Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Право интеллектуальной собственности. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
271
Действие патента исключает для конкурентов беспрепятствен­ное и безвозмездное применение изобретения в этом государстве, патентование ими этого изобретения от своего имени в целях мо­нополизации рынка, а также ввоз ими запатентованных экспорте­ром изделий и технологии на данный рынок. С другой стороны, получение патента создает для экспортера юридическую основу продажи лицензий третьим лицам. Действие патента в пределах только территории выдавшего его государства имеет важные юри­дические последствия. Наличие в государствах своих патентов обязывает экспортера предварительно проверять правомерность ввоза изделия или продажи лицензии (т.е. их «патентной чисто­ты») в каждое государство отдельно. Для патентного обеспечения экспорта требуется патентование изобретения в каждом из предпо­лагаемых государств экспорта. Там, где патент не получен, конку­ренты вправе беспрепятственно промышленно и коммерчески ис­пользовать чужое изобретение, вплоть до копирования изделия и технологии. Аналогичные патенты, полученные разработчиком на одно и то же изобретение в разных государствах, юридически само­стоятельны и не зависят друг от друга, т.е. изменение или прекра­щение действия одного национального патента не имеет значения для судьбы остальных, а против нарушителей патентов разных госу­дарств должны применяться самостоятельные меры защиты.
Начиная с 1970-х годов в соответствии с международными со­глашениями были введены в практику региональные патенты, дей­ствие которых распространяется по желанию заявителя на терри­торию нескольких государств («Европейский патент» и «патент Сообщества» — по положениям Мюнхенской конвенции о выдаче европейских патентов 1973 г. и Люксембургской конвенции о евро­пейском патенте для Общего рынка 1975 г., «Евразийский патент» — по положениям Евразийской патентной конвенции 1994 года). Патент обеспечивает юридическую монополию на изобретение.
Номинальные сроки действия патента, предусмотренные зако­ном, составляют от 15 до 20 лет. Однако ввиду морального устаре­вания изобретений сроки действия патентов сокращаются до 5— 10 лет в результате формального отказа патентообладателей под­держивать их в силе или в связи с прекращением уплаты ими па­тентных пошлин. К обязанностям патентообладателя относятся уплата прогрессивно возрастающих по размерам пошлин и приме­нение изобретения в течение трех (четырех) лет с момента подачи заявки или выдачи патента под угрозой принудительного лицензи­рования изобретения или аннулирования патента. В ряде случаев достаточным признается «номинальное» применение (например, публикация оферты на продажу лицензии), что широко использу­ются на практике.
272
Глава 10
10.2.2. Охрана ноу-хау
Во всех государствах правовая охрана предоставляется не толь­ко изобретениям, но и сведениям (информации) об отдельных технических решениях. Данная информация получила наименова­ние ноу-хау (сокращение английской фразы to know how to do it, т.е. знать, как это делать).
Относимые к ноу-хау сведения могут представлять собой не только техническую, но и организационную, коммерческую ин­формацию относительно организации и экономики производства, коммерческой деятельности и т.д. Основную долю ноу-хау состав­ляют полезные технические и технологические сведения, приме­нимые в производстве. К сфере их реализации относятся изготов­ление и использование машин, оборудования, материалов, приме­нение каких-либо способов производства, строительства. Многие технические решения, квалифицируемые как ноу-хау, отвечают признакам изобретения и являются патентоспособными, но не патентуются разработчиками в интересах сохранения их в секрете, так как патентование неизбежно «раскрывает» сущность разработки как часть нового направления в решении конкретной технической задачи, чем могут воспользоваться конкуренты.
В основной части ноу-хау представляют собой непатентоспо­собные решения, что не умаляет их хозяйственной ценности. Ин­формация, признаваемая как ноу-хау, как правило, имеет секретный характер, составляет секрет производства. Ее коммерческая цен­ность (как не известной третьим лицам информации) состоит в технико-экономических преимуществах в производстве и конку­ренции на рынке, которые она предоставляет обладателю. К ноу­хау относят также известную в принципе техническую или иную информацию, доступную неопределенному кругу лиц. Ее коммер­ческая ценность состоит в том, что она облечена разработчиком в форму технической или технологической документации, готовой для непосредственного использования принимающей стороной.
В договорной практике охрана ноу-хау, как правило, осущест­вляется на основе лицензионного соглашения и как объект сделки представляет собой полностью или частично секрет производства. Во всех системах права юридическая охрана предоставляется ноу­хау как исключительно секретной информации, что требует от ее обладателя принятия конкретных мер по конфиденциальному промышленному и коммерческому использованию, в том числе включению в договор на передачу ноу-хау специального условия о конфиденциальном использовании информации принимающей стороной.
Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
273
Механизм правовой охраны ноу-хау характеризуется и другими особенностями, которые в значительной мере усложняют проце­дуру защиты прав и интересов обладателя информации и сущест­венным образом снижают эффективность охраны как таковой. Технические решения, составляющие ноу-хау, не являются объек­том государственной регистрации и не пользуются защитой на основании какого-либо специального охранного документа, в ча­стности патента. Характер ноу-хау как непатентованной информа­ции затрудняет, в частности, установление самого содержания ноу-хау в качестве объекта охраны. Это придает особое значение всестороннему определению ноу-хау в тексте договора на передачу информации (в целях минимизации споров о предмете договора).
Ноу-хау не является объектом монопольного права. Любое фи­зическое или юридическое лицо признается правомочным облада­телем ноу-хау, если самостоятельно, своими средствами его разра­ботало либо добросовестно приобрело у другого лица. В условиях развития научно-технического прогресса в связи со значительным расширением и интенсификацией научно-технических работ явля­ются стандартными ситуации, когда две или несколько организа­ций независимо друг от друга приходят к созданию идентичного технического решения. Каждому из таких обладателей ноу-хау обеспечивается возможность использования разработки без каких­либо ограничений и правовой защиты ее как секрета производства. Ни в одном из государств не действуют специальные нормативные акты по охране ноу-хау — защита осуществляется на основании общих норм гражданского и (или) уголовного права, которые применяются к лицам, нарушающим свои обязательства, вытекаю­щие либо из закона, либо из договора.
Обладатель ноу-хау защищает свои права и интересы от дейст­вий контрагента, нарушившего договорное условие о конфиден­циальном использовании информации, опираясь на общие нормы договорного права, в частности, о возмещении убытков. По отно­шению к такому контрагенту, а также к третьим лицам, недобро­совестно действовавшим при приобретении ноу-хау у контрагента, могут применяться и нормы о борьбе с недобросовестной конку­ренцией. Против лиц, похитивших информацию (промышленный шпионаж), и против служащих, раскрывших секреты производства, могут быть применены нормы уголовного права.
10.2.3. Охрана промышленных образцов, полезных моделей
Специфическим объектом правовой охраны является внешний вид промышленного изделия, отвечающий предусмотренным зако­ном требованиям, — промышленный (в ряде случаев художественный) образец.
274
Законодательно охраняемый внешний вид изделия может за­ключаться либо в его особой форме (объемный образец, модель), либо в рисунке на поверхности изделия (плоский образец, рисунок). В качестве промышленного образца в некоторых государствах признается и цвет изделия. Хозяйственно-экономическое назначе­ние художественного оформления промышленных изделий состо­ит в совершенствовании их внешнего вида и в последующей ус­пешной реализации на рынке. Ввиду функции промышленного образца как элемента изделия, привлекающего потенциальных покупателей, он обладает собственной ценностью, является аспек­том конкуренции, и ему обеспечивается специальная юридическая защита. Промышленные образцы отличаются (несмотря на терми­нологическое сходство) от полезных моделей (общеполезных мо­делей, полезных образцов).
Полезные модели признаются правом ряда государств, в частно­сти Германии, Италии, Японии и некоторых других. Как и изо­бретения, они представляют собой решение технической задачи. Но они относятся только к устройствам, и к ним не предъявляется требование о наличии некоего изобретательского уровня. Поэтому свидетельства об их регистрации часто рассматривают как «малые патенты».
В качестве промышленного образца охраняются внешние, види­мые в готовом изделии черты, составляющие особенности техниче­ского оформления, но не внутренние, конструктивные особенности, относящиеся к воплощенному в изделии техническому решению. Образец обязательно должен обладать художественными достоинст­вами (или своими чертами вызывать эстетический эффект, произво­дить определенное художественное впечатление). Если внешний вид изделия подчинен решению технической задачи, т.е. функциональ­ному назначению изделия, то ему не предоставляется охрана как промышленному образцу. Если технические черты изделия и его ху­дожественные черты неотделимы друг от друга и могут рассматри­ваться одновременно и как изобретение, и как промышленный обра­зец, то вопрос решается неодинаково. Например, по французскому праву объект не может охраняться как промышленный образец, для него возможно обеспечение охраны только как изобретения, а по праву США возможен выбор одного из видов патентной охраны — в качестве изобретения или образца.
Необходимое условие охраны промышленного образца — для одних государств, например, это новизна, а для других — ориги­нальность.
Так, в США целых пять параметров: охрана не предоставляется дизайну (промышленному образцу), который (1) не является ори-
Глава 10
Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
275
гинальным; (2) основным или обычным, таким как стандартная геометрическая фигура, знакомый символ, эмблема или мотив, или другая форма, рисунок или конфигурация, которые стали стан­дартными, распространенными, распространенными или обычными; (3) отличается от дизайна, исключенного пунктом (2) только не­значительными деталями или элементами, которые являются ва­риантами, обычно используемыми в соответствующих отраслях; (4) продиктован исключительно утилитарной функцией изделия, в котором воплощен; или (5) воплощен в полезной модели, ко­торая была опубликована дизайнером или владельцем в Соеди­ненных Штатах1. Во Франции2 и Германии3 — два критерия: новизна и уникальность/оригинальность. В Великобритании — оригинальность4.
Следует иметь в виду, что хотя в законах некоторых стран го­ворится об одинаковых признаках, но им придается неодинаковое значение. Под новизной образца понимается отсутствие идентичной (сходной) модели (рисунка), уже пользующейся юридической за­щитой. К обстоятельствам, исключающим новизну, относятся: предшествующая регистрация образца другим лицом или поданная заявка на регистрацию; публикация образца в открытой печати; открытое применение образца. В большинстве государств при этом имеется в виду новизна мировая. Выдвигается также требо­вание, чтобы новизна была существенной.
Ïîä оригинальностью понимается создание модели (рисунка) автором самостоятельно, что должно исключить сходство с из­вестными образцами в такой степени, которая дает основание предполагать наличие заимствования.
В соответствии с нормами государств основных систем права образец должен быть применим в промышленном изделии произ­водственного или бытового назначения, выполненного именно промышленным способом.
Однако единое понимание сущности промышленного образца как объекта охраны отсутствует, что и определяет и различные подходы к механизму правового регулирования.
1
U.S. Copyright Act of 1976, 17. U.S.C., «Designs not subject to protection», § 1302 (Закон США об авторском праве 1976 года, 17. США, «Образцы, не подлежащие охране», § 1302).
2
Code de la propriйtй intellectuelle, Article L511—2 (Кодекс интеллектуальной
собственности, статья L511—2).
3
Gesetz ьber den rechtlichen Schutz von Design, 2017, § 2 «Designschutz», Закон о правовой защите дизайна, 2017, § 2 «Защита дизайна».
4
The Copyright, Designs and Patents Act 1988, «Design right», Art. 213 (Закон об авторском праве, образцах и патентах 1988 года, «Право на дизайн», статья 213)
276
Глава 10
Применяются два метода охраны образцов — патентно-
правовой è авторско-правовой. В одной группе государств (США,
Япония, Италия) промышленные образцы рассматриваются пре­имущественно как объекты, близкие к изобретениям, как продукт изобретательского творчества. На них распространяется действие общих патентных законов или специальных законов, исходящих из принципов патентной охраны. В других государствах (Франция, Швейцария) образцы рассматриваются как объекты, обладающие художественными чертами, продукт художественного творчества. На них (как на произведения изобразительного искусства) распро­страняется действие норм авторского права.
Таким образом, охрана образцов (независимо от принятой концепции их сущности) в принципе допускается в двух формах: (1) по законодательству об авторском праве (как объекта авторско­го права) и (2) по законодательству о промышленных образцах (как объекта промышленной собственности).
Если авторское право возникает в силу факта самого создания модели (рисунка), то право на них как на продукт изобретатель­ской деятельности — в результате регистрации в соответствующем ведомстве в качестве именно промышленного образца. Во всех государствах действует система регистрации, при которой ведом­ство по результатам экспертизы выдает патент на промышленный образец.
Право на образец имеет исключительный характер, но возмож­ности и условия его защиты от нарушений определяются избран­ной владельцем образца системой защиты. При этом в случае ïà- тентно-правовой охраны образца объем исключительных прав ана­логичен правам на патент, и возможности защиты здесь наиболее широкие. Она предоставляется от использования третьим лицом идентичного или сходного образца независимо от того, создан на­рушителем образец самостоятельно или скопирован с оригиналь­ного (в случаях объективного совпадения существенных черт внешнего оформления изделий).
Ïðè авторско-правовой охране образца защита более узкая, так как она предоставляется только от фактов копирования, заимство­вания нарушителем существенных черт ранее введенной в оборот модели или рисунка, а это обязательно предполагает его субъек­тивную осведомленность об уже имеющемся в обороте оригиналь­ном образце.
Следовательно, при патентно-правовой системе охраны защита обеспечивается от применения третьим лицом любого сходного образца, а при авторско-правовой — только от использования об­разца как результата сознательного копирования (подражания).
Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
277
В связи с этим при рассмотрении дел о нарушениях суд, как пра­вило, исходит в первом случае из презумпции вины нарушителя, и бремя доказывания применения образца лежит на ответчике, а во втором случае истец должен доказать недобросовестность ответчика как лица, сознательно заимствовавшего его модель. Иное отличие касается сроков действия охраны. При авторско-правовой охране на образец распространяются сроки авторского права, а при патент­но-правовой они значительно короче — от одного года до 25 лет (Германия, Франция) в зависимости от государства.
Конкретные правомочия владельца образца в промышленной и коммерческой сферах, основанные на патенте, аналогичны правам патента на изобретение.
10.2.4. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания
Товарный знак есть обозначение, проставляемое на товаре и (или) его упаковке для выделения на рынке указанного товара из объема аналогичных, позволяющее вместе с тем установить его изготовителя и (или) продавца.
Функциональное назначение товарного знака как обозначения — индивидуализация товара и его изготовителя (продавца). Хозяйст­венно-экономическое значение маркировки товаров заключается в определенном предоставлении некой гарантии их качества, потре­бительских свойств со стороны предприятия, раскрывающего, идентифицирующего себя через данное обозначение как произво­дителя или продавца (гарантийная функция), а также в создании, выработке потребительского спроса посредством рекламы данного товара (рекламная функция). Хотя принцип обязательной марки­ровки товаров установлен лишь в отношении некоторых изделий в отдельных государствах, на практике маркируется значительная часть товаров.
Специальные обозначения — знаки обслуживания — применя­ются для индивидуализации услуг. Их используют предприятия сервиса, в частности банковские структуры, железнодорожные и авиационные компании, гостиницы. Правовой режим знаков об­служивания не отличается от товарных знаков, а их охрана осуще­ствляется в соответствии с теми же нормативными актами.
Во всех государствах охрана знаков осуществляется на основе специальных законов о товарных знаках. Имеется ряд междуна­родных соглашений. Так, Мадридское соглашение о международ­ной регистрации знаков 1891 г. предусматривает процедуру подачи и экспертизы заявок на международный товарный знак. Заявка на регистрацию такого знака, прошедшая экспертизу в органе Мад-
278
ридского союза, рассылается по просьбе заявителя в несколько государств — участников данного соглашения. В каждом из них обозначение приобретает статус охраняемого национального знака на определенный срок (если государство не отказывает по своему закону в таком признании).
Ниццкое соглашение о международной классификации това­ров и услуг для регистрации знаков 1957 г. для целей регистрации разделяет все изделия на 34 класса, а услуги — на 11 классов. Что­бы получить правовую охрану в качестве товарного знака, обозна­чение должно соответствовать требованиям законодательства в отношении формы (вида) и содержания. По форме обозначения могут быть словесными, изобразительными, объемными, а в неко­торых государствах — звуковыми. Широко используются также комбинированные знаки.
Ряд требований предъявляется к содержанию товарных знаков. Обозначение не должно обладать новизной, не быть идентичным или сходным с товарными знаками, ранее введенными в оборот. Сходство оценивается в отношении не всех вообще известных знаков, а примененных для товаров, принадлежащих по действую­щей в государстве классификации к той же или близкой группе то­варов (классу изделий), что и оцениваемый знак. Вместе с тем то­варным знаком признается только обозначение, являющееся само по себе дистинктивным будучи эффективным средством индиви­дуализации товара.
Национальное законодательство называет признаки отсутствия â обозначении дистинктивности Так, не являются охраноспособ­ными в качестве товарных знаков слова или изображения, ли­шенные каких-либо отличительных черт или выразительности, ставшие обычными для повседневного обихода.
К лишенным различительной способности относятся и слова, выступающие в качестве определения самого изделия, ставшие родовыми обозначениями. Не признается дистинктивность за опи­сательными товарными знаками, такими, которые прямо указывают на товарные свойства изделий, определяя их качество, цену.
Товарными знаками не могут быть ложные обозначения, спо­собные вводить в заблуждение относительно места происхождения товара, его качества. Знаки должны соответствовать международ­ным соглашениям, в частности нормам, запрещающим примене­ние геральдических обозначений государств (гербов, флагов и эмблем международных организаций, официальных клейм кон­троля и т.д.), также они не должны нарушать публичный порядок конкретного государства и требования морали.
Глава 10
Международно-правовое регулирование в сфере права интеллектуальной собств.
279
Исключительное право на товарный знак предоставляет вла­дельцу возможность использовать его на монопольных началах. К исключительным правомочиям относят: (1) право использовать знак в маркировке товаров, проставляя его на изделиях и упаковке; (2) право вводить изделия в оборот путем их продажи, предложения к продаже или в какой-либо иной форме; (3) право пользоваться знаком в коммерческой деятельности как рекламным средством, помещая его в рекламных материалах, коммерческих документах, фирменных наименованиях.
Исключительное право на знак действует в отношении не всех вообще товаров, а их определенных групп, относящихся к классам, обозначенным заявителем при регистрации, или сходных с ними. Таким образом, исключительное право на знак не является абсолют­ным. Оно распространяется на территорию государства, где знак за­регистрирован или признается охраняемым в силу применения.
Особый порядок установления права и его действия применим к общеизвестным и мировым (всемирно известным) знакам. Так, суд имеет право предоставить защиту не зарегистрированному в данном государстве иностранному знаку как общеизвестному или мировому. Таковыми признают знаки, получившие широкую извест­ность на национальном или мировом рынке (например, «Мерседес», «Кока-Кола»). Третьим лицам запрещается применять такие знаки в отношении таких же изделий или сходных с ними, а в случае признания знака мировым — в отношении любых изделий.
Право на знак действует в течение установленного в законе срока, составляющего, как правило, 10—20 лет. Допускается пере­регистрация знаков на новый срок неограниченное число раз. Приобретение права на товарный знак находится в зависимости от юридической регистрации знака или его фактического примене­ния. В ряде стран лицо, применившее первым знак при продаже товаров, в рекламе, становится обладателем права. В государствах системы прецедентного права действует система регистрации зна­ков, ее осуществление рассматривается как факт, указывающий на начало применения обозначения (декларативный характер регист­рации). Ввиду большого доказательственного значения регистра­ции как акта применения знака она широко используется. Лицо, доказавшее факт использования им обозначения до даты его реги­страции другим лицом, признается судом легитимным владельцем знака, а регистрация, произведенная более поздним владельцем, подлежит аннулированию.
Существует система приобретения права, которую отдельные спе­циалисты рассматривают как смешанную. По англосаксонскому праву регистрация знака в патентном ведомстве, не оспоренная в установ-
280
Глава 10
ленный законом срок, становится юридически неоспоримой. Регист­рация знаков во всех государствах — участниках Мадридского союза осуществляется путем подачи заявки (международной заявки) в на­циональное патентное ведомство. По результатам экспертизы прини­мается решение о предоставлении правовой охраны.
10.2.5. Охрана обозначений происхождения товаров
Ê товарным обозначениям относятся обозначения происхожде­ния товаров, т.е. указания на государство, район (местность), где товар промышленного (сельскохозяйственного) производства был изготовлен. Они проставляются на товарах (их упаковке), исполь­зуются в рекламе, коммерческой и иной документации. В качестве таковых обозначений называют наименования места происхожде­ния и указания происхождения товаров (географические указа­ния), а правовая доктрина и правоприменительная практика счи­тают их близкими обозначениями, хотя и не идентичными.
Наименование места происхождения товара есть географиче­ское наименование района, который вошел в хозяйственный обо­рот в качестве наименования товара и указывает на его специфи­ческие свойства и качества, обусловленные природными и (или) этнографическими факторами данного района или местности (например, коньяк и шампанское — для вин, золинген — для стали, рокфор и эмменталь — для сыра).
Для признания объектом правовой охраны наименования должны отвечать двум требованиям: (1) указывать на район или местность, характерные природные (этнографические) факторы которых обусловливают исключительно или преимущественно специфические качественные особенности (признаки) товара; (2) в силу длительности применения прочно войти в хозяйственный оборот в качестве определителя свойств и качеств товара, когда потребители связывают представление о нем именно с местом происхождения.
Указание происхождения товара есть наименование государст­ва либо района или местности происхождения товара, не сооб­щающее вообще или содержащее в ограниченном объеме инфор­мацию о качествах или свойствах товара, обусловленных особен­ностями его производства или добычи в данном государстве, рай­оне (местности). Указание происхождения товара может использо­ваться, особенно когда оно определяет государство, для любого вида товаров, тогда как «наименование» — лишь для товара, каче­ства которого характеризуются факторами, связанными с данной местностью. При этом указание происхождения товара может не
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]