Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZARUBA_OTVYeT.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
2.81 Mб
Скачать

Вопрос 17. Обязательственное право в Риме Понятие и виды обязательств. Обязательства как бы из договоров. Обеспечение обязательств. Прекращение обязательств. Контракты и пакты в

римском праве. “Одетые” пакты. Виды контрактов. Вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные и безыменные контракты.

Обязательственное право в Риме Понятие и виды обязательств. Обязательства как бы из договоров.

Предметом обязательства может быть все, что возможно и что не противно закону. В обязательстве можно различить «право требовать» и «обязанность исполнить требование» («долг»). Сторона в обязательстве, имеющая право требовать, называется кредитором. Сторона, обязанная исполнить требование – должником.

В римском классическом праве обязательства делились на цивильные и натуральные. Те обязательства, которые пользовались исковой защитой, назывались цивильными. Те обязательства, которые не пользовались исковой защитой, но все же имели правовые последствия, назывались натуральными (например, денежный заем, совершенный подвластным сыном без согласия домовладыки).

Римские юристы делили обязательства на две или на четыре группы. Согласно классификации Гая, обязательства делились на две группы: обязательства, вытекавшие из договора (ex contractu) и обязательства, вытекавшие из правонарушения (ex delictu). Но к этим двум группам Гай (а следом за ним и кодекс Юстиниана) добавляет еще две группы: обязательства, вытекающие как бы из договора и обязательства, вытекающие как бы из деликта. Это понятие как бы (guasi) относится к таким соглашениям, которые напоминают договор, или к действиям, напоминающим правонарушение (деликт), но ни договором, ни деликтом не являются.

Способы обеспечения обязательств. Римские юристы в качестве основополагающего принципа права признавали незыблемость договорного обязательства. Если в древнем праве сила договора во многом опиралась на его священный религиозный характер, то в классический период она обеспечивалась, прежде всего, господствующей моралью и правовыми санкциями.

Более непосредственно исполнимость обязательств обеспечивалась особыми средствами, направленными на поддержание силы договора:

Задаток (arra) - денежная сумма или ценность, которые одна сторона передавала другой в подтверждение заключения договора. Задаток выполнял и штрафную функцию. Так, при нарушении договора давший задаток теряет его, а получивший обязан возвратить задаток в двойном размере.

Неустойка (stipulatio роепае) - штрафная сумма, которую должник обязан уплатить в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства. Если договор противоречил "добрым нравам" (boni mores), то и условие о неустойке считалось недействительным.

Поручительство (adpromissio) состояло в том, что некоторое третье лицо (поручитель) брало на себя обязательство погашения долга в случае неплатежеспособности должника.

Поручительство было договором, устанавливающим добавочную ответственность, нередко оформляемую путем стипуляции: "Обещаешь дать то же самое?" - "Обещаю дать то же самое". Кредитору, не получившему в срок, предоставлялось обратить взыскание или на должника, или на поручителя.

Залог (hypotheca), как и поручительство, устанавливал добавочную ответственность по обязательству, предусматривая обеспечение обязательства той или иной вещью, имуществом залогодателя-должника. В случае неисполнения основного обязательства заложенная вещь становилась собственностью залогодержателя-кредитора либо (позднее) он имел преимущественное перед другими кредиторами право удовлетворения своего требования за счет заложенного имущества.

прекращение обязательств помимо исполнения

К таким способам относились новация, зачет, освобождение от долга, невозможность исполнения, смерть, совпадение в одном лице кредитора и должника, истечение давности.

Новация.

Состояла в замене одного обязательства другим. Такая замена происходила на основе устного договора, называемого стипуляцией. Ранее существовавшее обязательство с помощью нового договора заменялось новым обязательством.

Допускалась «конкуренция» двух обязательств. Два обязательства одного и того же лица об одном и том же предмете могли существовать рядом при отсутствии воли сторон на новацию.

Зачет.

Обязательство могло быть прекращено посредством зачета, в случае встречных требований кредитора и должника.

Требования к зачету:

1)встречность требований

2)ликвидность (требование не запутано сложными деталями, наглядность результата каждого требования)

3)не парализованность требований в силу правопоражающего возражения (перемпторная эксцепция)

4) наступление срока требований

5) однородность требований

Зачет был недопустим:

1) для возврата, отданного на сохранение;

2) в случае, если основное требование направлено на возврат того, что должник незаконно присвоил себе, и в некоторых других случаях.

Освобождение от долга (воображаемый платеж).

Этот способ освобождения от обязательства состоял в отказе кредиторов от права требования. Он осуществлялся в особой форме. Сущность ее состояла в том, что должник в присутствии двух свидетелей при наличии меди и весов произносил определенные фразы.

Разновидности воображаемого платежа:

1) Акцептиляция (разновидность воображаемого платежа) - формальное устное заявление кредитора о том, что исполнение им получено (стипуляция).

2) Письменная квитанция (о получении исполнения, до самого факта исполнения).

3)Аквилиева стипуляция (разновидность воображаемого платежа). Ввел претор конца республики Аквилий Галл. Аквилиева стипуляция объединяла обязательства из разных оснований между теми же сторонами, с последующим погашением путем акцептиляции.

4) Соглашение о не предъявлении требования. Это соглашение, введенное преторским правом, предоставляло ответчику эксцепцию (право возражения о существующей заранее договоренности на мировую сделку).

5) Прощение долга односторонним действием, (близко к 4)). Совершается односторонними действиями (путем завещательного отказа (легат) или конклюдентными действиями (в которых косвенно проявляется воля сторон). Например:

6) Обратное соглашение. Это соглашение об отступлении от договора. Касается консенсуальных договоров (возникающих в силу одного факта соглашения сторон: купля-продажа, найм, поручение, товарищество). Все возвращается в исходное состояние в обратном порядке.)

Невозможность исполнения. Обязательство прекращалось в том случае, если предметом обязательства была вещь, изъятая из гражданского оборота или физически погибшая.

Смерть. По общему правилу смерть одной из сторон не вела к прекращению обязательства. В этом случае права и обязанности переходили к наследникам. Однако со смертью виновного долги по деликтам не переходили к наследникам. Если же виновное лицо совершило действия, запрещенные преторским эдиктом, принесшие ему обогащение, то наследники отвечали в пределах этого обогащения.

Совпадение. Обязательство прекращалось в случае совпадения в одном лице прав кредитора и обязанностей должника. Это имело место, когда должник становился наследником кредитора или кредитор -- наследником должника.

Истечение давности. В отличие от обязательств древнего римского права, считавшихся вечными, существовали обязательства, основанные на преторском праве. Последние носили временный характер. Все иски по истечении года с момента возникновения прав требования теряли силу.

Контракты и пакты в римском праве

1. Договор – безусловный лидер оснований возникновения обязательств в Риме, именуется термином контракт - contractus.

2. Под контрактами в Др.Р. принимали все соглашения – pactus, которые отвечали всем формальным требованиям, pactum более широкий термин, чем контракт, т.к. он охватывает собственно договоры и неформально заключенные соглашения.

3. Все pactus были 2-х видов:

a. pacta vestita- одетые пакты, т.е. снабженные исковой защитой

b. pacta nuda – неснабженные исковой защитой

4. Тенденция развития пактов была такова, что все больше и больше пактов снабжались исковой защитой= договорное право в Др.Риме становится все более демократичным, т.к. среди пактов определённая часть была неформальна (путь демократизации)

5. Правовая природа договора. Самый распространенный юридический факт – конкретное жизненное обязательство, с которым закон связывает возникновение/изменение/прекращение правоотношения.

6. Все юридические факты были 2 основных видов: по принципу присутствия/отсутствия воли лица в конкретном обстоятельстве.

a. Те юридические факты, которые не зависят от воли лица – события (смерть)

b. Те, которые зависят – действия. Все действия принято делить на:

i. правомерные (сделка)

ii. неправомерные (деликт)

Пакт — это неформальное соглашение, которое, в отличие от контракта, как правило, не пользовалось исковой защитой.

С течением времени некоторые категории пактов все же получили в виде исключения исковую защиту. В результате возникли две категории пактов.

«Голые» пакты, то есть те, которые так и не получили исковую защиту.

«Одетые» пакты, то есть снабженные исковой защитой.

«Одетые» пакты делились на три вида:

присоединенные (дополнительные) пакты;

преторские пакты;

законные пакты.

Виды контрактов

Вербальные

Словестный устный договор, устанавливающий обязательство словами, т.е. приобретающий обязывающую силу посредством и с момента

Литтеральные

Заключались в письменном виде. Древнейшим видом Л.К. была запись в приходнорасходной книги, которую вёл кредитор. В такой книге фиксировались размеры долга, данные о должнике, срок возрата долга и тд

Реальные

Договор, который устанавливал обязательство путём прямой передачи вещи.

Реальные контракты делились: договор займа, договор ссуды, договор хранения и договор заклада.

Консенсуальные

Обязательство возникало вследствие одного лишь соглашения, а передача вещи если и производилась, то не в целях заключения договора, а во исполнение уже заключённого договора.

Вопрос 19. Процессуальное право в Риме. Развитие гражданского судопроизводства и юстиции: легисакционный, формулярный и экстраординарный (когниционный) виды процесса. Стадии процесса. Деликтное право: деликты и квази–деликты. Развитие уголовной юстиции и уголовного права в Риме.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО В РИМЕ

Легисакционный процесс

По словам Цицерона, гражданский судебный процесс был не ссорой, а спором между добрыми соседями по одной общине. Стороны совершали необходимые процессуальные обряды гражданского процесса, совокупность которых носила название «легис актио» (иск-акт), который впоследствии лег на статью закона, отсюда происходит понятие «легисакционный процесс». В определенный день, кроме «несчастных дней» (нефасти), праздников и поминовений предков по календарю с полудня и до захода солнца, а за тяжкие преступления (измена отечеству, дезертирство, стремление к царской власти, волшебство, пренебрежение к религиозным обрядам, кровосмешение, казнокрадство, оскорбление народного трибуна) обвиняемые подлежали суду трибунных и центуриатных комиций.

В назначенный день с утра и до захода солнца обвиняемый облачался в траур и его близкие тоже; выступали ораторы «за» и «против», затем народ приступал к голосованию, вначале открыто и устно, затем письменно и тайно. По существу сложилось 5 видов легисактионского процесса:

  • посредством присяги пяти свидетелей;

  • посредством наложения руки;

  • посредством взятия залога;

  • в форме истребования суда, если стороны не смогли договориться в магистрате;

  • путем приглашения ответчика и свидетеля на суд.

Легисакционный процесс состоял из двух стадий. В первой стадии стороны являлись в назначенный день к магистрату и приносили с собой вешь, составлявшую предмет возникшего спора (если спор шел о вещи недвижимой, то приносилась какая-либо ее часть: кусок земли, кирпича, дома и т.д.). После этого начинался сам процесс, который протекал в форме борьбы за спорную вещь. Сначала истец, а затем ответчик налагали на вещь особую палочку (виндикту — от vindico — требовать, защищать), произнося при этом установленные обычаем формулы и фразы. Тот, кто сбился или ошибся, автоматически проигрывал спор (дело). Таким образом, налицо был строгий формализм легисакционного процесса. Если никто из сторон не ошибался, то далее стороны давали денежный залог. Выигравшая сторона получала залог обратно, а проигравшая лишалась его, и он поступал в пользу казны. Залог служил для определения истинной воли стороны: если сторона отказывалась вносить залог, то это свидетельствовало о том, что она нарушила право и боится проиграть дело, так как одновременно с этим потеряет и сумму залога.

Далее претор назначал судью для разбирательства дела по существу (стороны и сами могли выбрать судью, но под контролем магистрата). Судьей мог быть только гражданин Рима.

Вторая стадия заключалась в том, что назначенный претором судья без особых формальностей рассматривал дело по существу (знакомился с письменными документами, заслушивал свидетельские показания и т.д.) и после этого выносил решение.

Сторона автоматически проигрывала дело, если без уважительной причины не являлась в суд.

Формулярный процесс. В 367 г. до н.э. для руководства судебной системой была учреждена коллегия (комиция) преторов (вначале из 2, позднее из 8 человек), имевших право замещать консулов в Верховном суде. Судебный процесс был улучшен и ускорен благодаря направлявшимся судьям-преторам инструкций по юридической квалификации спорного дела (формуле), т.е. первому комментарию к исполнению и применению норм права, расширительному их толкованию по квиритскому праву, т.е. противопоставляя «дух» закона его «букве», руководствуясь соображениями целесообразности и доброй совести — новому понятию в законодательной практике. Так сложился комментарий в судебной практике (т.е. преторское право), на основе которого затем родилось право народов — право международной торговли. Итак, вместо громоздкого легисакционного процесса появился ускоренный формулярный процесс, обновляемый и улучшаемый претором перегринов, а затем городским претором. Претор, пользуясь своей властью, давал возможность признавать новые полезные для государства отношения и оставлять без государственной защиты отношения, формально отвечающие букве закона, а по существу, отмирающие вместе с законом квиритов. Обязательной частью формулы была интенция (интенцио ин июс консепто) — обоснование претензии истца по квиритскому праву или, если требование истца претор считал справедливым, то в интенции описывались факты (прецеденты), на которых истец основывает свою претензию, и при наличии которых иск следует удовлетворить. Другой обязательной частью формулы была кондемнация — способ решения при подтверждении (интенции) или не подтверждении ее в ходе процесса.

Экстраординарный процесс. К концу III в. н.э. он почти полностью вытесняет формулярный процесс. Расширение товарного оборота, переход к монархии привели к увеличению юридических конфликтов, спорно-имущественных претензий, которые вели к тому, что дела граждан, аналогичные тем, по которым претором уже давалась формула, стали рассматриваться сначала городским правителем (префектус урби) в городских и трибных магистратах, а затем муниципальными магистратами (субпрефектами), чем административные органы помогали суду. Ввод экстраординарного процесса (экстра ордием) помог сосредоточиться на обобщении судебной практики и крупных делах. Экстраординарный процесс проходил ускоренно, утратил публичный характер, лишь стороны и особо почетные лица имели право присутствовать. При неявке исца дело прекращалось, при неявке ответчика — рассматривалось заочно. Во избежание нарушений толкования формул допущено было апелляционное обжалование на решение городского префекта проконсулу провинции, далее — префекту провинции, в преторские комиции и императору.

Деликты. Уже в древнейший период, как это можно видеть из Законов XII таблиц, обязательства возникали не только из договоров, но и из деликтов (правонарушений). Большинство предусмотренных в квиритском праве деликтов еще не считались нарушением общественного интереса, а рассматривались как посягательство на права частного лица, как частный деликт, совершение которого как бы ставило обидчика (правонарушителя) в положение должника потерпевшего. Многие из таких частных деликтов, известных Законам XII таблиц, стали рассматриваться как преступления в последующем. Но по квиритскому праву к категории частных правонарушений относились личная обида, тяжелые членовредительские повреждения, а также воровство. Обязательство, ложившееся, на виновного (строго говоря, по Закону ХII таблиц на вину не обращалось внимания, достаточно было самого факта совершения деликта), выражалось чаще всего в обязанности уплатить штраф в пользу потерпевшего (от 25 до 200 ассов). Но в случае членовредительства допускался еще талион, а кража, когда вор был пойман с поличным, влекла за собой бичевание. После бичевания вор выдавался потерпевшему, который, вероятно, мог поступить с ним так же, как с неоплатным должником. Вор, совершивший ночную кражу, мог быть убит на месте. Обязательство в виде уплаты штрафов или возмещения причиненного ущерба полагалось согласно Законам XII таблиц в случае порубки чужих деревьев (Vlll,11) или же неосторожного поджога строения или скирды хлеба, сложенной около дома (VIII, 10). При неразвитости и простоте системы публичных деликтов (преступлений) в древнейшем римском праве не получили еще разработки общие принципы уголовной ответственности (вина, степень участия в преступлении и т.д.). Лишь в редких случаях различались умышленные и неосторожные преступления, что влекло за собой и разные юридические последствия (наказания). В отдельных статьях предусматривалось смягчение наказания для несовершеннолетних (за жатву на чужом поле в ночное время — VIII, 9; за кражу с поличным — VIII, 14). Уголовное право уже в древности обнаружило свои классовые подходы: по общему правилу рабы наказывались более строго, чем свободные люди. Они нередко приговаривались к смертной казни.

Уголовное право. Согласно Законам XII таблиц уголовно-правовые постановления отличались крайней суровостью. Смертной казнью наказывался всякий, кто посмел потравить или собрать урожай «с обработанного плугом поля». Поджигатель дома или хлеба, если он действовал преднамеренно, заключался в оковы, повергался бичеванию, за которым следовала смерть. Всякий мог убить на месте преступления ночного вора или вора, захваченного с оружием в руках. Дневной вор, застигнутый на месте преступления, подлежал физическому наказанию, а затем выдавался потерпевшему (т.е. обращался в рабство). Членовредительство, побои, оскорбления наказывались штрафом. Об умышленном убийстве не упоминается вовсе. Объясняется это, по-видимому, тем, что меры наказания, следуемые за него, не вызывали сомнения (смертная казнь). О государственных преступлениях Законы XII таблиц говорят сравнительно немного: устанавливаются неправомерность и наказуемость ночных сборищ, подстрекательства врага к нападению на Рим, взяточничество судей и др. Лжесвидетельствование каралось смертной казнью. Хранение краденной вещи – штраф в размере тройной суммы стоимости вещи. Преступления раба рассматривались судом особо. У раба не было никаких прав на защиту. Приговоренный к смерти, он, по обычаю, сбрасывался с Тарпейской Скалы. Уличенные в мздоимстве судьи и посредники подлежали смертной казни.

Однако, что касается теории, то римские юристы хорошо различали умышленное и неосторожное преступление, подстрекательство, соучастие и другое неосторожное убийство, которые влекли, по общему правилу меньшее наказание, меньшую ответственность по сравнению с теми же действиями, совершенными по злому умыслу. Среди преступлений против личности кроме различных видов убийств публичными деликтами стали считаться "обиды", прежде всего телесные повреждения, которые по Законам XII таблиц рассматривались как частный деликт. В связи с углублением имущественного и сословного неравенства в период империи ответственность за телесные повреждения стала дифференцироваться в зависимости от того, какое место занимал потерпевший в социальной иерархии. Расширился также (особенно под влиянием христианской религии) круг преступлений, относящихся к сфере семьи и нравственности. В их число входили кровосмешение, супружеская измена, полигамия, сожительство с незамужней женщиной, мужеложство и т.д.

Вопрос 20. Особенности возникновения государственности у германских народов. «Варварские» государства континентальной Европы и Британских островов. Возникновение и государственный строй Франкской монархии Меровùнгов (по нормам государственного права). Сущность варварского государства. Общественный строй франков до реформ Карла Мартелла (конец V-VII века). Аллод.

Читать у Омельченко( часть первая, страницы 269; 282), но с учетом того, что ничего раннефеодального не было. Здесь рассматривается в общем.

Процесс формирования (генезиса) государства и всех варварских народов, и включая японцев, и всех, шли одинаково. Мы видим, что по описаниям римских историков (Та’цит). Он написал о Германских народах. Название Германия – это название территории, поэтому Тацит описывал все народы, которые жили там. Нынешняя Восточная Германия – это были территории, где жили славянские народы. Многие народы, которые считаются германскими, не были такими. В этот период, народы Германии были оседлыми земледельцами и они находились на втором этапе генезиса государства. Это период перехода к соседской общине. На то, что там была соседская община, нам указывает, то земля делилась на наделы. Каждый общинник получал надел, земля перераспределялась. Община выступала верховным коллективным собственником. Это проявлялось в том, что община проводила переделы земли, проводила перераспределение произведенного продукта и только общинники имели права на землю. Община никого не допускала к земле. У них, с юридической точки зрения было владение землей, а так трудовая собственность. Пока сам трудишься, земля твоя.

Система управления: Во главе общины вождь. В общине был совет. Уже не просто перешел на переход на 2 этап генезиса государства, а уже на 3 этап, так как появляется знать, которая называлась лучшие люди. Речь идет о совете знати. Третий орган – это народное собрание. Они ничем не отличаются от описанных ранее. Строились общинные ополчения по родам. Которые выражались в сотенных организация. Наблюдается ослабление народного собрания, так как вождь начинается набирать дружинников, это означает, что мелкие стычки отражались дружинниками. В период между первыми, вторыми веками происходит процесс синойкизма. Отдельные общины поселения (у франков виллы) объединяются в более крупную территориальную общину, которая у германцев получила название – марка. У восточных славян – это называлось вервь. Просто увеличивается численность общины. То есть усложняется система управления. Во главе этой территориальной общины встает большой вождь, а в германских языках – конунг. То есть формируется совет знати марки и народное собрание всей марки. А по функциям те же самые. Это тоже самое, что и волостели на Руси. Идет процесс генезиса государства. В общине появляются слои: общинная знать, рядовые общинники. Поэтому никакой первобытной демократии не было. Рядовые общинники управлением не занимались, а управлением занималась общинная знать. Внутри вождества формируется иерархия власти, которая будет расширяться потом. Вне общины формируются чужаки и рабы. Германцы часто давали рабу надел, чтобы тот обрабатывал это. Это рабский пекулий. К 5 веку процесс генезиса государства у германских народов завершился. И формируются известные классы и сословия. К 5 веку складываются классы, которые нам известны. То есть ни о каких феодальных отношениях быть речи не может. У всех варварских народов формируется точно такая же социальная структура. Мусульманская община зарождается по этим признакам. Только лица, принадлежащие к Исламу, могли быть общинниками. У монголов тоже такая же организация. Никакое общество не может стать феодальным, не пройдя рабовладельческий этап.

В чем же особенность развития государства у германцев? Особенность одна. Еще до начала движения германцев к Римской империи, у низ шли те же стандартные процессы, но часть германских народов вторглась на территорию бывшей римской империи, которую надо было контролировать и управлять им. А это ускорило развитие отношений, но причиной появления государства не являлось. Причиной государства не было завоевание. Началось переселение их на территорию Галлии, и сразу создают территориальное государство, не сформировав общины государства. 8 веком в Греции шли к территориальному государству, а у германцев сразу, быстро. Те народы, которые были на территории бывшей римской империи, германцы подверглись сильному влиянию: Если восточные славяне,. Не затронутые влиянием других людей, написали Русскую правду на своем языке, а германские народы на латинском. Они стали быстрее развиваться, чем те, которые развивались без внешнего влияния. На то, что у Греков с римлянами ушло 15 веков, германцы уложились в 2 века, так как развивались на старых центрах цивилизации. На Древней Руси это заняло 500 лет. Чем дальше, тем больше. Например, индейцы Америки, когда европейцы приехали туда, то там был период позднего рабовладельческого общества. Без влияния эти процессы идут медленно.

Период феодального права в Европе.

Начинается в начале 8 века. До этого времени в Европе ничего феодального не было. Начинается период феодализма с реформ Карла Мортелы. Был маэдом, управляющим дворцом. Он провел реформы (бенефициарную – надел за несение службы). Он делал это для того, чтобы укрепить центральную власть. И в это время на Европу наступали арабы (на верблюдах – конница) и нужны были всадники, и чтобы они были, провели эту реформу. Эти цели он реализовал. Бенефиции привели к появлению дисциплины и порядка, так как земля давалась во владение, а не в собственность. И он сформировал мощное конное войско. Бенефиций, когда в условиях древней общины, коллектив частных земельных собственников разрушена была в связи с появление экзимированной собственности. У франков в 7 веке. Бенефиции стали зародышем феодальной собственности. Сам феод появится только в 9 веке. А до 9 века никакого феода, а значит феодалов не существовало. Отличие феода от бенефиция в том, что: Раз бенефиции были пожизненными, и когда она уходил, то он должен был вернуть землю. Но это для него невыгодно. Поэтому франки делали так: Отец уходит с бенефиции, а на его место приходит сын, который продолжает нести службу и семья сохраняет землю. И такая тенденция приводит к появлению феода. Наследственное владение землей. В связи с этим у феодала появляется правомочие собственника. Особенность феодального права понятие собственности и понятие владения не различались. Права владения делились на dominium utile (possessio). Это эквивалент русского термина прямая собственность, то есть пользу получал этот вассал и феодал. Крестьянин, который обрабатывал эту землю, получал доход с этой земли и отдавал прибавочный доход феоду, а сам получал необходимый продукт. Сеньор ограничивал права собственниками несением службы для него, участвовать в суде сеньора, хранить верность, в 3 случаях оказывать материальную помощь. Сам сеньор с земли своего вассала никаких доходов не получал. Ограничения прав вассала проявлялось в том, что появляется право продавать феоды. Вассал выступает продавцом феода, он распоряжается своим феодом. Он передает феод сеньору, сеньор с помощью омажжа и инвеституры (введение в права владения землей) и по отношению к сеньору покупающий становился вассалом. Он имел преимущественное право выкупа у вассала для прямой передачи земли. Прямым собственником выступает вассал. Период, пока эти отношения складывались, он получил название периода ранней феодальной монархии. У Германцев раннефеодальные отношения появились позднее. На Южной Руси начинается в конце 12-13 века. Только в Псковской судной грамоте появляется экзимированная собственность. В Скандинавии процесс феодализации начался позже. Чем дальше от центров цивилизации находится государство, тем слабее их влияние и отношения развиваются очень медленно.

Период ранней феодальной монархии начинается в 8 веке - заканчивается у франков с 10 века, англо-саксы с 11 века, а зарейнские Германцы в 12 веке завершается, а в России конец 13-начало 14 века. Начинается период сюзерениальной монархии. Раннеклассовое общество. Границы периода: 10-11 век (нижняя граница) 2 половина 13- первая половина 14 веков (верхняя граница). Это период, когда феодальные отношения сложились феодальные классы. Не следует путать крестьян с рабами. За весь период работорговли из Африки было вывезено около 50 млн человек. Новый тип собственности, новые поземельные отношения. 3 класса. Сословия изначально не сложились. Сословия появятся только в конце 13 века, а это означает переход на новый этап.

Сюзенериальная монархия. Сюзерен – это верховный сеньор. Иногда используется Сеньориальная монархия или Ленная монархия. Период сюзенериальной монархии – это период, когда сложились феодальные отношений. Когда появился феод, он стал наследственным. Это приводит к экономическому обособлению феодалов. Это приводит к тому, что феоды начинают обособляться экономически. Влечет рост сепаратистских настроений. Королевской власти становилось все труднее и труднее управлять государством. В руках монарха сосредотачиваться 2 власти, юридикционная и имперская. В грамоте пишут, что монарх обязуется что его чиновники не будут вступать на территорию данного феода с целью осуществления правосудия, изменения порядка. Это ведет к ослаблению центральной власти и в ряде случаев это ослабление не всегда, но в большинстве случаев власть монарха ослабевала настолько, что существовала феодальная раздробленность. Раздробленность – это обособление территория, а не создание государств. В Германии происходит переход к конфедерации, то есть распад на отдельные государства. Прежде единая Священная Римская империя разваливается на множество государств. Происходит ослабление до распада государства. Когда отдельные территории приобретают признаки самостоятельности государства. В Англии этого не произошло. В Англии в период сюзерениальной монархии устанавливается после, так называемого нормандского завоевания 1666 года, Вильгельм первый провел такие реформы, чтобы обеспечить сильную королевскую власть. Он, во-первых, одну 7 часть земель забрал себе, отобрав у знати. Затем заставил всех феодалов принести себе клятву верности. Без клятвы верности не давал землю, поэтому здесь действовал принцип все феодалы вассалы короля. Феодальная лестница сложилась маленькая (3 ступени) Подвассалы, найты (рыцари), бароны. Король выдавал феоды так: Если во Франции король выдавал куском, то этот сформировал Английские manorы. Он давал много земли маленькими кусочками. Это привело к тому, что если феодал что-то затевал, то он должен был объехать все королевство, а это было очень видимо. В Англии, в период сюзенериальной монархии королевская власть была достаточно сильной и не произошло его ослабление до стадии раздробленности не было. Если во Франции и Германии была раздробленность и сложился партикуляризм права, то есть территориальный принцип права.

В конце 12 века, в период судебной реформы Генриха 2, складывается общее право, common law. Источником общего права были судебные прецеденты, case. Это обобщенное судебное решение, которое возникло в деятельности разъездных судов. В основном гражданские дела рассматривали суды присяжных, местных рыцарей (споры о земле). Отсюда остальное право действовало на всех, отсюда common law, даже крестьяне, поземельнозависимые (сок мены) подчинялись этому праву. Это определило особенности развития Английского права (судебные реформы Генриха 2).

Право пошло особым путем из-за отсутствия раздробленности, отсюда и англо-саксонское право. Период сюзенериальной монархии характеризуется тем, что некоторые города стали добиваться политической самостоятельности. Некоторые откупались, но, как правило, когда у него закончились деньги, он снова к ним приходил. Это приводило к военным столкновениям. В конечном итоге некоторые города получали статус вольных городов (городские коммуны). Раз это независимое государство, создается свое управление. Создается республиканская форма правления. Института представительства не было. Здесь образовались города-государства. Институт управления мог управлять только маленьким городом, так как народное собрание собрать с большой территории не представлялось возможным. Устанавливается аристократический политический режим, по богатству. В основном олигархическая или аристократическая. Был городской совет при мэрии (ратуша), городской суд, специализированное судебное учреждение, собрание горожан. Республики были маленькими.

В конце 12 века складываются феодальная монархия. Это период раннеклассового феодального общества. Признаком вступления общества в стадию развитого является появление среднего класса, когда мелкие собственники начнут расширять производительность. К концу 13 века сформировались сословия: 1) Духовенство. В отличие от Древнего общество, в феодальном обществе принадлежность к сословию обозначало наличие определенных привилегий. В сословия могли входить только лица, не находившиеся в феодальной зависимости, а это 10%. Крестьяне не считались в феодальном праве сословием, так как нужно иметь свое право, свой сословный суд, а этого не было. К концу 13 века дела о священнослужителях были изъяты из подсудности светских судов и переданы в исключительное ведение специальных судов, которые вершили суд отдельной системой, которое получило название каноническое право. Канон – это церковная норма. Изначально каноническое право регулировало только внутри церковные вопросы. Начиная с 9 века, крестьянство начинает влиять на образ жизни людей, церковного венчания. Начинается регулирование брачно-семейных отношений. Каноническое право становится одним из важнейших источников феодального права. Раз сформировалось отдельное право и отдельные сови церковные суды, то это означало, что духовенство обособилось. Второе сословие – это дворянство. В период сюзенериальной монархии между феодалами разницы не было. К концу 13 века, в связи с централизацией страны, постепенно изживаются междоусобные войны. Это приводит к тому, что феодалы начинают идти на государственную службу. А там полномочия человека определял не титул, а должность. Начиная с 14 века начинается иммедиатизация. Происходит ситуация, похожая на Англию, постепенно феодалы становятся вассалы короля. Это ведет к выравниванию в правовом положению. На основе ленного права складывается отдельное сословие 2) Дворянство со своими судами. 3) Они освободились от феодальной зависимости, и если какой-то христианин сбежит и будет скрываться 1 год, то он освобождается от феодальной зависимости и становится свободным. Раз это независимое государство, то в городах складывается свой суд и свое право (городское право).

В связи с этим, раз появились сословия, происходит переход на новый этап сословно-представительной монархии, а общество развитое феодальное общество. Свидетельства вступления общества в развитое: 1) Сформирование сословий. В этот период (2 половина 14 – во 2 половине 16) завершается период сословно-представительной монархии. 2) Появляется средний слой. Так называемые мастера. Слой, который сформировался на основе слоя мелких собственников. Это ремесленники. В этот период, значительная часть граждан начинает расширять свое производство. Складывается ситуация, когда одновременно не могут управлять и прекращать хозяйства. Сами они организуют производство. Сами перестают заниматься производительным трудом. 3) Появление института представительства. До этого нигде представительных органов не было. Не любой выборный орган является представительным. Появляется в виде сословного представительства. В данный период исключение составляет Германия. Если раньше во Франции власть короля распространялась на территории королевского домена, то теперь из номинального верховного сюзерена он превращается в государя, правителя территории. Король опирается на горожан. Королевская власть начинает реально управлять территорией государства, а не только домена. 4) Появляются общие государственные расходы на общие государственные нужды. Нужно вводить общий государственный налог. Когда монархи пробовали делать это самостоятельно, это приводило к мятежу. Одним из пунктов Великой Хартии Вольностей было то, что он не может единолично вводить налоги, а налоги вводятся с согласия совета королевств. В прямую о сословно-представительном органе не говорится, а говорится о совете баронов. В дальнейшем эта статься была использована для создания английского сословно-представительного органа. Сословно-представительный орган созывается монархами, чтобы монарху давали согласие на введение новых налогов. Здесь король мог апеллировать, что не один он это решил, а все королевство. Эти 3 сословия составляли меньшую часть населения. Эти органы помогали королю. Без них он не мог нормально управлять государством, поэтому эти органы созывались монархами в помощь себе. Эти органы ограничивали королевскую власть. Созывались по воле монарха и распускались по воле монарха. В данный период сохраняется ограниченная монархия. Король всей полноты власти не имел. Сословно-представительный орган созывался для решения вопроса о налогах. Никаких законодательных полномочий они не имели.

Первый Английский парламент был введен, во время войны. Был созван 1265 году не королем, а главой оппозиции – Симон Де Монфор. Это первый сословно-представительный орган. Данный парламент не имел деления на палаты. Он стал сословно-представительным, опираясь на норму из Великой Хартии Вольностей, и получил прозвище «бешеный», так как не было регламента, начинали ругаться, драться. Впоследствии, в ходе гражданской войны Английские короли восстановили свою власть, и в 1295 году Английским королем Эдуардом 1 был созван парламент. Было определено в каком количестве приглашать в парламент. Заседали бароны, по 2 рыцаря от графства. Термин Найт утратит значение рыцарь. Графство происходит из немецкого термина shire. В Англосаксонский период там стоя олдермен (старейшина). На первый план выдвигается второе лицо в округе. В период, после Нормандского завоевания, Шериф стал главой округа. Термин, который обозначал город – bourg. В более позднее время – это место назвали парламентское местечко. Если город получал право избирателя, в дальнейшем они сохранялись. Английский парламент не делился на палаты изначально. Это разделение произойдет в середине 14 века. При этом в Англии представительство по палатам установилось не классическое, а по социальным слоям. В Верхней палате заседали епископы. Нижняя палата – общин. Заседали рыцари и горожане. Раз появились палаты, в верхней палате председательствовал лорд канцлер с широкими полномочиями. А нижняя палата стала выбирать спикера. Он говорил на заседаниях нижней палаты, без его ведома никто варежку открывать не мог.

Еще в образцовом парламенте надо было определить, чем занимается парламент, в этом же 1295 году был принят статут, который определял полномочия парламента, давать согласие на введение новых налогов. В дальнейшем, в связи с тем, что было не классическое представительство. В Англии был принят акт, по которому люди, не находившиеся в феодальной зависимости, и имевшие свыше 20 фунтов должны были купить рыцарский патент. Они становились рыцарями, вливаясь в низший слой феодалов. Английских парламент смог добиться: 1) Что король с ними совещается по некоторым финансовым вопросам, а значит получили влияние не формирование государственного бюджета. 2) Парламент получает право законодательной инициативы. Парламент мог предлагать королю принять какой-либо закон или при помощи подачи петиции, или составлять законопроект, который предлагали королю (bill). Они разрабатывают законопроект и рекомендуют, чтобы на основании этого проект король принял закон. Король может принять этот проект или отказать. Поэтому парламент в феодальный период не имел законодательных полномочий. Законодательные функции принадлежали монарху. Кроме того, Английский парламент добивается 3) права импичмента. Это право заключалось в том, что парламент привлекать королевских чиновников к ответственности, то есть решался вопрос, могут ли они занимать должность. Нижняя палата выдвигала обвинение, а верхняя рассматривала дело, и выносило решение. Это был действенный рычаг управления. Налоги собираются единовременно, а в абсолютной монархии (была не совсем абсолютной, в Англии, несмотря на то, что парламент должен был прекратить свое существование, он продолжал работать из-за наличия огромного количества функций). Во Франции, общегосударственный представительный орган был созван 1302 году был созван обще французский сословно-представительный орган. Во Франции представительство получило классическое представительство, так как было представительство от каждого отдельного органа. Каждое сословие заседало в отдельной палате. Сначала дела обсуждались, а затем голосовали. При таком голосовании духовенство обладало налоговыми иммунитетами. Дворянство платило налоги от 3 до 5%. А основную массу налогов платили горожане и крестьяне. Даже если горожане выступали против, то первые два выступали за. Эти Генеральные Штаты во Франции оказались более послушны. В 1357 году Генеральные Штаты добились от короля уступок. Король подписал Великий Мартовский Ордонанс. В последующем он отказался от этого, но Ген. Штаты не смогли ничего сделать.

Во Франции орган назвался Ген. Штаты, а не парламент, так как для них парламент ассоциировался с судом. В последующем их назовут Национальное собрание. В начале 17 века были введены постоянные королевские налоги (1614 год, когда последний раз были созваны Ген. Штаты, после этого не созывались до революции, окончание сословно-представительной монархии во Франции и начала абсолютизма). Абсолютизм во Франции принял полную форму. Складывается неограниченная власть монарха, поэтому говорим о классическом абсолютизме. Во Франции классический абсолютизм до конца 18 века, развитий бюрократический аппарат.

Германия. В Германии сословно-представительная монархия начинается с середины 17 веков. Формально есть дата 1356-1648. Это год, когда принят документ, получивший название золотая булла, определял порядок замещения должности императора. Права курфюрстов. Было 7 князей избирателей. Они избирали императоров. Должность императора превращается в выборную должность. До того, как император вступал на трон, он подписывал избирательные капитуляции. Он подтверждал права и привилегии князей. В отличии от Франции идет не усиление королевской власти, а наоборот ослабление центральной власти, что приведет в распаду государства и возникновению конфедерации. Рейхстаг – орган, который имел некоторую аналогию на местах. В Лантагах сложилось классическое представительство, а в Рейхстаге представительство было не классическое. В Верхней палате заседали князя избиратели (курфюрсты). Вторая палат – это палат свободных господ. Третья палата – это палата горожан. Орган обладал только рекомендательными полномочиями. Когда возникает конфедерация, орган перестает работать (Рейхстаг). Нельзя говорить об абсолютизме в отношении императора. Особенность Германского абсолютизма была в том, что он формируется как княжеский абсолютизм. Княжеский абсолютизм.

22. Государственный строй древнего Китая (по нормам государственного права). Древнекитайское право. Циньское уложение о наказаниях, Циньское руководство по расследованию уголовных преступлений. Законодательство династии Хань. Уголовное право средневекового Китая. «Уголовные установления [династии] Тан». Свод законов династии Мин.

Деспотические черты правления стали складываться еще в иньском Китае, где сначала не существовало строгого порядка престолонаследия – наследовали братья, сыновья, племянники. В конце Инь престол стал передаваться старшему сыну. В это время складывался и административный аппарат, в котором чиновники из поколения в поколение занимали одни и те же должности, передаваемые по наследству, однако с соизволения ванна.

В раннечжоусском Китае власть и личность ванна окончательно сакрализуется. Он носит титул «сын Неба», который «управляется Небом», его называют «отцом и матерью» своих подданных.

Центром управления в чжоусском Китае был двор вана. Близко к ванну стоял цзай – управитель, который вместе с подчинёнными ему чиновниками был глашатаем воли ванна внутри дворца, ведал дворцовыми ремесленниками и пр. Особое место при дворе занимали шаньфу, обслуживающие личные нужды ванна, выполняющие универсальную и особо доверительную работу по выполнению его различных административных и военных поручений.

В циньско – ханьском Китае складываются централизованные деспотические империи. Победу централизации в Древнем Китае можно объяснить рядом причин, в частности этнической, духовной, культурной общностью населения Китая.

Шан Ян в IV в. До н.э. провел серию реформ, которые привели у централизации царства Цинь и его последующему усилению, завершившемуся созданием Циньской империи. На основании этих реформ была разрешена свободная купля-продажа земли, введен налог на землю, который взимался с каждого землевладельца в зависимости от размеров его земельного владения. С налогом на землю было введено четкое административно-территориальное деление, а также круговая порука в десяти-, пятидворках, призванных на основе взаимной слежки охранять порядок на своих территориях. Была запрещена кровная месть в целях длительных семейных кланов.

Власть монарха в циньско-ханьском Китае обожествлялась. Правитель царства Цинь, объединивший в границах Циньской империи обширные территории, принял титул императора. Император выступал в качестве символа страны. Важное место в гос. Аппарате занимали органы, которые были связаны с ритуалом и обрядами. В руках китайского деспота сосредоточилась вся военная и законодательная власть.

Центральный аппарат империи включал в себя ряд ведомств: финансовое, военное, судебное, обрядов, сельского хозяйства, ведомство императорского двора, дворцовой стражи. Этот аппарат отличается многочисленностью и большим объемом полномочий.

Со временем вместе с усложнением функций государственного аппарата стала больше разграничиваться деятельность отдельных ведомств, но это был длительный и незавершенный процесс в Древнем Китае.

В развитии древнекитайского права можно выделить 3 этапа. На первом этапе в шаньско – иньском и раннечжоусском Китае в регулировании общественных отношений главную роль играли этнические нормы. Правовые нормы в это время не вычленились еще из общей массы религиозно-этнических норм, с которыми они составляли единое целое. Вместе с тем всё большее значение по мере укрепления власти ванов приобретают распоряжения и приказы правителя, его приближенных, высших чиновников, исполнение которых обеспечивается принуждением.

В VI в. до н.э. создает свое учение великий философ Конфуций. Основная философская идее конфуцианства – идея гармонии как главного условия всеобщего порядка, равновесия в мире. Средством справедливого поддержания порядка у Конфуция является не закон, а соблюдение традиций, моральных норм.

На втором этапе развития древнекитайского права, начиная с периода Чжаньго, усиливается роль права с его стабильным комплексом наказаний. В этот период и было создано учение об управлении народом и государством Шан Яном, отстаивающим абсолютную власть правителя, который с помощью строго установленного, не подлежащего обсуждению закона определяет всю жизнь подданных.

С утверждением династии Хань на последнем этапе формирования древнекитайского права – этапе формальной победы конфуцианства – происходит слияние легизма и конфуцианства в новое учение – ортодоксальное ханьское конфуцианство, главным назначением которого становится осмысление с позиций тогдашних знаний, оправдание и увековечивание существующих социально-экономических и политических порядков. Доминирующей идеей этой идеологии была конфуцианская идея неравенства людей, их социальных, сословных, ранговых различий. Ортодоксальное конфуцианство не отвергало закона, строгих наказаний, предполагая взаимодействие строгости и снисхождения.

Традиционное право Китая развивалось в основном как уголовное право, нормы которого носили как бы надотраслевой характер. Они пронизывали сферу и брачно-семейных, и гражданских отношений и пр.

Понятие преступления в Древнем Китае связывалось с проявлением преступной воли человека. Правонарушитель рассматривался как «низкий человек». Из признания примата моральных норм вытекало, что мера виновности и суровость наказания должны были соответствовать не столько характеру самого проступка, сколько характеру духовного состояния преступника, не столько тяжести преступного действия, сколько интенсивности преступной воли.

В Китайском праве стали выделять предумышленные и преднамеренные преступления, преступления совершенные с умыслом и без такового, а также по ошибке. В древнем праве проводились различия и между оконченным преступлением и покушением как проявлением преступной воли, наказываемым в принципе более мягко. Существовали такие институты как соучастие и групповое преступление. Еще на рубеже новой эры сложилась особая норма, согласно которой главарем в преступной группе считалось лицо, непосредственно замыслившее преступление, планировавшее его. Преступление признавалось групповым, если оно было совершено по предварительному сговору, в противном случае участники преступной группы отвечали каждый за отдельное преступление.

От телесных наказаний освобождались дети младше 8 лет и старики старше 70 лет.

Уже чжоусскому законодательству были известны 500 видов преступлений.

В IV – III вв. до н.э. в пособиях для чиновников содержались такие примеры рассмотрения уголовных дел, как кража из храма, кража предметов культа, нанесение ранений, клевета, дезертирство из армии; преступления, как непочтение к отцу, к старшим в семье.

23. Государственное право Японии. Первые государства Южной Японии. “Варварское” государство Ямато (IV – середина VII века). Формирование феодального государства (середина VII – XII века). Государственный строй периода сёгуната (конец XII – XVIII века).

В Японии действует Конституция 1946 года, которая установила конституционную парламентскую монархию, провозгласив императора «символом государства и единства нации». Однако реальная власть императора практически сведена к нулю, поскольку он отстранён от самостоятельного решения вопросов государственной политики. Все действия императора, относящиеся к государственным делам, должны осуществляться по совету и с одобрения Кабинета Министров.

Высший орган государственной власти в Японии — Парламент (Коккай), состоящий из 2 палат. В состав Палаты представителей (Сюгиин), которая избирается сроком на 4 года, входят 511 членов, в состав Палаты советников (Сангиин) 252 члена. Срок полномочий членов Палаты советников — 6 лет с обновлением половины состава каждые 3 года. Делегаты обеих палат избираются на основе всеобщего избирательного права. Очередные сессии Парламента проводятся раз в год. В случае необходимости правительство может вынести решение о созыве чрезвычайных сессий. Важную роль в работе палат играют постоянные и временные комитеты. В частности, каждая палата, прежде чем обсудить внесённый законопроект, должна передать его на рассмотрение постоянному комитету. Правом законодательной инициативы обладают по закону члены палат и правительство. Однако депутаты могут представить законопроект только в том случае, если он будет поддержан, по крайней мере, 20 депутатами нижней палаты или 10 депутатами верхней. Право принятия законов является исключительной прерогативой Парламента.

Конституция Японии предусматривает два способа принятия законов. Первый — одобрение законопроекта обеими палатами. Второй — повторное одобрение Палатой представителей (не менее чем 2/3 присутствующих членов) законопроекта, отклонённого Палатой советников. Последнее слово остаётся за Палатой представителей и при решении вопросов о бюджете, и при заключении международных договоров, и при назначении Премьер-министра.

Высшим органом исполнительной власти в Японии является правительство — Кабинет министров. В него входят Премьер-министр, министры — руководители министерств и ведомств без портфелей. Премьер-министр назначается императором по представлению Парламента из числа его членов. Премьер-министр назначает министров, большинство которых должно входить в состав Парламента. По требованию Премьер-министра они могут быть отстранены от должности.

Полномочия правительства достаточно обширны. Оно проводит в жизнь законы, руководит государственными делами, внешней политикой, заключает международные договоры (с одобрения Парламента), составляет бюджет и вносит его на рассмотрение Парламента, принимает решения об амнистиях, о смягчении и отсрочке наказаний, назначает членов Верховного суда и судей низших инстанций. Кабинет министров наделён также правом законодательной инициативы — именно он представляет большинство законов, принимаемых Парламентом.

Конституция Японии закрепляет принцип коллективной ответственности правительства перед Парламентом. Если Палата представителей принимает резолюцию о недоверии, оно должно выйти в отставку в полном составе либо император по совету и с согласия Кабинета распускает Палату представителей.

Древнеяпонское государство Ямато было довольно агрессивным образованием. С IV по VI века яматоские монархи подчинили себе западные, центральные и большинство восточных земель острова Хонсю, завоевали остров Сикоку и поставили под свой контроль север острова Кюсю. С проникновением на Японский архипелаг китаецентричной политической философии, правители Ямато начали рассматривать соседние племена как варваров, которых необходимо «возвращать» под монаршую руку. С VI по IX века яматосцы вели постоянные войны на севере острова Хонсю с племенами эмиси и кумасо и хаято на юге Кюсю. Результатом такой политики стало уничтожение или ассимиляция этих популяций.

Ямато также проводило активную внешнюю политику, в частности в Корее. Весьма активной сферой влияния японцев на корейском полуострове являлась также небольшая южнокорейская конфедерация Кая (позднее поглощённая Силла). Неоднократным вторжениям японцев на протяжении всей своей истории подвергалось государство Силла. Однако в 663 году когда сначала пэкческие, а позднее и экспедиционные японские войска были разгромлены коалиционными армиями Силла и Китая династии Тан, государство Пэкче прекратило своё существование, а придворная знать Пэкче эммигрировала в Японию. Потеряв таким образом главного союзника на континенте, японцы, умерив внешнеполитическую активность, отбросили амбиции относительно Корейского полуострова и сосредоточились на внутриполитических проблемах.

В VII в. императоры Японии усиливают борьбу с аристократическими кланами, и в 645 г. происходит политический переворот, получивший название "переворот Тайка". Благодаря ему, было создано единое японское государство во главе с императором, принцем правящей династии, опиравшимся на поддержку могущественного клана Фудзивара. В результате реформ Тайка вся земля переставала быть собственностью сельской общины, она объявлялась императорской собственностью и отдавалась крестьянам во временное пользование. Крестьяне сохранили право на свое имущество, орудия производства, на некоторую личную свободу, но не могли покидать свои наделы.

Надельное крестьянство превратилось в сословие феодального общества, которое стали называть «рёмин».

В своей подавляющей части крупные феодалы - потомки родовых старейшин, превратившиеся в аристократию и получившие высшие ранги. Одновременно создается общинный аппарат государственного управления в составе центральных органов (Верховного государственного совета и подчиненных ему 8 ведомств) и местных властей (наместников провинций и уездных начальников). Вводится всеобщая воинская повинность.

К середине X в. в Японии завершается переход от государственной собственности с надельной системой к собственности отдельных феодалов на свои частновладельческие поместья. Члены дома Фудзивара становятся крупнейшими земельными собственниками в стране. Рост поместий феодалов приводит к краху надельной системы, к резкому сокращению числа государственных надельных дворов, к децентрализации страны, к ослаблению центральной власти.

К концу XI – началу XII в. в Японии сложились фактически три центра политического притяжения: императорский двор, домоуправление правящего клана (им на протяжении многих веков остается клан Фудзивара) и буддийские монастыри.

Сёгунат - своеобразная форма военной диктатуры, при которой власть сосредоточена в руках сёгуна - великого полководца.

В истории Японии насчитывается три сёгуната: Минамото, Асикага и Токугава. На протяжении семисот лет политическое, а затем и социальное положение самураев изменилось ощутимо: от нелегких взаимоотношений с двором в первый период (период Камакура), через доминирование над двором во второй период (период Асикага) и, наконец, полное доминирование в обществе в третий период (период Токугава).[4]

Идея сёгуната прошла долгий путь от альтернативы придворной власти до полного ее замещения и сёгунат Токугава представляет собой настолько разработанную и мощную силу, что дворцовая политика в этот период уже не играет особенной роли.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]