Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Право интеллектуальной собственности. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»
.pdf
Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
271
Действие патента исключает для конкурентов беспрепятственное и безвозмездное применение изобретения в этом государстве,
патентование ими этого изобретения от своего имени в целях монополизации рынка, а также ввоз ими запатентованных экспортером изделий и технологии на данный рынок. С другой стороны,
получение патента создает для экспортера юридическую основу
продажи лицензий третьим лицам. Действие патента в пределах
только территории выдавшего его государства имеет важные юридические последствия. Наличие в государствах своих патентов
обязывает экспортера предварительно проверять правомерность
ввоза изделия или продажи лицензии (т.е. их «патентной чистоты») в каждое государство отдельно. Для патентного обеспечения
экспорта требуется патентование изобретения в каждом из предполагаемых государств экспорта. Там, где патент не получен, конкуренты вправе беспрепятственно промышленно и коммерчески использовать чужое изобретение, вплоть до копирования изделия и
технологии. Аналогичные патенты, полученные разработчиком на
одно и то же изобретение в разных государствах, юридически самостоятельны и не зависят друг от друга, т.е. изменение или прекращение действия одного национального патента не имеет значения
для судьбы остальных, а против нарушителей патентов разных государств должны применяться самостоятельные меры защиты.
Начиная с 1970-х годов в соответствии с международными соглашениями были введены в практику региональные патенты, действие которых распространяется по желанию заявителя на территорию нескольких государств («Европейский патент» и «патент
Сообщества» — по положениям Мюнхенской конвенции о выдаче
европейских патентов 1973 г. и Люксембургской конвенции о европейском патенте для Общего рынка 1975 г., «Евразийский патент» —
по положениям Евразийской патентной конвенции 1994 года).
Патент обеспечивает юридическую монополию на изобретение.
Номинальные сроки действия патента, предусмотренные законом, составляют от 15 до 20 лет. Однако ввиду морального устаревания изобретений сроки действия патентов сокращаются до 5—
10 лет в результате формального отказа патентообладателей поддерживать их в силе или в связи с прекращением уплаты ими патентных пошлин. К обязанностям патентообладателя относятся
уплата прогрессивно возрастающих по размерам пошлин и применение изобретения в течение трех (четырех) лет с момента подачи
заявки или выдачи патента под угрозой принудительного лицензирования изобретения или аннулирования патента. В ряде случаев
достаточным признается «номинальное» применение (например,
публикация оферты на продажу лицензии), что широко используются на практике.

272
Глава 10
10.2.2. Охрана ноу-хау
Во всех государствах правовая охрана предоставляется не только изобретениям, но и сведениям (информации) об отдельных
технических решениях. Данная информация получила наименование ноу-хау (сокращение английской фразы to know how to do it,
т.е. знать, как это делать).
Относимые к ноу-хау сведения могут представлять собой не
только техническую, но и организационную, коммерческую информацию относительно организации и экономики производства,
коммерческой деятельности и т.д. Основную долю ноу-хау составляют полезные технические и технологические сведения, применимые в производстве. К сфере их реализации относятся изготовление и использование машин, оборудования, материалов, применение каких-либо способов производства, строительства. Многие
технические решения, квалифицируемые как ноу-хау, отвечают
признакам изобретения и являются патентоспособными, но не
патентуются разработчиками в интересах сохранения их в секрете,
так как патентование неизбежно «раскрывает» сущность разработки
как часть нового направления в решении конкретной технической
задачи, чем могут воспользоваться конкуренты.
В основной части ноу-хау представляют собой непатентоспособные решения, что не умаляет их хозяйственной ценности. Информация, признаваемая как ноу-хау, как правило, имеет секретный
характер, составляет секрет производства. Ее коммерческая ценность (как не известной третьим лицам информации) состоит
в технико-экономических преимуществах в производстве и конкуренции на рынке, которые она предоставляет обладателю. К ноухау относят также известную в принципе техническую или иную
информацию, доступную неопределенному кругу лиц. Ее коммерческая ценность состоит в том, что она облечена разработчиком в
форму технической или технологической документации, готовой
для непосредственного использования принимающей стороной.
В договорной практике охрана ноу-хау, как правило, осуществляется на основе лицензионного соглашения и как объект сделки
представляет собой полностью или частично секрет производства.
Во всех системах права юридическая охрана предоставляется ноухау как исключительно секретной информации, что требует от ее
обладателя принятия конкретных мер по конфиденциальному
промышленному и коммерческому использованию, в том числе
включению в договор на передачу ноу-хау специального условия о
конфиденциальном использовании информации принимающей
стороной.

Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
273
Механизм правовой охраны ноу-хау характеризуется и другими
особенностями, которые в значительной мере усложняют процедуру защиты прав и интересов обладателя информации и существенным образом снижают эффективность охраны как таковой.
Технические решения, составляющие ноу-хау, не являются объектом государственной регистрации и не пользуются защитой на
основании какого-либо специального охранного документа, в частности патента. Характер ноу-хау как непатентованной информации затрудняет, в частности, установление самого содержания
ноу-хау в качестве объекта охраны. Это придает особое значение
всестороннему определению ноу-хау в тексте договора на передачу
информации (в целях минимизации споров о предмете договора).
Ноу-хау не является объектом монопольного права. Любое физическое или юридическое лицо признается правомочным обладателем ноу-хау, если самостоятельно, своими средствами его разработало либо добросовестно приобрело у другого лица. В условиях
развития научно-технического прогресса в связи со значительным
расширением и интенсификацией научно-технических работ являются стандартными ситуации, когда две или несколько организаций независимо друг от друга приходят к созданию идентичного
технического решения. Каждому из таких обладателей ноу-хау
обеспечивается возможность использования разработки без какихлибо ограничений и правовой защиты ее как секрета производства.
Ни в одном из государств не действуют специальные нормативные
акты по охране ноу-хау — защита осуществляется на основании
общих норм гражданского и (или) уголовного права, которые
применяются к лицам, нарушающим свои обязательства, вытекающие либо из закона, либо из договора.
Обладатель ноу-хау защищает свои права и интересы от действий контрагента, нарушившего договорное условие о конфиденциальном использовании информации, опираясь на общие нормы
договорного права, в частности, о возмещении убытков. По отношению к такому контрагенту, а также к третьим лицам, недобросовестно действовавшим при приобретении ноу-хау у контрагента,
могут применяться и нормы о борьбе с недобросовестной конкуренцией. Против лиц, похитивших информацию (промышленный
шпионаж), и против служащих, раскрывших секреты производства,
могут быть применены нормы уголовного права.
10.2.3. Охрана промышленных образцов, полезных моделей
Специфическим объектом правовой охраны является внешний
вид промышленного изделия, отвечающий предусмотренным законом требованиям, — промышленный (в ряде случаев художественный)
образец.

274
Законодательно охраняемый внешний вид изделия может заключаться либо в его особой форме (объемный образец, модель),
либо в рисунке на поверхности изделия (плоский образец, рисунок).
В качестве промышленного образца в некоторых государствах
признается и цвет изделия. Хозяйственно-экономическое назначение художественного оформления промышленных изделий состоит в совершенствовании их внешнего вида и в последующей успешной реализации на рынке. Ввиду функции промышленного
образца как элемента изделия, привлекающего потенциальных
покупателей, он обладает собственной ценностью, является аспектом конкуренции, и ему обеспечивается специальная юридическая
защита. Промышленные образцы отличаются (несмотря на терминологическое сходство) от полезных моделей (общеполезных моделей, полезных образцов).
Полезные модели признаются правом ряда государств, в частности Германии, Италии, Японии и некоторых других. Как и изобретения, они представляют собой решение технической задачи.
Но они относятся только к устройствам, и к ним не предъявляется
требование о наличии некоего изобретательского уровня. Поэтому
свидетельства об их регистрации часто рассматривают как «малые
патенты».
В качестве промышленного образца охраняются внешние, видимые в готовом изделии черты, составляющие особенности технического оформления, но не внутренние, конструктивные особенности,
относящиеся к воплощенному в изделии техническому решению.
Образец обязательно должен обладать художественными достоинствами (или своими чертами вызывать эстетический эффект, производить определенное художественное впечатление). Если внешний вид
изделия подчинен решению технической задачи, т.е. функциональному назначению изделия, то ему не предоставляется охрана как
промышленному образцу. Если технические черты изделия и его художественные черты неотделимы друг от друга и могут рассматриваться одновременно и как изобретение, и как промышленный образец, то вопрос решается неодинаково. Например, по французскому
праву объект не может охраняться как промышленный образец, для
него возможно обеспечение охраны только как изобретения, а по
праву США возможен выбор одного из видов патентной охраны —
в качестве изобретения или образца.
Необходимое условие охраны промышленного образца — для
одних государств, например, это новизна, а для других — оригинальность.
Так, в США целых пять параметров: охрана не предоставляется
дизайну (промышленному образцу), который (1) не является ори-
Глава 10

Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
275
гинальным; (2) основным или обычным, таким как стандартная
геометрическая фигура, знакомый символ, эмблема или мотив,
или другая форма, рисунок или конфигурация, которые стали стандартными, распространенными, распространенными или обычными;
(3) отличается от дизайна, исключенного пунктом (2) только незначительными деталями или элементами, которые являются вариантами, обычно используемыми в соответствующих отраслях;
(4) продиктован исключительно утилитарной функцией изделия,
в котором воплощен; или (5) воплощен в полезной модели, которая была опубликована дизайнером или владельцем в Соединенных Штатах1. Во Франции2 и Германии3 — два критерия:
новизна и уникальность/оригинальность. В Великобритании —
оригинальность4.
Следует иметь в виду, что хотя в законах некоторых стран говорится об одинаковых признаках, но им придается неодинаковое
значение. Под новизной образца понимается отсутствие идентичной
(сходной) модели (рисунка), уже пользующейся юридической защитой. К обстоятельствам, исключающим новизну, относятся:
предшествующая регистрация образца другим лицом или поданная
заявка на регистрацию; публикация образца в открытой печати;
открытое применение образца. В большинстве государств при
этом имеется в виду новизна мировая. Выдвигается также требование, чтобы новизна была существенной.
Ïîä оригинальностью понимается создание модели (рисунка)
автором самостоятельно, что должно исключить сходство с известными образцами в такой степени, которая дает основание
предполагать наличие заимствования.
В соответствии с нормами государств основных систем права
образец должен быть применим в промышленном изделии производственного или бытового назначения, выполненного именно
промышленным способом.
Однако единое понимание сущности промышленного образца
как объекта охраны отсутствует, что и определяет и различные
подходы к механизму правового регулирования.
1
U.S. Copyright Act of 1976, 17. U.S.C., «Designs not subject to protection», § 1302
(Закон США об авторском праве 1976 года, 17. США, «Образцы, не подлежащие
охране», § 1302).
2
Code de la propriйtй intellectuelle, Article L511—2 (Кодекс интеллектуальной
собственности, статья L511—2).
3
Gesetz ьber den rechtlichen Schutz von Design, 2017, § 2 «Designschutz», Закон о
правовой защите дизайна, 2017, § 2 «Защита дизайна».
4
The Copyright, Designs and Patents Act 1988, «Design right», Art. 213 (Закон об
авторском праве, образцах и патентах 1988 года, «Право на дизайн», статья 213)

276
Глава 10
Применяются два метода охраны образцов — патентно-
правовой è авторско-правовой. В одной группе государств (США,
Япония, Италия) промышленные образцы рассматриваются преимущественно как объекты, близкие к изобретениям, как продукт
изобретательского творчества. На них распространяется действие
общих патентных законов или специальных законов, исходящих
из принципов патентной охраны. В других государствах (Франция,
Швейцария) образцы рассматриваются как объекты, обладающие
художественными чертами, продукт художественного творчества.
На них (как на произведения изобразительного искусства) распространяется действие норм авторского права.
Таким образом, охрана образцов (независимо от принятой
концепции их сущности) в принципе допускается в двух формах:
(1) по законодательству об авторском праве (как объекта авторского права) и (2) по законодательству о промышленных образцах
(как объекта промышленной собственности).
Если авторское право возникает в силу факта самого создания
модели (рисунка), то право на них как на продукт изобретательской деятельности — в результате регистрации в соответствующем
ведомстве в качестве именно промышленного образца. Во всех
государствах действует система регистрации, при которой ведомство по результатам экспертизы выдает патент на промышленный
образец.
Право на образец имеет исключительный характер, но возможности и условия его защиты от нарушений определяются избранной владельцем образца системой защиты. При этом в случае ïà-
тентно-правовой охраны образца объем исключительных прав аналогичен правам на патент, и возможности защиты здесь наиболее
широкие. Она предоставляется от использования третьим лицом
идентичного или сходного образца независимо от того, создан нарушителем образец самостоятельно или скопирован с оригинального (в случаях объективного совпадения существенных черт
внешнего оформления изделий).
Ïðè авторско-правовой охране образца защита более узкая, так
как она предоставляется только от фактов копирования, заимствования нарушителем существенных черт ранее введенной в оборот
модели или рисунка, а это обязательно предполагает его субъективную осведомленность об уже имеющемся в обороте оригинальном образце.
Следовательно, при патентно-правовой системе охраны защита
обеспечивается от применения третьим лицом любого сходного
образца, а при авторско-правовой — только от использования образца как результата сознательного копирования (подражания).

Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
277
В связи с этим при рассмотрении дел о нарушениях суд, как правило, исходит в первом случае из презумпции вины нарушителя, и
бремя доказывания применения образца лежит на ответчике, а во
втором случае истец должен доказать недобросовестность ответчика
как лица, сознательно заимствовавшего его модель. Иное отличие
касается сроков действия охраны. При авторско-правовой охране
на образец распространяются сроки авторского права, а при патентно-правовой они значительно короче — от одного года до 25 лет
(Германия, Франция) в зависимости от государства.
Конкретные правомочия владельца образца в промышленной и
коммерческой сферах, основанные на патенте, аналогичны правам
патента на изобретение.
10.2.4. Охрана товарных
знаков и знаков обслуживания
Товарный знак есть обозначение, проставляемое на товаре и
(или) его упаковке для выделения на рынке указанного товара из
объема аналогичных, позволяющее вместе с тем установить его
изготовителя и (или) продавца.
Функциональное назначение товарного знака как обозначения —
индивидуализация товара и его изготовителя (продавца). Хозяйственно-экономическое значение маркировки товаров заключается в
определенном предоставлении некой гарантии их качества, потребительских свойств со стороны предприятия, раскрывающего,
идентифицирующего себя через данное обозначение как производителя или продавца (гарантийная функция), а также в создании,
выработке потребительского спроса посредством рекламы данного
товара (рекламная функция). Хотя принцип обязательной маркировки товаров установлен лишь в отношении некоторых изделий в
отдельных государствах, на практике маркируется значительная
часть товаров.
Специальные обозначения — знаки обслуживания — применяются для индивидуализации услуг. Их используют предприятия
сервиса, в частности банковские структуры, железнодорожные и
авиационные компании, гостиницы. Правовой режим знаков обслуживания не отличается от товарных знаков, а их охрана осуществляется в соответствии с теми же нормативными актами.
Во всех государствах охрана знаков осуществляется на основе
специальных законов о товарных знаках. Имеется ряд международных соглашений. Так, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. предусматривает процедуру подачи
и экспертизы заявок на международный товарный знак. Заявка на
регистрацию такого знака, прошедшая экспертизу в органе Мад-

278
ридского союза, рассылается по просьбе заявителя в несколько
государств — участников данного соглашения. В каждом из них
обозначение приобретает статус охраняемого национального знака
на определенный срок (если государство не отказывает по своему
закону в таком признании).
Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г. для целей регистрации
разделяет все изделия на 34 класса, а услуги — на 11 классов. Чтобы получить правовую охрану в качестве товарного знака, обозначение должно соответствовать требованиям законодательства в
отношении формы (вида) и содержания. По форме обозначения
могут быть словесными, изобразительными, объемными, а в некоторых государствах — звуковыми. Широко используются также
комбинированные знаки.
Ряд требований предъявляется к содержанию товарных знаков.
Обозначение не должно обладать новизной, не быть идентичным
или сходным с товарными знаками, ранее введенными в оборот.
Сходство оценивается в отношении не всех вообще известных
знаков, а примененных для товаров, принадлежащих по действующей в государстве классификации к той же или близкой группе товаров (классу изделий), что и оцениваемый знак. Вместе с тем товарным знаком признается только обозначение, являющееся само
по себе дистинктивным будучи эффективным средством индивидуализации товара.
Национальное законодательство называет признаки отсутствия
â обозначении дистинктивности Так, не являются охраноспособными в качестве товарных знаков слова или изображения, лишенные каких-либо отличительных черт или выразительности,
ставшие обычными для повседневного обихода.
К лишенным различительной способности относятся и слова,
выступающие в качестве определения самого изделия, ставшие
родовыми обозначениями. Не признается дистинктивность за описательными товарными знаками, такими, которые прямо указывают
на товарные свойства изделий, определяя их качество, цену.
Товарными знаками не могут быть ложные обозначения, способные вводить в заблуждение относительно места происхождения
товара, его качества. Знаки должны соответствовать международным соглашениям, в частности нормам, запрещающим применение геральдических обозначений государств (гербов, флагов и
эмблем международных организаций, официальных клейм контроля и т.д.), также они не должны нарушать публичный порядок
конкретного государства и требования морали.
Глава 10

Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
279
Исключительное право на товарный знак предоставляет владельцу возможность использовать его на монопольных началах.
К исключительным правомочиям относят: (1) право использовать
знак в маркировке товаров, проставляя его на изделиях и упаковке;
(2) право вводить изделия в оборот путем их продажи, предложения
к продаже или в какой-либо иной форме; (3) право пользоваться
знаком в коммерческой деятельности как рекламным средством,
помещая его в рекламных материалах, коммерческих документах,
фирменных наименованиях.
Исключительное право на знак действует в отношении не всех
вообще товаров, а их определенных групп, относящихся к классам,
обозначенным заявителем при регистрации, или сходных с ними.
Таким образом, исключительное право на знак не является абсолютным. Оно распространяется на территорию государства, где знак зарегистрирован или признается охраняемым в силу применения.
Особый порядок установления права и его действия применим
к общеизвестным и мировым (всемирно известным) знакам. Так,
суд имеет право предоставить защиту не зарегистрированному в
данном государстве иностранному знаку как общеизвестному или
мировому. Таковыми признают знаки, получившие широкую известность на национальном или мировом рынке (например, «Мерседес»,
«Кока-Кола»). Третьим лицам запрещается применять такие знаки
в отношении таких же изделий или сходных с ними, а в случае
признания знака мировым — в отношении любых изделий.
Право на знак действует в течение установленного в законе
срока, составляющего, как правило, 10—20 лет. Допускается перерегистрация знаков на новый срок неограниченное число раз.
Приобретение права на товарный знак находится в зависимости от
юридической регистрации знака или его фактического применения. В ряде стран лицо, применившее первым знак при продаже
товаров, в рекламе, становится обладателем права. В государствах
системы прецедентного права действует система регистрации знаков, ее осуществление рассматривается как факт, указывающий на
начало применения обозначения (декларативный характер регистрации). Ввиду большого доказательственного значения регистрации как акта применения знака она широко используется. Лицо,
доказавшее факт использования им обозначения до даты его регистрации другим лицом, признается судом легитимным владельцем
знака, а регистрация, произведенная более поздним владельцем,
подлежит аннулированию.
Существует система приобретения права, которую отдельные специалисты рассматривают как смешанную. По англосаксонскому праву
регистрация знака в патентном ведомстве, не оспоренная в установ-

280
Глава 10
ленный законом срок, становится юридически неоспоримой. Регистрация знаков во всех государствах — участниках Мадридского союза
осуществляется путем подачи заявки (международной заявки) в национальное патентное ведомство. По результатам экспертизы принимается решение о предоставлении правовой охраны.
10.2.5. Охрана обозначений
происхождения товаров
Ê товарным обозначениям относятся обозначения происхождения товаров, т.е. указания на государство, район (местность), где
товар промышленного (сельскохозяйственного) производства был
изготовлен. Они проставляются на товарах (их упаковке), используются в рекламе, коммерческой и иной документации. В качестве
таковых обозначений называют наименования места происхождения и указания происхождения товаров (географические указания), а правовая доктрина и правоприменительная практика считают их близкими обозначениями, хотя и не идентичными.
Наименование места происхождения товара есть географическое наименование района, который вошел в хозяйственный оборот в качестве наименования товара и указывает на его специфические свойства и качества, обусловленные природными и (или)
этнографическими факторами данного района или местности
(например, коньяк и шампанское — для вин, золинген — для стали,
рокфор и эмменталь — для сыра).
Для признания объектом правовой охраны наименования
должны отвечать двум требованиям: (1) указывать на район или
местность, характерные природные (этнографические) факторы
которых обусловливают исключительно или преимущественно
специфические качественные особенности (признаки) товара;
(2) в силу длительности применения прочно войти в хозяйственный
оборот в качестве определителя свойств и качеств товара, когда
потребители связывают представление о нем именно с местом
происхождения.
Указание происхождения товара есть наименование государства либо района или местности происхождения товара, не сообщающее вообще или содержащее в ограниченном объеме информацию о качествах или свойствах товара, обусловленных особенностями его производства или добычи в данном государстве, районе (местности). Указание происхождения товара может использоваться, особенно когда оно определяет государство, для любого
вида товаров, тогда как «наименование» — лишь для товара, качества которого характеризуются факторами, связанными с данной
местностью. При этом указание происхождения товара может не
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
