Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Актуальные вопросы наследственного права

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Институт охраны наследства и управления им: пути совершенствования
Адресованное наследнику требование провести за его счет полную оценку всех активов наследодателя с точки зрения положений ГК РФ неправомерно, а существующее недоразумение могло бы быть устра­нено применением другой методики определения размера государ­ственной пошлины (нотариального тарифа), не связанной со стоимо­стью наследства (которая, как известно, в силу ст. 1112 ГК РФ должна определяться не только стоимостью имеющихся активов, но и объемом обязательств, пассивов умершего). Кроме того, необходимо помнить, что стоимость положительной части наследственного имущества (ак­тивов) не известна наверняка в момент совершения описи. Впрочем, эта проблема является в настоящее время предметом жесточайших дискуссий и требует отдельного рассмотрения.
В то же время необходимость проведения оценки наследства сегодня связана также с тем, что предельный размер вознаграждения по договорам хранения и договорам доверительного управления наследственным иму­ществом определяется исходя из оценочной стоимости наследственного имущества1. Впрочем, как указано в Постановлении Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350, оценочная стоимость имущества определяется в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ, где предусмотрена оценка по обще­му правилу имущества по соглашению между потенциальными наслед­никами. Насколько в нотариальной практике такая оценка (по соглаше­нию между наследниками) для целей заключения договоров доверитель­ного управления наследственной массой воспринята, нам судить трудно.
Таким образом, положения ГК РФ о проведении оценки исключи­тельно на основании заявления наследников фактически проигнори-
1
См.: Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» // Собрание за­конодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2096.
21
Л.Ю. Михеева
рованы другими нормативными правовыми актами, а заинтересован­ные в принятии наследства и обеспечении его сохранности граждане вынуждены оплачивать услуги оценщика или, например, обращаться в компетентные органы за получением справки о кадастровой стои­мости объекта недвижимости.
Между тем все же в случаях, когда оценка наследственного имуще-
ства необходима для заключения договоров хранения или доверительно­го управления этим имуществом, она может иметь действительно важное значение. Для того чтобы понять, насколько надлежащим было испол­нение обязанностей хранителем или доверительным управляющим, не­обходимо в том числе сопоставить стоимость вверяемого им имущества и того имущества, которое они возвращают при прекращении договора.
Возможно, следует внести в закон прямое указание на то, что рас-
ходы на проведение оценки наследственного имущества включаются в состав расходов на охрану наследства. Кроме того, не исключено, что следует предусмотреть порядок оплаты за счет наследственной массы таких расходов сразу после того, как они понесены, т.е. до момента выдачи наследникам свидетельств о праве наследования.
Третьим этапом осуществления мер по обеспечению сохранности
В отношении иных объектов подобной ясности нет. Общее прави-
ло ст. 1172 ГК РФ состоит в том, что не требующее управления иму­щество должно передаваться на хранение. В отношении иного иму­щества должен быть заключен договор доверительного управления.
Договор хранения наследственного имущества практически не име-
ет особенностей по сравнению с иными договорами хранения, за ис­ключением того, что поклажедателем выступает нотариус («замести­тель собственника»), а хранитель возвращает вещь наследникам, всту­пившим в свои права.
Что же касается заключения договора доверительного управления
наследственным имуществом, то прежде всего нужно выделить прямо названные в ст. 1173 ГК РФ случаи, когда такой договор обязательно
22
Институт охраны наследства и управления им: пути совершенствования
должен быть заключен. Речь идет о наличии в составе наследства доли в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или об­щества. Пожалуй, на сегодняшний день это наиболее распространенная ситуация, когда необходимо учредить доверительное управление наслед­ством. Доля в уставном капитале требует управления всегда – даже тогда, когда срок между открытием наследства и его принятием весьма коро­ток. В этот предполагаемый период может и не планироваться проведе­ние общего собрания участников, однако управление такой долей не­обходимо как минимум на случай проведения внеочередного собрания.
Во-вторых, по аналогичной причине всегда следует учреждать до-
верительное управление акциями, принадлежавшими умершему.
В-третьих, доверительное управление необходимо при наличии в составе имущества такого специального объекта, как предприятие (ст. 132 ГК РФ), хотя справедливости ради нужно отметить, что в гра­жданском обороте таких объектов насчитываются единицы.
В-четвертых, доверительного управления во всех случаях требу­ют те ценные бумаги, срок осуществления прав по которым наступил или в ближайшее время наступит. Так, например, вексель, платеж по которому будет производиться через год, на стадии открытия наслед­ства требует лишь хранения.
Не исключено, что доверительного управления потребуют и иные объекты, входящие в состав наследства1. Во всяком случае право выбора между доверительным управлением и договором хранения предоставле­но нотариусу. Это весьма непростой выбор, в особенности в тех случаях, когда на учреждении доверительного управления имуществом настаи­вает один из предполагаемых наследников. В практике имел место слу­чай, когда нотариус, руководствуясь ст. 1173 ГК РФ, заключил договор доверительного управления долей в уставном капитале ООО с одним из будущих наследников. Другой претендент на имущество незамедлитель­но потребовал заключения с ним договора доверительного управления жилым домом, принадлежавшим умершему. Отказывая в удовлетворе­нии подобного заявления, нотариус должен разъяснить заявителю, что жилой дом, как правило, требует охраны, но не управления.
Нотариус (как и душеприказчик) не ограничен в праве заключить несколько договоров по поводу различных объектов доверительного
1
Нельзя забывать и то, что некоторые действия по управлению наследственным имуществом, как представляется, необходимо совершать за пределами территории России, а в составе этого имущества могут находиться права, не известные российской правовой системе, – например, права, вытекающие из создания трастов.
23
Л.Ю. Михеева
На стороне учредителя управления выступает нотариус (по дей-
ствующему ГК РФ – также душеприказчик). Такое доверительное управление осуществляется по основаниям, предусмотренным зако­ном (ст. 1026 ГК РФ). В соответствии с п. 2 указанной статьи правила гл. 53 ГК РФ применяются, если иное не вытекает из существа отно­шений по доверительному управлению наследством. Это означает, что доверительное управление осуществляется не в интересах нотариуса, а также что нотариус в качестве учредителя управления не имеет пра­ва на возмещение ему убытков, причиненных деятельностью довери­тельного управляющего, и не несет ответственность по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением.
В законопроекте № 801269-6 предлагается также «попутно» устранить
некоторое противоречие, которое сложилось между нормами частей вто­рой и третьей ГК РФ. В силу действующей редакции ст. 1026 ГК РФ дове­рительное управление в необходимых случаях, предусмотренных законом, учреждается на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик), в то время как в части третьей ГК РФ гово­рится прежде всего о доверительном управлении в случаях, когда ника­кого завещания нет. Согласно указанному законопроекту основанием до­верительного управления должна считаться необходимость постоянного управления наследственным имуществом как таковая (ст. 1173 ГК РФ).
С точки зрения субъектного состава правоотношений по доверитель-
ному управлению наследством интересен вопрос о возможности уча­стия в них выгодоприобретателя. Специальные нормы ст. 1173 ГК РФ не дают на него ответа. Общее правило ст. 1016 ГК РФ закрепляет в ка­честве существенного условия договора наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управ­ление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя).
Существует точка зрения, в соответствии с которой в качестве выго-
доприобретателей в договоре доверительного управления наследством
24
Институт охраны наследства и управления им: пути совершенствования
следует указывать наследников1. Представляется, что такое мнение яв­ляется ошибочным. Круг наследников на момент принятия мер по охра­не наследства всего лишь предполагается. Никто не может с уверенно­стью сказать, что свидетельства о праве наследования будут выданы именно этим лицам.
По нашему мнению, выгодоприобретатель по договору доверитель­ного управления наследственным имуществом может быть установлен лишь в одном случае. Условия завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ) могут быть таковы, что в соответствии с ними еще до вступления на­следников во владение имуществом душеприказчик обязан производить платежи или осуществлять иное имущественное предоставление отка­зополучателю (отказополучателям). В этом случае выгодоприобретатель учредителю доверительного управления известен, и сомневаться в его правах оснований нет. В остальных случаях доверительное управление осуществляется не в интересах конкретных лиц, а в целях приумноже­ния стоимости наследственной массы (или сохранения ее стоимости).
На этой же позиции стоят и авторы законопроекта № 801269-6, кото­рые предлагают закрепить в ГК РФ правило об отсутствии выгодопри­обретателя в отношениях по доверительному управлению наследствен­ным имуществом. Как указано в законопроекте, выгодоприобретатель в таком договоре может быть назначен только в случае, когда совершен завещательный отказ, предполагающий его исполнение на период со­вершения действий по охране наследственного имущества и управлению им. В таком случае выгодоприобретателем назначается отказополучатель.
Помимо соблюдения интересов конкретных лиц, называющих себя наследниками умершего, у договора доверительного управления наслед­ственной массой, как представляется, есть и иная цель – по законопро­екту доверительное управление наследственным имуществом осущест­вляется в целях сохранения этого имущества и увеличения его стоимости. Это справедливо, поскольку при таком подходе доверительный управ­ляющий в выборе тех или иных действий в отношении имущества дол­жен ориентироваться не на указания или предпочтения названных ему нотариусом эвентуальных наследников, а на необходимость умножения стоимости имущества или по крайней мере недопущения ее уменьше­ния. Опять-таки в случаях, когда завещатель предписал определенные действия, которые следует совершать при управлении наследственной
1
Такая позиция отражается в том числе и в образцах нотариальных документов. См., например: Примерный образец договора доверительного управления имуществом // Бюллетень нотариальной практики. 2002. № 5. С. 30.
25
Л.Ю. Михеева
массой после его смерти, доверительный управляющий должен следовать этим указаниям (например, не согласовывать определенный вид сделок того хозяйственного общества, доля в капитале которого наследуется), что и предлагается прямо закрепить в ст. 1173 ГК РФ.
На стороне доверительного управляющего в силу специфики до-
верительного управления по основаниям, предусмотренным законом, могут выступать не только коммерческая организация, индивидуаль­ный предприниматель, но и некоммерческая организация, а также гражданин, не являющийся предпринимателем. При этом сохраняют свое действие запреты, установленные ст. 1015 ГК РФ.
В нотариальной практике возникает вопрос о допустимости уча-
стия предполагаемого наследника в договоре на стороне доверительно­го управляющего имуществом. Думается, это возможно. Действующее законодательство не содержит каких-либо запретов заключения подоб­ного договора. Следует заметить, что, например, п. 4 ст. 1172 ГК РФ пря­мо указывает на необходимость заключения договора хранения наслед­ственного имущества с кем-либо из предполагаемых наследников и лишь при их отсутствии – с другими лицами. Этот же принцип может быть ис­пользован при заключении договора доверительного управления наслед­ством. Нельзя отказывать наследнику в заключении договора довери­тельного управления, ссылаясь на его заинтересованность в результатах управления. Интересы других наследников защищены нормами ГК РФ об ответственности управляющего (ст. 1022). Более того, в подавляющем большинстве случаев нотариус не находит иной кандидатуры довери­тельного управляющего, кроме одного из потенциальных наследников.
Опасения насчет недобросовестности доверительного управляющего
могут быть компенсированы повышенным контролем за ним, поэтому в законопроекте № 801269-6 и указывается, что нотариус обязан регу­лярно контролировать исполнение доверительным управляющим сво­их обязанностей (не реже, чем один раз в два месяца). Если обнаружатся нарушения со стороны доверительного управляющего, нотариусу предо­ставляется право в одностороннем порядке расторгнуть договор довери­тельного управления, потребовать от доверительного управляющего пре­доставления отчета и назначить нового доверительного управляющего.
Остановимся на особенностях содержания договора доверитель-
ного управления наследственным имуществом.
Среди существенных условий договора доверительного управления
наследственным имуществом наиболее интересным является срок. Есть несколько вариантов определения срока: путем указания календарной
26
Институт охраны наследства и управления им: пути совершенствования
даты, периода времени (месяца и пр.), путем указания на событие, кото­рое неизбежно должно наступить. Очевидно, что до дня выдачи свиде­тельств о праве наследования наследники, фактически принявшие на­следство, не способны осуществлять свои полномочия по распоряжению отдельными видами имущества (например, для отчуждения долей в ка­питале обществ им придется дождаться выдачи свидетельств о праве на­следования и обратиться в Единый государственный реестр юридических лиц с заявлением о регистрации принадлежности им прав на такие доли).
На стадии заключения договора нотариус (или душеприказчик) действует, «замещая» собственника. В случае подачи предполагаемым наследником заявления о принятии наследства (а равно в случаях так называемого неформального принятия наследства) имущество умер­шего считается принадлежащим наследнику со дня смерти наследо­дателя. При этом наследник автоматически «заступает» на место учре­дителя договора доверительного управления в качестве собственника (или одного из сособственников) управляемого имущества.
По истечении срока договора доверительного управления имуще­ством, определенного моментом выдачи свидетельства о праве на на­следство, дальнейшие правоотношения собственника и управляюще­го в принципе не исключены (в особенности если управляющий не за­вершил исполнение возложенных на него обязанностей – например, не закончил реализацию ценных бумаг). Однако их продолжение воз­можно на основании ст. 1016 ГК РФ, в которой установлено: «При от­сутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окон­чании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором».
Некоторая неопределенность с предельным сроком доверительного управления наследственным имуществом, существующая в силу раз­бросанности норм о таком доверительном управлении имуществом между частями второй и третьей ГК РФ, устраняется в законопроекте № 801269-6 довольно просто – предлагается не считать срок довери­тельного управления в данном случае существенным условием дого­вора. Следовательно, договор в этом случае может быть заключен но­тариусом и доверительным управляющим без указания срока.
Логика вышеизложенного, в соответствии с которой наследник, вступивший в свои права, «замещает» предыдущего «заместителя» умер­шего собственника, породила следующее законодательное решение: «наследники не позднее тридцати дней после получения свидетельства о праве наследования вправе потребовать от доверительного управляю-
27
Л.Ю. Михеева
щего передачи им имущества, находившегося в доверительном управле­нии, и предоставления им отчета о доверительном управлении».
Более того, в законопроекте № 801269-6 предлагается своего рода разъяснение существа отношений по доверительному управлению на­следственной массой в случае определения наследников и оформле­ния ими своих прав.
Предлагается закрепить в ГК РФ правило о том, что в момент вы­дачи свидетельства о праве наследования хотя бы одному из наслед­ников к такому наследнику или к таким наследникам переходят права и обязанности учредителя доверительного управления, а нотариус, уч­редивший доверительное управление, освобождается от осуществле­ния обязанностей учредителя. Если же наследники в течение 30 дней не предъявят требование о передаче им имущества, находившегося в доверительном управлении, то договор доверительного управления считается продленным на срок в пять лет.
Такое доверительное управление (продолжающееся по истечении 30 дней со дня оформления свидетельств о праве наследования), со­гласно законопроекту, перестает быть доверительным управлением в силу закона. Управляющему противостоит учредитель управления (некоторое время назад выступавший в качестве потенциального на­следника), следовательно, учредитель управления может прекратить эти отношения в любое время в общем порядке.
Требует обсуждения еще одно существенное условие договора дове­рительного управления наследственным имуществом. Речь идет о воз­награждении, причитающемся управляющему. Нет сомнений в том, что большинство лиц, которым можно предложить стать управляющи­ми чужим имуществом, потребуют предоставления им вознаграждения. Однако с позиции ст. 1016 ГК РФ выплата вознаграждения может и не предусматриваться в договоре управления наследственной массой. По­добный альтруизм со стороны управляющего может быть вполне объяс­нимым в том случае, когда управляющим изъявил желание быть предпо­лагаемый наследник. Его интерес состоит в сохранении и приумноже­нии того имущества, которое позже перейдет в его владение. Интересно, что в Законе РСФСР 1974 г. «О государственном нотариате» содержа­лось прямое указание на то, что хранители и опекуны наследственного имущества, являющиеся наследниками, не имеют права на получение вознаграждения. Такая норма в действующем законодательстве отсут­ствует, но, как нам представляется, следует ее восстановить.
В других случаях нотариус вряд ли может рассчитывать на безвоз­мездность договора доверительного управления. И тем не менее даже
28
Институт охраны наследства и управления им: пути совершенствования
возможность получить вознаграждение за управление наследством не способствует широкому распространению этого вида услуг среди ор­ганизаций и граждан, в том числе профессионально занимающихся управлением некоторыми видами имущества. Это связано в том числе и с тем, что Правительство РФ установило предельный размер возна­граждения по договору доверительного управления имуществом – не более 3% оценочной стоимости. Не вполне ясно, однако, от стоимости всего имущества или только передаваемого в управление следует от­считывать 3%. Логичнее всего предположить, что эта сумма определя­ется исходя из стоимости имущества, передаваемого в управление или на хранение. В указанных пределах нотариус и управляющий при за­ключении договора обладают полной свободой в определении размера и формы выплаты вознаграждения, однако источником выплаты воз­награждения может быть исключительно наследственное имущество. Вознаграждение управляющему, вне всяких сомнений, включается в расходы на охрану наследства и управление им (ст. 1174 ГК РФ).
Совершенствование норм о доверительном управлении наслед­ственной массой не может быть единственным направлением работы законодателя в сфере охраны и управления наследством. Экономиче­ские отношения в России сегодня таковы, что интересам некоторых собственников может отвечать создание принципиально иной систе­мы управления их активами – системы, которая создается при их жиз­ни и не может быть никем изменена в случае их смерти.
Поэтому неудивительно, что в законопроекте № 801269-6 предло­жена модель наследственного фонда – юридического лица, которое создается при жизни его учредителя и правила управления которым, утвержденные учредителем, не меняются после его смерти. Содержа­щаяся в законопроекте конструкция специального фонда имеет сход­ство с широко используемыми в западноевропейских правовых систе­мах фондами, создаваемыми для наследования. В отличие от узкоспе­циализированных фондов, используемых только для передачи бизнеса наследникам, предлагаемые в законопроекте фонды могут быть ис­пользованы российскими гражданами и для организации благотво­рительной деятельности, в том числе для обеспечения продолжения такой деятельности после смерти основателя фонда.
Приведенными соображениями не исчерпываются направления модернизации института охраны наследства и управления им, и ав­тор настоящей статьи искренне надеется на то, что в ближайшее вре­мя отечественная наука предложит законодателю устранить и иные недочеты в рассматриваемом институте.
О.А. Рузакова
воПросы наследования интеллектуальных Прав
Проблемам наследования интеллектуальных прав в науке уделяется немало внимания1. Правовое регулирование наследования исключитель­ных прав нашло свое отражение еще в дореволюционном законодатель­стве, а его анализ – в работах К.П. Победоносцева2, Г.Ф. Шершеневича3, Я.А. Канторовича4, И.М. Тютрюмова5 и других цивилистов.
Как отмечал К.П. Победоносцев, «авторское право не может продол­жаться долее 50 лет по смерти первого приобретателя или после перво­го посмертного издания. Право это переходит после самого сочинителя к его наследникам в том же объеме, как и у него было, т.е. у наследников сохраняет оно при материальной ценности и личное или духовное свое значение. Как у автора, так и у наследников его не могут быть арестованы сочинения и переводы рукописные и печатные, с правом издания, прода­жи и отчуждения в пользу кредиторов: для сего требуется согласие наслед­ников (Пол. Взыск. Гражд., 354–356, Уст. Гр. Суд., 1041, Зак. Гр., 1185)»6.
1
См.: Моргунова Е.А., Рузакова О.А. Основы авторского права. 3-е изд. М.: ОАО «ИНИЦ Патент», 2008; Гаврилов Э. О наследовании интеллектуальных прав // Хозяй­ство и право. 2011. № 10; Он же. Наследование интеллектуальных прав в свете Поста­новления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 // Патенты и лицензии.
2012. № 9. С. 22–32; Еременко В.И. О наследовании интеллектуальных прав в Поста­новлении Пленума Верховного Суда РФ // Адвокат. 2012. № 7. С. 43–51; Крашенинни- ков П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016 и др.
2
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. II: Права семейственные, наслед­ственные и завещательные. СПб., 1896.
3
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891.
4
Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художествен­ные и фотографические произведения. 2-е изд. Пг., 1916.
5
Тютрюмов И.М. Законы гражданские. С разъяснениями Правительствующего Се­ната и комментариями русских юристов, извлеченными из научных трудов по граждан­скому праву и судопроизводству. Т. 2. Пг., 1915; Гражданское уложение. Книга пятая. Обязательственное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения. Вторая редакция, с объяснениями. СПб., 1910.
6
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. II: Права семейственные, наслед- ственные и завещательные. § 38. Когда открывается наследство по русскому закону. – Ограничения наследственного права. – Имущество, составляющее предмет наследова­ния. – Отношение наследования по закону к завещанию // http://jurbook.narod.ru/715.html
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]