Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Управление территориями и имуществом. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
93
банкротства не признаются лицами, участвующими в деле о банк­ротстве.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие физические лица могут быть отнесены к несостоятель-
ным согласно законодательству?
2. Какие юридические лица могут быть отнесены к банкротам?
3. Назовите признаки банкротства.
91
94
Тема 12. Понятия наследование и дарение
План
1. Понятие наследственное право. Порядок открытия наследства.
2. Понятие договора дарения. Элементы договора дарения.
1. Понятие наследственное право. Порядок открытия наслед­ства
Понятие наследственное право
Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина. Основные институты наследствен­ного права зародились в Древнем Риме. Именно римскому праву современная юриспруденция обязана самим понятием наследова­ния как универсального преемства, в силу которого к наследнику переходят в качестве единого комплекса не только все имуще­ственные права, но и обязанности наследодателя. Наряду с этими основными понятиями системы наследования как преемства прав и обязанностей вследствие смерти гражданина римское право созда­ло ряд положений об основаниях наследования, о порядке приоб­ретения наследства, об отношениях наследников между собой и с кредиторами наследодателя. Право наследования означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению, распорядиться своим имуществом на случай смерти. Наследодатель имеет право дать любые распоряжения относитель­но преемства своего имущества на случай смерти. При этом он действует по своей воле и руководствуется исключительно своим интересом при распоряжении имуществом. Правовое регулирова­ние отношений по наследованию имущества, подобно регулирова­нию отношений собственности, имеет комплексный, межотрасле­вой характер: с помощью конституционных и гражданско-правовых норм
установлена сама возможность наследовать имуществом;
нормами гражданского права определяются правомочия граж-
дан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения;
законодательно приняты правовые способы защиты наслед-
ственных прав граждан от посягательств со стороны других
92
95
лиц – нормы гражданского и уголовного права о защите отно­шений по наследованию имущества.
Наследование - это переход после смерти лица его имуще-
ственных прав и обязанностей к иным лицам, чей круг определен завещанием покойного или правилами наследования по закону ГК РФ, которые устанавливают, что при наследовании имуществом умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.
Универсальное правопреемство – это волеизъявление
наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имуще­ства). Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленно­сти наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника. Моментом универсального правопреем­ства считается время, в которое произошла смерть наследодателя.
Основные принципы наследования, т.е. основные начала,
руководящие идеи наследования, заключаются в следующем:
1) основанием открытия наследства признается смерть лица;
2) время открытия наследства наступает с момента смерти наследодате- ля;
3) место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества;
4) наследственное имущество включает в себя как имущественные пра-
ва, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смер­ти;
5) в законодательстве установлен круг лица, которые могут при- зываться к наследованию;
6) в законодательстве установлен круг лица, которые не могут призываться к наследованию.
Основное понятие наследства дается в ГК РФ, согласно кото­рого в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Наследство – это юридическое понятие, заимствованное из римского частного права, в котором наследство устанавливало пре­емство прав умершего другими лицами; это общее преемство акти-
93
96
вов и пассивов. Наследодатель без контроля распоряжался имуще­ством. Принятое наследство нельзя было отнять у наследника. В со­став наследства входят вещи, иное имущество, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение.
Не входят в состав наследства:
права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследо-
дателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вре- да;
права и обязанности, переход которых в порядке наследования
не допускается ГК РФ или другими законами;
личные неимущественные права и другие нематериальные бла-
га.
В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. В наслед­ственное имущество могут входить разнообразные права и обязан­ности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязатель­ства по договору и т.п. Наследственное право напрямую связано с имущественными и неимущественными отношениями. Наслед­ственные имущественные отношения непосредственно регулируют­ся гражданским правом (вещные, обязательственные, наследствен­ные, семейные отношения). Имущественные отношения – это отно­шения, которые возникают по поводу имущества, материальных благ. Особенностью имущественных отношений является то, что имеет товарно-денежную форму. Личные неимущественные отно­шения характеризуются тем, что их предметом являются нематери­альные блага, они лишены экономического характера и неотделимы от личности человека. Это отношения, в которых происходит инди­видуализация личности и осуществляется оценка ее нравственности и других социальных качеств.
Наследство (наследственная масса, наследственное имуще-
ство) – это имущественные и некоторые неимущественные права и
обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смер­тью, а переходят к наследникам на основании норм наследственного права.
94
97
Порядок открытия наследства
Законодатель в ст. 1113 ГК РФ сформулировал понятие юри­дического значения открытия наследства, указав, что наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом граждани­на умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. В ст. 17 ГК РФ говорится о правоспособности гражданина, которая возникает в полном объеме в момент рожде­ния человека. Время открытия наследства должно быть подтвер­ждено свидетельством о смерти. Таким образом, открытие наслед­ства является юридическим фактом, с которым связано возникно­вение наследственных правоотношений. Законодатель указывает на одно из основных условий открытия наследства – это смерть граж­данина. Открытие наследства является юридическим фактом, с ко­торым связано возникновение наследственных правоотношений. Юридическими фактами закон признает:
смерть гражданина; объявление гражданина умершим.
При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства. Вопрос о времени открытия наследства ва­жен, поскольку с ним связано определение:
круга лиц, которые выступят наследниками; состава наследственного имущества; начала течения срока для предъявления претензий кредиторов,
срока для принятия наследниками наследства, срока для выда­чи свидетельства о праве на наследство.
Временем открытия наследства в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа, если по каким-либо причинам от­казывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было это отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке
Факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражда­нина.
Время открытия наследства тесно связано со следующими положениями законодательства:
95
98
нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, перевод-
чик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин;
оспаривание завещания до открытия наследства не допускает-
ся;
право на получение завещательного отказа действует в течение
трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим ли­цам;
к числу наследников по закону относятся граждане, которые не
входят в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК РФ;
наследство может быть принято в течение шести месяцев со
дня открытия наследства;
в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели
гражданина наследство может быть принято в течение шести ме­сяцев;
при наследовании по закону, если наследованное имущество перехо-
дит к двум или более наследникам без указания конкретного имуще­ства;
наследник, который на момент открытия наследства зареги-
стрирован в качестве индивидуального предпринимателя, либо коммерческая организация, являющаяся наследником по заве­щанию, имеют при разделе наследства преимущественное пра­во на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (ст. 132 ГК РФ) с соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ.
При возникновении и реализации наследственных правоот­ношений имеет большое значение понятие «место открытия наследства». Вопрос о месте открытия наследства является важ­ным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ). Ценность имущества имеет относительный характер и определяется не толь­ко из рыночной цены, но и из самого места расположения имуще­ства, особенно это касается недвижимости. Ценность имущества с учетом рыночной стоимости будет устанавливаться с позиции де­нежной стоимости, может быть выгодным или менее выгодным в денежном выражении. Все будет зависеть от конкретной экономи­ко-правовой обстановки в обществе. Законодательством не уточня-
96
99
ется, в каком отношении, в каком понимании надо учитывать наибольшую ценность. Ценность имущества может быть матери­альной, когда оценивается в денежном выражении, а может иметь характер культурных ценностей.
Документом, подтверждающим место открытия наследства,
может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте его жительства. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его установлении.
2. Понятие договора дарения. Элементы договора дарения
Понятие договора дарения
Договором дарения называется договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать определенное имущество другой стороне (одаряемому) либо осво­бождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанно­сти (ст. 572 ГК).
Договор дарения опосредует переход имущества (вещи, пра-
ва и т.п.) от одного лица к другому, причем даритель и одаряемый являются юридическими равноправными субъектами. Таким обра­зом, правоотношения, возникающие из договора дарения, вполне укладываются в рамки предмета гражданского права и адекватны методу гражданско-правового регулирования.
По действующему ГК дарение может выступать в качестве как реального, так и консенсуального договора. В последнем слу­чае договор порождает обязательство передать определенное иму­щество одаряемому в момент, не совпадающий с моментом заклю­чения договора, т.е. в будущем. Различия между реальным и кон­сенсуальным договорами дарения весьма велики и затрагивают практически все аспекты отношений между дарителем и одаряе­мым. Не случайно большинство норм главы 32 ГК регулируют ли­бо только реальные договоры дарения, либо только обещание по­дарить, а количество общим норм, распространяющихся на все ви­ды дарения, минимально. Единственное, что объединяет все разно­видности договора дарения, – это его безвозмездный характер.
Безвозмездность как главный квалифицирующий признак до- говора дарения не означает, что одаряемый вообще свободен от лю-
97
100
бых имущественных обязанностей. Так, передача дара может быть обусловлена его использованием в общеполезных целях, в том числе по какому-либо определенному назначению (пожертвование). Ис­пользование такой обязанности одаряемым не является встречным предоставлением, поскольку оно адресовано не самому дарителю, а более или менее широкому кругу третьих лиц. Возможны и другие случаи дарения имущества, обремененного правами третьих лиц, например, залогом и сервитутом. Более того, возможно заключение договора, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя, что, в конечном счете, приводит к возложе­нию на одаряемого определенных обязанностей по отношению к дарителю. Так, возможен договор, по которому даритель, отчуждая дом, выговаривает себе право постоянного пользования одной из комнат. Корреспондирующая этому праву обязанность одаряемого является встречной по отношению к обязанности дарителя осуще­ствить дарение, она обусловлена ею. Однако исполнение этой обя­занности одаряемым не охватывает «предоставлением» в традици­онном смысле слова. Ведь даритель в результате исполнения дого­вора не получает ничего нового, т.е. такого, что он имел бы до и по­мимо договора. В отличие от завещания-односторонней сделки по распоряжению имуществом на случай смерти дарение является до­говором, т.е. двусторонней сделкой, а потому может иметь место лишь при жизни дарителя.
Элементы договора дарения
Гражданский кодекс резко расширил предмет договора даре-
ния, включив в него вещи, имущественные права (требования) в
отношении дарителя или третьих лиц, а также освобождение от имущественных обязанностей перед дарителем или третьим лицом. Предметом дарения являются не любые, а лишь некоторые юриди­ческие действия: прощение долга (если даритель освобождает ода­ряемого от обязанностей перед самим собой), перевод долга (если даритель переводит на себя обязательство одаряемого перед треть­им лицом), принятие на себя исполнения и обязательства (если да­ритель исполняет обязательство за одаряемого и от его имени). Все эти действия объединяет лишь то, что они направлены на обогаще­ние одаряемого, т.е. увеличение его имущества.
Предметом договора дарения могут выступать любые вещи, не
изъятые из оборота, в том числе и такие специфические, как деньги
98
101
и ценные бумаги. Дарение вещей, ограниченных в обороте (напри­мер, охотничьего оружия), не должно нарушать их специального правового режима, т.е. одаряемым может выступать лишь управо­моченное на владение соответствующей вещью лицо (например, член общества охотников или охотник-промысловик, имеющий ли­цензию). Имущественные права, являющиеся предметом дарения, могут иметь как обязательственный (права требования), так и вещ­ный характер.
Реальный договор дарения, по которому даритель передает
одаряемому право пользования какой-либо своей вещью. Этот до­говор заключается в момент передачи права (т.е. закрепление права за одаряемым). Но дарение имущественного права в отношении себя самого в то же время означает принятие на себя корреспонди­рующих обязанностей перед одаряемым (в нашем примере это­обязанность по передаче вещи в безвозмездное пользование). Сле­довательно, здесь реальный договор дарения порождает обязатель­ство, содержанием которого является не передача дара (дар, т.е. право, уже передан), а выполнение каких-либо иных действий.
Освобождение от имущественной обязанности, как один из вариантов дарения, может осуществляться различными способами. Освобождение от обязанности перед самим дарителем называется прощение долга.
Типичный случай освобождения от обязанности перед треть­им лицом – это перевод такой обязанности с одаряемого на дарите­ля, именуемый переводом долга (который подчиняется требовани­ям ст. 391, 392 ГК). В этом случае даритель занимает место одаря­емого, вытесняя его из правоотношений с третьим лицом. Осво­бождение одаряемого от обязанности перед третьим лицом про­изойдет в том случае, если благодаря действиям дарителя прекра­тится соответствующее обязательство.
Предмет договора дарения должен быть формально опреде­лен путем указания на конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанности. В противном случае договор, содер­жащий обещание подарить, считается незаключенным (абз. 2 п. 2 ст. 572 ГК). Отсутствие в законе аналогичной нормы, посвященной реальному договору дарения, объясняется тем, что его предмет неизбежно становится определенным для сторон уже в момент пе­редачи, т.е. еще при заключении договора.
99
102
Сторонами договора дарения – дарителем и одаряемым – мо-
гут быть граждане, юридические лица и государство. Право государ­ства совершать дарения, а равно выступать одаряемым, не вызывает сомнений. Но вправе ли оно делать подарки иначе, как в общеполез­ных целях? Да, так как общий интерес, преследуемый государством, может заключаться и в том, чтобы одарить частное лицо. Серьезное влияние на возможность заключения договора дарения гражданами оказывает объем их дееспособности. Недееспособный гражданин может заключать договоры дарения только через своего опекуна. При этом от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой стоимости (не дороже пяти минимальных раз­меров оплаты труда); право на получение им подарков через опеку­на.
Ряд запретов на получение подарков закон связывает с осо-
бенностями профессионального статуса одаряемых лиц, пытаясь таким образом бороться со злоупотреблениями работников соци­альной сферы и государственного управления (пп. 2 и 3 ст. 575 ГК).
В отношении договоров дарения с участием юридических
лиц ГК также предусматривает ряд специальных ограничений. Пункт 4 ст. 575 ГК прямо запрещает дарение между коммерчески­ми организациями, за исключением обычных подарков небольшой стоимости.
Форма договора дарения определяется его предметом, субъ-
ектным составом и ценой. В соответствии с п. 3 ст. 574 и ст. 131 ГК все договоры дарения недвижимого имущества (и реальные, и кон­сенсуальные) должны заключаться в письменной форме и подле­жат обязательной государственной регистрации. Правила, опреде­ляющие форму договора дарения движимого имущества, преду­смотрены п. 2 ст. 574 ГК. В письменную форму под страхом недей­ствительности должны облекаться все консенсуальные договоры дарения (дарственные обещания), а также реальные договоры на сумму более 5 МРОТ, в которых дарителем выступает юридиче­ское лицо.
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]