Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Актуальные проблемы гражданского права.pdf
Скачиваний:
160
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.72 Mб
Скачать

Как видно из вышеприведенного определения, кредитный договор по своей юридической природе является консенсуальным, т.е. вступает в силу с момента достижения сторонами соответствующего соглашения до реальной передачи денег заемщику, и последний вправе потребовать предоставления ему обусловленной договором заемной суммы, а кредитор может отказаться от исполнения возложенных на него договорных обязательств лишь в предусмотренных законом случаях. Так, согласно ст. 821 ГК такими случаями являются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок, или когда заемщик нарушает целевое использование кредита, обусловленное договором (ст. 814 ГК). С другой стороны, заемщик также не может быть принужден к получению кредита, если иное прямо не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, своевременно уведомив об этом кредитора до наступления срока предоставления кредита (п. 2 ст. 821 ГК). В роли заимодавца по кредитному договору может выступать только банк или иная кредитная организация, имеющая для этого соответствующее разрешение (лицензию). Предметом кредитного договора могут быть только деньги, а не иное имущество (вещи). Выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной форме с предъявлением права требования. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме под угрозой его недействительности (ничтожности) (ст. 820 ГК). В отличие от договора займа кредитный договор является безусловно возмездным. Для кредитной организации исследуемый вид договора является основным способом извлечения прибыли, сущностью профессиональной деятельности кредитора.

6.4.Понятие и правовая характеристика договора дарения

Âримском классическом праве договор дарения (donatio) не был самостоятельной сделкой, а относился к соглашениям, не подходящим ни под какой тип договоров и не имеющим исковой защиты1.

Âходе дальнейшего развития законодательства некоторые соглашения (установление приданого, дарственное обещание и др.) о дарении получили исковую защиту (pacta legitima), но лишь в том случае, если были облечены в форму стипуляции2.

1Ñì.: Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. С. 609.

2Ñì.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2002.

405

Под стипуляцией (stipulatio, sposio) в римском праве понималась некая словесная формула, в которой лицо, которому задается вопрос, отвечает, что оно дает или сделает, о чем его спросили.

В классическую эпоху римского права сфера применения договора дарения, помимо обязательной формы стипуляции, законодательно ограничивалась путем установления предельных размеров дарения. Примером такого законодательного ограничения может служить закон Цинция 204 г. до н.э., который запретил дарение свыше 1000 ассов1. Данное ограничение не затрагивало лишь актов дарения в пользу ближайших родственников дарителя.

Закон Цинция утратил свое значение в императорскую эпоху (IV в. н.э.). В целом, в императорскую эпоху римского права договор дарения, включая так называемое дарственное обещание, признавался типичным договором и защищался законодательством, независимо от формы его заключения2.

Дореволюционное российское гражданское законодательство выделяло несколько особых видов дарения: пожалование, пожертвование, выдел, назначение приданого.

Под пожалованием понималось дарование кому-либо Высочайшим Указом государственной недвижимости в собственность3.

Пожертвованием признавалось «добровольное приношение на пользу общую»4.

Под выделом понималось дарение со стороны родителей, восходящих родственников детям или вообще нисходящим, а под назна- чением приданого — выдел дочери или вообще нисходящей родственнице при «выходе ее в замужество»5.

После Революции в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. договору дарения была посвящена лишь одна норма, устанавливающая следующее правило: «Договор о безвозмездной уступке имущества (дарение) на сумму более одной тысячи рублей должен быть, под страхом недействительности, нотариально удостоверен» (ст. 138).

Понятие договора дарения оставалось неизменным и в советский период развития гражданского права. Договором дарения признавался такой договор, по которому одна сторона передает безвозмездно другой стороне имущество в собственность (ст. 256 ГК 1964 г.). Законодатель конструировал договор дарения по модели реального договора. Договор считался заключенным в момент пере-

1Ñì.: Дождев Д.В. Óêàç. ñî÷. Ñ. 609.

2Ñì.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Óêàç. ñî÷.

3Свод законов Российской империи. Т. Х. Ч. 1. Ст. 934.

4Òàì æå. Ñò. 979.

5Òàì æå. Ñò. 994, 1011.

406

дачи имущества, заключение договора дарения совпадало с его исполнением.

Понятие договора. В современном российском праве понятие договора дарения сформулировано в ст. 572 ГК РФ. По договору дарения даритель безвозмездно: а) передает или б) обязуется передать одаряемому в собственность âåùü ëèáî имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо в) освобождает или г) обязуется освободить от имущественной обязанности

одаряемого.

Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.

Правовое регулирование. Нормы, регулирующие отношения, возникающие из договора дарения, закреплены в главе 32 ГК РФ.

В ряде федеральных законов устанавливаются нормы, запрещающие или ограничивающие возможность определенных субъектов получать подарки1, либо нормы, регулирующие особенности отдельных видов дарения2.

Правовая характеристика. Специфика договора дарения состоит в том, что он может быть как реальным, òàê è консенсуальным.

Реальные договоры дарения считаются заключенными с момента передачи вещи одаряемому (или освобождения его от имущественной обязанности).

В консенсуальном договоре содержится обещание подарить вещь в будущем (или обещание освободить одаряемого от имущественной обязанности). Вещь передается уже во исполнение заклю- ченного договора.

Договор дарения является безвозмездным.

Безвозмездность как существенный признак договора дарения не означает его односторонность, т.е. не означает отсутствие встреч-

1См., например, п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. ¹ 31. Ст. 3215.

2Например, Федеральный закон от 11 августа 1995 г. ¹ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» // СЗ РФ. 1995. ¹ 33. Ст. 3340.

407

ных обязанностей одаряемого. Договор дарения может порождать определенные обязанности одаряемого.

Так, например, является договором дарения договор, по которому даритель передает в собственность одаряемого жилое помещение, а одаряемый сохраняет дарителю право пользования данным жилым помещением1. Безвозмездность такого договора выражается в том, что даритель в результате исполнения договора не получает от одаряемого нового имущества, которого бы у дарителя не было на момент заключения договора. Право пользования жилым помещением существовало у дарителя и до заключения договора, поэтому рассматривать сохранение права пользования как встречное предоставление нельзя.

Таким образом, под отсутствием встречного предоставления понимается отсутствие приращения имущества дарителя по сравнению с состоянием, существующим на момент заключения договора, за счет имущества одаряемого, принадлежащего ему на момент заключения договора, передача дарителю которого обусловлена его подарком.

В этой связи также признаются договорами дарения договоры, по которым в собственность одаряемого безвозмездно передается имущество, обремененное правами третьих лиц, например арендой, залогом. В данном случае предоставление права пользования таким имуществом, помимо прочего, не является встречным предоставлением дарителю, поскольку направлено на третьих лиц.

Наличие в отношениях сторон безвозмездности само по себе не является основанием для их квалификации как дарения. Приведем несколько примеров отграничения договора дарения от смежных институтов гражданского права и иных отраслей.

1.Не является дарением отказ наследника от наследства в пользу другого лица из числа наследников по закону или по завещанию. Такой отказ является односторонней сделкой, в то время как дарение — договор. Кроме того, наследник не дарит имущество, поскольку право собственности до момента принятия наследства на него еще не возникло, он лишь безвозмездно передает свое право принять наследство другому лицу.

2.Не является договором дарения спонсорство, поскольку спонсорский вклад является платой за размещение рекламы.

1 В литературе встречается точка зрения, что такой договор не является договором дарения, более того, данная сделка притворна и, как следствие, ничтожна (см., например: Киндеева Е.А., Левицкая В.А. и др. Сделки с недвижимостью — оформление без нотариуса: государственная регистрация, образцы документов. М.: Юрайт, 2000). Однако сторонники этой точки зрения смешивают понятия «безвозмездность» и «односторонность».

408