Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Lektsii

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
763.96 Кб
Скачать

1

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Тема 1. Понятие и предмет римского частного права

1.Система римского частного права. Понятие и основные черты римского частного права (jus privatum).

2.Право цивильное (jus civile), право преторское (jus praetorium),право народов (jus gentium), их взаимодействие, сближение и слияние. Право естественное (jus naturale).

3.Предмет римского частного права.

4.Историческое восприятие (рецепция) римского частного права. Его значение для современного гражданского права и юриспруденции.

І. В Риме еще в древние времена различались две отрасли права– публичное (jus publicum) и частное право (jus privatum). Деление это было основано на том, какие интересы защищаются правовыми нормами:

·интересы, носителем которых считало себя древнеримское государство в целом, регулировались нормами, которые образовывали публичное право (jus publicum). Нормы публичного права определяли, главным образом, порядок устройства и управления древнеримском государством;

·интересы, носителями которых являлись частные лица, регулировались

правовыми

нормами,

которые

образовали частное право (jus

privatum).

 

Нормы

частного

права

регулировали

имущественные

и

семей

отношения.

 

 

 

 

 

 

Римский юрист-классик

Ульпиан

писал: публичное

право есть

, токоторое

 

относится к положению римского государства; частное - которое (относится) к пользе отдельных лиц.

Для публичного права характерен принцип: нормы публичного права не могут изменяться соглашениями отдельных лиц. Сейчас такие юридические нормы называются императивными, безусловно обязательными.

В римском частном праве преобладали нормы, которые предоставляли частным лицам право самим определять содержание соответствующих отношений, самим решать, защищать или не защищать свою собственность, предъявлять иск или не предъявлять его. Сейчас такие юридические нормы называются диспозитивными. Императивные нормы встречаются и в области частного права, например, хотя институт опеки в Древнем Риме являлся институтом частного права, однако некоторые вопросы этого института регулировались императивными нормами, например, отчуждение опекуном имущества подопечного.

Основные черты, присущие римскому частному праву, состоят в следующем:

2

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

·во-первых, римское частное право является предельным выражением индивидуализма и наибольшей свободыправового самоопределения имущих слоев свободного населения. Индивидуализм в римском частном праве – это индивидуализм домохозяина, рабовладельца, ведущего хозяйство и сталкивающегося на рынке с другими такими же хозяевами;

·во-вторых, отличительным признаком римского частного права является точность формулировок, ясность построения и аргументации и глубокая жизненность, конкретность и практичность права, полное соответствие всех юридических выводов интересам господствующего класса;

· в-третьих,

развитие

римского частного

права на

почве

осуществления

судебной

защиты

права. Римское

частное

право

может

быт

охарактеризовано как система исков;

 

 

 

 

·в-четвертых, непрерывность развития римского частного права путем освобождения от всего устаревшего, не выдержавшего проверки жизни, благодаря неустанному труду римских юристов.

ІІ. Римское частное право не было единой правовой системой. Оно состояло из цевильного права (jus civile), право (народов (jus gentium) и преторского права(jus praetorium или jus honorarium).

Jus civile. Этим термином обозначается прежде всего исконное национальное древнеримское право, которое распространяло свое действие исключительно на римских граждан – квиритов. Поэтому оно называется также квиритским правом. Цивильное право отличается простотой, четкостью правового регулирования имущественных отношений,

потому, что

такими

были сами отношения. Цивильное право предусматривало

строжайший

формамом

совершавшихся юридических актов. Все юридические акты

должны были быть облечены в определенную форму. Если она не была соблюдена, то весь юридический акт лишался юридического значения. Формы же юридических актов

отличались сложностью. Они состояли в произнесении торжественных словесных формул, в которых нельзя было изменить ни одного слова, в привлечении установленного законом числа свидетелей, в употреблении разного рода символов, совершении определенных жестов.

Цивильное право по своему характеру было консервативным и мало подвижным. Римские источники свидетельствуют, что претор и юристы относились с подчеркнутым уважением к постановлениям закона.

Развитие новых социально-экономических условий вызвало к жизни новую систему права, так как старые постановления цивильного права были недостаточными. Их надо было пополнять и даже поправлять, чем и занялись судебные магистраты, главным образом преторы. В результате их правотворческой деятельности наряду с системой

3

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

цивильного права сложилась новая система права– преторское право (jus praetorium). Таким образом, рядом с цивильными исками существовали преторские иски и интердикты (запрещения); наряду с цивильным правом собственности была признана собственность бонитарная или преторская; рядом с цивильным владением утвердилось преторское владение и т.д.

В

республиканском

Риме

происходили

глубокие

изменения

в ,экономи

социальном устройстве, в культуре. Рим вел оживленную торговлю с другими странами.

Указанные

и другие существенные

процессы привели к тому, что

древнее цивильное

право ввиду своего консерватизма перестало справляться с функцией регулятор соответствующих общественных отношений. Нужна была правовая система, которая распространяла бы своё действие не только на римских граждан, о на всех участников частно-правовых отношений. Такой системой стало право народов (jus gentium).

Право народов – это правовая система, которая наделила необходимой правоспособностью всех свободных людей, а не только римских граждан, квиритов. Уже в первой половине I в. до н.э. право народов (jus gentium) применялось как к римским гражданам, так и к перегринам. Предоставление основных частных прав, необходимых для торгового оборота, неримлянам достигалось главным образом путем выработки претором для взаимоотношений римлян и перегринов и перегринов между собой особой системы частного праваправа народов (Jus gentium). Jus gentium являлось неоднородным по своему составу: оно включало в себя как нормы, взятые из исконного римского права, так и нормы, заимствованные из права других народов(в частности – из греческого права).

С течением времениjus civile и jus gentium стали сближаться. Имело место взаимное влияние одной системы на другую. Более значительным было влияниеJus gentium на jus civile, так как право народов ввиду отсутствия формализма, присущего цивильному праву, больше отвечало потребностям хозяйственной жизни страны. В классический период римского права различиеjus civile и jus gentium продолжало сохраняться, хотя и утратило остроту в связи с изданием эдикта Каракаллы(212 г.н.э.), по которому провинциалы получили права римского гражданства. При Юстиниане jus civile и jus gentium составили единую систему права, в которой преобладало jus gentium как право более развитое.

В конце республики в Риме возникает представление о естественном праве(jus naturale). Цицерон говорил, что оно покоится на неизменном нравственном сознании и законе, который природа вложила в сердца всем людям. Римские юристы обратили внимание на некоторую общность правил у различных народов, связи с чем они полагали, что причиной такой общности является сама природа человека, а иногда сама природа всех животных. Право, созданное самой природой, они называли естественным правом.

4

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

3.

Римское

частное

право

регулировало

имущественные

и

некот

неимущественные отношения в Римском государстве. Оно

определяло

правовое

положение субъектов в имущественных отношениях, устанавливало, кто может совершать

 

сделки имущественного характера, а кто нет. Частное право регулировало: семейные

 

отношения

(порядок

заключения

брака, положение

главы

семьи, личные

 

неимущественные и

имущественные отношения в семье); отношения собственности;

 

права на

чужие

вещи(сервитуты, залоговое право, эмфитевзис

и суперфиций);

 

обязательственные правоотношения (порядок заключения и исполнения договоров,

ответственность

за

неисполнение );ихобязательства из

деликтов

отношения

наследования.

 

 

 

 

Римское

право,

как и римская республиканская

государственность, появились

около 2,5 тысяч лет тому назад. Они принадлежат к тем человеческим ценностям, которые

имели и

будут

иметь непреходящее

значение , всегдапока будет

существовать

человечество.

 

 

 

Рим

трижды

покорял ;мирпервый

раз своими легионами;

второй раз

христианством; третий раз рецепцией римского права позднефеодальной Европой(XII

XIII в.н.э.), а спустя

столетия– заимствованием

его буржуазными

кодификациями

гражданского права.

 

 

 

С разработкой

при Наполеоне Бонапарте

гражданского,

уголовного и

процессуального кодексов римское право – это общепризнанный источник права, но более всего – гражданского.

Римское правовое наследство дает себя знать и сейчас: терминология римского частного права, определения и сентенции римской юриспруденции широко используются и современной правовой мыслью и практикой.

Тема 2. Источники римского частного права

1.Обычное право (jus non scriptum).

2.Законы ХІІ таблиц. Принятие и структура законов.

3.Постановления сената (senatusconcultum).

4.Императорские конституции и их виды.

5.Эдикты преторов как источник формирования преторского права.

6.Деятельность юристов по толкованию и применению норм права.

7.Кодификация Юстиниана.

Институции Гая: законы; сенатусконсульты; конституции императоров; эдикты магистратов; ответы юристов.

5

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Этот перечень источников Римского частного праванадо дополнить таким источником как обычное право.

1. Обычное право.

Если сложившиеся в практике правила поведения людей получают признание и защиту от государственной власти, то они становятся юридическими обычаями и составляют обычное право. Нормы обычного права обозначались в римском праве следующими терминами: mores majorum – обычаи предков; usus – обычная практика; - commentarii pontificum - обычаи, сложившиеся в практике жрецов; - commentarii magistratuum – обычаи, сложившиеся в практике магистратов.

Но укрепление и расширение древнеримского государства, возраставший торговый оборот требовали более определенного права, писаного права, закона. Им и стали законы XII таблиц (V в. до н. э.). Законы XII таблиц – закрепление на уровне закона существовавших обычаев. Таковы нормы законов XII таблиц, которые закрепили: полноту отцовской власти; регулировали отношения между супругами; установили опеку; предусматривали порядок наследования.

Законодательная деятельность римского государства усиливалась– обычай терял значение источника права, но не перестал быть источником права.

В начале домината было запрещено действие обычаев, отменявших законы. В 319 г.н.э. последовало новое императорское распоряжение: «Авторитет обычая и долговременного применения представляется не малым, однако его не следует доводить до такого значения, чтобы он преодолевал разум или закон».

2. Закон

ВДревнем Риме законом (leges) являлось решение комиций – народного собрания того или иного вида (по куриям, центуриям, трибам).

Вразработке и принятии закона принимали участие 3 органа римского государства:

1)магистрат, который имел право созывать народное собрание (консул, диктатор, претор), должен был сначала разработать письменный проект закона;

2)народ, собранный магистратом в комиции, мог принять или отвергнуть проект закона, но целиком. Он его не обсуждал;

3) наконец, закон, предложенный магистратом и принятый народом, нуждался

в

ратификации или одобрении сенатом.

 

Закон состоял из трех частей: 1) надпись, указывавшая имена инициаторов закона; вид народного собрания и обстоятельства, вызвавшие издание закона; 2) содержание самого закона; 3) санкции, обеспечивавшие соблюдения закона.

6

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Законом, положившим начало цивильному праву, были Законы XII таблиц. Они были составлены децемвирами и одобрены народом в комициях.

Примеры республиканских законов: Закон Канулея (443 г. до н.э.): он отменил запрет на браки между патрициями и плебеями; Пэтелиев закон (326 г.до н.э.): он запретил продажу в рабство и убийство неоплатного должника; Аквилиев закон (286 г. до н.э.): он установил ответственность за уничтожение и повреждение чужих вещей.

3. Сенатусконсульты

 

 

 

 

 

Сенатусконсульты – постановления

сената.

В

начале

принципата

они

превратились в законодательные акты. С І в.

н.э. до середины

ІІІ в н..э – они основная

 

форма законодательства. В них нередко содержались лишь общие принципиальны положения. Затем преторам предоставлялось право указать в эдикте средства и практического осуществления.

Сенатусконсульты назывались также как и законы, принимавшиеся в период республики: по имени или прозванию тех лиц, кто их предложил принять. Сент не имел законодательной инициативы.

Постановления сената – чаще всего это оформление предложений принцепса, вносимых им в сенат в письменной или устной форме.

Примеры сенатусконсультов: senatusconcultum Macedonianum. Он был принят в І в. н.э. и лишил исковой защиты договоры займа подвластного ; сынаsenatusconcultum Lellejanum (І в. н.э.). Он объявил недействительными всякого рода вступления женщины в чужой долг.

4. Императорские конституции.

Они приобрели силу источника римского права в эпоху принципата. В это время они издавались в 4-х основных формах:

эдикты: носили характер общих распоряжений; декреты: решения по судебным делам; рескрипты – ответы на поступившие к императору вопросы; мандаты – инструкции по административным и судебным вопросам.

Эдикты и мандаты действовали во время правления императора. Дальнейшая их судьба решалась его преемником. Декреты и рескрипты представляли собой толкования закона. Император разъяснял в них законодательный , актприменяя его к частному случаю.

Римская юриспруденция все эти формы правовой деятельности императора объединила под общим названием «конституций». Уже во времена Гая они получили силу закона.

С развитием императорского законодательства возникает потребность в его кодификации.

7

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

5. Эдикты магистратов

 

 

 

 

 

Одной из форм правообразования, характерной именно

для римского

права,

являются эдикты магистратов.

 

 

 

 

 

Сначала

он

представлял

собою

устное

объявление

помагистра

соответствующему

вопросу .Но

затем

эдикт

получил

значение

специально

программного объявления,

какое

делали

республиканские

магистраты, вступая в

должность. Юрист Гай, пишет, что особенно важное значение имели эдикты преторов, правителей провинций и курульных эдилов.

В своих эдиктах магистраты объявляли, какие правила будут положены в основу их деятельности, в каких случаях и какие иски будут даваться и .тЭдикт. , содержавший программу деятельности магистрата на год, назывался постоянным.

Претор с помощью своего эдикта заполнял пробелы цивильного права, придавал норме цивильного права практическое значение. Эдикты преторов содержали так же пункты, направленные на изменение и исправление цивильного права.

Таким

образом, давая

средства защиты вопреки цивильному праву или

дополнение цивильного права, преторский эдикт создавал новые нормы права.

Юрист

Марциан называл

преторское право живым голосом цивильного права

именно в том смысле, что преторский эдикт быстро откликался на новые запросы жизни и удовлетворял их.

Результатом

правотворческой

деятельности

преторов, курульных

эдилов,

правителей провинций стало появление нарядуjus с civile новой системы

норм,

получившей название jus honorarium или jus praetorium – преторское право

 

Во II в. н. э. император Адриан поручил юристу Юлиану осуществить кодификацию отдельных постановлений, содержавшихся в преторских эдиктах. Разработанный Юлианом эдиктбыл одобрен императором и объявлен постановлением сената неизменным. Он получил название «постоянный эдикт» - edictum perpetuum.

 

6.

Деятельность юристов.

 

 

 

 

В

произведениях Цицерона

формы

деятельностир мских

юристов

характеризуются терминами: responondere; cavere; adere; а также scribere.

 

 

Термином responondere обозначается консультационная работа римcких юристов:

дача

гражданам, обращавшимся к

юристам, советов

по возбуждавшим

сомнение

вопросам;

 

 

 

 

cavere

составление формуляров

различных частноправовых актов, совершаемых

гражданами, (договоров, завещаний и др.);

 

 

8

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

agere руководство процессуальными действиями сторон(но не вести дело в качестве адвоката).

Не имея законодательной власти римские юристы все же влияли с консультационной практикой на развитие права. Деятельность юристов фактически получила значение самостоятельной формы правообразования.

Деятельность древнеримских юристов в древнереспубликанский период состояла, прежде всего, в толковании права. Таков комментарий к законам XII таблиц Элия Пета Ката (II в. до н. э.). В I в. до н. э. Квинт Муций Сцевола составил первое подробное

изложение цивильного права, а Сервий Сульпиций Руф дал первый комментарий преторского эдикта.

Из других республиканских юристов надо назвать Марка Манилия, Марка Юния Брута и Публия Муция Сцеволу (II в. до н. э.). Они основали цивильное право. Выдающимся юристом был также Цицерон (І в до н.э.).

Особого расцвета римская юриспруденция достигла в период принципата (I-III в. н. э.). В этот период работали многие выдающиеся юристы, которые оставили обширное литературное наследие.

Это Лабеон – основатель юридической школы прокульянцев. Это Капитон – основатель юридической школы сабиньянцев, названной по имени величайшего юриста І в. н.э. Мазурия Сабина.

Кроме названных классических юристов нужно выделить следующих: Цельза – отца и Цельза– сына; Юлиана – редактора преторского эдикта; Помпония, Гая, Папиниана, Павла, Ульпиана.

Начиная с VІ в. н.э. имели место упадок деятельности юристов и снижение ее творческого характера. При доминате, т.е. абсолютной монархии, единственным источником права стала воля императора, т.е. императорский эдикт.

Показателем упадка творческой деятельности юристов является принятый в426 г. н.э. закон о цитировании юристов, которым творческое решение возникавших в жизни вопросов было заменено ссылками на сочинения Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая и Модестина, а также тех юристов, на которых ссылались эти 5 юристов. При расхождении мнений названных юристов, предписывалось придерживаться мнения большинства их них, а при равенстве голосов – придерживаться мнения Папиниана.

Научно-литературные произведения римских юристов можно

разделить н

следующие категории: 1) произведения, посвященные разработке

цивильного

права

(Помпоний, Павел, Ульпиан и др.); 2) комментарий к преторскому эдикту (Лабеон, Гай,

Павел, Ульпиан и др.); 3) дигесты, объединявшие цивильное и

преторское

право; 4)

9

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

учебники – институции. Из них наибольшей популярностью пользовались Институции Гая; 5) сборники казусов.

7. Кодификация Юстиниана. Уже в ІІІ . вн.э. императорские конституции были многочисленны и разнообразны. Возникла необходимость в кодификации их. Сначала кодификация была осуществлена римскими юристами.

В 295 г. н.э. был издан кодекс Грегориана. В нем были собраны императорские конституции, принятые во ІІ и ІІІ в.в. н.э. Кодекс Грегориана был дополнен кодексом Гермогениана, в котором были собраны последующие конституции (включая начало ІV в.

н.э.) .

Первым официальным собранием конституций был Феодосиев кодекс. Восточноримский император Феодосий ІІ (402-450 г.) отразил в кодексе изменения, которые произошли в государственной и частно-правовой сфере в конце ІV в. и в первой четверти V в. Феодосий ІІ переслал кодекс в Рим, где он был принят соправителем Феодосия ІІ Валентином Ш и применялся там даже тогда, когда был отменен на Востоке Кодексом Юстиниана.

Но самой значительной кодификацией римского права была кодификаци восточно-римского императора Юстиниана.

Законодательная политика Юстиниана ставила задачей из двух потоков памятников прошлого – императорских законов и работ классических юристов – создать свод законов, пригодных для применения в новых политических и экономических условиях.

13 февраля 528 г. Юстиниан специальным указом назначил комиссию из 10 членов во главе с министром Трибонианом, а 7 апреля 529 г. – уже было опубликовано собрание конституций под названием «Кодекс Юстиниана».

Кодификационные работы этим не завершились. 15 декабря 530 г. была создано

комиссия

из 17 членов

под

председательством

Трибониана

для

кодификации

произведений

юристов-классиков.

16 декабря 533

г. новая

кодификация

была

опубликована под названием «Дигесты» или «Пандекты» Юстиниана. За Дигестами была признана обязательная юридическая сила, т.е. сила закона.

В том же533 г. был опубликован учебник римского права– Институции. Институциям также была придана сила закона. Содержание Институций Юстиниана в основном соответствовало содержанию Институций Гая.

Осуществляя кодификацию, Юстиниан разрешил в законодательном порядке ряд спорных вопросов частного права. Эти законы известны под названием«50 решений». Они были использованы в целях пересмотра Кодекса первого издания. В результате пересмотра в 534 г. появился Кодекс нового издания.

10

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО», РАЗРАБОТАННЫЙ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кодификация Юстиниана не остановила дальнейший процесс правотворчества. Ряд законов издал Юстиниан. Они известны под названием Новеллы. Новеллы были объединены в сборник, но уже после Юстиниана.

В средние века н..э Институции, Дигесты, Кодекс и Новеллы получили в своей совокупности название Corpus juris civilis (Свод гражданского права).

Тема З. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ. СДЕЛКИ.

1. Понятие и классификация юридических фактов. Сделки.

2. Элементы

сделки – существенные, естественные

и

привходящие

(акцидентальные).

 

 

 

3.Ошибка при заключении сделки (error in contrahendo).

4.Пороки формирования воли. Сделки, заключенные под влиянием обмана и насилия, угрозы.

5.Недействительность, ничтожность и обратимость сделок.

6.Представительство.

1. Понятие и классификация юридических фактов. Сделки.

Юридические факты – это такие явления(обстоятельства), с которыми право связывает возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

Без юридических фактов невозможна реализация норм права, возникновение субъективных прав и обязанностей, а также их осуществление в рамках конкретных отношений.

Среди юридических фактов выделяют СОБЫТИЯ и АКТЫ.

События – явления внешнего мира, не зависящие от воли людей (наступление срока, рождение и смерть, землетрясение и т.д.)

Акты – действия людей, совершаемые сознательно. Акты делятся на правомерные (например, заключение договоров, совершение различных действий по использованию собственного имущества) и неправомерные (гражданско-правовые деликты).

Особенностью таких правомерных юридических актов, как сделки, является то, что

их совершение

направлено на изменение в правах

и обязанностях субъекта прав

(неважно, лица -

совершившего сделку, или другого лица).

Сделка всегда направлена на

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]