Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Обязательственное право. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
5.2.1. Прекращение обязательства сделкой
объектом соглашения выступает недвижимость, то по общему правилу требуется государственная регистрация перехода права собственности на основании исполненного соглашения об отступном. До тех пор, пока переход права собственности на недвижимое имущество, переда­ваемое в качестве отступного на основании соответствующего согла­шения, не зарегистрирован в ЕГРП, собственником этого имущества является сторона, предоставляющая отступное, а не кредитор. В связи с этим следует учитывать, что до этого момента обязательство не счи­тается прекращенным.
Вместе с тем в арбитражной практике имелся случай, когда банку было отказано в требовании о взыскании процентов и пеней за прос­рочку уплаты процентов по кредитному договору, начисленных с мо­мента подписания акта приема-передачи отступного (недвижимости) и государственной регистрации перехода права собственности (по­становление Президиума ВАС РФ от 10.06.2014 № 2504/14 по делу № А40–79875/2013). Президиум ВАС РФ в соответствии с п. 11 постанов­ления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» истолковал неясные условия соглашения об отступном не в пользу банка, как стороны предложившей заемщику проект дан­ного соглашения.
В.В. Витрянский, анализируя проблемы законодательства о пре­кращении обязательств в связи с разработкой соответствующих из­менений ГК РФ, обращает внимание на то, что необходимость согла­сования размера, сроков и порядка предоставления отступного поро­дило как в доктрине, так и в судебной практике проблему, связанную с необходимостью определения правовой природы отношений сторон в период между заключением соглашения об отступном и фактическим предоставлением должником отступного кредитору. Ученый обращает внимания на три подхода к решению этой проблемы. Во-первых, что сам факт заключения соглашения об отступном служит основанием прекращения обязательства и лишает кредитора права требовать от должника исполнения обязательства, что, однако, отождествляет от­ступное с новацией. Во-вторых, в случае заключения сторонами согла­шения об отступном кредитор при непредоставлении ему отступного получает право требовать от должника по своему выбору либо испол­нения первоначального обязательства, либо предоставления ему от­ступного, то есть происходит преобразование существующего обяза­тельства в альтернативное. И, наконец, в-третьих, подход, закреплен­ный в п. 1 Обзора практики применения арбитражными судами ст. 409 ГК РФ (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря
161
Глава 5. Прекращение обязательств
2005 г. № 102), исходя из которого, по сути, с момента заключения со­глашения об отступном первоначальное обязательство приобретает черты факультативного. В.В. Витрянский указывает, что при таком подходе по сути игнорируются права и законные интересы кредитора, которому предлагается еще раз положиться на должника, однажды уже допустившего нарушение первоначального обязательства
1
.
В результате в соответствии с положениями Концепции развития гражданского законодательства было принято решение придать согла­шению об отступном характер реальной сделки (п. 2 ст. 433 ГК РФ). О том, что соглашение об отступном является реальным договором, сви­детельствует исключение из новой редакции ст. 409 ГК РФ указания на необходимость согласования размера, срока и порядка предостав­ления отступного. До тех пор, пока не состоялась передача отступного, обязательство сохраняется в прежнем виде.
На практике возникает много вопросов о прекращении дополни­тельных обязательств. Так, в соответствии с п. 5 ст. 367 ГК РФ пору­чительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежа­щее исполнение, предложенное должником или поручителем. В п. 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» по этому поводу был сделан вывод, что норма п. 3
ст. 367 ГК РФ, в соответствии с которой поручительство прекращается, если кре­дитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем, не применяется в случаях, когда кредитору было предложено за­ключить соглашение о принятии в качестве отступного (ст. 409 ГК РФ) предмета залога или иного имущества, либо кредитор отказался от предложения изменить порядок или способ исполнения обязательства, обеспеченного поручительством.
Отступное как способ прекращения обязательства нашел широкое применение. Его использование было даже предусмотрено постанов­лением Правительства РФ от 20 июня 2007 г. № 387 «О порядке заклю­чения с владельцами облигаций внутреннего государственного валют­ного облигационного займа III серии, не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашения указанных облигаций».
Новация. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене пер­воначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязатель-
1
См.: Проектируемые новые общие положения об обязательствах в условиях реформирования гражданского законодательства // Кодификация российского частного права 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. // СПС «КонсультантПлюс».
162
5.2.1. Прекращение обязательства сделкой
ством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений. Новация прекращает дополнительные обя­зательства, связанные с первоначальным обязательством, если иное не предус­мотрено соглашением сторон (ст. 414 ГК РФ).
В отличие от отступного, соглашение о новации не означает пол­ного прекращения взаимоотношений между сторонами, а представ­ляет собой своего рода «реорганизацию» обязательства. Соглашение о новации предполагает не только прекращение предшествующего, но и возникновение нового обязательства, в этом и состоит его кауза. Высший Арбитражный Суд РФ по этому поводу указывал, что из со-
глашения о новации должно определенно следовать, что стороны имели в виду замену первоначального обязательства другим, что влечет для них правовые по­следствия, в частности невозможность требовать исполнения первоначального обязательства (п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 дека­бря 2005 г. № 103 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ»).
Из ст. 414 ГК РФ (в ред. ФЗ от 8.03. 2015 г. № 42-ФЗ) исклю­чено указание на то, что новация происходит только при замене обязательства другим обязательством с иными предметом и спо­собом исполнения. Вместе с тем очевидно, что изменение пред­мета и (или) способа должно повлечь изменение первоначального обязательства на обязательство другого типа, о чем свидетельствует ст. 818 ГК РФ. При рассмотрении конкретного дела суд указал, что изме-
нение сроков и порядка погашения задолженности не является изменени­ем способа исполнения обязательства. Согласно п. 1 ст. 450, п. 1 ст. 453 ГК РФ соглашение о порядке погашения долга представляет собой измене­ние кредитного договора, поэтому обязательства, возникшие из кредитного договора, сохранились (п. 1 Обзора практики применения арбитражными судами ст. 414 ГК РФ).
Достаточно существенным является иное изменение ст. 414 ГК РФ. Если ранее была запрещена новация обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов, то сейчас возможность новации распространена и в отношении этих личных обязательств, что весьма спорно. Дело в том, что кредиторы по таким личным обязательствам — это граждане, которые, как прави­ло, являются слабыми субъектами соответствующих правоотношений, что, собственно говоря, показывает реальная жизнь. Невозможность заменить предмет, периодичность возмещения вреда или содержания была гарантией их законных интересов от возможных злоупотребле­ний со стороны контрагентов. В результате произошедших в ст. 414 ГК
163
Глава 5. Прекращение обязательств
РФ изменений единственным способом защиты, пожалуй, будет при­знание соответствующей сделки недействительной с пороком воли (ст. 177–179 ГК РФ).
Несмотря на то, что в результате новации появляется новое обяза­тельство, она — это, прежде всего, способ прекращения обязательст­ва. Поэтому в соответствии с п. 2 ст. 414 ГК РФ новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным обяза­тельством, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Такими дополнительными обязательствами, связанными с первоначальным обязательством, являются правоотношения по уплате неустойки, за­логу и т.д. (ст. 329 ГК РФ). В соответствии с новой нормой п. 3 ст. 329 ГК РФ при недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с по­следствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству. Это так назы­ваемое свойство «эластичности» обеспечения. Для новации эластич­ность обеспечения проявляется только в силу прямого указания на это в соглашении о ней. Следует заметить, однако, что стороны нови­руемого обязательства не могут сохранить залоговые отношения, если в качестве залогодателя выступало третье лицо, а также поручительст­во, поскольку в силу п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обя­занностей для лиц, в нем не участвующих. Вместе с тем дополнитель­ные обязательства также могут быть новированы. Об этом говорится в п. 4, 5, 6 упомянутого Обзора практики применения арбитражными судами ст. 414 ГК РФ.
На практике нередки ситуации, когда кредитные организации пытаются использовать институт новации при замене требования об уплате процентов (штрафных санкций) и суммы займа на требова­ние об оплате основного долга. Банк и заемщик в период просрочки исполнения обязанностей по кредитному договору заключают но­вый кредитный договор, в котором указывают в качестве основной суммы кредита всю задолженность по предыдущему кредитному до­говору, включая сумму невозвращенного кредита, срочных и прос­роченных процентов, а также начисленных штрафных санкций. Как отмечает по этому поводу Д.В. Добрачев, изменение правовой природы обязательства находится за рамками института новации, соответственно замена требования об уплате процентов (штраф­ных санкций) на требование об уплате суммы займа не изменяет ни предмета, ни способа исполнения. В этом случае меняются правовая природа требования и, следовательно, правовые последствия, пред-
164
5.2.1. Прекращение обязательства сделкой
усмотренные законом на случай неисполнения соответствующего требования1.
В пункте 5 Обзора практики применения арбитражными судами
ст. 414 ГК РФ сказано: обязанность по уплате неустойки по договору купли-
продажи может быть новирована в заемное обязательство. Однако полагаем, что долг по срочным и просроченным процентам, а также по штрафным санкци­ям, начисленным по кредитному договору, не может быть новирован в заемное обязательство, поскольку в данной ситуации обязательства займа и кредита то­ждественны. Упомянутая практика, по сути, прикрывает запрещенное
начисление процентов на проценты
2
, а такие сделки являются, соот-
ветственно, недействительными.
Прощение долга. Обязательство прекращается освобождением кредитором
должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (ст. 415 ГК РФ).
Особенности прекращения обязательства путем прощения долга:
• прощение долга является двухсторонней сделкой, при которой должны быть четко обозначены воля кредитора прекратить обя­зательство путем прощения долга и согласие должника принять прощение долга;
• прощение долга может быть оформлено любым способом;
• прощением долга могут прекращаться как договорные, так и внедоговорные обязательства;
• прощение кредитором долга не освобождает его от обязаннос- тей, возникших в связи с исполнением данного обязательства;
• прощение долга является безвозмездным;
• прощением долга может прекращаться обязательство в целом или в части;
• волеизъявление кредитора в отношении прощения долга при- водит к прекращению обязательства должника по исполнению лежащих на нем обязанностей только применительно к уже воз­никшему долгу;
• прощение долга не допускается, если оно нарушает права других лиц в отношении имущества кредитора;
1
См.: Добрачев Д.В. Проценты по денежным обязательствам: тенденции раз­вития доктрины и судебной практики // Вестник гражданского права. 2014. № 5. С. 88–142.
2
См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 8 октября 1998 г «О практике применения положений Гражданского ко­декса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».
165
Глава 5. Прекращение обязательств
• прощением долга не могут прекращаться обязательства по упла- те алиментов, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью1.
Так, суд квалифицировал письмо руководителя заимодавца в адрес заем­щика с требованием возвратить сумму займа, с указанием на освобожде­ние заемщика от уплаты процентов за пользование денежными средствами и неустойки за несвоевременный возврат суммы займа в случае исполнения требования по возвращению суммы долга в указанные сроки, в качестве заявления о прощении долга. При этом суд указал, что на прощение долга распространяются положения п. 4 ст. 575 ГК РФ о запрете дарения меж­ду коммерческими организациями только в том случае, если судом будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. Об отсутствии намерения кредитора одарить должника может свидетельствовать, в частности, взаимосвязь между про­щением долга и получением кредитором имущественной выгоды по какому­либо обязательству между теми же лицами. Данный подход был подтвержден Высшим Арбитражным Судом РФ
2
.
Изменения в ГК РФ позволяют однозначно утверждать, что «про­щение долга» официально признано в качестве разновидности даре­ния. Об этом свидетельствует системный анализ норм ст. 415 и 572 ГК РФ. Ранее суды, ссылаясь на отсутствие в прежней редакции ст. 415 ГК РФ указания на какое-либо соглашение между кредитором и долж­ником, квалифицировали прощение долга как одностороннюю сдел­ку (определение ВАС РФ от 8 февраля 2010 г. № ВАС-384/10 по делу № А65–5037/2009-СГ-3; определение № 33–157 от 26 января 2010 г. Пермского краевого суда). Прощение долга является дарением только в том
случае, если судом будет установлено намерение кредитора освободить долж­ника от обязанности по уплате долга в качестве дара. Об отсутствии намерения кредитора одарить должника может свидетельствовать, в частности, взаимос­вязь между прощением долга и получением кредитором имущественной выгоды по какому-либо обязательству между теми же лицами (п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 января 2005 г. № 104).
1
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (постатейный) / Агешкина Н.А., и др. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
2
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса о некоторых основаниях прекращения обязательств». URL: http://www.arbitr.ru/as/ pract/vas_info_letter/2957.html
166
5.2.1. Прекращение обязательства сделкой
Статья 415 ГК РФ теперь содержит следующую норму: «Обязательст-
во считается прекращенным с момента получения должником уведомления кре­дитора о прощении долга, если должник в разумный срок не направит кредитору возражений против прощения долга». Таким образом, в новой редакции ГК
РФ в целях внесения большей определенности в правоотношения по поводу прощения долга установлено, что обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязаннос­тей путем отправки должнику соответствующего уведомления. В слу­чае если в разумный срок с момента получения такого уведомления должник не возразил своему кредитору, его согласие на прощение дол­га должно предполагаться. Как видим, законодатель допустил акцепт на прощение долга в форме молчания. Прощение долга, таким обра­зом, можно квалифицировать исключительно как договор дарения, что означает распространение на него соответствующих ограничений и запрещений (ст. 575, 576 ГК РФ). Предложение о прощении долга и согласие с ним должны соответствовать требованиям к оферте и ак­цепту (гл. 28 ГК РФ). В частности, согласие с прощением долга должно быть выражено только прямо или конклюдентными действиями. Та­кое согласие может быть предварительным и последующим.
Прощением долга могут прекращаться договорные и недоговорные обязательства. Основания прекращения алиментных обязательств за­креплены в семейном законодательстве (ст. 120 СК РФ). В судебной пра-
ктике была сформулирована позиция, согласно которой прощение долга недо­пустимо, если оно нарушает права иных лиц в отношении имущества кредитора, например, в случае его совершения в преддверии предстоящего банкротства кредитора (п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104).
Зачет взаимных требований. В качестве односторонней сделки, влекущей прекращение обязательства, выступает только зачет взаим­ных требований (ст. 410–412 ГК РФ).
Условия прекращения обязательства зачетом (ст. 410 ГК РФ):
1) однородность обязательств — наличие во встречных обязатель-
ствах одинаковых объектов ( на практике это, как правило, деньги);
2) встречность обязательства — кредитор в одном обязательстве
выступает должником в другом.
В судебной практике был сделан вывод о том, что окончание испол-
нительного производства, основанное на сделанном одной из сторон заявле­нии о зачете, возможно только при наличии встречных исполнительных листов (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 августа 2006 г. по делу № А31–7383/2005–17).
167
Глава 5. Прекращение обязательств
Третье условие прекращения обязательства зачетом — наступление срока исполнения. Если срок определен моментом востребования, то заявление о зачете выступает одновременно в качестве требования об исполнении.
В отличие от прежней редакции ст. 410 ГК РФ наступление сро­ка исполнения не является безусловным условием для зачета. Зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил, допу­скается, но только в случаях, предусмотренных законом. Фактически, в силу нормы о свободе договора стороны могут в своем соглашении установить возможность зачета однородных требований, в том числе срок которых не наступил. Возможности уступки денежного требова­ния, которое не наступило, допускает норма ст. 826 ГК РФ, что, оче­видно, предполагает возможность и его зачета.
Основание возникновения обязательства для проведения зачета не имеет значения. Возможен зачет как договорных, так и недоговорных обязательств. В ГК РФ возможность зачета упоминается в п. 1 ст. 522, п. 2 ст. 599, п. 1 ст. 616, 853 и др. Случаи недопустимости зачета уста­новлены ст. 411 ГК РФ.
Заявление о зачете является односторонней сделкой. Норма ст. 410 ГК РФ прямо не устанавливает, прекращается ли обязательство с мо­мента направления или получения заявления стороны о зачете требо­вания. Однако в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ юридически значимые сообщения, к которым следует относить и заявление о зачете, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствую­щего сообщения ему или его представителю. Такой подход был закре­плен ранее в Обзоре практики разрешения споров, связанных с пре­кращением обязательств зачетом встречных однородных требований (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65). Установлено, что для прекращения обязательства зачетом заяв­ление о зачете должно быть получено соответствующей стороной.
В случае если зачетом денежное требование покрывается не пол­ностью, подлежат применению правила ст. 319 ГК РФ об очередности погашения требований по денежному обязательству.
В статье 411 ГК РФ приводится открытый перечень обязательств, по которым зачет запрещен. Ряд из них имеет личный характер: о возмеще­нии вреда, причиненного жизни и здоровью (параграф 2 гл. 59 ГК РФ), пожизненном содержании (параграф 4 гл. 33 ГК РФ), взыскании али­ментов (разд. V СК РФ). Новеллой комментируемой статьи является за­крепление императивного правила о невозможности зачета в отношении обязательств с истекшим сроком исковой давности. В прежней редакции такой зачет был невозможен, только если по заявлению другой стороны
168
5.2.1. Прекращение обязательства сделкой
к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек. Данное правило нельзя назвать удачным в связи с новой редакци­ей ст. 206 ГК РФ, в соответствии с которой признание должником долга по прошествии срока давности влечет прерывание срока давности.
Помимо указанных оснований, запрет может быть установлен до-
говором, а также в случаях, предусмотренных законом.
Например, в соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (бан­кротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о введении в отношении должника наблюдения не допускается прекращение его денеж­ных обязательств путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная п. 4 ст. 134 данного Закона очередность удовлетворения требований кредиторов (см. об условиях применения данной статьи определение ВАС РФ от 12 января 2010 г. № ВАС-17334/10 по делу № А65–15509/2009-СГ3–25; постановление ФАС Поволжского округа от 7 октя­бря 2011 г. по делу № А65–24970/2010). В силу ст. 11 ФЗ «О банках и бан­ковской деятельности» оплата уставного капитала кредитной организации при увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации невозможна, за исключением денежных требований о выпла­те объявленных дивидендов в денежной форме. В статье ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обще­ству. Следовательно, в качестве общего правила установлен запрет на оплату уставного капитала общества с ограниченной ответственностью при увеличе­нии уставного капитала путем зачета требований к обществу.
После предъявления должнику иска не допускается прекращение обя­зательства зачетом встречного однородного требования. Ответчик может защитить свои права лишь предъявлением встречного искового требова­ния, направленного к зачету первоначального требования, либо посред­ством обращения в арбитражный суд с отдельным исковым заявлением.
Правило абз. 1 ст. 412 ГК РФ является исключением из требования встречности зачитываемых требований и следует из нормы ст. 386 ГК РФ, согласно которой должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначаль­ного кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору. Новый кредитор вправе обратиться к первоначальному кредитору с требованиями, вытекающими из неос­новательного обогащения (гл. 60 ГК РФ).
169
Глава 5. Прекращение обязательств
В абзаце 2 ст. 412 ГК РФ содержится условие зачета при уступке тре­бования (к моменту получения уведомления об уступке права требо­вания обязательство должно наступить). В судебной практике был сделан
вывод, что нельзя производить зачет встречных требований с первоначальным кредитором, если уступка права требования произошла раньше, чем произве­ден зачет (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12 апреля 2007 г. № Ф04–1791/2007(32915-А03–30) по делу № А03–7881/2006–6).
5.2.2. Иные основания прекращения обязательства
Совпадение должника и кредитора в одном лице. В ст. 413 ГК РФ закреплено правило о прекращении обязательства при совпадении должника и кредитора в одном лице, называемое в литературе конфу- зией. Такая ситуация возможна в результате наследования или иного правопреемства (ст. 58, 1110 ГК РФ). Естественно, если право и кор­респондирующая ему обязанность стали принадлежать одному лицу, обязательство прекращается («аннигилируется»). Дела, связанные с применением ст. 413 ГК РФ, не часты (см. постановление ФАС По­волжского округа от 28 сентября 2012 г. по делу № А55–21394/2011; постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от
30.11.2009 по делу № А12–11344/2009).
В связи с этим М.А. Егорова пишет, что не должно бы было вызы­вать сомнения утверждение о том, что при совпадении в одном лице кредитора и должника по обеспечительному обязательству последнее должно прекратиться, если бы не одно обстоятельство, которое заклю­чается в том, что до момента возникновения основания для реализации права требования кредитором по такой сделке (т.е. до момента возник­новения юридического факта неправомерного поведения должника) право требования и обязанность исполнения находятся в «спящем» состоянии и не могут быть реализованы. В этих случаях правильнее считать, что в обеспечительных обязательствах право требования у кредитора и обязанность исполнения у должника возникают не с мо­мента наступления отлагательного условия, а с момента совершения сделки под отлагательным условием. С этого же момента стороны та­кой сделки должны считаться субъектами акцессорного правоотноше­ния по обеспечению исполнения основного обязательства
1
. Полагаем
данный вывод вполне справедливым.
1
Егорова М.А. Совпадение должника и кредитора в обеспечительных обязатель-
ствах (на примере залога и поручительства) // Гражданское право. 2015. № 2. С. 3–5.
170
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]