Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
41.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
649.22 Кб
Скачать

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»

С.Ю. Вахмин А.А. Лукин

Основы интеллектуальной собственности

Утверждено Редакционно-издательским советом

университета в качестве учебного пособия

Воронеж 2013

УДК 330.341.1

Вахмин С.Ю. Основы интеллектуальной собственности: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (0,6 Мб) / С.Ю. Вахмин, А.А. Лукин. - Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. – Систем. требования : ПК 500 и выше ; 256 Мб ОЗУ ; Windows XP ; SVGA с разрешением 1024x768 ; MS Word 2007 или более поздняя версия ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 12х14 см.

В учебном пособии рассмотрены основные проблемы защиты интеллектуальной собственности во всем мире, а именно в странах с развивающейся экономикой. Рассмотрены вопросы эволюции объектов интеллектуальной собственности. Подробно описаны способы их защиты, которые применяются в нашей стране и во всем мире.

Издание соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 221700.62 «Стандартизация и метрология», профилю «Стандартизация и сертификация», дисциплине «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение».

Библиогр.: 7 назв.

Рецензенты: кафедра прикладной математики и инженерной графики Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС РФ (канд. физ.-мат. наук, доц. М.С. Денисов); ведущий инженер службы маркетинга, стандартизации, метрологии и патентования Н.И. Барсукова

© Вахмин С.Ю., Лукин А.А., 2013

© Оформление. ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2013

Оглавление

Глава 1.

ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4

Глава 2.

ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

27

Глава 3.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС)

53

Глава 4.

ПАТЕНТЫ

75

Глава 5.

ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

102

Глава 6.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ

125

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

167

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

168

Глава 1. Понятие интеллектуальной собственности

Наиболее важной характеристикой собственности является то, что собственник или владелец может использовать свою собственность так, как он пожелает, и никто больше не может законным образом использовать эту собственность без его разрешения.

Существует три вида собственности:

1) собственность, состоящая из движимых вещей, таких, например, как наручные часы или автомо6иль. Никто, кроме владельцев этих предметов, не может ими пользоваться. В данной правовой ситуации проявляется исключительное право, а именно, принадлежащее владельцу исключительное право, использовать вещь, находящуюся в его собственности.

Разумеется, собственник может разрешить другим пользоваться его собственностью, но на законных основаниях. Использование же собственности без разрешения ее владельца вообще является незаконным. Кроме того, право на пользование не безгранично: при осуществлении этого права следует уважать права других лиц (например, в ситуации, когда дорога находится в частной собственности другого лица, административными правилами устанавливаются возможность проезда по этой дороге, пределы скорости для автомобилей);

2) недвижимая собственность – земля и постоянно находящиеся на ней объекты, например дома. Как уже упоминалось, ограничения на этот вид собственности связаны с требованиями, предъявляемыми при строительстве зданий;

3) интеллектуальная собственность, объектами которой являются творения человеческого разума, человеческого интеллекта. Несколько упрощая, можно сказать, что к интеллектуальной собственности относится информация, которая может быть представлена на материальном носителе и распространена в неограниченном количестве копий по всему миру. Собственностью являются не эти копии, а отражаемая в них информация. Так же как на собственность в виде движимого и недвижимого имущества, на интеллектуальную собственность существуют некоторые ограничения, например ограничения продолжительности действия авторского права (копирайта) и патентов.

Интеллектуальная собственность обычно подразделяется на промышленную собственность и произведения, охраняемые авторским правом.

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июля 1967 г., предусматривает, что объектами права интеллектуальной собственности являются:

1) литературные, художественные произведения и научные труды;

2) исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи;

3) изобретения во всех областях человеческой деятельности;

4) научные открытия;

5) промышленные о6разцы;

6) товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие наименования и обозначения;

7) пресечение недобросовестной конкуренции.

С учетом развития интеллектуальной собственности данная статья конвенции содержит также упоминание и об иных правах, вытекающих из интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной или художественной областях.

Литературные, художественные произведения и научные труды как объекты интеллектуальной собственности охраняются авторским правом (копирайтом). Права на такие объекты, как исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи, обычно называются смежными правами, т.е. правами, смежными с копирайтом. Изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие наименования и обозначения – это объекты промышленной собственности в рамках интеллектуальной собственности. Защита от недобросовестной конкуренции может также рассматриваться как объект промышленной собственности, тем более что ст. 1(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Стокгольмский акт 19б7 г.), далее называемой просто «Парижская конвенция», предусматривает пресечение недобросовестной конкуренции как один из способов защиты интеллектуальной собственности. Причем в данной конвенции закреплено, что «всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах», представляет собой акт недобросовестной конкуренции. Научные открытия не относятся ни к одному из двух видов интеллектуальной собственности. Существует точка зрения, что научные открытия не должны упоминаться среди видов интеллектуальной собственности, поскольку ни одно национальное законодательство и ни один международный договор не дают какого-либо права на собственность применительно к научным открытиям. Следует различать научные открытия и изобретения, В Женевском договоре о международной регистрации научных открытий (1978 г.) научное открытие определяется как «признание явлений, свойств или законов материального) мира, которые до сих пор не были познаны и не допускали проверки». Изобретения – это новые решения отдельных технических задач. Такие решения, естественно, основываются на свойствах или законах материального мира (в противном случае они не могли бы материально, т.е. «технически», применяться), но эти свойства или законы не должны быть свойствами или законами, «которые до сих пор не были познаны». Изобретение предполагает новое (техническое) использование упомянутых свойств или законов, познанных («открытых») одновременно с изобретением или ранее.

Промышленная собственность

Понятие промышленной собственности иногда неправильно относят к движимой или недвижимой собственности, используемой для промышленного производства (фабрикам, производственному оборудованию и т.п.). Однако промышленная собственность – это вид интеллектуальной собственности, и, таким образом, к ее объектам относятся и творения человеческого разума. Типичными объектами этого вида собственности являются изобретения – новые решения технических задач и промышленные образцы как дизайнерские решения, определяющие внешний вид промышленных продуктов. Кроме того, промышленная собственность включает товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименования и обозначения, в том числе указания на источник происхождения и наименования места происхождения, и защиту от недобросовестной конкуренции. Здесь продукты умственной деятельности хотя и присутствуют, но они менее заметны, однако при этом учитывается, что такие объекты промышленной собственности обычно представляют собой знаки, передающие информацию потребителям, в частности информацию о предлагаемых на рынке продуктах и услугах, и что защита направлена против неправомочного использования этих знаков, которое может вводить в заблуждение потребителей, а равно и общество в целом.

Словосочетание «промышленная собственность» может показаться не совсем точным, поскольку пока речь идет только об изобретениях; основным сектором экономики, заинтересованным в них, является промышленность. В самом деле, изобретения используются, как правило, на промышленных предприятиях. Но товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименования и обозначения представляют интерес не только для промышленности, но также и главным образом для торговли. Несмотря на недостаточную точность, выражение «промышленная собственность» приобрело, по крайней мере в европейских языках, значение, которое определенно охватывает не только изобретения, но и другие упомянутые объекты.

Парижская конвенция предусматривает, что объектами охраны промышленной собственности являются: 1) изобретения; 2) полезные модели; 3) промышленные образцы; 4) товарные знаки; 5) знаки обслуживания; 6) фирменные наименования; 7) указания на источник; 8) наименования места происхождения; 9) пресечение недобросовестной конкуренции.

Копирайт (авторское право).

Копирайтом охраняются произведения литературы и искусства, такие как стихи, проза, музыкальные произведения, произведения живописи, кинематографии и т.д. В большинстве европейских языков, кроме английского, вместо слова, «копирайт» используется термин «авторское право». В английском языке слово «копирайт» обозначает действие, которое может производиться только автором того или иного произведения литературы или искусства либо с разрешения автора. Это действие состоит в изготовлении копии произведения – книги, картины, скульптуры, фотографии, кинофильма. Словосочетанием же «авторское право», употребляемым по отношению к лицу, являющемуся создателем произведения искусства, его автором, подчеркивается признаваемый в большинстве законодательств факт, что автор имеет определенные особые права на свое произведение, в частности право воспрепятствовать искаженному его воспроизведению (такое воспроизведение может осуществляться только самим автором, тогда как изготовление копий может осуществляться другими лицами, например издателем, который получил лицензию на это от автора).

Вообще говоря, копирайтом охраняется выражение авторской идеи, а не сама идея. Так, если автор публично высказывает идею, касающуюся сборки радиоприемника, копирайт, возникающий при публикации этой идеи в форме статьи или обзора, не будет препятствовать использованию данной идеи третьей стороной для создания такого приемника, но будет защищать ее автора от изготовления копий его статьи без его согласия. Что касается самого изобретения. то оно не защищено копирайтом, но может быть защищено на других основаниях в рамках права промышленной собственности. Суть в том, что идеи как таковые не охраняются копирайтом. Если лицо, которое довело свои идеи до общего сведения, например в разговоре, не имеет права на патентную защиту, оно не может воспрепятствовать использованию этих идей другими. Но когда та или иная идея выражена в материальной форме, то для описаний, нот, чертежей и т.д., в которых она воплощена, существует защита в виде копирайта.

Однако для того чтобы работа охранялась копирайтом, она должна бить оригинальным произведением. Идеи, содержащиеся в ней, не обязательно должны бить новыми, но литературная или художественная форма их выражения должна бить оригинальным произведением автора. В этой связи следует отметить, что требование оригинальности относится как к содержанию, так и к форме. Но в том, что касается формы выражения, оценка оригинальности иногда представляет трудности. Это относится, например, к произведениям искусства (особенно живописи и скульптуры), по отношению к которым использование копирайта связано преимущественно с демонстрацией или продажей оригинала. Тот факт, что автор позволяет себе расстаться с оригиналом, вовсе не означает, что он должен отказаться от получаемой с этого оригинала прибыли. Так, некоторые законодательные акты обеспечивают получение автором доли прибыли от его произведения, предусматривая «последующее право», позволяющее автору каждый раз при продаже произведения получать процент от продажной цены.

Окончательная фиксация произведения в материальной форме (в виде рукописного или печатного текста, фотографии, звуко- или видеозаписи, скульптуры, конструкции, картины, графической продукции и т.д.) не всегда является необходимым условием для его зашиты. Однако в некоторых странах (примечательно, что именно в тех, которые следуют англо-американской правовой системе) требуется – главным образом ради доказательства права на защиту – определенная фиксация произведения еще до тот, как будет гарантирована защита.

Произведения могут быть опубликованы или не опубликованы. Значение, которое должно придаваться понятию «публикация», было предметом серьезных споров. В конце концов все сошлись на том, что распространение произведения должно быть достаточным для удовлетворения разумных потребностей публики, причем необходимо учитывать природу произведения, так как очевидно, что удовлетворение потребностей публики, например, в книгах – это не то же самое, что удовлетворение потребности в грампластинках или фильмах. Некоторые действия, такие как сценическое представление, декламация, радиовещание, не охватываются понятием «публикация», поскольку они порождают временное впечатление, тогда как публикация (в широком смысле, а не только в смысле фиксации графическим способом) позволяет оценивать сущность произведения.

Наконец, охрана произведения не зависит от его качества или ценности: оно будет защищено независимо от того, является ли оно плохим или хорошим в эстетическом плане, и даже независимо от цели, для которой это произведение предназначено, потому что возможное его использование не имеет ничего общего с его защитой.

Для создателя продукта умственной деятельности копирайт – это в основном право на признание как автора произведения и право извлекать из него прибыль путем получения в течение определенного периода доходов, которые приносит это произведение. Защита копирайта в общем предполагает, что использование кем-либо произведений или некоторые связанные с этим действия незаконны, за исключением тех случаев, когда имеется разрешение автора или владельца копирайта. Речь идет, в частности, о копировании или воспроизведении любым способом и в любой форме любого вида произведения, о публичном представлении некоторых произведений (таких, как музыкальные, драматические, кинематографические), о широковещательной трансляции всех видов произведений по радио, телевидению или другими средствами, а также об адаптации произведения для другого средства массовой коммуникации. На такого рода использование нужно получить предварительное разрешение, но иногда принадлежащее автору или владельцу копирайта исключительное право на разрешение использовать или опубликовать произведение заменяется простым правом на вознаграждение при, использовании или публикации произведения, а в некоторых случаях по закону возможно его использование даже без выплаты вознаграждения.

Права существуют для того, чтобы их уважали, и если этого не происходит, то применяются санкции. Любое неправомочное использование произведения, защищенного копирайтом, когда разрешение на такое использование требуется по закону, является тем, что называется нарушением копирайта (например, воспроизведение, публичное представление, широковещательная трансляция или какая-либо другая передача произведения публике, осуществляемая без разрешения, адаптация в какой-либо иной форме без согласия автора, плагиат и т.д.). Законодательство устанавливает санкции для защиты от противоправных деяний, связанных с такими нарушениями. Санкции могут быть гражданскими или уголовными в зависимости от тяжести нарушения.

Общепринято, что весь комплекс прерогатив, которые составляют копирайт, должен быть признан и защищен по крайней мере на протяжении жизни автора. После его смерти произведение некоторое время продолжает находиться под защитой. Особый характер собственности на произведения литературы и искусства, вытекающий из предназначения творений человеческого разума, которое заключается в обогащении культуры общества, потребовал законодательно ограничить срок действия исключительных прав на использование произведения, переходящих к потомкам автора. Период сохранения таких прав составляет 50 лет после смерти автора. Считается, что это обеспечивает справедливый баланс между сохранением экономических прав, принадлежащих автору, и потребностью общества в доступе к явлению культуры.

По истечении срока защиты произведение становится общественным достоянием, т.е. оно может использоваться кем угодно без какого-либо разрешения. Однако в этой связи следует упомянуть о введении в некоторых странах статуса так называемого платного общественного достояния. Этот статус предполагает, что при использовании произведения, которое больше не защищено копирайтом, следует тем не менее выплачивать долю дохода от его использования специально назначенному органу или правомочному ведомству. Собранные таким образом средства часто используются для общественных целей, социального обеспечения и развития культуры.

Патенты и связанные с ними понятия

Патенты на изобретения

Изобретения, как правило , охраняются патентами, называемыми патентами на изобретение. Каждая страна, которая обеспечивает юридическую защиту изобретений (а таких стран около 140), использует для этой цели патенты, хотя есть несколько стран, где защита может осуществляться иными средствами, нежели патенты, о чем будет сказано ниже.

Но сначала рассмотрим, что представляет собой патент.

Слово «патент», по крайней мере в некоторых европейских языках, используется в двух значениях. Одно из них относится к документу, который называется патентом или патентной грамотой. Другое относится к защите, предоставляемой патентом.

Прежде всего остановимся на первом значении слова «патент», т.е. когда оно указывает на документ.

Если человек создает нечто, что, с его точки зрения, является изобретением, то он (или когда он работает в организации, тогда организация) испрашивает у правительства, подавая заявку в патентное бюро, документ, в котором должно быть изложено, что представляет собой изобретение, и указано, что данное лицо (или организация) является владельцем патента, Этот документ, выдаваемый правительственным учреждением, называется патентом или патентом на изобретение.

Не все изо6ретения патентоспособны. Как правило, по закону для того чтобы изобретение было патентоспособным, оно должно быть новым, содержать определенный уровень изобретательского творчества (иными словами, оно должно быть неочевидным) и быть применимым в производстве. Эти три требования иногда называются критериями патентоспособности. Кроме того, законодательства некоторых стран исключают часть специфических видов изобретений из числа тех, что могут быть запатентованы, например изобретения, касающиеся веществ, получаемых путем ядерного превращения.

Критерии новизны и неочевидности учитываются применительно к определенной дате, как правило дате регистрации заявки. Но в одном случае тот факт, что эти критерии на момент регистрации заявки уже отсутствуют, не имеет значения. Этот случай предусмотрен Парижской конвенцией и заключается в следующем: заявка, подаваемая данным лицом по поводу данного изобретения, является не первой заявкой этого заявителя на это изобретение, но позже зарегистрированной заявкой того же самого заявителя (или его правопреемника) на то же самое изобретение в другой стране. Например, первая заявка была зарегистрирована в Японии, а вторая – во Франции. В таком случае будет достаточным, чтобы критерии новизны и неочевидности изобретения соблюдались на момент регистрации первой, японской, заявки. Иными словами, вторая, французская, заявка будет иметь приоритет перед любыми заявками, поданными другими заявителями во Франции в период между датами первой и второй заявок при условии, что этот период не превышает 12 месяцев. Вследствие существования такого приоритета преимущество, обеспечиваемое заявителю данным образом, называется правом приоритете.

Принято различать изобретения, объектами которых являются продукты, и изобретения, которые относятся к способам. Изобретение, результатом которого является новый сплав, – это пример изобретения, относящегося к продукту. Изобретение, касающееся нового метода или процесса изготовления уже известного или нового сплава, является изобретением, относящимся к способу. Соответствующие патенты обычно называются патентом на изобретение, относящимся к продукту, и патентом на изобретение, относящимся к способу.

Теперь рассмотрим, что такое патент в другом значении, т.е. когда речь идет о защите, предоставляемой патентным документом.

Защита, которую обеспечивает патент на изобретение, означает, что любой, кто желает использовать изобретение., должен получить разрешение на его использование от лица, получившего патент (называемого патентовладельцем или обладателем патента). Если кто-либо использует запатентованное изобретение без такого разрешения, то он совершает противозаконный акт. Здесь говорится о защите, поскольку имеется в виду то, что патентовладелец защищен от использования изобретения без его разрешении. Такая защита ограничена во времени: в большинстве стран срок ее составляет около 20 лет.

Права на защиту и соответствующий механизм не оговариваются в документе, называемом патентом. Эти права и механизм защиты отражены в патентном праве страны, выдавшей патент на изобретение. Права, обычно называемые исключительными правами на использование, как правило включают:

а) право на изготовление, использование, продажу и импорт продукта, в котором реализовано изобретение;

б) право на использование способа, который основан на изобретении, а также право на изготовление, использование, продажу и импорт продуктов, изготовленных данным способом (в случае патента на изобретение способа).

Ранее упоминалось, что если кто-либо использует запатентованное изобретение без разрешения владельца соответствующего патента, то он совершает противозаконный акт. Однако, как уже отмечено, существуют исключения из этого правила, потому что патентное законодательство предусматривает случаи, когда запатентованное изобретение может использоваться без разрешения патентовладельца, например правительством или от имени правительства в интересах общества либо на основе принудительной лицензии. Принудительная лицензия – это разрешение использовать изобретение, даваемое правительством, обычно только в особых случаях, определенных законом, и только когда лицо, желающее использовать запатентованное изобретение, не имеет возможности получить разрешение от владельца патента. Условия выдачи принудительных лицензий также детально регулируются законодательством. В частности, решение о выдаче принудительной лицензии обычно должно предусматривать вознаграждение патентовладельцу, и, кроме того, данное решение может быть обжаловано.

В заключение следует отметить, что из всех средств охраны изобретений патенты являются самыми важными. В некоторых странах помимо патентов используются другие средства охраны изобретений. Два таких средства рассмотрим далее.

Полезные модели

Одно из двух упомянутых средств охраны изобретений состоит в регистрации или выдаче патента на полезную модель. Понятие полезной модели используется в законодательстве некоторых стран, среди которых ФРГ и Япония. Среди стран, законодательство о промышленной собственности которых не включает понятия полезной модели, следует упомянуть Великобританию и США.

Словосочетание «полезная модель» требует пояснения. В сущности, это просто название, применяемое к некоторым изобретениям, а именно (согласно законодательствам большинства стран, которые содержат положения о полезных моделях), 'к изобретениям в области механики. Поэтому объекты полезных моделей и описываются как устройства. Полезные модели отличаются от изобретений, на которые можно получить патент, главным образом двумя аспектами: во-первых, в случае изобретения, называемого полезной моделью, требуемый уровень технологического прогресса («уровень изобретения») ниже, чем соответствующий уровень в случае изобретения, на которое можно получить патент; во-вторых, максимальный срок охраны, предусмотренный по закону о полезных моделях, обычно гораздо короче, чем максимальный срок охраны, предусмотренный по закону об изобретениях, на которые можно получить патент. Документ, выдаваемый изобретателю в случае полезной модели, тоже может быть назван (а в некоторых странах и называется) патентом. Но тогда, чтобы отличать его от патента на изобретение, всегда нужно указывать, что это патент на полезную модель.

Авторские свидетельства

Второе из упомянутых средств охраны изобретений, существующих помимо патентов на изобретения, называется авторским свидетельством. Выдача авторских свидетельств предусмотрена законодательством Алжира, Болгарии, Чехии, Словакии, Кубы, Монголии, Вьетнама. Требования, которым должно удовлетворять изобретение, чтобы на него можно было получить авторское свидетельство, в основном те же, что к изобретению, на которое выдается патент. Разница заключается лишь в том, что изобретение, защищенное патентом, может использоваться только патентовладельцем, в случае же защиты изобретения авторским свидетельством государство обладает исключительным правом на его использование, а изобретатель имеет право на определенное вознаграждение.

Когда действует система авторских свидетельств, организация, работник которой сделал изобретение, обычно не может извлечь из этот существенной выгоды, в частности она не может требовать компенсации от другой организации, использующей данное изобретение. С другой стороны, если патент на изобретение выдается какой-либо организации, то это побуждает ее делать капиталовложения, необходимые для поощрения изобретательской деятельности. В то же время организация, использующая изобретение должна будет выплатить определенную сумму организации – держателю патента. Если в стране, где находится организация, экономика полностью контролируется правительством, то последнее будет следить за тем, что6ы ни одна организация, в которой создано изобретение и получено авторское свидетельство, не отказывала другой организации этой страны в разрешении на использование запатентованного изобретения.

Что касается самого изобретателя, то его положение может быть одинаковым, как при получении авторского свидетельства, так и при получении патента на изобретение: в любом случае закон должен предусматривать, что организация, использующая изобретение, должна выплатить автору справедливое вознаграждение.

Промышленные образцы

Промышленные образцы относятся к сфере дизайна, но, в то же время, служат в качестве моделей в промышленном или кустарном производстве. Вообще говоря, промышленный образец представляет собой решение эстетической или декоративной стороны полезного изделия. Декоративная сторона может быть выражена в форме, структуре, цвете изделия, и она должна воздействовать на зрительное восприятие. Изделие должно быть воспроизводимо промышленными средствами – вот почему образец называется промышленным. Если этот последний элемент отсутствует, изделие подпадает скорее под категорию произведений искусства, защита которых обеспечивается законодательством об авторском праве, а не законодательством о промышленной собственности.

Для того чтобы получить охрану, промышленный образец должен быть, согласно некоторым законодательствам, новым, а согласно другим – оригинальным.

Промышленные образцы обычно защищены против неправомочного копирования или имитации. Как правило, срок такой защиты определен в пять, десять или пятнадцать лет. Документ, удостоверяющий защиту промышленного образца, называют свидетельством о регистрации или патентом. Если он называется патентом, то чтобы отличить его от патента на изобретение, нужно всегда указывать, что это патент на промышленный образец.

Развитие искусства дизайна в последние годы привело к тому, что потребители становятся все более заинтересованы в том, чтобы изделия, которые они покупают, были не только полезными, но и привлекательными в эстетическом плане. Это, с одной стороны, заставляет производителей вкладывать в дизайн все больше средств, а с другой – вызывает необходимость защиты результатов творческого труда дизайнеров посредством регистрации соответствующих образцов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]