- •Основы российского правоведения Автор:
- •Содержание Предисловие 6
- •§ 1. Понятие международного публичного права и его система 175
- •Предисловие
- •Раздел I. Основы общей теории права и государства Глава 1. Общее учение о государстве § 1. Понятие и признаки власти
- •§ 2. Происхождение государства и типология государств
- •§ 3. Понятие и признаки государства
- •§ 4. Формы государства
- •§ 5. Функции государства
- •§ 6. Механизм государства
- •§ 7. Правовое государство
- •Глава 2. Общее учение о праве § 1. Происхождение права
- •§ 2. Понятие и основные признаки права
- •§ 3. Понятие правовой нормы
- •§ 4. Понятие источника (формы) права
- •§ 5. Понятие правовой системы
- •§ 6. Понятие системы права
- •§ 7. Понятие системы законодательства
- •§ 8. Понятие правотворчества
- •§ 9. Понятия реализации права и правомерного поведения
- •§ 10. Понятие правовых (юридических) отношений
- •§ 11. Понятия правонарушения и юридического принуждения
- •§ 2. Основы конституционного строя Российской Федерации
- •§ 3. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации
- •§ 4. Федеративное устройство Российской Федерации
- •§ 5. Конституционное гуманитарное право
- •§ 6. Президент Российской Федерации
- •§ 7. Федеральное Собрание Российской Федерации
- •§ 8. Правительство Российской Федерации
- •§ 9. Судебная система и прокуратура Российской Федерации
- •§ 10. Государственная власть в субъектах Российской Федерации
- •§ 11. Местное самоуправление в Российской Федерации
- •Глава 4. Основы российского административного права § 1. Понятие, предмет и метод административного права, его система. Источники административного права Российской Федерации
- •§ 2. Административное правоотношение
- •§ 3. Публичная служба и публичные должности
- •§ 4. Административно-деликтное право
- •Глава 5. Основы российского уголовного права § 1. Понятие, предмет и метод уголовного права, его система. Источники уголовного права Российской Федерации
- •§ 2. Понятие преступления
- •§ 3. Понятие наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
- •§ 2. Гражданское правоотношение
- •§ 3. Граждане (физические лица)
- •§ 4. Юридические лица
- •§ 5. Объекты в гражданском праве
§ 3. Понятие наказания и иных мер уголовно-правового воздействия
Ранее нами отмечалось, что одним из признаков преступления является наказуемость. Абсолютно каждое преступное деяние обладает санкцией, поскольку каждая охранительная норма призвана восстанавливать социальную справедливость и обеспечивать нормальное развитие общественных отношений.
В настоящее время Уголовный кодекс РФ содержит перечень наказаний, которые подлежат применению к лицам, совершившим преступное деяние. Всеобщий юридический принцип справедливости диктует необходимость соразмерного и адекватного характеру и степени общественной опасности, личности виновного и обстановки совершения преступления наказания. При этом наказание должно способствовать не физическим или психическим страданиям виновного, а его исправлению. По сути, в наказании «должно быть меньше наказания», поскольку само по себе насилие никогда не сможет искоренить насилие. По этой причине каждое «наказание» в первую очередь преследует цели исправления виновного.
Уголовные наказания имеют ряд целей, каждая из которых уникальна по своему содержанию.
Цели наказания |
||
Исправление виновного |
Общая и частная превенции |
Восстановление справедливости |
Таблица 112. Цели наказаний.
Главнейшей функций наказания является исправление виновного, его ресоциализация. Каждое наказание должно быть направлено на изменение установок, идей и принципов криминального мышления индивида. При этом необходимо учитывать, что для отдельных типов преступников наиболее эффективными будут являться только определенные виды наказаний.
Общая превенция заключается в том, что само по себе существование наказания является сдерживающим фактором, наказание «устрашает» людей, не дает им возможности совершения преступлений под страхом негативных последствий. Частная превенция заключается в том, что наказание применяется для того, чтобы лицо, которое совершило преступление, никогда больше его не совершало.
Восстановление справедливости означает, что каждое наказание направлено на то, чтобы общественные отношения, которые претерпевали противоправное посягательство, были восстановлены, а виновные в этом были наказаны. К сожалению, уголовные наказания не способны восстановить человеку жизнь, вернуть ему здоровье. Однако наказания способы выполнить свою функцию возмездия – воздать по заслугам тем лицам, которые осуществляли преступные посягательства.
С учетом разнообразия преступлений, разнообразия личностей виновных законодатель предоставил правоприменителю достаточно обширный арсенал уголовных наказаний.
Классификация уголовных наказаний |
|
Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы |
Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы |
1. Штраф 2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 4. Обязательные работы 5. Исправительные работы 6. Ограничение по военной службе |
1. Принудительные работы 2. Ограничение свободы 3. Арест 4. Содержание в дисциплинарной воинской части 5. Лишение свободы на определенный срок 6. Пожизненное лишение свободы |
Таблица 113. Классификация уголовных наказаний
Штраф – денежное взыскание, которое назначается в пределах, установленной статей Уголовного кодекса – статья 46 Уголовного кодекса РФ.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должность на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью – статья 47 Уголовного кодекса РФ.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина применяется к лицам, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление – статья 48 Уголовного кодекса РФ.
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ – статья 49 Уголовного кодекса РФ.
Исправительные работы назначаются осужденному как имеющему основное место работы, так и не имеющего его. Осужденный, имеющий основное место работы отбывает исправительные работы по основному месту работ. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного – статья 50 Уголовного кодекса РФ.
Ограничение по военной службе назначается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Из денежного довольствия военнослужащего производятся удержания в доход государства в размере до 20 процентов. Во время отбывания этого наказания военнослужащий не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания – статья 51 Уголовного кодекса РФ.
Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести или за совершение тяжкого преступления впервые. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, которые определены учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Принудительные работы оплачиваемы и из дохода осужденного производятся удержания в доход государства, но в пределах от 5 до 20 процентов – статья 53.1 Уголовного кодекса РФ.
Ограничение свободы заключается в запрете осужденному покидать жилище в определенное время суток, не посещать определенные места, не выезжать за пределы определенной территории, не изменять места жительства или места пребывания без согласия специализированного государственного органа – статья 53 Уголовного кодекса РФ.
Уголовный арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте – статья 54 Уголовного кодекса РФ.
Содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и военнослужащим, проходящим службу по контракту на должностях рядового или сержантского состава – статья 55 Уголовного кодекса РФ.
Лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строго или особо режима либо в тюрьму. Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет.
Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также несовершеннолетним и мужчинам, достигшим возраста 60 лет.
Уголовный кодекс РФ также устанавливает исключительную меру наказания – смертную казнь, которая не применяется Российской Федерацией.
Также все наказания можно разделить на основные, дополнительные и на те, которые могут назначаться как в качестве основных, так и дополнительных.
Классификация уголовных наказаний |
||
Основные |
Дополнительные |
Как основные, так и дополнительные |
1. Обязательные работы 2. Исправительные работы 3. Принудительные работы 4. Ограничение по военной службе 5. Ограничение свободы 6. Уголовный арест 7. Содержание в дисциплинарной воинской части 8. Лишение свободы на определенный срок 9. Пожизненное лишение свободы |
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград
|
1. Уголовный штраф 2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью |
Таблица 114. Классификация уголовных наказаний на основные, дополнительные и на те, которые могут назначаться как в качестве основных,
так и в качестве дополнительных
Основные наказания – это такие наказания, которые могут применяться исключительно самостоятельно и не могут применяться дополнительно к другим.
Дополнительные наказания – это такие наказания, которые не могут применяться самостоятельно, а всегда присоединяются к основному наказанию.
Наказания, которые могут быть как основными, так и дополнительными могут применяться как самостоятельно, так и могут присоединяться к основным наказаниям.
При назначении наказания суду необходимо учитывать различные обстоятельства: характер и степень общественной опасности посягательства, личность виновного, обстоятельства совершения преступления. Особую роль при назначении наказания играют те обстоятельства, которые являются или смягчающими или отягчающими.
Наличие смягчающих обстоятельств приводит к тому, что суд не может назначить наказание свыше двух третей максимального срока за наиболее строгое наказание. Если, например, лицо совершает убийство из сострадания, то ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет (максимальный срок за убийство составляет 15 лет).
Наличие отягчающих обстоятельств приводит к тому, что суд должен назначить суровое наказание, но в пределах санкции статьи.
Уголовный кодекс содержит открытый перечень смягчающих обстоятельств и закрытый перечень отягчающих.
К смягчающим обстоятельствам относится такие как: несовершеннолетие, беременность, явка с повинной, оказание медицинской помощи потерпевшему и другие обстоятельства, указанные в Уголовном кодексе РФ, а также признанные смягчающими судом.
К отягчающим обстоятельствам относятся такие как: рецидив преступлений, особо активная роль в совершении преступления, совершение преступления из мести за правомерные действий, совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности и другие отягчающие обстоятельства, указанные в Уголовном кодексе РФ.
Привлечение лица к уголовной ответственности порождает негативные последствия в виде судимости. Судимость – это особое правовое состояние лица, которое было привлечено к уголовной ответственности и которому было назначено уголовное наказание. Судимость влечет различные негативные правовые последствия. Например, лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость не вправе замещать должности государственной военной службы. Судимость является временным явлением, которое проходит с истечением определенного количества времени.
Помимо наказаний лицу, совершившему преступление, могут быть назначены иные принудительные меры уголовно-правового характера.
Иные принудительные меры уголовно-правового характера |
|
Принудительные меры медицинского характера |
Конфискация имущества |
Таблица 115. Иные принудительные меры уголовно-правового характера
Принудительные меры медицинского характера заключаются в принудительной госпитализации или проведении иных медицинских процедур. Принудительные меры медицинского характера не являются мерами юридической ответственности, поскольку применяются при невозможности установления вины лица, например, вследствие психического заболевания. Принудительные меры медицинского характера назначаются следующим категориям лиц:
1) лицам, которые совершили преступление в состоянии невменяемости;
2) лицам, у которых наступило психическое расстройство после совершение преступления, которое делает невозможным назначение и исполнение наказания;
3) лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости;
4) лицам, страдающим сексуальным расстройством – педофилией.
Конфискация имущества заключается в принудительном и безвозмездном обращении имущества виновного по приговору суда в собственность Российской Федерации.
Конфискации подлежит следующее имущество: деньги и иное имущество, приобретенное в результате совершения преступлений, а также доходы от такого имущества; деньги и иное имущество, которые были частично преобразованы в другое имущество; деньги и иное имущество, предназначенное для финансирования терроризма.
Глава 6. Основы российского процессуального права
§ 1. Основы конституционно-процессуального права
§ 2. Основы уголовно-процессуального права
§ 3. Основы гражданско-процессуального права
§ 4. Основы административно-процессуального права
Раздел III. Общее учение о частном праве
Глава 7. Основы российского гражданского права
§ 1. Понятие, предмет и метод гражданского права, его система. Источники гражданского права Российской Федерации
Система права построена по многоступенчатому принципу, основной которой выступает первичная «клеточка», «кирпичик» всей системы – норма права. Напротив, самой крупной группой норм в системе права обладает правовая общность – публичное право и право частное. Публичное право, как было показано в предыдущих разделах, состоит из таких отраслей как конституционное, административное и уголовное право. Предваряя изучение отраслей частного права, следует сказать, что частное право имеет давнюю историю, уходящую своими корнями в глубокую древность – во времена Римского государства. Гражданское (частное) право в древнем Риме получило свой наивысшей расцвет, получило небывалое развитие. Древнеримский экономический уклад в совокупности с тягой античного человека к изучению философии и логики привел к созданию совершенной системы древнейшего частного права. Многие нормы, а также система современного гражданского права не претерпели существенных изменений спустя два с лишним тысячелетия. Объясняется это тем, что в отличие от отраслей публичного права, которые наиболее подвержены политике государства, гражданское (частное) право в целом не подвержено политическим влияниям, а если оно и испытывает какие-либо сторонние «привнесения», то дает своеобразный сбой и приводит к аномальным последствиям. Свидетельством тому может быть Советский Союз, в экономической системе которого не было место предпринимательской деятельности и частной собственности как основ любого рыночного хозяйства, гарантии свободы и уважения личности. В.И. Ленин говорил: «… мы ничего “частного” не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное». Нормальным и естественным для каждого свободного человека является рыночное хозяйство, рыночная экономика, поскольку именно эта экономическая система обеспечивает для каждого равные возможности. Попытки в советские годы установить тотальный контроль над хозяйственной жизнью общества привел к известным неблагоприятным последствиям.
Частное право призвано регулировать рыночные отношения свободных товаропроизводителей на основе их равенства. Поскольку взаимодействия экономических субъектов на рынке обусловлены объективными законами экономики (законами, например, спора и предложения), постольку специфика регулирования этих отношений носит объективный характер, частно-правовое регулирование в первую очередь строится на основе логики экономического развития.
Ядром частного права выступает, прежде всего, гражданское право. Почему рассматриваемая нами отрасль права именуется именно «гражданским» правом? В древнеримские времена гражданским правом – «ius civile» (с латинского ius – право, civilis – гражданский) – называли правом граждан Рима, поскольку на заре Римского государства в гражданско-правовые отношения могли вступать лишь свободные граждане Рима. После крушения Рима многие европейские государства переняли опыт Римского государства в вопросах правового регулирования экономических отношений: заимствовали нормы права, специальные юридические термины. Процесс перенесения многих конструкций из римского права в феодальное частное право носит название рецепции римского права.
Гражданско-правовые отношения делятся на два полюса, две группы: имущественно-стоимостные отношения и неимущественные отношения.
Виды общественных отношений, регулируемых нормами гражданского права |
|||
Имущественно-стоимостные |
Неимущественные |
||
|
Организационные |
Неимущественные, но связанные с имущественными |
Абсолютно неимущественные (нематериальные блага) |
Таблица 116. Общественные отношения, регулируемые нормами
гражданского права
Указанная классификация отношений основана на характеристике объектов каждого отношения. В имущественно-стоимостных отношениях объектом является имущество, то есть блага, обладающие свойствами потребительной стоимости и меновой стоимости. В неимущественных отношениях объектами являются те блага, которые не имеют стоимостной оценки или стоимостная характеристика является для них не основной, а дополнительной, факультативной. Организационные отношения в качестве объекта имеют юридические процедуры, но в отличие от административного права, юридические процедуры в гражданском праве заметно отличаются от публичных процедур, о сущности которых будет сказано несколько позже. Неимущественные отношения, связанные с имущественными, являются теми отношениями, для которых свойства потребительной и меновой стоимостей являются факультативными. Абсолютно неимущественные отношения или отношения, связанные с нематериальными благами (жизнью, здоровьем, честью, достоинством, добрым именем, деловой репутацией и иными благами), никоим образом не связаны со свойствами присущими имущественным отношениям.
Подавляющее большинство норм гражданского права регулируют имущественные отношения. Имущественные отношения – это экономические отношения, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением благ, имеющих экономическое содержание, то есть обладающих определенной экономической ценностью. Разумеется, сами по себе имущественные отношения многообразны. Они могут складываться между органами государственной власти в связи с распределением денежных средств, передачей их от распорядителя средств к получателю средств или в связи со взиманием налогов с граждан и организаций. В последних приведенных примерах видно, что такие отношения не являются стоимостными.
Имущественно-стоимостные отношения – это объективные экономические отношения, которые, во-первых, связаны с определенными экономическими благами, во-вторых, связаны с возможностью оценки этих экономических благ, в-третьих, связаны с их способностью обмениваться на другие товары или на деньги. Таким образом, важной категорией имущественно-стоимостных отношений является товар. Товар – экономическое благо, обладающие потребительной (способностью удовлетворять определенные потребности) и меновой (цена) стоимостями и способное к обмену на иные товары или деньги.
Имущественно-стоимостные отношения предполагают возможность обмена одних товаров на эквивалентный товар или на деньги. Например, продавая автомобиль, продавец желает получить взамен него товар, который по своей стоимости равен отчуждаемой вещи, то есть желает получить эквивалент отчуждаемого автомобиля. При этом не будем забывать, что роль всеобщего эквивалента играют деньги, которые не являются сами по себе товаром, но выступают в качестве эффективно средства, опосредующего товарооборот.
В свою очередь имущественно-стоимостные правоотношения распадаются на два типа: правоотношения статики и правоотношения динамики. Имущественно-стоимостные правоотношения статики закрепляют принадлежность имущества определенному лицу. Каждый способен иметь вещи на праве собственности – право собственности является одним из способов статичного закрепления имущества за определенным лицом. Имущественно-стоимостные правоотношения динамики (например, договоры купли-продажи, аренды, дарения), напротив, связаны с перемещением имущества из хозяйственной сферы одного субъекта в хозяйственную сферу другого в результате его отчуждения и приобретения. Например, отчуждение вещи одним лицом и приобретение вещи в собственность по договору купли-продажи или мены другим.
Таким образом, отношения статики являются, с одной стороны, экономической и правовой основной отношений динамики, с другой стороны, являются следствие и целью отношений динамики. Каждый, продавая вещь, имеет право собственности в отношении нее, а в свою очередь покупатель стремится приобрести право собственности на продаваемую вещь – в данном примере именно динамическая связь, динамические отношения позволяют передать право собственности на вещь от одного лица к другому. Иными словами, отношения динамики являются своего рода инструментом, который необходим для смены правообладателей и удовлетворения их потребностей и интересов.
Неимущественные правоотношения характеризуются тем, что их связь с потребительной стоимостью и меновой стоимостью или вообще исключена или имеется, но ее присутствие в таких отношениях не играет основной роли, а занимает факультативное, подчиненное положение.
Первый вид неимущественных отношений – это организационные отношения. Организационные гражданско-правовые отношения похожи на административные правоотношения, но, во-первых, характеризуются тем, что возникают между равными участниками гражданского оборота, которые не обладают друг по отношению к другу властными полномочиями, а во-вторых, так или иначе близко связаны с иными гражданско-правовыми отношениями (имущественно-стоимостными или иными неимущественными). Данные отношения складываются в процессе внутриорганизационной деятельности юридического лица, в процессе заключения и исполнения предварительного договора, переговоров о заключении договора, в ситуациях, когда одно лицо предлагает другому заключить договор, а то лицо, которому направлено предложение, принимает или отклоняет его, а также некоторые другие отношения. Объектом данных отношений выступают различные юридические процедуры (процедура создания и организации деятельности органов юридического лица, процедуры, связанные с заключением договоров и тому подобные процедуры).
Второй вид неимущественный отношений – это неимущественные отношения, связанные с имущественными. В чем же проявляется связь имущественного и неимущественного в рамках рассматриваемых отношений? С одной стороны объектами этих отношений являются такие блага, которые не являются материальными и по своему основному предназначению не призваны участвовать в гражданском обороте. Однако, несмотря на свою нематериальную природу, они способны участвовать в гражданском обороте и приносить определенный доход. Речь идет о таких отношениях, которые складываются в результате создания различных произведений литературы, кино и искусства, создания научных и технических изобретений и многих других результатов интеллектуальной деятельности человека. К объектам, рассматриваемых отношений также относятся и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, а также предприятий. Наименования юридических лиц (например, ООО «Ромашка»), наименования мест происхождения товаров (например, Вологодское масло), товарные знаки (например, логотип Nike), знаки обслуживания (например, «Ренессанс кредит»), коммерческие обозначения предприятий (например, «Пятачок»). Подобные результаты могут быть, например, переданы в пользование другому лицу, которое сможет извлекать доход от их использования.
Третий вид неимущественный отношений – это абсолютно неимущественные отношения или отношения, связанные с нематериальными благами. Объектом этих отношений выступают те блага, которые никаким образом не связаны с товарооборотом. Это такие блага как: жизнь, здоровье, доброе имя, честь и достоинство, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, различные виды охраняемых законом тайн, право на свободу передвижения и другие неотчуждаемые, непередаваемые блага. Отношения по поводу этих благ преимущественно охраняются гражданским правом. Самым распространенным способом восстановления нарушенных неимущественных прав является компенсация морального вреда. Однако некоторые абсолютно неимущественные отношения все же не только охраняются гражданским правом, но и регулируются его нормами, например, отношения, связанные с переменой имени, когда лицо, являющееся должником по договору должно сообщить о перемене своего имени другой стороне – кредитору.
Как мы видим предмет гражданского права является достаточно обширным. Общественные отношения, которые регулируются нормами гражданского права являются разнородными и некоторые из них имеют аналоги в других отраслях права. Так, уже было отмечено, что организационные отношения также являются предметом правового регулирования административного права. Между тем, гражданско-правовые отношения обладают определенной спецификой.
Признаки и свойства гражданско-правовых отношений |
||
Равенство субъектов |
Автономия воли |
Имущественная самостоятельность |
Таблица 117. Признаки гражданско-правовых отношений
Во-первых, каждое из указанных отношений возникает между равными субъектами, обладающими автономией воли. Субъекты гражданского права изначально не обладают по отношению друг к другу властными полномочиями, каждый сам по своему усмотрению и в своем интересе вступают в правоотношения, приобретая и осуществляя для себя права, возлагая и исполняя обязанности. Никто не может принудить другого к заключению договора, к отказу от своей собственности. Если такие требования и возможны, то подобные отношения уже не будут являться гражданско-правовыми (например, взимание налога – принуждение к изъятию части имущества – это не гражданско-правовое, а публичное правоотношение). Стороны, вступая в гражданские правоотношения, как правило, самостоятельны в установлении правил поведения. Иными словами, стороны в правоотношении как бы являются сами «центром» и сами устанавливают «власть». Определяя условия договора, субъекты связывают себя взаимными правами и обязанностями, то есть сами определяют, кто из них, в каком объеме и пределах и в каких случаях имеет право требовать, а другой обязан подчиниться. То есть каждый субъект гражданского права представляет некий «автономный центр», который может связать себя с другим таким же «центром» правами и обязанностями. Однако не все гражданско-правовые нормы являются диспозитивными, то есть предоставляют субъектам полную свободу действий, возможность установления своих правил. Существуют нормы императивные, которые устанавливают запреты, предписывают определенный вариант поведения. Существуют также охранительные нормы, которые устанавливают негативные последствия для нарушителей. Однако императивные нормы от этого не перестают быть гражданско-правовыми, поскольку они регулируют и охраняют общественные отношения, основанные на равенстве сторон.
Во-вторых, стороны гражданских правоотношений обладают свойством имущественной самостоятельности. Это свойство означает, что каждый субъект гражданского права обладает определенным имуществом, которое принадлежит исключительно ему, и он вправе осуществлять в отношении своего имущества почти неограниченное господство. Каждый вправе сам решить как ему поступить со своей вещью: уничтожить ее, продать, обменять, сдать в аренду, подарить. Между тем, господство над вещью испытывает определенные ограничения. Лицо, обладающее определенным имуществом, в ходе осуществления своего господства над ним не должно нарушать прав и законных интересов других лиц.
Указанные свойства и признаки гражданских правоотношений позволяют их отделить от других правоотношений – публичных, которые не обладают указанными свойствами.
Таким образом, предмет гражданско-правового регулирования – это совокупность имущественно-стоимостных, неимущественных, но связанных с имущественными отношений, организационных и абсолютно неимущественных отношений, основанных на равенстве сторон, автономии воли и их имущественной самостоятельности.
Гражданское право обладает специфическим методом правового регулирования. Публичное право в основном использует императивный метод, который основан на властных предписаниях, на подчинении. Императивный метод в целом не терпит проявлений автономии воли, поскольку за подчиненных субъектов публичных правоотношений воля уже была выражена властными субъектами – в первую очередь государством. Несмотря на многообразие публично-правовых отношений, различия между отраслями публичного права приемы и способы регулирования публичных отношений хотя и являются различными, но все они составляют единый метод – императивный. Напомним, что императивный метод подразделятся на императивно-декларативный (конституционное право), императивно-регулятивный (административное право) и императивно-охранительный (уголовное право).
Диспозитивный метод, основанный на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности сторон является единым и не имеет внутреннего разделения. Диспозитивный метод заключается в возможности лицам самим проявлять волю и вступать в отношения, создавать нормы права, которые будут иметь значения для лиц, создавших их (например, нормы какого-либо договора, т.е. его условия).
Диспозитивный метод в гражданском праве включает в себя различные приемы и способы правового регулирования. Например, такой способ как равенство сторон. Нормы гражданского права устанавливают, что их субъекты являются равными. Другой пример, способы плюрализма и децентрализации. Каждый субъект гражданского права является своего рода «центром», который по соглашению с другим «центром» способен установить свою власть над ним и наоборот и при этом эти субъекты имеют достаточно широкий арсенал для установления условий своей «власти», то есть их отношения могут развиваться в том русле, в каком им будет угодно.
Помимо общеправовых принципов гражданское право имеет собственные правовые принципы, которые определяют смысл и содержание каждой нормы, каждого института гражданского права.
Принцип равенства участников гражданских правоотношений уже был достаточно и неоднократно подробно освящен.
Принцип неприкосновенности собственности означает, что собственность объявляется священной и неприкосновенной, является одной из необходимых предпосылок уважения личности и ее самореализации. В содержание данного принципа входит, во-первых, недопустимость владения, пользования и/или распоряжения чужими вещами без согласия собственника, а во-вторых, равные гарантии защиты права собственности вне зависимости от каких-либо факторов. В одинаковой степени защищаются частная, государственная и муниципальная собственность. Лицо может быть лишено собственности или ограничено в возможности осуществлять свое господство только в порядке, установленном федеральным законом и только в целях необходимости обеспечения безопасности личности, общества, государства, а также сохранения нравственных устоев общества.
Принцип свободы договора заключается в том, что, во-первых, субъекты вправе самостоятельно изъявлять свою собственную волю относительно заключения договоров, вступления в договорные отношения, а во-вторых, свободны в установлении таких условий договора, которые не противоречат закону. Ограничения свободы договора могут устанавливаться только федеральным законом и только в целях необходимости обеспечения безопасности личности, общества, государства, а также сохранения нравственных устоев общества.
Принцип свободы экономического пространства предполагает запрет на установлении каких-либо препятствий в свободном перемещении по территории Российской Федерации товаров, денег, денежных средств, работ и услуг. Такие ограничения могут устанавливаться только федеральным законом и только в целях необходимости обеспечения безопасности личности, общества, государства, а также сохранения нравственных устоев общества.
Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела состоит в том, что никто не имеет права без надлежащего санкционирования вмешиваться в какие-либо дела, связанные с осуществление гражданских прав. Не допускается вмешательство в частную жизнь, сбор, хранение, распространение или использование информации о частной жизни лица, недопустимо каким-либо образом без надлежащих санкций влиять на деятельность граждан и организаций.
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав тесно связан с предыдущими принципами. Он заключается в том, что никто не вправе безосновательно и произвольно чинить препятствия субъектам в осуществлении своих прав. Данный принцип может ограничиваться только федеральным законом и только в целях необходимости обеспечения безопасности личности, общества, государства, а также сохранения нравственных устоев общества.
Принцип добросовестного осуществления прав и исполнения обязанностей состоит в том, что, во-первых, каждый, кто обладает гражданскими правами, должен осуществлять их лишь в соответствии с их назначением. Не допускается злоупотребление правом, ни в каких формах. Часто мы можем слышать о таком явлении как «обход закона». Данный принцип налагает запрет на использование пробелов в законодательстве, неточностей формулировок или логических противоречий в целях, противоречащих нравственности и правопорядку. Во-вторых, данный принцип указывает на необходимость надлежащего исполнения возложенных обязанностей. Каждый, кто обладает гражданскими обязанностями, должен прилагать все усилия для того, чтобы достичь правовой цели, не причинив при этом какого-либо вреда другим лицам.
Принцип обеспечения охраны гражданских прав означает, что каждому, чье право было нарушено, гарантируется защита со стороны государства. Охрана гражданских прав, о которой речь пойдет в 7 параграфе настоящей главы, может производиться в различных формах: юрисдикционной (путем обращения в суд или органы исполнительной власти) или неюрисдикционной (например, самозащита права или использование мер оперативного воздействия) и различными способами – путем привлечения к гражданско-правовой ответственности, применения мер защиты и так далее1.
Отрасль гражданского права, как и любая другая отрасль, имеет собственную систему.
Система отрасли гражданского права2 |
||||
Общая часть |
Особенная часть |
|||
|
Вещное право |
Обязательственное право |
Наследственное право |
Право интеллектуальной собственности |
Таблица 118. Система отрасли гражданского права
Общая часть гражданского права представлена несколькими институтами, которые отображены в таблице 119.
Институты общей части гражданского права |
||||||
Принципы |
Источники |
Субъекты |
Объекты |
Юридические факты |
Сроки |
Гражданско-правовое принуждение |
Таблица 119. Институты общей части гражданского права
Институт принципов гражданского права или институт основных начал гражданского права является тем институтом, который определяет весь правовой режим отрасли, определяет содержание и цели гражданско-правового регулирования, ориентирует субъектов гражданского права в осуществлении своих прав и исполнении обязанностей. Каждый принцип гражданского права является подинститутом гражданского права.
Институт источников гражданского права определяет, что является источником гражданского права, каким образом источники действуют во времени, в пространстве и по кругу лиц. Например, подинститут гражданского законодательства и иных актов, регулирующих гражданско-правовые отношения, или, например, подинститут правового обычая и так далее.
Институт субъектов гражданского права определяет, кто является субъектами гражданского права, у кого имеется возможность вступать в гражданско-правовые отношения. Институт субъектов представлен тремя подинститутами: подинститут граждан (физических лиц), подинститут юридических лиц и подинститут публичных образований
Институт объектов гражданского права определяет, по поводу чего, по поводу каких благ возникают гражданско-правовые отношения. Институт объектов можно разделить на четыре подинститута: подинститут имущества, подинститут юридических процедур, подинститут прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, подинститут нематериальных благ (жизнь, здоровье, честь, достоинство и так далее).
Институт гражданско-правовых фактов закрепляет перечень оснований, которые приводят к возникновению гражданских правоотношений. Институт гражданско-правовых фактов можно разделить на два подинститута: подинститут юридических актов и подинститут юридических поступков.
Институт гражданско-правовых сроков определяет типы сроков, их значение. Институт гражданско-правовых сроков следует разделить на два подинститута: подинститут сроков осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей и сроков защиты гражданских прав.
Институт гражданско-правового принуждения или правоохранительных мер гражданского права устанавливает формы, способы и механизмы защиты гражданских прав. Данный институт можно разделить на подинститут мер гражданско-правовой ответственности, мер гражданско-правовой защиты и предупредительных гражданско-правовых мер.
Система особенной части разделена на подотрасли, которые сгруппированы по признаку однородности общественных отношений, регулируемых нормами данных подотраслей.
Вещное право содержит нормы, которые регулируют имущественно-стоимостные отношения статики. Данная подотрасль определяет формы, способы и содержание закрепления вещей (материальных, физически осязаемых благ) за определенным субъектом. Вещное право состоит из двух институтов: институт права собственности и институт ограниченных вещных прав.
Обязательственное право содержит нормы, регулирующие имущественно-стоимостные отношения динамики. Данная подотрасль определяет формы и способы передвижения различных благ из одной хозяйственной сферы в другую – от одного субъекта к другому. Обязательственное право содержит в себе два института: институт регулятивных обязательств (договорные обязательства и обязательства из иных правомерных юридических действий) и институт охранительных обязательств (причинение вреда и неосновательное обогащение).
Наследственное право содержит нормы, которые определяют порядок перехода прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам – правопреемникам. Данная отрасль содержит в себе институты наследования по завещанию и наследования по закону.
Право интеллектуальной собственности является не совсем корректным обозначением в некоторых источниках права результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Рассматриваемая подотрасль объединяет нормы, которые регулируют неимущественные, связанные с имуществами отношения. Данная отрасль имеет в своем составе два института: институт результатов интеллектуальной деятельности и институт средств индивидуализации.
Право нематериальных благ является подотраслью гражданского права, которая регулирует, прежде всего, процессы охраны неотчуждаемых и непередаваемых благ. Помимо охранительных методов правового регулирования данная отрасль лишь в незначительно степени использует регулятивные. Данная подотрасль состоит из двух институтов: институт нематериальных благ, обеспечивающих физическое существование лица (жизнь, здоровье) и институт нематериальных благ, обеспечивающих общественное существование (честь, достоинство, деловая репутация)
Как мы видим каждый тип общественных отношений регулируется различными подотраслями гражданского права, каждая из которых учитывает специфику каждого отношения. Например, имущественно-стоимостные отношения динамики регулируются сразу двумя подотраслями: обязательственным правом и наследственным. А организационные правоотношения растворены среди норм различных подотраслей, поскольку по своей природе организационные отношения организуют другие отношения, обеспечивают их, поэтому их выделение в самостоятельную подотрасль не просто сомнительно, но и излишне.
Источники гражданского права чрезвычайно многообразны. Источники права, содержащие гражданско-правовые нормы, представлены нормативно-правовыми актами, правовым обычаями, естественным правом. Напомним, что источники гражданского права могут содержать нормы не только частного права, но и нормы иных отраслей права, которые обслуживают частноправовые институты.
Совокупность гражданских нормативно-правовых актов составляет гражданское законодательство и иные акты, регулирующие гражданско-правовые отношения.
Гражданское законодательство представлено Гражданским кодексом РФ и теми федеральными законами, которые приняты согласно прямым предписаниям норм ГК РФ.
Иные нормативно-правовые акты, регулирующие гражданско-правовые отношения, представлены федеральными законами, подзаконными актами, а также законами субъектов федерации, которые приняты не в соответствии с ГК, но не должны противоречить ему.
Правовые обычаи являются источником права, которые позволяют устранять пробелы в правовом регулировании. Гражданско-правовой обычай – это сложившееся правило поведения в сфере гражданско-правовых отношений. Функционирование гражданско-правовых обычаев санкционировано Гражданским кодексом РФ.
Гражданское право по своей природе находится в необычайно тесных связях с правом естественным, которое зиждется на объективной справедливости, добре, разумности и логичности. Естественное право находит свою роль в качестве источника в тех случаях, когда пробел не урегулирован законодателем, не устранен сторонами в договоре и отсутствует правовой обычай, а также невозможно применять аналогию закона, то есть применить норму права, которая не регулирует отношение напрямую, но может быть пригодной для его регулирования. В таком случае правоприменитель вынужден прибегнуть к аналогии права, то есть разрешить возникший конфликт на основе основных начал гражданского права – естественного права.
