовательностью, с той же вероятностью укажут другой. В этом столкновении мы должны выби­рать между двумя путями, направляясь по одному или по другому, а то и, возможно, пробивая себе третий, который будет результирующей двух сил в их взаимодействии или будет компромиссом между край­ностями. Позвольте привести как изображающее такое столкновение известное дело Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506. Там было решено, что от­казополучателю, убившему наследодателя, суд справедливости не по­зволит воспользоваться выгодами от завещания. Столкнувшиеся там начала соперничали за господство. Одно из них имело преимущество и победило остальные. Было начало связанности волей завещателя, распорядившегося имуществом, согласное с общим правом. Это на­чало, доведенное до пределов своей логики, должно укрепить в правах убийцу. Было также начало, по которому гражданские суды не могут ничего добавлять к уже установленным отрицательным последствиям и наказаниям за преступления. И оно, доведенное до пределов своей логики, укрепляет его в правах. Но против них выступило другое на­чало, еще более общее, корни которого глубоко уходят в разделяемое всеми чувство справедливого, – начало, что никто не должен извле­кать выгоды из совершенной им несправедливости или выгадывать преимущество из своего проступка. Логика этого начала возобладала над логикой остальных. Я говорю «его логика возобладала». Однако, что действительно нас интересует, так это почему и как осуществлял­ся выбор одной логики перед другой. В данном случае его основание не скрывалось. Один путь был выбран, а другой оказался закрыт из-за убеждения судей в том, что выбранный путь вел к справедливости (jus- tice). Уподобления, прецеденты и стоящие за ними начала вышли друг против друга в борьбе за прецедентность (precedence); в итоге начало, которое сочли более основательным, выражающим бóльшие и рас­пространеннейшие общественные интересы, заставило своих сопер­ников бежать. Меня не сильно волнует непосредственно та формула, по которой справедливость (justice) свершилась. Последовательность
25
Лекция I
была сохранена, логике дали сказать свое слово, когда было реше­но, что законный титул перешел, но он стал предметом вмененного траста (constructive trust)39. Вмененный траст является не чем иным, как «формулой, через которую сознание справедливого (conscience of equity) получает выражение»40. Собственность приобретена при таких обстоятельствах, что обладатель законного титула будет недобросо­вестно извлекать выгоды из своего положения. Справедливость (eq- uity), чтобы выразить порицание его поведению, делает его трасти41. Подобные формулы не более чем исправляющий механизм (remedial device), благодаря которому исход, рассматривающийся как правиль­ный и справедливый, будет сочетаться и с руководящим началом, и со стройностью правовой системы. Что сейчас является предметом моего интереса, так это в большей степени не сам исправляющий ме­ханизм, а лежащий в его основании мотив, присущая ему творческая энергия, которая приводит этот механизм в действие. Убийца потерял наследство, ради которого было совершено преступление, потому что общественный интерес, которому служит отказ преступнику пользо­ваться плодами преступления, более значителен, чем тот, которому служат сохранение и защита законных прав собственности. Впрочем, выбранное мной изображение того, как разрешаются столкновения, заставило меня забежать далеко вперед. Вся судейская деятельность сосредоточена в нем как в линзе. Мы движемся вперед нашей логикой, нашими уподоблениями, нашей философией, пока не достигнем опре­деленной точки. Вначале выбор пути не вызывает у нас затруднений; пока что они сонаправленны. Потом они начинают расходиться, и нам нужно сделать выбор между ними. История, обычай, общественная польза, некое убедительное чувство справедливого или иногда даже интуитивное наполовину постижение всеохватывающего духа нашего права должны помочь озадаченному судье и показать ему дорогу.
Не так сложно собрать примеры такой деятельности – постоянной проверки и перепроверки философии справедливостью (by justice) и справедливости философией. Возьмите правило, которое дает право на возмещение убытков за отдельные недостатки в существенном, хотя и неполном потому, исполнении. Мы часто применяли его для защиты строителей, которые отступали от своих договоров в каких-то незна-
39
Ellerson v. Westcott, 148 N.Y. 149, 154; Ames, “Lectures on Legal History,” pp. 313, 314.
40
Beatty v. Guggenheim Exploration Co., 225 N.Y. 380, 386.
41
Beatty v. Guggenheim Exploration Co., supra; Ames, supra.
26
Философский подход
чительных деталях и без злого умысла. Суды поначалу затруднялись, когда разрешали подобные дела, совместить справедливость (justice) со своей логикой. Даже сегодня в трактатах и решениях дает о себе знать противоречивое чувство, что две эти материи плохо сочетаются друг с другом. Как мне довелось сказать в недавнем решении: «Те, кто при развитии правовых норм больше думают о согласованности и логике, чем о практическом приспособлении их ради справедли­вого исхода», продолжают «озадачиваться классификацией, разгра­ничительные линии которой так извилисты и размыты»42. У меня нет сомнений, что правило одухотворено чувством справедливого. Чтобы это чувство утвердилось, мы далее окружаем его ореолом святости следования прецеденту. Некоторые судьи усмотрели объединяющий принцип в праве почти договоров (quasi-contracts)*. Другие видели его в разделении обещаний на зависимые и независимые (dependent and
independent promises)* либо между обещаниями и условиями (promises and conditions)*. Все, впрочем, пришли в итоге к тому, что в правовом
арсенале было руководящее начало, которое, будучи снятым со стены, вися на которой покрывалось ржавчиной, оказалось способно дать оружие для борьбы и пробить дорогу к справедливости (justice). Спра­ведливость отразилась на логике, чувство – над разумом, определяя выбор между одной логикой и другой. Разум в свою очередь повлиял на чувство, отчищая его от произвольного, проверяя его, когда оно в иных случаях переходит в увлечение, приобщая его к методе, порядку, последовательности и преемственности43.
В таком понимании логического, или философского, подхода как одного из нескольких органонов я не вижу ничего враждебного учени­ям континентальных юристов, которые норовят свергнуть его с тро­на и лишить власти во всех отличных от нашего правовых порядках (systems of jurisprudence). Они боролись с тем, что для общего права обернулось злом лишь местами, и притом слегка. Я не имею в виду того, что нет областей, в которых мы не нуждались бы в том же уроке. Отчасти, однако, нас спасло обращение к индукции, посредством кото­рой развивалось наше прецедентное право, от опасностей, неизбежных при развитии права дедуктивно на основе jus scriptum44. Однако даже те континентальные юристы, кто подчеркивает потребность в других под-
42
Jacobs & Youngs, Inc. v. Kent, 230 N.Y. 239.
43
Cf. Hynes v. N.Y. Central R.R. Co. (231 N.Y. 229, 235).
44
“Notre droit public, comme notre droit privé, est un jus scriptum” [Наше публичное
право, как наше право частное, является писаным правом] (Michoud, “La Responsabi-
27
Лекция I
ходах, не требуют разделять правовые начала и всю их животворящую силу. Неправильное применение логики или философии начинается тогда, когда их метод и их цель признаются высшими и решающими. В то же время их нельзя полностью исключать. «Определенно, – гово­рит Франсуа Жени45, – не может быть и разговора об исключении ра­циоцинации и логических методов из науки позитивного права». Даже общие начала иногда могут быть проведены излишне строго с точки зрения их следствий. «Злоупотребление, – он говорит, – состоит, если я не ошибаюсь, в том, чтобы представлять себе идеальные понятия, незрелые и совершенно произвольные по своей природе, как пред­ставляющие неизменную объективную реальность. И эта ложная точка зрения, которая, по моему суждению, осколок абсолютного реализма средних веков*, нацелена на то, чтобы свести всю систему позитивного права, a priori, к ограниченному набору правовых категорий, которые предопределены по своей сути, неподвижны в своем основании, под­чинены жестким догмам и потому неспособны адаптироваться к все время разным и меняющимся потребностям жизни».
В праве, как в любой другой области знания, истины, полученные индуктивно, расположены к тому, чтобы становиться посылками для новых заключений. Юристы и судьи многих поколений не повторяют про себя действия по проверке истинности чаще, чем многие из нас повторяют доказательства постулатов астрономии или физики. Со­вокупность правовых понятий и формул развилась, и мы используем их, так сказать, готовенькими. Такие основополагающие понятия, как договор, владение, собственность, завещание и многие другие, уже готовы к применению. Как они оказались в наличии, выходит за пре­делы моего изучения. Я пишу не об истории развития права, но очерк судейской деятельности, разворачивающейся в условиях развитого права. Эти основополагающие понятия, однажды добытые, становятся отправной точкой, из которой потянутся новые следствия, вначале неочевидные и едва ощутимые, но повторением набирающие новое постоянство и определенность. В конце концов они сами становятся основополагающими и очевидными. Так происходит при развитии от прецедента к прецеденту. Выводы, подсказываемые решениями, могут быть вначале неоднозначными. Новые дела комментированием
lité de l’état à raison des fautes de ses agents,” Revue du droit public, 1895, p. 273, цит. по Gé­ny, vol. I, p. 40, sec. 19).
45
Op. cit., vol. I, p. 127, sec. 61.
28
Философский подход
и освещением вычленяют суть. Наконец, появляются правило или начало, которые становятся данностью, отправной точкой, от которой будут проведены новые линии, с которой будут соизмерять новые на­правления. Иногда формулировку правила или начала находят слиш­ком узкой или слишком широкой и требующей переделки. Иногда они признаются постулатом позднейших измышлений уже позабытого происхождения – им быть новой чистой линией, им соединиться с дру­гими породами и неуклонно пронизывать все право. Можно называть это действием уподобления, логики или философии, как заблагорас­судится. В любом случае его существом является выведение следствия из правила, руководящего начала или прецедента, которые, принятые как данность, скрывают в себе зародыш будущего вывода (the germ of the conclusion). При всем при этом я не использую слово «философия» в строгом или формальном смысле. Подход ограничивается, с одной стороны, силлогизмом, с другой – простым уподоблением. Иногда прецедент расширяется до предела своей логики. Иногда дело не захо­дит так далеко. Иногда под действием уподобления он уносится даже дальше этих пределов. Это инструмент, от которого не смогла отка­заться ни одна правовая система46. Правило, которое хорошо работало в одной области или которое, во всяком случае, имеется, – выявлены его последствия или нет, – переносится в другую область. Случаи этого действия я объединяю под одним наименованием, поскольку логикой здесь связаны туже и крепче47. В конечном счете и по своим основным мотивам они ступени того же подхода (phases of the same method). Они вдохновлены тем же желанием согласованности, определенности, единообразия замысла и строения. У них корни в непреходящем стрем­лении ума к большему и полнейшему единству, в котором различия бы примирились, а увлечения исчезли бы сами собой.
46
Ehrlich, “Die juristische Logik,” pp. 225, 227.
47
Cf. Gény, op. cit., vol. II, p. 121, sec. 165; также vol. I, p. 304, sec. 107.
лекция II.
ПОДХОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСТОРИИ,
ОБЫЧАЕ И СОЦИОЛОГИИ
[Исторический подход]
Философский подход соперничает, однако, с другими расположен­ностями, которые находят выражение в других подходах. Одним из них является исторический подход, или эволюционный. Расположенность начала распространять себя до пределов своей логики может найти препятствие в его же расположенности ограничиться собственны­ми историческими рамками. Не хочу утверждать, что даже в таком крайнем случае два этих подхода во всем будут противостоять друг другу. В классификации, которая их разводит, несомненно, есть тот недостаток, что возникает некоторое наложение разграничительных линий и принципов. Очень часто значение истории в том, чтобы рас­чистить путь логике1. Развитие может быть логическим, вызывается ли оно началом соответствия прошлому или началом соответствия некой предвечной норме, некоему общему понятию, некоему «необходимому творческому началу»2. Направляющая сила прецедента может быть выяснена из обстоятельств, сделавших его таким, какой он есть, или из какого-либо руководящего начала, позволяющего сказать про него, что он такой, каким он должен быть. Развитие может осуществляться либо через исследование истоков, либо усилием чистого разума. У обо­их подходов есть своя логика. Пока же будет удобным отождествлять исторический подход с первым, а логический, или философский, подход со вторым. Некоторые правовые понятия получили свой ны­нешний вид почти исключительно благодаря истории. Они не могут быть поняты иначе, нежели как ее произведения. В развитии таких начал история скорее всего возобладает над логикой и чистым разу­мом. Другие понятия, имея, конечно, свою историю, получили свой вид и очертания в большей степени под влиянием разума или сравни­тельного правоведения. Они принадлежат jus gentium. В развитии таких
1
Cf. Holmes, “The Path of the Law,” 10 Harvard L.R. 465.
2
Bryce, “Studies in History and Jurisprudence,” vol. II, p. 609.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]