Shpory ТГП (1)
.doc
страны), в третьих — социалистические, национал-социалистические идеи и т. п. 5. единство терминологии, юр. категорий и понятий, а также техники изложения и систематизации норм права. Родственные в правовом отношении страны обычно используют тождественные или сходные по своему значению термины, что объясняется единством их происхождения. По этой же причине законодатели стран, входящих в одну правовую систему, при разработке правовых текстов применяют одинаковые юр. конструкции, способы построения нормативного материала, его упорядочения, систематизации. Правовые семьи современности: 1) Англо - саксонская - система общего права, которая объединяет национально–правовые системы Англии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Структура: а) Общее право (сложилось в виде суд. обычаев); б) Право справедливости (особый порядок апелляции к монарху – «рассмотреть дело по совести, справедливости»); в) Статутное право; Основной источник системы общего права – судебный прецедент, а вспомогательные и доп. источники права – статутное право и юр. (правовые) обычаи. Основатель права– суд. 2) Романо – германская - система континентального права. Объединяет правовые системы Германии, Франции, Испании, Австрии. Основной источник – писаное право, которое выражается в юр. нормах, сформулированных в законодательных актах гос-ва (кодексах), появляются конституции, обладающие высшей юр. силой и возглавляют правовые системы. 3) Мусульманская - возникло как часть шариата. Шариат («прямой путь») – совокупность обращенных к людям обязательных к соблюдению норм и предписаний, установленных Аллахом и переданных им через Пророка Мухаммеда. Основные источники: Коран – священная книга ислама; Сунна – мусульманское священное предание о высказываниях и жизни пророка; Иджма – соглашение мусульманского сообщества о толковании норм ислама; Кияс – современный комментарий к исламу, ктр восполняет пробелы в религиозных нормах; 4) Традиционная - система обычного права. Объединяет национально–правовые системы некоторых стран Дальнего Востока (Японии, Китая) и Африки. Основной источник – обычай, содержащий семейно–бытовые, религиозные, моральные и юр. требования, которые признаются гос-м и отличаются спецификой конкр. региона.
|
Билет №26 3)Объект и предмет правового отношения (33) Правовое отношение – возникающее на основе норм права, индивидуальная общественная связь, участники которой наделены субъективными правами и юридическими обязанностями гарантированными принудительной силой государства. !!!!!!Концепция Халфиной “ ” – рассматривает правоотношения как цель (у Парфенова – результат) правового регулирования. Правоотношения – это фактическое общественное отношения, урегулированное нормами права. -Школа Ю.К. Толстого: правоотношение рассматривается как основное средство правового регулирования Правоотношение – возникающее на основе норм права формализованная юридическая связь. Это две основные концепции. Здесь отдаём предпочтение второй модели. Процессуальные отношения не могут существовать вне правовой формы. Правоотношение – это цель правового регулирования -И.В. Фёдоров в своей монографии писал о том, что правоотношение – это сочетание и формального, и материального. Следовательно, правоотношение может выступать в зависимости от соц. ситуации и средством правового регулирования, и его целью. Правоотношение может одновременно выступать либо целью, либо средством правового регулирования. Правоотношение, как и любая правовая категория, является многоаспектным. Имеются различные определения объекта: 1) Объект – то, по поводу чего возникают права и обязанности (складывается правоотношение); 2) Объект – то, на что направлены субъективные права и обязанности. Объект правоотношения – это та цель, для достижения которой субъекты вступают в правоотношения. Т.к. наша деятельность всегда носит прав. характер, поэтому бесцельных правоотн-й не м.б. (Парфенов) Ответ на вопрос, что является объектом и предметом правоотношения зависит от выбранного подхода к пониманию категории «правоотношение». Баранов: сущ-ет монистическая теория и плюралистическая теория относительно О-та правоотношения. С т.з. плюралистической модели, признается множественность О-ов прав. отн-я. Но в тоже время, здесь не м.б. и речи о предмете прав. отн-я. Поэтому за основу берется монистическая теория, и тогда о-ом будет выступать общественное отн-е, а предметом – конкр. соц. благо. 3 основных подхода: 4. Результат правового регулирования (Халфина, Щеглов): Правоотношение – общественное отношение, урегулированное нормами права. Объект – то, по поводу чего возникает правоотношение (нет способности реагировать)=> матер. и нематер. блага: • Материальные блага (вещи, предметы, ценности). Характерны для гражданских, имущественных правоотношений. • Нематериальные личные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода, неприкосновенность) Типичны для уголовных и процессуальных отношений.
|
• Поведение, действия субъектов, разного рода услуги и их результаты. Может быть самостоятельным, не связанным с другими объектом. Это правоотношения, складывающиеся на основе норм адм. права в сфере управления, бытового обслуживания, хозяйственной, культурной. Необходимо помнить, что поведение людей является объектом всех без исключения правоотношений. • Продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, живописи, музыки и др.) • Ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, деньги,). Могут стать объектом правоотношения при их утрате, восстановлении, оформлении дубликатов. 5. Средство правового регулирования (Парфенов, Толстой, Назаров, Иоффе): Правоотношение – юр. форма конкретного общественного отношения. Объект – то, на что направлено правовое отношение как средство регулирования поведения (объект должен реагировать на это регулирование) => поведение участников, т.е. само общественное отношение 6. Средство и результат (Федоров) Результат – материальный объект: материальные и нематериальные блага. Средство – юридический объект: поведение участников общественного отношения. Предмет - конкретная вещь, явление материального мира, через которое проявляется это правоотношение. Есть т.з. что между предметом и объектом нет абсолютной разницы. Некоторые авторы считают, что предмет - само общественное отношение. Предмет правоотношения — те конкретные субъективные права и юр. обязанности, для приобретения, осуществления и исполнения которых конкретные субъекты права при наличии необходимых правовых условий вступают в конкретные правоотношения и в соответствии с требованиями реализуемой нормы права совершают надлежащие правомерные действия. !!!ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ: по содержанию (количество участников) а) простые- у одного субъекта имеется право, у другого обязанность (например, двусторонний договор, купля-продажа) б) сложные – у каждого участника имеются и права и обязанности (например, правоотношения между рабочим и администрацией предприятия). 7. По степени определенности: • абсолютные (существуют между отдельным субъектом и всеми остальными, например, отношения частной собственности); • относительные — между конкретными субъектами (например, арендодателем и арендатором). 8. По характеру обязанности: • активные (обязанность оказать услугу по договору); • пассивные (непрепятствие владению имуществом). 9.По продолжительности: • моментальные (мена, купля-продажа); • длительные (аренда).
|
|
||
Билет №27 1)Генезис и развитие теории государства и права как науки и учебной дисциплины (1) (Ге́незис— происхождение, возникновение, становление.) Наука - упорядоченная совокупность знаний о наиболее существенных признаках изучаемых явлений действительности, закономерностях их возникновения, развития и функционирования. Наука – деятельность, направленная на получение новых знаний. Сумма различных знаний о мире, выраженных посредством точных категорий. (Парфенов) Т Г П как наука. Когда мы употребляем это слово, то имеем в виду 1-деятельность, направленную на получение новых знаний. 2-Сумму наличных знаний о мире, выраженных посредством точных категорий. 3- ученых и организации, занятые получением новых знаний. Науку следует отличать от религии. Религия стремится навязать обществу определенные представления о мире, догмы, которые мб истинными и не истинными. Р отказывается проверять предлагаемые идеи, она призывает в них верить. Науку следует отличать и от идеологии. Идеология схожа с Религией, но претендует на истинность и научность. Она представляет собой совокупность идей, которые могут верно или неверно отражать мир. Цель идеологии – убедить массы в необходимости какого-либо поведения. И отражает какие-либо групповые интересы. Возникновение ТГП. Нет единого подхода. Одни считают, что ТГП как особая юр.наука возникла в начале 20-х годов в рамках советской юр.науки. Другие – что ТГП начала формироваться одновременно с формированием самой юр.науки (античное время). Третьи – что ТГП возникла в конце 19 века и Родина – Россия. Третий взгляд является наиболее приемлемым, т.к. именно в этот период в работах, посвященным праву, стало отводиться место и государству. (Коркунов – его труд «Лекции по общей ТП, Капустин» – «ТП. Общая догматика 1868 года»). После 1917 года полных курсов по ТГП не было, и в СССР, т.к. была марксистко-ленинская теория понимания права. Учебник по ТГП 1940 ТГП – политико-юридическая, общетеоретическая, общественная наука, представляющая собой совокупность знаний, идей, представлений, понятий, суждений, гипотез, догадок, методик познания, и деятельности ученых по изучению государственно-правовых явлений. Предметом данной науки являются наиболее общие закономерности возникновения, развития, и функционирования государства и права. По своей структуре ТГП имеет 2 главных раздела – государствоведение и правоведение. В науке выделяются и частные теории – происхождения, сущности, функций государства и права и т.д. Вопросы |
понимания права, его сущности, ценности, места в общественной жизни предлагается выделить в предмет особой науки Философии Права. А вопросы прикладного значения, относящиеся к субъективным правам, юр.ответственности, НПА и т.д. – оставить науке общей Теории Права. Однако такое мнение поддерживают далеко не все ученые-юристы. ПО ИХ МНЕНИЮ общая ТП состоит из Философии Права (методология), социологии права (эффективность законодательства, причины правонарушений, правосознание общества), и социально-юридическая теория. ТГП рассматривается и как учебный курс – одна из дисциплин, изучаемых в юридических ВУЗах, это совокупность какой-то части знаний, полученных наукой ТГП, которые приспособлены для передачи студентам в процессе обучения с помощью специальных приемов. Курс ТГП преподается в процессе проведения лекций, семинаров, курсовых работ. Проверка знаний – зачеты и экзамены. В соответствии с программой курса студенты должны усвоить основные понятия об изучаемых явлениях и их признаки. ТГП как учебный курс выполняет вводную и мировоззренческую функцию, формирует правовую и политическую культуру студентов. Современное состояние науки было определено особенностями советской науки ТГП. Особенности ТГП советского периода 1) Мифологичность науки (Это проявлялось в суждениях об отмирании государства и права) 2) Аутоцентризм - Анализ правовых и полит. институтов происходил только в рамках отечественной теории и практики 3) Спекулятивность (Спекулировали теми идеями, теориями, высказываниями, которые были позаимствованы у Маркса, Энгельса, Ленина). 4) Антиантропологизм (Все учения, которые были получены в рамках теории государства и права не связывались с конкретным человеком). Тенденции в развитии ТГП: 1) ТГП перестала быть марксистско-ленинской наукой. На это указывает наличие различных подходов, концепций, школ, используемых и исследуемых в государстве. 2) Существенно изменилось содержание проблем ТГП, это связано с тем, что центральной проблемой стала проблема прав и свобод человека и гражданина. 3) ТГП стала развиваться в рамках международного сотрудничества, участие России в международной конференции, круглых столах о вопросах правовой государственности и т.д. 4) Постоянное взаимодействие ТГП с общественными науками и даже с естественными науками 5) Обновление и расширение методологии ТГП 6) Тесная связь ТГП с практикой
|
Билет №27 2)Понятие и виды антидемократических государственно-правовых режимов (19) Антидемократический режим — это совокупность способов осуществления государственной власти на основе произвола, следовательно, народ лишен реальной возможности участвовать в управлении делами государства. Единство и организованность в стране достигаются с помощью аппарата принуждения, на который опирается политическая власть. В стране отсутствуют выборы, либо формирование органов власти осуществляется путем формальных выборов, когда голосование проходит фактически по одной кандидатуре. Власть сосредотачивается в управленческих, исполнительных структурах, она не разделена и нередко приобретает силу, превышающую потребность общества. Отсутствует идеологический и политический плюрализм, запрещаются оппозиционные партии. Политическая сфера становится работающим на свои собственные интересы фактором, центром всей политической, экономической и духовной жизни общества, активно вторгаясь в них. Правовое регулирование осуществляется по принципу «запрещено все, что прямо законом не разрешено». Тоталитарный режим — это такие способы и приемы осуществления государственной власти, на основе которых государство стремится взять под свой контроль и урегулировать все без исключения сферы общественной жизни. Признаки тоталитаризма: • Полный тотальный контроль над всеми сферами жизни общества, в том числе и контроль за частной и личной жизнью. • Фактическое полное бесправие личности во всех сферах жизни общества. Несмотря на то, что права и свободы могут быть государством декларированы, нормативно закреплены, реально воспользоваться ими и реализовать их личность не может. • Господство одной политической партии, при этом происходит сращивание партийного и государственного аппарата и подмена государственного управления партийным руководством. Все ключевые вопросы государственной и общественной жизни решаются не ОГВ, а высшими партийными органами. • Идеологическим однообразием, господством одной идеологии. Такая идеология является догматичной (принимаемой на веру). • Жестко, даже жестоко, подавляется всяческое инакомыслие, причем не только политическое инакомыслие, но и экономическое, социальное, культурное и др. • Тоталитарное государство стремится к «нивелированию» личности, уравниванию и усреднению всех членов общества. Один из главных принципов тоталитаризма — «не высовываться». • Характерно существование экономики распределительного типа, т. е. жесткое распределение материальных ресурсов и благ. • Милитаризация практически всех сфер жизни общества, и в первую очередь экономической сферы.
|
|
||
• Тоталитарное государство всегда находится в постоянном поиске врага, как внутреннего, так и внешнего. Наличие такого объявленного врага позволяет тоталитарному государству переключить внимание общества и объяснить все свои просчеты и ошибки происками врага. • В тоталитарном государстве резко возрастает роль репрессивно-карательного аппарата. Этот аппарат осуществляет массовые репрессии, в том числе и против собственного народа. Карательные органы выведены из-под контроля государства. • Для тоталитарного режима характерно формирование культа личности вождя. Одну из крайних форм тоталитаризма представляет фашистский режим. Авторитарный режим — это такие способы осуществления государственной власти, при которых эта власть реализуется в интересах одного лица либо в интересах узкой группы лиц. Авторитарный режим: • осуществляет государственную власть одно лицо/узкая группа лиц в своих собственных интересах; • государство берёт под жёсткий контроль только политическую сферу жизни общества, при этом в экономической и социальной сфере признаётся определённая свобода; • жёстко ограничиваются политические права личности; • господство одной государственно-обязательной идеологии, но допускается существование нескольких политических партий, при условии, что все эти партии поддерживают и выражают единую государственную идеологию; • распределительный тип экономики, но может так же носить многоукладный характер; • жёстко и даже жестоко подавляется только лишь политическое инакомыслие; • репрессии носят массовый характер по политическим мотивам; • культ личности, но не во всеобъемлющей форме; СССР в 1953-82 годах. Традиционно в литературе считается, что крайне-негативной разновидностью авторитарного режима является диктатура. В современной литературе отсутствует единая точка зрения по соотношению авторитарного и тоталитарного режима. Одна говорят, что это 2 самостоятельных режима. Другие – тоталитаризм это крайняя форма авторитаризма. Другие – авторитарный режим это мягкая форма тоталитаризма. Ещё одна группа авторов определяет авторитарный режим, как переходный от тоталитарного режима к демократии и наоборот. (Баранов А.В. её котирует). Деспотический режим - жесткое подавление любой самостоятельности, недовольства, возмущения и даже несогласия подвластных. Санкции потрясают своей суровостью, и как правило, они не соответствуют содеянному, а определяются произвольно. Деспотия держится на страхе. страны Ближнего Востока, страны Азии. Африки - в государствах азиатского способа производства, рабовладельческих обществах, некоторых феодальных странах. Он характерен для ранних этапов развития человеческого общества, государственности.
|
Билет №27 3)Реализация права. Формы непосредственной реализации права (68) Существует несколько точек зрения на понятие «реализация права»: 1. реализация права – это определенный, строго обусловленный процесс осуществления правовых предписаний, воплощение этих предписаний в поведении людей. 2. реализация права рассматривается не только как процесс или внешнее проявление процесса правового регулирования, но и как его конечный результат. В данном аспекте реализация права определяется как достижение полного соответствия между требованиями норм совершить определенные поступки или воздержаться от их совершения и суммой фактически последовавших действий. Под реализацией права здесь понимают претворение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений (государственных органов, должностных лиц, общественных организаций и граждан) – Матузов, Малько. Сторонники первого подхода говорят, что реализация права возможна. Сторонники второго – возможна только в рамках конкретного правоотношения в зависимости от вида правового отношения. Реализация позитивного права – это воплощение предписаний, указанных в нормах права, в поведение людей. Реализация – процесс претворения права в жизнь (Парфенов). Реализация позитивного права обеспечивается государственными, правовыми и общими гарантиями. Реализация права всегда связана только с правомерным поведением людей. В одном случае это активные положительные действия (использование права или исполнение обязанности); в другом – это бездействие субъектов (воздержание от совершения противоправных действий). Правовые нормы реализуются в различных формах. Это обусловливается рядом обстоятельств: а) разнообразие содержания и характера общественных отношений, регулируемых правом б) различие средств воздействия права на поведение людей в) специфика содержания норм права г) положение субъекта в общей системе правового регулирования, его отношение к юридическим предписаниям форма внешнего проявления правомерного поведения. В литературе классификация форм реализации права проводится по различным основаниям. 1. по субъектному составу • индивидуальная форма реализации права • коллективная форма 2. по характеру правовых связей между субъектами права • в общих правоотношениях • в конкретных правоотношениях 3. по внешнему проявлению • активная форма • пассивная форма 4. по методу воздействия • добровольное осуществление права • принудительное осуществление права
|
5. по правовому положению субъектов • гражданско-правовая форма • административно-правовая форма 6. по характеру действий субъектов, степени их активности и направленности • исполнение • соблюдение • использование норм права • применение права 1. Исполнение – реализация обязывающих норм, заключается в активных действиях субъекта. Например: исполнение обязанностей оплаты проезда, коммунальные услуги. 2. Соблюдение – форма реализации запрещенных норм, она заключается в воздержании от совершения действий, находящихся под запретом. 3. Использование – форма реализации управомочивающих норм, когда лицу предоставляется возможность совершать какие-либо действия, и он сам решает использовать это право или нет. Исполнение субъективного права обычно заключается в таких видах как совершение фактических или юридических действий (заключение договора) или предъявление требования и обязанностей сторонам, или предъявление притязаний к государственному органу, защищать нарушенное право. Эти формы реализации позитивного права являются непосредственными, так как предписания, заложенные в норме права, реализуются в поведении людей без особого вмешательства государства и его органов. 4. Правоприменение – это особая форма реализации, выражающаяся в деятельности компетентных органов, должностных лиц, которая заключается в вынесении на основании общих указаний нормы права обязательных для исполнения индивидуальных предписаний, устанавливающих права и обязанности субъектов общественных отношений. Для полной реализации норм права государство и общество должно создать следующие гарантии: 1) материальные гарантии - наличие технических, финансовых средств для исполнения своих обязанностей государственными органами, 2) политико-организационные гарантии - наличие органов, контролирующих соблюдение и исполнение норм права всеми, а в случае необходимости принуждать к их реализации, 3) идеологические гарантии - пропаганда правовых знаний и убеждение населения в необходимости реализации норм права, 4) юридические (правовые) гарантии - наличие четких и ясных норм права, доступность законодательства, установление процессуального порядка реализации норм, юридической ответственности и мер защиты при нарушении права. Реализация естественного права. Естественное право исходит от общества. Реализация естественного права проходит следующие стадии: 1. Закрепление естественных претензий общества в нормах позитивного права - правотворчество. 2. Реализация позитивного права.
|
|||
Билет №28 1)Федеративная форма государственного устройства: понятие, принципы формирования, виды (17) Федерация — это сложное, союзное государство, территориальные части которого формируются по национально-территориальному или административно-территориальному принципу и обладают определенной степенью политической и экономической самостоятельности. Признаки федерации как союзного государства: • Территория федерации состоит из территорий ее субъектов (республик, краев, штатов, кантонов и т. д.). • двухуровневая система органов государственной власти: федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов федерации. • Между ними должны быть строго распределены и разграничены предметы ведения и полномочия. В договорной федерации действует принцип делегирования полномочий субъектами федерации федеральному центру. Субъекты могут решать любые вопросы, которые не отнесены к ведению федерации в целом. В конституционной федерации действует принцип приоритета полномочий федеральных органов государственной власти. • двухуровневая система законодательства. • наличие двухпалатного федерального парламента. Одна палата представляет интересы всего населения, вторая интересы субъектов федерации. • двухканальной налоговой системы, есть федеральные налоги, и есть налоги местные. • двуединое (не путать с двойным) гражданство, то есть наличие одновременно федерального гражданства и гражданства субъекта федерации. Как единое государство федерация характеризуется: • Субъекты федерации представляют собой территориальные части единого федеративного государства. • Субъекты федерации суверенитетом не обладают, а только лишь федерация в целом. • субъекты федерации не имеют права на сецессию, то есть на выход из состава федерации в одностороннем порядке. • В федеративном государстве существует единое экономическое пространство и таможенное пространство, признается и гарантируется свободное передвижение товаров, финансов, рабочей силы и услуг; • Наличие единой денежной и кредитной системы. • Наличие единых вооруженных сил. В зависимости от способа образования федерации подразделяются на национально-территориальные, административно-территориальные и смешанные. В РФ республики, автономная область и автономные округа сформированы по национально-территориальному принципу, края, области, города федерального значения — по административно-территориальному. В зависимости от порядка формирования федерации бывают конституционные, договорные и конституционно-договорные. Конституционные федерации — это федерации, построенные «сверху». Инициатива создания исходит от центральных органов государственной власти. В основе лежит конституционный акт.
|
Конституционные федерации — это федерации, построенные «сверху». Инициатива создания исходит от центральных органов государственной власти. В основе лежит конституционный акт. Договорная федерация — это федерация, построенная «снизу». В основе создания лежит договор между ранее суверенными государствами (США, СССР). В основе формирования конституционно-договорной федерации лежат и договорные, и конституционные начала. Конституционно-договорной федерацией является Россия. Основы федеративного устройства закреплены в ст. 5 и гл. 4 Конституции РФ, в то же время самостоятельное юридическое значение сохраняют федеративные договоры, заключенные 31 марта 1992 г. их всего три. В зависимости от правового положения субъектов федерации подразделяются на симметричные и асимметричные. Симметричными называются такие федерации, в которых субъекты обладают равным правовым статусом и являются равноправными во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. В асимметричной федерации субъекты между собой не равноправны, они обладают разным статусом. Уникальность РФ: -большое количество S - их разнородность -проблемы с определением их статусов 1) Симметричность/ асимметричность: Ч. 1 ст. 5 К РФ провозглашает равноправие субъектов РФ = симметричность; между тем, они объективно не равноправны: статус республики определяется Конституцией РФ и Конституцией республики; статус иных субъектов – уставом, принимаемым законод. орг соотв. S; отношения края, обл. могут регулироваться договором м/у ними; ст.78: Фед. орг. Исп. Власти могут передавать часть своих полномочий орг. ИВ S РФ (и тогда они уже не равноправны); - асимметричность. 2) Разграничение предметов ведения и полномочий ст. 71-73 Конституции. «Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется настоящей Конституцией, федеративным и иными договорами о разграничении предмета ведения и полномочий». В этом положении кроется внутреннее противоречие. Договоры между федеральной властью и властями субъектов федерации далеко не равнозначны в том смысле, что наделяют различных субъектов разным объемом прав и обязанностей. Содержание таких договоров обусловлено субъективным отношением центра к региональным руководителям. Выход из создавшегося положения один – создание однопорядковых и действительно равноправных субъектов.
|
Билет №28 2)Виды правонарушений (80) Правонарушение – это виновное, противоправное деяние деликтоспособного лица, являющегося общественно опасным, за которое предусмотрена юридическая ответственность. По степени общественной опасности: 1) Преступления - общественно опасные уголовно наказуемые деяния. Общественная опасность—это явная опасность деяния для общества, для наиболее существенных интересов государства, личности. В качестве преступных деяния закрепляются исключительно законом. Никакие иные нормативные акты этого сделать не могут. 2) Проступки: виновные, противоправные деяния, которые характеризуются меньшей по сравнению с преступлениями степенью общественной опасности и которые влекут за собой применение не уголовно-правовых санкций, а мер административного, дисциплинарного или гражданско-правового воздействия. • К административным проступкам относятся деяния, наносящие ущерб отношениям, складывающимся в сфере гос. управления. Общественная вредность их состоит в том, что они мешают осуществлению нормальной исполнительной и распорядительной деятельности государственных и общественных органов и организаций, дестабилизируют ее, посягают на общественный порядок. • Под дисциплинарным проступком понимается противоправное виновное неисполнение рабочим или служащим своих трудовых обязанностей, нарушающее правила внутреннего трудового распорядка. • Гражданско-правовые правонарушения (деликты) в отличие от преступлений и административных правонарушений не имеют четко закрепленной в законодательстве дефиниции. Это противоправные деяния, наносящие вред урегулированным нормами гражданского права имущественным и связанным с ними личным неимущественным отношениям. • Экологические По субъективной стороне: Умышленные; Неосторожные По количеству участников: Индивидуальные; Групповые По объективной стороне: С материальным составом; С формальным составом По объекту: Против личности, Экономические, Политические, Против порядка управления и т.д. Иногда в литературе выделяют еще 2 вида правонарушений: 1) процессуальные (связаны с нарушениями гражданина, гос. органами интересов правосудия или процессуальных прав сторон, с которой правонарушитель состоит в правоотношении) 2) международные правонарушения (противоречащее нормам международного права действие или бездействие субъекта международного права, причиняющие ущерб другому субъекту или группе субъектов международного права или всему международному сообществу).
|