Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Problemy_sovershenstvovania_grazhdanskogo_zakon...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
302.59 Кб
Скачать

Способы принятия наследства.

Принятие наследства – односторонняя сделка – всегда целенаправленное действие наследника, стремящегося принять конкретные ПиО.

Способы:

-фактическое

-путем подачи соответствующего заявления нотариусу

Заявление: обращение д. последовать в течение 6 месяцев после смерти лица.

Наследник вправе обратиться к нотариусу либо с заявлением о принятии наследства, либо с заявлением о принятии наследства и о выдаче свидетельства о выдаче свидетельства о праве на наследство. Существует лишь срок для принятия наследства, но не существует срока для требования о выдаче свидетельства.

Документы к заявлению о принятии наследства. Согласно методическим рекомендациям, разработанным федеральной нотариальной палатой, нотариус обязан принять такое заявление без каких-либо иных документов, кроме удостоверяющих личность (чтобы срок на принятие наследства не истек), и разъяснить гражданину, какие документы он должен представить: свидетельство о смерти (факт открытия наследства), справка с последнего места жительства (место открытия наследства) (если наследодатель не был зарегистрирован по последнему месту жительства, требуется обращение в суд с заявлением об установлении последнего места жительства) + завещание + документы, подтверждающие родство. Если завещание было составлено не у нотариуса по месту открытия наследства, то необходимо у нотариуса, составившего завещание, сделать отметку о том, что оно не отменено.

Для получения свидетельства необходимо представлять все правоустанавливающие документы на те объекты, которые наследуются.

По факту переходят только те, которые подтверждены документально – остальное просто неофициально переходит.

Фактическое принятие наследства.регулируется п.2 ст.1153 ГК. Ранее было ППВС 1991г, утратило силу. На сегодняшний день нет ППВС, которое было бы посвящено применению норм наследственного права. Разъяснения относительно того, что понимать под фактическим принятием наследства.содержатся в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав 2006г.:

действия д.б. совершены в течение срока для принятия наследства

Владение наследственным имуществом – это физическое обладание, в т.ч. пользование (проживание в квартире/доме умершего, пользование его любыми вещами, в т.ч. личными).

20.10.2003 – ВС – по личным вещам наследодателя. Совместное проживание наследника и наследодателя предполагает принятие наследства, даже если помещение не при надлежит наследодателю.

Управление наследственным имуществом предполагает действия, направленные на сохранение имущества и обеспечивающие его нормальное использование, а также действия направленные на защиту от посягательств третьих лиц; может осуществляться как при владении, так и без него (осуществление ремонта, сдача в аренду, уплата долгов и т.д.).

03.10.2011

Наследование выморочного имущества.

Регулируется ст .1051, в 2007 г изменения – теперь все выморочное не в собственность РФ, а так: если в состав входят ЖП – они в собственность МО и городов федерального значения.

Особенности наследования выморочного имущества: - принятие наследства не требуется;

- отказ от выморочного имущества не допускается;

- свидетельство о праве государства на наследство не может быть выдано по истечении 6 месяцев.

Само понятие выморочного имущества – ст. 1051. – это имущество, не принятое никем из наследников.

П3 ст 1051 предусматривает необходимость принятия спец закона о наследовании выморочного имущества. Здесь до сих пор действуют акты СССР – инструкция Минфина СССР от 19.12.1984 №185, постановление Совмина СССР от 29.06.1984 №683. Некоторые разъяснение в метод рекомендацияхФНотар палаты. Есть ряд писем ФОИВ (письмо Минфина от 21.06.2006 О порядке применения инструкции…, письмо ФНС от 4.12.2008). Кроме того, ОМС разрабатывают положения о порядке принятия, учета и передачи в муниципальную собственность выморочного имущества в виде ЖП.

Нотариальные органы – позиция в Метод рекомендациях: свидетельство о П на наследство, в том числе и при переходе выморочного имущества по наследству выдается только по заявлению наследника. В письме ФНС от 19.01. 2007г. сказано, что функция по обращению и получению свидетельства о П на наследство возложена на НО. Кредиторы умершего не могут потребовать выдачи свидетельства государству. Арбитражная практика – до момента выдачи кредиторы лишены права требования уплаты долгов, тк именно в свидетельстве указана стоимость имущества. Арбитражная практика – отказ банкам в удовлетворении иска со ссылкой на то, что без свидетельства нельзя определить размер ответственности по долгам.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О П НА НАСЛЕДСТВО – НЕ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ, он только правоподтверждающий переход ПиО умершего к наследнику. Согласно ч.2 ст223 ГК ПС на недвижимость – с момента гос регистрации, если иное не установлено законом, а у НАСЛЕДНИКОВ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА, независимо от наличия такой регистрации. Таким образом, у государства ПС вообще в силу закона.

В настоящее время проблема в том, что кредиторы умершего не могут понудить ГО к получению свидетельства. В настоящее время – 2-хступнчатый порядок оформления прав государства: первоначально свидетельство получают НалО, после чего имущество и Право устанавливающие документы – передаются ФА по управлению гос имуществом.

Противоречивая практика – какой именно орган должен быть привлечен в качестве ответчика по спорам с кредиторами умершего – как правило, ФА по управлению имуществом, минфин, фнс (проще в положении об органе прямо закрепить, что он несет ответственность). Наследование – всегда универсальное правопреемство, а сейчас поделили на части, т.е. МО только сингулярный правопреемник – могут получить только конкретное имущество - нарушена универсальность. Не ясен срок, по истечение которого мы можем с точностью сказать, что наследство выморочное.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ УМЕРШЕГО.

СТ. 1174 ГК. Они несут ответственность по долгам в пределах стоимости наследственного имущества. Гр-пр ответственность – возложение на лицо дополнительных неблагоприятных имущественных последствий. Наследники могут добросовестно исполнять обязанности умершего, в этом случае нельзя сказать, что они несут ответственность по долгам умершего.

Из названия ст 1175 следует, что речь идет об обязательствах умершего, т.к. долг – категория обязательственного права. Обязательства можно подразделить на родовые (наиболее распространены денежные) и обязательства, связанные с передачей индивидуально-определенных вещей, выполнением работ, оказанием услуг. Если умерший имел обязанности по передаче и-о вещей (аренда авто, хаты, вещь на хранение), то исполнение таких обязанностей не ограничено наследственной массой, наследники обязаны это сделать, независимо от размера имущества. Таким образом, только по денежным обязательствам умершего наследники отвечают в пределах стоимости наслед массы.

Если умер заемщик, то с ПОРУЧИТЕЛЯ: если обязательство было обеспечено поручительством, то будут действовать след правила: по общему правилу поручительство прекращается со смертью должника, если только в договоре поручитель не дал согласие отвечать и за нового должника (п.2 ст367). Может ли кредитный договор прекратиться со смертью заемщика? Не должен, потому что в состав наследства входят и обязанности. Однако он прекратится, если никакого имущества не будет или его недостаточно для погашения долга.

Если имущества умершего недостаточно, можно ли взыскать остаток с поручителя? Поручительство, как и залог, – акцессорное (дополнительное) обязательство – «судьба» его зависит от основного, т.е. прекращается при прекращении или недействительности основного. Если наследственногоимущ нет, то прекращается основное обязательство. Таким образом, поручитель будет нести ответственность за наследника, если ответственность за нового должника предусмотрена в договоре и если наследственной массы достаточно для погашения долга.

Наиболее спорный вопрос сегодня – ВОПРОС О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРОКА НА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА.

Раньше в законе просто говорилось типа продлить, а на какой срок – хз, а сейчас восстановить. Основание – уважительная причина. Ранее действовало ППленума о применении судами норм о наследовании, сейчас никаких разъяснений нет. Плюс практика, что с арбитражной практикой знакомится легко, а с ОЮ –хреново, плюс она очень противоречива.

10.10.2011

Т: ООО.

Самая распространенная организационно-правовая форма.

*простой порядок создания

*минимальный уставный капитал – 10 000 рублей

*минимальное количество участников – 1 человек

*не требуется предоставление публичной бухгалтерской отчетности.

В 2009г. в ФЗ «Об ООО» были внесены трижды существенные изменения.

Общие положения об ООО.

В 2009г. изменена сама формулировка ООО – ст.2 ФЗ – это хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли.

В ГП есть ряд классификаций ю.л. – в т.ч. общая и специальная. ООО наделяется общей правоспособностью, а по объему прав учредителей по отношению к имуществу ООО – сохраняют обязательственные права по отношению к ООО.

Доля в уставном капитале ООО по своей природе является имущественным правом.

Согласно изменениям 2009г. на ООО была возложена обязанность привести свои уставы в соответствие с новым законодательством в срок до 01.01.2010г. Как правило, эту обязанность обозначают термином «перерегистрация уставов». Санкции за нарушение сроков перерегистрации закон не устанавливал. В конце 2009г. принят 310-ФЗ от 17.12.2009г., в котором было сказано, что ООО, не успевшие пройти перерегистрацию, вправе сделать это при первом изменении устава. Загвоздка – если перерегистрации не было. То устав действует в части, не противоречащей закону

Информационное письмо ВАС от 30.03.2010г. №135 – не приведение устава ООО в соответствие с новым законодательством не влечет ограничений оборотоспособности долей, а также ограничений правоспособности ООО. Если ООО не прошло перерегистрацию. Банки не могут отказать в открытии и обслуживании счетов, регистрирующие органы в регистрации П на недвижимое имущество и сделок с ним отказать не могут, нельзя сделки общества признать недействительным. Никакие изменения в устав не будут внесены, пока его не приведут в соответствие с законом.

Что изменилось:

-ранее у ООО было 2 учредительных документа - устав и учредительный договор, теперь учредительным документом ООО является только устав.

-в уставе регистрировались ФИО, паспортные данные. Адреса, размеры долей – в настоящее время не требуется включать в устав личные данные учредителей. Из письма ВАС №135 2010– эти сведения об учредителях и размерах их долей, содержащиеся в уставе, значения не имеют, поскольку они есть в ЕГРЮЛ, и только последние признаются достоверными. *Очень важную роль стали играть выписки из ЕГРЮЛ – без нее нельзя обратиться в суд, нотариально удостоверить сделку. На свое ю.л. – бесплатно 5 дней, на чужое – 200 рублей. Выдается в ФНС по месту регистрации ООО. Бумажная, если в ГО. Если просто для получения сведений об учредителях, размере уставного капитала, ФНС предоставляет услугу – заказ выписки из ЕГРЮЛ – за 250 рублей на почту приходит выписка. Срок действия выписки – 1 месяц (в АПК написано). В выписке – ФИО и размер доли, органы, которые могут действовать без доверенности – адресов и паспортных данных нет.

-учредительный договор стал называться договором об учреждении ООО. Он регулирует только внутренние отношения между учредителями. Может предусматривать ответственность за несвоевременную оплату доли. Такой договор нужен для урегулирования всех взаимных обязательств при создании общества. Когда регистрируют через фирму – без собрания учредителей и т.д.

-согласно изменениям 2009г. на общество возлагается обязанность по ведению списка участников ООО, в котором указываются личные данные, размер долей, отметка об их оплате. В случае расхождения достоверными признаются сведения из ЕГРЮЛ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]