
Экзамен зачет учебный год 2023 / Корпоративное право в ожидании перемен сборник статей к 20-летию Закона об ООО
.pdf
Оспаривание решений общих собраний участников (акционеров)
вопросов повестки дня, приведения доводов и возражений, внесения предложений по кандидатуре генерального директора общества, истец мог повлиять на формирование позиции иных участников общества при голосовании по тем или иным вопросам»1. Однако, на наш взгляд, даже помимо возможности повлиять на формирование позиции других участников недопустимость оставления решения в силе в случае существенности процедурных нарушений имеет своей главной целью не допустить превращения прав миноритариев в пустую формальность, ведь это противоречит сути сделки, лежащей в основе существования корпоративного образования, – любой участник, становясь таковым, соглашается подчиняться воле большинства лишь при условии соблюдения закона и устава, в том числе процедурных правил.
В связи с этим можно только приветствовать, что в настоящее время суды исходят из неприменимости к хозяйственным обществам п. 4 ст. 181.4 ГК РФ, поскольку имеются специальные нормы, которые предусматривают, что при наличии существенного нарушения процедуры решение не может быть оставлено в силе (п. 7 ст. 49 Закона об АО, п. 2 ст. 43 Закона об ООО)2. Поддерживается этот подход и в литературе3.
Таким образом, в случае существенности нарушений, допущенных в ходе созыва или проведения собрания, решение должно признаваться недействительным, даже если такое нарушение затронуло только участника, который не мог повлиять на результаты голосования.
III. Помимо требования существенности нарушения процедуры как необходимого условия для признания решения собраний недействительным зарубежным правопорядкам известны и другие средства предотвращения злоупотребления правом на оспаривание решений по формальным основаниям.
Например, в Испании одной из таких мер является требование того, чтобы участник без промедления заявил о нарушениях процедуры созыва и (или) принятия решения, в противном случае он не cможет ссылаться на соответствующие дефекты процедуры (см. п. 5 ст. 206 Закона Испании о компаниях). Это правило было введе-
1 См. постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.05.2007 по делу № А32- 15658/2006-55/221.
2 См. постановления АС Северо-Западного округа от 09.06.2015 по делу № А264032/2014, от 14.04.2015 по делу № А56-35764/2014.
3 См.: Комментарий к гражданскому законодательству #Глосса. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 ГК РФ. С. 685–686 (автор комментария – Д.В. Новак); Мосин В.А. Указ. соч. С. 157–158.
241

А.А. Кузнецов
но в 2014 г., хотя фактически оно основано на довольно длительной
ибогатой предшествующей судебной практике, которая приходила к таким же результатам, отказывая в признании недействительными решений собраний со ссылкой на недобросовестность участника, в случае если последний принял участие в собрании, но никоим образом в момент его открытия и проведения не обозначил свои претензии в отношении соблюдения порядка созыва, проведения
ипринятия решения1. Появление указанного требования объясняют желанием законодателя избежать недобросовестных исков об оспаривании, направленных против интересов общества, и попыткой найти баланс между защитой миноритария и стабильностью корпоративных актов2. О нарушениях при проведении собрания и голосовании должно быть заявлено в ходе собрания, о нарушениях при созыве собрания – до проведения собрания, а если такой возможности не было, то при открытии собрания3.
Введение в российское право аналогичной меры, несомненно, позволило бы снизить количество оспариваний по формальным основаниям, которые в настоящее время составляют подавляющее большинство случаев в соответствующей категории споров.
Ограничения права на оспаривание решений
Следует кратко упомянуть о таком набирающем популярность способе борьбы со злоупотреблениями, как установление минимального порога владения акциями (долями) для предъявления иска об оспаривании решения.
Италия стала первой европейской страной, которая ввела такой порог (ст. 2377 Коммерческого кодекса Италии: 1% – для АО, чьи акции размещены на бирже, 5% – для непубличных), а в 2014 г. аналогичную
1 См.: Boquera Matarredona J. La exigencia de la denuncia previa de los defectos de forma para la impugnación de los acuerdos sociales // El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos sociales de las sociedades de capital / Directores Rodríguez Artigas F., Farrando Miguel I., Tena Arregui R. Madrid: Colegio Notarial de Madrid, 2015. P. 504–509; Comentario de la reforma del régimen de las Sociedades de Capital en materia de Gobierno Corporativo (Ley 31/2014): sociedades no cotizadas. P. 260 (автор комментария – J. Massaguer).
2 См.: Boquera Matarredona J. Op. cit. P. 502–503; Comentario de la reforma del régimen de las Sociedades de Capital en materia de Gobierno Corporativo (Ley 31/2014): sociedades no cotizadas. P. 260 (автор комментария – J. Massaguer).
3 См.: Comentario de la reforma del régimen de las Sociedades de Capital en materia de Gobierno Corporativo (Ley 31/2014): sociedades no cotizadas. P. 262–263 (автор комментария – J. Massaguer).
242

Оспаривание решений общих собраний участников (акционеров)
норму ввела и Испания (п. 1 ст. 206 и подп. «b» п. 2 ст. 495 Закона Испании о компаниях: 0,001% – для АО, чьи акции размещены на бирже, 1% – для ООО и некотирующихся АО, пороги могут быть отменены или снижены уставом общества). В обеих странах альтернативным средством защиты стало указание на возможность для акционеров, не имеющих необходимого количества акций, требовать возмещения убытков в свою пользу.
Обоснованием для подобной меры в Италии и Испании стали рассуждения о том, что акционеры с незначительным пакетом акций и так не будут пользоваться такой мерой, как оспаривание решений с правомерным интересом из-за несоизмеримости издержек и выгоды, а также доступности такой простой опции, как продажа своего незначительного пакета акций.
Кроме того, как правило, такие акционеры не заинтересованы
вуправлении обществом, имея чисто краткосрочные инвестиционные и спекулятивные цели. Тогда как мера по оспариванию по своей сути предназначена для того, чтобы влиять на мажоритария в вопросах управления. Напротив, владельцы более крупных пакетов (условно говоря, стратегические инвесторы) в противоположность мелким инвесторам не обладают возможностью быстро и по адекватной цене выйти из бизнеса, продав весь пакет, и потому больше заинтересованы
вконтроле деятельности общества, участии в его управлении1.
ВГермании, несмотря на то что введение данной меры обсуждалось
входе реформы середины 2000-х гг. (UMAG), предпочли воздержаться от установления порога по следующим мотивам: 1) право на оспаривание решений является одним из самых важных инструментов контроля со стороны акционеров и имеет важную превентивную функцию, а потому не может быть ограничено какими-либо порогами; 2) это нарушает принцип равного отношения к акционерам, поскольку ущемлены бы оказались только мелкие индивидуальные акционеры; 3) борьба со злоупотреблениями правом требует не его отмены, а рассмотрения каждого конкретного случая, которое может проводить только суд; 4) в любом случае, даже если допускать в каком-либо виде введение подобного ограничения, оно требовало бы одновременного введения эффективных альтернативных механизмов защиты интересов мелких акционеров2.
1 Очень подробно об этом см.: Alcalá Díaz M.A. El derecho de impugnación del socio en la sociedad anónima cotizada. P. 52–64, 81–91, 142–152.
2 Ibid. P. 52–64, 81–91, 148.
243

А.А.Кузнецов
Вроссийской доктрине также звучали предложения исключить возможность оспаривания решения со стороны акционеров с незначительной долей путем установления порога минимального владения, как это уже сделано в отношении исков об оспаривании сделок и взыскании убытков1. Вместе с тем полагаем, что прямые параллели между этими исками не вполне уместны, поскольку в отличие от косвенных исков (оспаривание сделок и взыскание убытков), где порог не является в прямом смысле ограничением (напротив, любое право на косвенный иск – это исключение из общего правила отсутствия у участника права действовать от имени общества2), оспаривание решения – это
1 См.: Мосин В.А. Указ. соч. С. 98.
2 Согласно одной из наиболее популярных в российское литературе позиций (например: Ярков В.В. Косвенные иски: проблемы теории и практики // Корпоративный юрист. 2007. № 11) основной критерий, по которому предлагается квалифицировать иск как косвенный, – это то, что требование предъявляется в защиту интересов другого лица. Квалифицируя возможность предъявляения такого иска, можно согласиться с высказанной в литературе точкой зрения, согласно которой право на предъявление иска в защиту интересов другого субъекта является разновидностью законного представительства (см. там же; см. также: Осокина Г. Косвенные иски: реальность или фикция // Хозяйство и право. 2001. № 1. С. 88; Чугунова Е.И. Производные иски в гражданском и арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 77–83).
Однако само по себе утверждение о представительском характере косвенного иска носит описательный характер (лишь догматически описывает, что такая возможность предъявить иск в защиту другого лица) и недостаточно явно указывает на главную, с нашей точки зрения, черту косвенного иска – исключительный характер. Предъявление иска от имени и в защиту интересов другого лица нельзя признать ординарной ситуацией. Так, никто не вправе вмешиваться в чужие дела (ст. 1 ГК РФ), и по общему правилу каждый субъект права самостоятельно принимает решения в сфере, затрагивающей его права и законные интересы, в этом и проявляется частная автономия.
Вчастности, применительно к корпоративному праву можно отметить, что такого рода иски предъявляются участником (учредителем), не имеющим таких полномочий в ординарном порядке, т.е. не уполномоченным органом управления юридического лица.
Возможность предъявления иска участником (учредителем) представляет собой ограничение прав юридического лица, которое в такой ситуации лишается возможности самостоятельно принимать решение, защищать ли ему свои права.
Взарубежной литературе применительно к корпоративному праву идея о том, что по общему правилу от имени компании иски должны предъявляться органами самой компании, проводится со ссылкой на два базовых принципа:
1) надлежащего истца – чьи права были нарушены, тот и должен самостоятельно решать вопрос о предъявлении иска (см.: Li X.A Сomparative Study of Shareholders’ Derivative Actions. Shanghai, 2007. P. 2; Perland O.Fr. Shareholder Suits and Shareholder Democracy // The European Financial Market in Transition / H.S. Birkmose, M. Neville, K.E. Sorensen (eds.). Kluwer Law, 2012. P. 155);
2) большинства (см.: Latella D. Shareholder Derivative Suits: A Comparative Analysis and the Implications of the European Shareholders’ Rights Directive // European Company
244

Оспаривание решений общих собраний участников (акционеров)
иск, который предъявляется участником (акционером) в собственном интересе и от собственного имени, и потому, строго говоря, догматически не вполне понятно, по какой причине появляется ограничение в виде процентного порога. Ограничение возможности защиты своих прав может породить даже вопрос о конституционности подобного умаления права на судебную защиту, поскольку, как это можно увидеть из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, целесообразность сама по себе таковым основанием ограничения прав не является.
Оценивая аргументацию в пользу ограничения права на оспаривание, нельзя не заметить, что в основном она справедлива для акционерных обществ, причем тех, акции которых котируются на бирже (различение спекулятивных и стратегических инвесторов, возможность продать на рынке акции). В связи с этим если и рассматривать введение порога владения как условия для предъявления иска об оспаривании решения, следует ограничиться только указанным типом обществ,
and Financial Law Review. 2009. № 2, 3. P. 308) – все решения, в том числе о предъявлении иска в суд, принимаются с прямого или подразумеваемого одобрения большинства, решению которого должен подчиняться миноритарный участник. В целом ряде стран (Австрия, Германия, Италия, Испания) вопрос о предъявлении иска о взыскании убытков с директора по общему правилу решается на общем собрании акционеров (см.: Gelter M. Why do Shareholder Suits Remain Rare in Continental Europe? // Brooklin Journal of International Law. 2012. № 3 (Vol. 37). P. 854), но даже и в отсутствие такого правила (например, в России) можно утверждать, что предъявление такого иска – это вопрос, который в конечном счете зависит от участников (акционеров), потому что если директор не предъявляет такой иск, то едва ли это возможно без подразумеваемого одобрения участников (акционеров), которые при желании могли бы сменить его на нового директора, который бы инициировал иск.
Применительно к коммерческим компаниям также часто озвучивается довод о том, что инициирование подобного иска представляет собой бизнес-решение, т.е. вопрос, который относится к компетенции органов юридического лица (см.: Gelter M. Op. cit. P. 851). В самом деле, почему именно вопрос о предъявлении иска должен решаться подругому, чем все иные вопросы деятельности общества?
Однако последовательное воплощение указанных выше принципов приводило бы к несправедливым результатам, миноритарии вынуждены были бы терпеть даже самые несправедливые решения большинства. По этой причине из общего правила были сделаны исключения в виде предоставления участнику возможности предъявить иск от имени юридического лица.
Несмотря на это, многие правопорядки тем не менее сохраняют требование о том, что прежде, чем участник самостоятельно обратится в суд с иском, он должен сообщить о наличии оснований для его предъявления самой компании, где наблюдательный совет или иной орган должен решить вопрос о подаче иска от имени компании (см.:
Ventoruzzo M., Conac P.-H., Goto G., Notari M., Reisberg A. Comparative Corporate Law. West Academic, 2015. P. 371). Это лишний раз подчеркивает то, что подача иска самим участником – это неординарный путь защиты интересов компании.
245

А.А. Кузнецов
обязательно предоставив акционерам, у которых отсутствует необходимое количество голосов, альтернативное средство защиты (требование об убытках или право потребовать выкупа своих акций).
Отмена и подтверждение решений
I. Одним из немногочисленных положительных последствий введения гл. 9.1 ГК РФ стало появление в российском праве такого института, как подтверждение решений собраний.
Согласно п. 2 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено решением последующего собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда.
Таким образом, возможность подтверждения решений ограничивается двумя условиями: оно применимо только к оспоримым решениям, и только если нарушения носили процедурный характер.
Небольшие уточнения ввел Пленум ВС РФ, который в п. 108 Постановления от 23 июня 2015 г. № 25 разъяснил, что новое решение собрания, подтверждающее решение предыдущего собрания, может по содержанию быть аналогичным предыдущему решению либо содержать исключительно формальное указание на подтверждение ранее принятого решения.
Также ВС РФ исправил терминологический огрех законодателя, который по буквальному тексту допустил подтверждение решения только при нарушениях порядка принятия подтверждаемого решения. В том же п. 108 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 указано, что к нарушениям порядка принятия решения, в том числе могут быть отнесены нарушения, касающиеся созыва, подготовки, проведения собрания, осуществления процедуры голосования (подп. 1
п.1 ст. 181.4 ГК РФ)1.
Всвязи с фактическим отсутствием данного института в российском позитивном праве до реформы ГК РФ его доктринальная
1 Вместе с тем в судебной практике встречалось и продолжает встречаться иное толкование, а именно о неприменимости п. 2 ст. 181.4 ГК РФ в случае, если первоначальное решение было принято на собрании, созванном с нарушениями, поскольку это не относится к порядку принятия см. постановления АС Волго-Вятского округа от 01.04.2015 по делу № А82-653/2014; Шестого АС от 28.08.2014 по делу № А73-3401/2014 (законность подтверждена постановлением АС Дальневосточного округа от 09.12.2014 № Ф035371/2014); АС Поволжского округа от 22.08.2017 по делу № А72-16855/2016).
246

Оспаривание решений общих собраний участников (акционеров)
разработка не производилась1, не использовался он и в судебной практике2.
Ближайшим аналогом выступает подтверждение сделки, которое в российском праве охватывается более широкой категорией эстоппеля (абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ): сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли.
Однако между подтверждением сделки и подтверждением решения имеются различия. Прежде всего, стоит напомнить, что обоснованием института подтверждения сделки выступает то, что лицо, имеющее право на оспаривание сделки, своим поведением указывает на желание сохранить сделку, что понимается как отказ от права на оспаривание3.
Между тем лицом, оспаривающим решение, выступает участник общества, и его личное поведение, как правило, ни о каком согласии с подтверждением решения не свидетельствует (напротив, он мог голосовать против подтверждения)4, 5. Следовательно, казалось бы, для возможности подтверждения решения необходимо искать другое обоснование.
1 Не лучше обстоит ситуация и сейчас. Один из авторов реформы уделил комментированию этого положения закона буквально несколько предложений (см.: Практический комментарий к первому и второму блокам изменений в ГК РФ. С. 141 (авторы раздела – А. Громов, А. Егоров)). Такой же лаконичностью отличаются и другие комментарии (см.: Комментарий к гражданскому законодательству #Глосса. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 ГК РФ. С. 681–682 (автор комментария – Д.В. Новак)).
2 Единственное упоминание, которое удалось нам обнаружить, было сделано судом в качестве obiter dictum, наряду с прочими аргументами (см. постановление ФАС Запад- но-Сибирского округа от 14.02.2006 № Ф04-323/2006(19711-А02-11)) и явно не может служить основой для вывода о том, что российское право знало институт подтверждения решения до появления п. 2 ст. 181.4 ГК РФ.
3 См.: Bustillo Saiz M.M. La subsanación de acuerdos sociales por la junta general de la sociedad anónima. Elcano (Navarra): Aranzadi, 1999. P. 169–171, 179. На русском языке, например, см.: Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. Полутом 1: Введение и общая часть. М.: Изд-во иностр. лит., 1950. С. 319.
4 См., например, постановления АС Московского округа от 23.03.2016 по делу № А40-50333/15 (участник присутствовал на повторном собрании и голосовал против подтверждения решения); АС Северо-Кавказского округа от 18.10.2017 по делу № А5331950/2016 (участник был уведомлен, но не присутствовал на повторном собрании, где принималось решение, подтверждающее ранее принятое решение).
5 О том, что участие лица, имеющего права на оспаривание решения, в собрании, на котором принимается подтверждающее решение, необязательно, см.: Bustillo Saiz M.M. Op. cit. P. 179–180.
247

А.А. Кузнецов
Однако, думается, стоит учитывать, что стороной такой односторонней сделки, как решение общего собрания1, выступает общество, а значит, принятие обществом подтверждающего решения выступает
вполном смысле тем самым поведением стороны сделки, из которого следует намерение сохранить предыдущую сделку (решение)2.
Что касается права участников на оспаривание, то, как отмечается
взарубежной доктрине, необходимо исследовать причины, по которым участнику дано право оспаривать решение, которое является в строгом смысле этого слова сделкой общества. В корпоративном праве такой причиной выступает необходимость предоставления участнику права требовать того, чтобы воля общества, формируемая органами управления, в том числе общим собранием, была изъявлена в соответствии с законом и уставом. Подтверждение решения выступает тем самым обстоятельством, вследствие которого за участником более не может признаваться наличие защищаемого законом интереса в недействительности первоначального решения, поскольку воля общества изъявлена в соответствии с законом и уставом3.
Если же и допускать, что право на оспаривание участника, не голосовавшего за подтверждение решения, не исчезает после подтверждения, но ограничивается требованием признать решение недействительным на период между принятием первоначального решения и его подтверждением, то такое право в любом случае может быть осуществлено только при наличии легитимного интереса, потому что иначе это было бы злоупотреблением правом требовать частичной недействительности (период между принятием первоначального решения и его подтверждением) в отсутствие на то серьезной причины4.
Второй особенностью подтверждения решений выступает то, что
вотличие от широко признанного реквизита подтверждения сделки
1 О том, что решение органа юридического лица – это одностороння сделка, см.: Вилкин С.С. Указ. соч. С. 153–177.
2 Немного под другим углом зрения на это смотрит зарубежная доктрина, где встречается мнение о том, что право оспаривания предоставлено участникам в интересах общества, а значит, если принято решение-подтверждение, интерес общества состоит в сохранении первоначального решения, и потому право на его оспаривание реализовано быть не может (см.: Bustillo Saiz M.M. Op. cit. P. 201 и далее. Однако, на наш взгляд, подобное обоснование не подходит для российского права, которое очевидным образом структурирует право на оспаривание решения как индивидуальное право каждого участника, предоставленное для защиты его прав (на это указывает необходимость для участника доказывать наличие нарушения его прав оспариваемым решением)).
3 См.: Tato Plaza A. Op. cit. P. 8–9.
4 См.: Bustillo Saiz M.M. Oр. cit. P. 183.
248

Оспаривание решений общих собраний участников (акционеров)
ввиде необходимости знания стороны о соответствующем пороке первоначальной сделки1 применительно к подтверждению решений он не является обязательным2.
Вслучае с подтверждением решения сам характер процедурных нарушений при принятии первоначального решения не предполагает важность их осознания при подтверждении, главным является согласие общего собрания с содержанием решения. Процедурное нарушение ставит под сомнение то, что в первый раз воля общего собрания была сформирована корректно и результат собрания именно такой, каким и должен был быть. Подтверждение это сомнение устраняет.
II. Еще одним интересным вопросом является характер действия подтверждения решения (ex tunc (первоначальное решение признается действительным и беспорочным с самого начала) или ex nunc (только с момента подтверждения)).
От ответа на этот вопрос зависит то, можно ли требовать признания недействительным первоначального решения на период с момента его принятия до момента подтверждения. Положительным ответ будет,
вслучае если признать, что подтверждение действует только ex nunc, не исцеляя решение до момента его подтверждения.
Водном из первых отечественных комментариев обсуждаемой нормы без всяких аргументов отмечается, что подтверждение должно действовать с обратной силой3.
Напротив, например, в зарубежной доктрине считается, что иногда за обладателем права оспаривания решения действительно может признаваться легитимный интерес на такое частичное оспаривание (например, первоначальным решением были утверждены изменения
вустав, которые понизили необходимое большинство на принятие решений, и без такого изменения устава не были бы действительны несколько последующих решений, принятых этим самым пониженным
1 См., например, комментарий к ст. 7:211 DCFR (https://www.law.kuleuven.be/ personal/mstorme/european-private-law_en.pdf). См. также: Саримсоков Ф.В. Подтверждение оспоримой сделки в зарубежном и российском гражданском праве // Сделки, представительство, исковая давность: сб. работ выпускников Российской школы частного права при Исследовательском центре частного права имении С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2017. С. 127–128. С. 144–145.
2 Обзор немецкой доктрины см.: Tato Plaza A. Oр. cit. P. 54.
3 См.: Практический комментарий к первому и второму блокам изменений в ГК РФ. С. 141 (авторы раздела – А. Громов, А. Егоров).
249

А.А. Кузнецов
большинством голосов)1. Именно так вопрос решается в немецком законодательстве (ст. 244 Закона Германии об АО).
Вместе с тем отсутствие в п. 2 ст. 181.4 ГК РФ какой-либо оговорки на подобный случай позволяет говорить о том, что российское право исходит из того, что первоначальное решение, будучи надлежащим образом подтвержденным, не подлежит оспариванию2.
Кроме того, представляется верным аргумент о том, что действие ex tunc подтверждения вытекает из оспоримости первоначального решения, которое, будучи действительным под отменительным условием оспаривания, после подтверждения продолжает оставаться действительным, но уже безусловно3.
Вместе с тем есть и другой подход, который заключается в том, что действие ex tunc присуще только подтверждениям, принятым единогласно, а все остальные действуют только ex nunc, поскольку участники, которые выступают против подтверждения, не могут лишаться права требовать признания недействительным первоначального решения на период до момента его подтверждения4. Однако это является не чем иным, как следствием смешения подтверждения решений и подтверждения сделок, для которых действительно важен отказ от оспаривания каждого лица, имевшего права на такое оспаривание. Тогда как для решений собраний, как мы указали ранее, участники в случае подтверждения лишены легитимного интереса требовать признания решения недействительным.
III. В ГК РФ в ходе реформы так и не нашел место другой способ исключения возможности оспаривания решений собрания – его отмена самим обществом. Подчеркнем, что речь идет только об оспоримых решениях.
1 См.: Tato Plaza A. Oр. cit. P. 9.
2 Хотя и не стоит отрицать, что с точки зрения российского права в случае признания недействительным решения об утверждении устава в новой редакции в части необходимого большинства для принятия решений собраний (например, устанавливалось простое большинство, а старая редакция требовала квалифицированного большинства) недействительными становятся и все последующие принятые на основе соответствующей редакции устава решения собраний, если они были приняты в отсутствие большинства, необходимого в соответствии со старой редакцией (см. постановление АС Уральского округа от 22.03.2017 по делу № А76-4735/2016).
3 См.: Bonardell Lenzano R. Modificación del régimen de subsanación de acuerdos sociales (arts. 204.2 y 207.2 LSC) // El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos sociales de las sociedades de capital / Directores Rodríguez Artigas F., Farrando Miguel I., Tena Arregui R. Madrid: Colegio Notarial de Madrid. 2015. P. 187–188.
4 Именно таков подход регистраторов и немалой части судов в Испании (см.: Bonardell Lenzano R. Oр. cit. P. 188).
250