Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_po_ekzamenu_MChP.docx
Скачиваний:
108
Добавлен:
20.05.2015
Размер:
467.23 Кб
Скачать

1. Теория инкорпорации (Россия, сша, Англия),

Исходит из признака место учреждения ЮЛ.

Основные преимущество:

  1. легкость практического применения

  2. предсказуемость правого регулирования.

Недостатки:

  1. Учредитель юр.лица имеет возможность выбрать для себя гос-ва с наиболее привлекательной правовой системой и учредить там юр.лицо, которое по факту будет функционировать и управляться в другом гос-ве

2. Теория оседлости (Австрия, Испания, Бельгия, Украина, Грузия и пр.),

Исходит из признака – место нахождения органа управления.

Преимущества:

  1. Обеспечена защита персонала

Недостатки:

  1. Проблема признания иностранных юр.лиц. она возникает в случае, когда юр.лицо учреждено в гос-ве, придерживающимся критерия места учреждения юр.лица, но органы юр.лица фактически находятся на территории гос-ва, использующего критерий реальной оседлости. Или наоборот, юр.лицо зарегистрировано в стране, где доминирует критерий реальной оседлости, но фактически управляется с территории другого гос-ва. В указанных примерах юр.лицо не будет признано на территории страны, использующей критерий реальной оседлости, либо будут признаны в ином качестве. Для признания, там необходимо вновь зарегистрироваться.

3. Теория центра эксплуатации (Индия),

Исходит из критерия – основное место деятельности.

Недостатки:

  1. Неопределенность данного критерия – юр.лицо может осуществлять свою деятельность на территории нескольких гос-в

  2. Настойчивость – юр.лицо может сменить несколько мест совей предпринимательской деятельности.

4. Теория контроля.

Исходит из критерия принадлежности участников ЮЛ. Была распространена в период Первой и Второй мировой войны.

Недостатки:

  1. Непригодна для определения личного закона юр.лиц с многонациональным составом участников или юр.лиц, чьи акции контролируются на фондовой бирже и могут менять своих владельцев несколько раз в день.

В соответствии с российским законодательством (п. 1 ст. 1202 ГК) личным законом ЮЛ считается право страны, где учреждено ЮЛ.

Сфера действия личного закона ЮЛ:

На основе личного закона юридического лица определяются, в частности:

1) статус организации в качестве юридического лица;

2) организационно-правовая форма юридического лица (ЗАР, ООО);

3) требования к наименованию юридического лица;

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства;

5) содержание правоспособности юридического лица;

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей;

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками;

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.

Исключение: ЮЛ не может ссылать на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель ЮЛ совершил сделку.

  1. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.+ см. вопрос 26.

По лекциям.

Личный закон юр.лица – право страны, где учреждено юр.лицо. (теория инкорпорации).

Т.О. для того, чтобы установить, является ли то или иное образование юр.Лицом, необходимо выяснить, какую гос. Принадлежность оно имеет.

Иностранное юридическое лицо так же, как и иностранный гражданин, пребывающий на территории РФ, находится под двойной юрисдикцией:

  1. своего государства

  2. юрисдикцией Российского государства.

В отношении иностранных ЮЛ, пребывающих на территории чужого государства, возникает 2 вопроса:

1. о признании правосубъектности иностранного ЮЛ государством - пребывания,

2. о допуске иностранного ЮЛ к осуществлению хозяйственной деятельности на его территории и условиях такой деятельности.

Личным законом ЮЛ с иностранным участием,создаваемых в РФ, являетсяроссийское законодательство, независимо от доли иностранного участия. Вместе с тем, в целях защиты российской экономики устанавливаются некоторые ограничения в отношении ЮЛ с иностранной долей более 50 %(земельное, страховое, банковское законодательство).

Согласно ч. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ правила, установленные ГК РФ, применяются и к иностранным ЮЛ. Таким образом, им предоставляется национальный режим, они уравниваются в правах и обязанностях с российскими ЮЛ, если иное не установлено ФЗ или м/н договорами РФ.

Богуславский стр. 182-183

Иностранные юр.лица могут осуществлять на территории РФ следующую хоз.дея-тьпри условии соблюдения ими правил ведения такой деят-ти, установленных внутренним рос. Закон-ом:

  • Заключать внешнеэконом. Сделки без каких-либо разрешений. При этом не требуется, чтоиностр.юр.лицо было зарегистрировано в реестре юр.лиц, стояло на учете в налоговых органах, если оно не осуществляет свою деят-ть в РФ через постоянное представительство.

  • Арендовать зем.уч., здания, помещения для офиса, осуществлять производственную деят-ть, приобретать право собственности на недвижимое имущество.

  • Совершатьсвязанныесо сделками расчеты.

  • Быть учредителями и участниками создаваемых в РФ обществ и товариществ.

  • Учреждать на территории РФ свои представительства и филиалы

  • Регистрировать товарные знаки и наименования места происхождения товара

  • Быть учредителями и участниками некоммерческих и благотворительных организаций.

Ограничения:

  • ограничение права собственности на землю

  • невозможность иметь такое право на с/х земле.

  • Ограничения в сфере страхования и банковской дея-ти.

Из интернета.

Хозяйственная деятельность иностранных предприятий на территории Российской Федерации может осуществляться в следующих организационно-правовых формах:

  • участие в предприятиях, а также создание дочерних предприятий;

  • создание предприятий, полностью принадлежащих иностранным физическим и юридическим лицам, а также их дочерних предприятий и филиалов;

  • приобретение предприятий и их долей;

  • создание филиалов иностранных юридических лиц;

  • создание представительств иностранных юридических лиц.

Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Российской Федерации осуществляется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», актами о приватизации.

Содержание правоспособности юридического лица определяется его личным законом. Однако согласно ч. 3 ст. 1202 Гражданского кодекса РФ «юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном ограничении».

Согласно российскому законодательству под предприятиями с иностранными инвестициямипонимается предприятие с долевым участием иностранных инвесторов (совместное предприятие) и предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам.

Все они могут создавать дочерние предприятия и филиалы, кроме того, на территории Российской Федерации могут создаваться филиалы иностранных юридических лиц.

Иностранные инвесторы при создании предприятия с иностранными инвестициями чаще всего используют две организационно-правовые формы: закрытое акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. В настоящий момент времени в России в целом установлен явочно-норматив-ный порядок, за рядом исключений:

  • – для предприятий с большим объемом иностранных инвестиций требуется разрешение Правительства Российской Федерации;

  • – при создании предприятий, связанных с производством крупномасштабного строительства или реконструкцией, необходимо проведение экспертизы, которая носит характер разрешения;

  • – в случае, когда производство определенных продуктов, созданных предприятием, может оказаться опасным для экологии, представляется необходимость получения соответствующего заключения санитарно-эпидемиологической службы и экологического заключения;

  • – для ведения страховой деятельности требуется разрешение Министерства финансов РФ, а для ведения банковского дела необходимо разрешение Центрального банка РФ;

  • – участие в приватизации предприятий и объектов торговли, автотранспорта, общественного питания, мелких предприятий промышленности и строительства осуществляется на условиях инвестиционного коммерческого конкурса.

Для предприятий с иностранными инвестициями существуют льготы, предоставляемые в области налогообложения и уплаты таможенных пошлин.

  1. Деятельность российских юридических лиц за рубежом.

  2. Транснациональные корпорации. Оффшорные компании.

Богуславский стр. 191-197.

Правовое положение рос.юр.лиц за рубежом определяется:

  1. Рос. Законод-ом

  2. Внутренним закон-ом страны, в которой оно осуществляет свою деят-ть

  3. Межд.договорами.

Все рос.юр.лица- участники оборота независимо от форм собственности вправе осуществлять за рубежом самостоятельно внешнеторговую деят-ть в соответствии с рос.законо-ом. Они могут заключать селк и несут ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим имимуществом.

Деятельность по экспорту или импорту лишь отдельных товаров, на которые установлена государственная монополия, может осуществляться на основе лицензирования. Лицензии на такую деятельность выдаются только государственным унитарным предприятиям. Имеются особые правила об экспортном контроле, согласно которым определена система обязательного лицензирования в отношении операций с контролируемыми товарами и технологиями. Установлен также особый порядок военно-технического сотрудничества, согласно которому определен круг тех организаций, которым разрешено заключать контракты.

По обязательствам предприятия, основанного на праве оперативного управления (федерального казенного предприятия), Россия как государство будет нести субсидиарную ответственность при недостаточности имущества такого казенного предприятия. Хотя заниматься внешней торговлей могут все юридические лица, определенные операции в области внешнеэкономической деятельности продолжают осуществлять крупные государственные предприятия - внешнеторговые объединения, принадлежащие государству.

Самостоятельность понимается именно в гражданско-правовом отношении. Принадлежащее государству юридическое лицо заключает сделку не от имени государства, но для него обязательны акты государства, в частности о запрете экспорта или импорта. Поэтому сохраняет свое значение старое решение Внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК) по этому вопросу.

В решении ВТАК по иску израильской фирмы "Джорданинвестментлтд" против В/О "Союзнефтеэкспорт" от 19 июня 1958 г. было признано, что запрещение со стороны Министерства внешней торговли СССР исполнения договора и отказ в выдаче лицензии на вывоз нефти из СССР, будучи обязательными для В/О "Союзнефтеэкспорт", являются обстоятельствами форс-мажора, освобождающими его от ответственности. Истец в данном деле, в частности, утверждал, что эти действия не могут рассматриваться в качестве форс-мажора для ответчика, поскольку ответчик и Министерство внешней торговли являются органами одного и того же государства. В решении ВТАК признана самостоятельная правосубъектность объединения и отмечено, что объединение не является органом государственной власти. Поэтому попытка фирмы отождествить объединение с министерством лишена основания.

В этой связи нельзя согласиться с утверждениями, часто высказываемыми на Западе, что государственное юридическое лицо частного права (применительно к СССР и Российской Федерации - советского и российского гражданского права) идентично стоящему за ним государству.

В уставе такого объединения закреплено общее положение гражданского права о раздельной ответственности юридических лиц: каждое юридическое лицо пользуется имущественной самостоятельностью и несет обособленную ответственность. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам объединения, а объединение не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций. Таким образом, принцип раздельной ответственности юридических лиц установлен внутренним правом и уставом объединения.

Поскольку при решении вопроса об ответственности юридического лица действует его личный закон, а им является закон России, во всех случаях ответственность объединения может наступать лишь в соответствии с этим принципом российского права. Правомочия объединения формулируются в его уставе. Вне зависимости от рода деятельности объединения оно имеет право заключать договоры, совершать сделки как в Российской Федерации, так и за границей. Каждое объединение может учреждать свои отделения, филиалы, конторы и агентства, представительства как в Российской Федерации, так и за границей. Объединение вправе участвовать во всякого рода других обществах, организациях, в том числе смешанных, деятельность которых соответствует задачам объединения. И наконец, объединение может приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем как в Российской Федерации, так и за границей любое имущество, движимое и недвижимое.

По общему правилу, коммерческие организации, согласно ГК РФ, наделены общей, а не специальной (целевой) правоспособностью: они могут иметь гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности (ст. 49 ГК РФ). Из этого правила сделано исключение для унитарных предприятий.

Таким образом, общее для всех российских субъектов международного частного права в области внешнеэкономической деятельности состоит в том, что они являются юридическими лицами, несущими, как правило, самостоятельную имущественную ответственность посвоим обязательствам. (В особом положении находятся лишь федеральные казенные предприятия, поскольку собственник казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества.)

Все учрежденные в России организации являются российскими юридическими лицами, их личный статут определяется российским правом. Положения российского права об ответственности должны применяться и за рубежом, т.е. иметь экстерриториальное значение.

Если подходить к российскому объединению (предприятию) с точки зрения критериев, используемых чаще всего в иностранных государствах при определении национальности юридических лиц (напомним, что обычно применяется критерий либо места учреждения юридического лица, либо места его нахождения), то личным законом объединения (предприятия) всегда будет российский закон. Личным законом будут определяться правоспособность юридического лица, его внутренняя структура, решение о его ликвидации.

Таким образом, применение норм российского законодательства имеет ограниченное значение.

2. Главную роль призвано играть внутреннее законодательство страны, в которой российские юридические лица осуществляют свою деятельность. Все вопросы, касающиеся порядка осуществления деятельности на территории иностранного государства, допуска юридического лица к соответствующей деятельности, условий такой деятельности, решаются во внутреннем законодательстве той страны, где действует российское юридическое лицо, и в соответствии с положениями договора, заключенного Россией с данным государством.

Этот принцип международного частного права признается нашим законодательством.

В отношении применения к деятельности российских юридических лиц за рубежом местного законодательства следует иметь в виду, что в каждом государстве действует свое законодательство, обладающее определенными особенностями, в том числе в отношении положений, касающихся допуска иностранных юридических лиц к осуществлению хозяйственной деятельности.

Поэтому, например, если в Испании или в Бельгии создается компания с участием российских юридических лиц или общество, полностью принадлежащее российским юридическим или физическим лицам, то условия его деятельности будут определяться не российским правом, а испанским или бельгийским законодательством. Если же речь идет о российском юридическом лице, то в отношении его учреждения и ликвидации, а также внутренней структуры подлежит применению российское право. Другие вопросы, касающиеся порядка осуществления деятельности на территории иностранного государства, допуска юридического лица к соответствующей деятельности, условий такой деятельности, решаются во внутреннем законодательстве той страны, где действует российское юридическое лицо, и в соответствии с положениями договора, заключенного Россией с данным государством.

В конце XX в. для российских юридических лиц определенное практическое значение приобрело создание в так называемых офшорных зонах компаний с участием российского капитала. Эти компании, которые часто именуют компаниями международного бизнеса, как правило, не могут осуществлять хозяйственную деятельность внутри таких территорий или государств, где они учреждены и зарегистрированы и где находится их центр управления (офис, дирекция). Эти компании созданы для деятельности в других странах, в том числе в России. Так, на Бермудских островах была создана и зарегистрирована компания "Каспийский трубопроводный консорциум" ("КТК") для реализации проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации трубопровода для транспортировки сырой нефти из Казахстана. Ряд компаний был создан в других офшорных зонах (Кипр, Лихтенштейн, острова Мэн, Джерси, Антильские и др.). Естественно, что при создании таких компаний в полном объеме должно применяться весьма детальное местное законодательство о компаниях (например, закон о компаниях Бермудских островов или закон о компаниях о. Джерси), а такие компании с точки зрения прежде всего их налогообложения, а также с позиций международного частного права должны рассматриваться как юридические лица соответствующего государства или территории.

Правовое положение российских юридических лиц за рубежом будет также определяться соответствующими международными соглашениями. В отношении европейских государств - членов ЕС важную роль призвано играть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г., вступившее в силу в 1997 г. Согласно этому Соглашению в отношении условий, касающихся учреждения компаний на территории ЕС и, соответственно, России, предоставляется режим, не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый любой третьей стране. Такой же режим предоставляется дочерним компаниям и филиалам (ст. ст. 28 - 35). В отношении юридических лиц стран СНГ следует иметь в виду, что положения Минской конвенции 1993 г. применяются к юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством договаривающихся сторон. Положения Кишиневской конвенции 2002 г. применяются также к юридическим лицам (п. 4 ст. 1). Особое значение для обеспечения всем хозяйствующим субъектам стран - участниц СНГ равных возможностей для защиты своих прав и законных интересов имело заключение Соглашения 1992 г. Под хозяйствующими субъектами в этом Соглашении понимаются все предприятия, их объединения и организации любой организационно-правовой формы, созданной в соответствии с законодательством каждой страны-участницы.

К юридическим лицам применяются также соответствующие двусторонние договоры о правовой помощи, действующие в отношениях России с другими странами.

3. С вопросом о правовом положении юридических лиц связан также комплекс вопросов, касающихся правовых форм совместной хозяйственной деятельности.

Интернационализация международной хозяйственной жизни приводит к использованию различных организационных форм совместной деятельности субъектов из разных государств. Это могут быть чисто договорные формы, при которых отношения сторон определяются договорами о производственной либо научно-технической кооперации, договорами о консорциумах, предусматривающими обычно совместное выступление сторон на том или ином рынке или в отношении определенного объекта деятельности. Но это могут быть и более глубокие организационные формы, приводящие к созданию юридических лиц (смешанные общества, занимающиеся, как правило, торговой деятельностью, совместные предприятия и др.).

Организационные формы совместной деятельности отличаются большим разнообразием. Однако общим для них, как правило, является то, что происходит объединение капиталов, принадлежащих участникам из различных стран, осуществляется совместное управление с целью достижения определенного результата, имеет место совместное несение рисков и убытков.

Одной из возможных организационно-правовых форм является консорциум. Обычно во внешнеэкономической сфере консорциумы создавались на договорной основе для реализации, как правило, крупномасштабных проектов, которые требуют объединения усилий нескольких организаций (на практике применялись, в частности, банковские консорциумы при получении кредитов, консорциумы для участия в торгах при переговорах о строительстве объектов за рубежом). Известны различные виды консорциумов.

Консорциумы, создаваемые для отношений временного характера с иностранными партнерами. В международной практике известны два вида таких консорциумов: закрытый и открытый. В первом случае контракт с иностранным заказчиком подписывается одной организацией, принявшей на себя обязанности руководителя и несущей перед ним ответственность за выполнение всего комплекса обязательств, предусмотренных в контракте. Во втором случае контракт с иностранными заказчиками подписывается всеми партнерами по консорциуму, и каждый из них несет свою долю имущественной ответственности непосредственно перед иностранным заказчиком.

Если раньше, до проведения реформ во внешнеэкономической области, могли создаваться только консорциумы закрытого типа, то после предоставления всем предприятиям права внешнеэкономической деятельности все они могут выступать в качестве стороны в отношениях с иностранными заказчиками.

Такого рода консорциумы юридическими лицами не являются.

Консорциумы, создаваемые иностранными инвесторами. Такая организационно-правовая форма получила широкое распространение при заключении иностранными инвесторами соответствующих соглашений для реализации крупных инвестиционных проектов в области нефти и газа с Россией и рядом государств СНГ. Заключая временное соглашение о совместной деятельности по реализации проекта, участники консорциума сохраняют полную независимость в других, не охваченных их соглашением сферах деятельности. В российском законодательстве использование этой формы предусмотрено в Законе о соглашениях о разделе продукции 1995 г. (ст. 3).

В этом Законе под консорциумом как одной из сторон в соглашениях о разделе продукции понимаются "создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, осуществляющие вложение собственных или привлеченных средств (имущества и/или имущественных прав) в поиски, разведку и добычу минерального сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения".

Из интернета.

Российское законодательство в этой сфере призвано способствовать решению таких взаимосвязанных задач, как установление, с одной стороны, препон для бегства капиталов за границу, а с другой - стимулирование инвестирования в Россию капиталов, находящихся за рубежом.

Согласно законодательству страны, в которой российские юридические лица осуществляют свою деятельность, определяются:

  • порядок осуществления деятельности;

  • допуск юридического лица к соответствующей деятельности;

  • условия деятельности и т. д.

Для РФ характерно применение доктрины инкорпорации, согласно которой юридическое лицо принадлежит тому государству, где оно создано, таким образом, все юридические лица, созданные в РФ и осуществляющие свою деятельность за рубежом, подчиняются российскому законодательству.

В соответствии с ч. 3 ГК РФ на основе личного закона определяются: правовой статус организации в качестве юридического лица; организационно-правовая форма юридического лица; вопросы создания, реорганизации, ликвидации юридического лица; вопросы правопреемства; содержание правоспособности юридического лица; порядок приобретения юридическим лицом ряда прав и обязанностей; отношения внутри юридического лица, включая отношения его участников; способность юридического лица отвечать по своим обязательствам, в данном случае все российские субъекты международного частного права в области внешнеэкономической деятельности несут, как правило, самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам. Но из любого правила есть исключения, коими являются федеральные казенные предприятия.

Что касается правовых форм, то они могут быть различными. Самым распространенным является консорциум. В соответствии с толковым словарем консорциумом признается «временный союз хозяйственно независимых фирм или организаций, целью которого могут быть разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности (например, размещение займов, совместные финансовые и коммерческие операции большого масштаба)». В международной торговле консорциум чаще всего создается для совместной борьбы за получение заказов и их совместного исполнения. Фирмы и организации одной или нескольких стран объединяются в международные консорциумы, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Внутри консорциума роли распределяются таким образом, чтобы каждый его член занимался поставками той продукции или предоставлением тех услуг, в которых он достиг наивысшего технического уровня при наименьших производственных издержках. Таким образом, делясь частью заказа с другими поставщиками, часто даже со своими конкурентами, участники консорциума превышают свои шансы сбыть хотя бы свою долю. Организация консорциума оформляется соглашением. Координирует действия участников лидер консорциума, получающий за это отчисления от других членов. Каждый член консорциума готовит предложение на свою долю поставок, из которых впоследствии комплектуется общее скоординированное предложение. Консорциум всегда несет солидарную ответственность перед заказчиком. Обычно каждый член союза несет имущественную ответственность в пределах 8-10 % от его доли в заказе; суммы, превышающие эту величину, делятся между другими членами пропорционально долям их участия.

Из учебника Ламинцева.

Транснациональная компания в теории международного частного права подразумевает транснациональность капитала данного субъекта частноправовой деятельности. То есть капитал не принадлежит лицам одной страны.

Среди источников международного частного права можно назвать Хартию экономических прав и обязанностей государств (12 декабря 1974 г.), Конвенцию о транснациональных корпорациях (Москва, 6 марта 1998 г.).

Каждое государство имеет право регулировать и контролировать деятельность транснациональных корпораций в пределах действия своей национальной юрисдикции и принимать меры по обеспечению того, чтобы такая деятельность не противоречила его законам, нормам и постановлениям и соответствовала его экономической и социальной политике. Транснациональные корпорации не должны вмешиваться во внутренние дела принимающего государства. Каждое государство должно с полным учетом своих суверенных прав сотрудничать с другими государствами в деле осуществления данного права.

Так, стороны Конвенции о транснациональных корпорациях признают под понятием «транснациональная корпорация» юридическое лицо (совокупность юридических лиц):

  • имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество на территориях двух и более сторон;

  • образованное юридическими лицами двух и более сторон;

  • зарегистрированное в качестве корпорации в соответствии с Конвенцией.

В Конвенции о транснациональных корпорациях понятие «транснациональная корпорация» включает в себя различные транснациональные структуры, в том числе финансово-промышленные группы, компании, концерны, холдинги, совместные предприятия, акционерные общества с иностранным участием и т.п

Корпорация вправе осуществлять на территориях сторон любые виды деятельности, не запрещенные законодательством сторон.

Участниками корпорации могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы, в том числе из третьих стран.

Государственные предприятия могут быть участниками корпорации в порядке и на условиях, определяемых собственником их имущества.

Корпорация создается добровольно как на основе межправительственных соглашений, так и иным, не запрещенным законодательством способом. Порядок регистрации корпорации определяется законодательством государства - места ее регистрации.

  1. Особенности правового положения государства как субъекта.

Богуславский стр.209-227.

Если государства выступает в различных правоотношениях только в качестве одной стороны, то эти отношения регулируются нормами МЧП.

В области имущественных правоотношений гос-во выступает как особый объект, т.к. оно не является юр.лицом.

Согласно ст. 124 ГК РФ гос-во участвует в отношениях, регулируемых гражданским зако-ом, на равных началах с иными участниками этих правоотношений. По своим гр.-пр. обязательствам гос-во отвечает принадлежащим ему на праве собственности имуществом, не закрепленным за юридическим лицами на праве хоз.ведения или оперативного управления.

По лекциям.

Государство на территории другого государства в силу своего суверенитета пользуется особым правовым режимом, согласно которому само государство, его собственность, сделки с его участием не подчиняются власти этого иностранного государства, т.е. не подчиняются его юрисдикции.

Государство на территории иностранного государства обладает иммунитетом.

В основе иммунитета лежит суверенитет государства. Все государства суверенны и независимы друг от друга – равный над равным не имеет власти. Таков принцип МП.

Национальное законодательство:

- ст. 401 ГПК РФ и ст. 251 АПК РФ, (определяют, может ли рос.Суд привлечь в качесвте ответчика или 3-го лица иностранное гос-во.)

Статья 401 ГПК РФ. Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический иммунитет

1. Предъявление в суде в РФ иска к иностранному государству, привлечение иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица, наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории РФ, и принятие по отношению к этому имуществу иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания на это имущество в порядке исполнения решений суда допускаются только с согласия компетентных органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или ФЗ.

2. Международные организации подлежат юрисдикции судов в РФ по гражданским делам в пределах, определенных международными договорами РФ, ФЗ.

3. Аккредитованные в РФ дипломатические представители иностранных государств, другие лица, указанные в международных договорах РФ или ФЗ, подлежат юрисдикции судов в РФ по гражданским делам в пределах, определенных общепризнанными принципами и нормами международного права или международными договорами РФ.

Статья 251 АПК ФР. Судебный иммунитет

1. Иностранное государство, выступающее в качестве носителя власти, обладает судебным иммунитетом по отношению к предъявленному к нему иску в АС РФ, привлечению его к участию в деле в качестве третьего лица, наложению ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории РФ, и принятию по отношению к нему судом мер по обеспечению иска и имущественных интересов. Обращение взыскания на это имущество в порядке принудительного исполнения судебного акта арбитражного суда допускается только с согласия компетентных органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или ФЗ.

2. Судебный иммунитет международных организаций определяется международным договором РФ и ФЗ.

3. Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен в порядке, предусмотренном законом иностранного государства или правилами международной организации. В этом случае арбитражный суд рассматривает дело в порядке, установленном настоящим Кодексом.

- закон об иммунитете государства и его собственности (пока не принят),

- ст. 1204 ГК РФ.

Во второй половине XX века многие государства приняли законы об иммунитете государств (например, США, Великобритания).

Закон о прямом и смешанном сообщении – работа на конференцию.

Международные договоры:

1. Брюссельская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся иммунитета государственных торговых судов,

2. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г., (РФ не участвует)

3. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г. (РФ подписала, но конвенция не вступила в силу)

Иммунитет как право государства на освобождение от юрисдикции другого государства означает одновременно отказ этого другого государстваот осуществления своей юрисдикции в отношении иностранного государства. Поэтому большинство норм прописано в национальномзаконоательстве.

Виды иммунитета:

1. юрисдикционный иммунитет (так или иначе связан с судебными процессами):

  1. судебный иммунитет (иммунитет от привлечения в дело в качестве ответчика или 3 лица),

  2. иммунитет от применения принудительных мер по предварительному обеспечению иска,

  3. иммунитет от принудительного исполнения судебного решения,

2. иммунитет собственности,

3. иммунитет от применения иностранного права (иммунитет сделок).

  1. Доктрины абсолютного и функционального иммунитета государства.

По лекциям.

Абсолютный иммунитетозначает право государства пользоваться иммунитетом в полном объеме, т.е. всеми составляющими его содержание элементами. Он распространяется на любую деятельность государства и на его собственность.

Сложился исторически.

Долгое время иммунитет рассматривался как абсолютный. Единственное его ограничение состояло в прямо выраженном согласии государства на его неприменение.

Функциональный иммунитетоснован на принципиальном разграничении функций государства на 2 вида:

  1. публично-правовыми

  2. частноправовые.

Если государство действует как суверен, то оно пользуется иммунитетом, в том числе в частноправовой сфере отношений.

Если государство выступает в качестве частного лица, занимается коммерческой деятельностью, то государство не обладает иммунитетом.

Ограниченный иммунитет не использует общих формальных критериев, а формулирует перечень конкретных случаев, когда государство не может ссылаться на свой иммунитет. Именно из этого иммунитета исходит конвенция 2004 г.

Богуславский стр. 213

В юридической доктрине обычно рассматриваются две концепции иммунитета государства — абсолютного и ограниченного.

Концепция абсолютного иммунитета исходит из того, что:

а) иски к иностранному государству не могут рассматриваться без его согласия в судах другого государства;

б) в порядке обеспечения иска имущество какого-либо государства не может быть подвергнуто принудительным мерам со стороны другого государства;

в) недопустимо обращение мер принудительного исполнения наимущество государства без его согласия.

Согласно концепции ограниченного (функционального) иммунитета, иностранное государство, его органы, а также их собственность пользуются иммунитетом только тогда, когда государство осуществляет суверенные функции, т.е. действия jureimperil. Если же государство совершает действия коммерческого характера (заключение внешнеторговых сделок, концессионных и иных соглашений), т.е. действия juregestionis, то оно не пользуется иммунитетом. Иными словами, представители концепции ограниченного иммунитета считают, что когда государство ставит себя в положение частного лица, к нему могут предъявляться иски, а на его собственность распространяются принудительные меры.

Во второй половине XX в. концепция ограниченного иммунитета получила широкое распространение в законодательной, судебной и договорной практике различных стран. Это объясняется тем, что государство как таковое расширило сферу своего участия в экономической деятельности.

В результате, как отмечалось в российской юридической литературе (И.О. Хлестова), сфера применения договорной и обычной между­народно-правовой норм, ограничивающих иммунитет иностранного государства, постепенно расширяется, о чем свидетельствует законодательная и судебная практика стран, придерживающихся концепции ограниченного иммунитета. В то же время сфера применения обычной международно-правовой нормы об абсолютном иммунитете государства постоянно сужается. Все чаще государства, придерживающиеся концепции абсолютного иммунитета, отказываются от него в отношении определенных категорий дел.

  1. Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных прав.

По лекциям.

Право, применимое к вещным отношениям, в том числе, к отношениям собственности, осложненным иностранным элементом, называется вещным статутом.

В соответствии с российским законодательством (ст. 1205 ГК) вещным статутом движимого и недвижимого имущества является закон места нахождения вещи.

Т.е. здесь нет расщепления статута, одна и та же формула прикрепления применяется как к движимым, так и к недвижимым вещам.

Сфера действия права, подлежащего применению к вещным правам (ст. 1205.1 ГК РФ):

  1. виды объектов вещных прав, в т.ч. принадлежность имущества к движимым или недвижимым вещам.

  2. оборотоспособность объектов вещных прав,

  3. виды вещных прав,

  4. содержание вещных прав,

  5. возникновение и прекращение вещных прав, в т.ч. переход права собственности,

  6. осуществление вещных прав,

  7. защита вещных прав.

Вещь, правомерно приобретенная в собственность лицом, сохраняется за ее собственником при изменении места нахождения вещи. Т.е., сохраняется право собственности на вещь, приобретенную за границей.

Объем правомочий собственника определяется законом места нахождения вещи.

Исключение из принципа места нахождения вещи.

    1. вещи в пути – право страны оправления вещи (п. 2 ст. 1206 ГК РФ),

    2. вещи, внесенные в реестр – применяется право страны, в реестр которой внесены вещи,

    3. вещи ликвидируемого юр.лица – применяется личный закон ЮЛ.

К возникновению и прекращению вещных прав применяется право страны, где имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено законом.

Исключение – п. 1 ст. 1210 ГК РФ:

Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Выбранное сторонами право применяется к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц.

Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу приобретательной давностиопределяется по праву страны, где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной давности.

  1. Собственность Российской Федерации и российских юридических лиц за рубежом.

По лекциям.

Правовое положение федеральной собственности за рубежом определяется:

  1. российским законодательством,

  2. законодательством страны места нахождения,

  3. м/н договорами.

Собственность РФ за рубежом пользуется иммунитетом.

Иммунитет собственности государства заключается в особом режиме такой собственности, обусловленным особым положением субъекта права собственности суверенного государства. Собственностьсуверенного государства пользуется неприкосновенностью, т.е. оно не может без согласия государства-собственника быть подвергнуто принудительному отчуждению, аресту, секвестру, и другим принудительным мерам. Ее нельзя насильно удерживать на иностранной территории, она не должна подвергаться расхищению со стороны другого государства, ее органов или частных лиц.

Иммунитет делает недопустимым:

    1. предъявление исков непосредственно к такой собственности,

    2. наложение ареста для обеспечения иска,

    3. принудительное исполнение решения суда.

Богуславский стр. 248-258

За границей находятся различные категории имущества, входящие в состав государственной собственности. Это имущество посольств, представительств РФ при международных организациях, консульств, торгпредств, вклады Центрального банка РФ и Внешэкономбанка, экспортные товары, временно находящиеся за границей морские и воздушные суда и т.д.

Развитие экономических отношений между Россией и иностранными государствами неизбежно приводит к увеличению объема этого имущества, и прежде всего товаров, вывозимых как для продажи, так и для экспонирования на различных выставках. Активное культурное сотрудничество невозможно без организации за рубежом художественных выставок.

Имущество (движимое и недвижимое) может находиться за рубежом постоянно или временно. В состав этого имущества входят при­надлежащие российскому государству ценные бумаги, доли, паи и акции юридических лицах в находящихся за рубежом.

Значительную категорию имущества за рубежом составляет имущество Русской Православной Церкви, различных благотворитель­ных организаций.

Может ли государственная собственность занимать за границей такое же положение, что и собственность, принадлежащая любому частному лицу? Можно ли в иностранном государстве под тем или иным предлогом, в частности под предлогом мнимого неисполнения обязательств российских организаций, арестовать государственное имущество, находящееся за границей, продать его с публичных торгов или подвергнуть иным мерам принудительного характера?

На эти вопросы следует дать отрицательный ответ, поскольку соб­ственность государства находится в особом положении — она пользуется иммунитетом.

Иммунитет собственности государства заключается в особом ре­жиме такой собственности, обусловленном особым положением субъ­екта права собственности — суверенного государства. Иммунитет соб­ственности государства, находящейся за границей, сводится к тому, что это имущество не может быть объектом насильственных мер со стороны того государства, где указанное имущество находится.

Собственность государства пользуется неприкосновенностью. Это означает, что она не может без согласия государства-собственника быть подвергнута принудительному .отчуждению, аресту, секвестру и другим принудительным мерам; ее нельзя насильно удерживать на иностранной территории; она не должна подвергаться расхищению со стороны другого государства, его органов или частных лиц.

Таким образом, неприкосновенность собственности государства не ограничивается изъятием ее из-под действия принудительных мер су­дебного характера. К ней не могут применяться и административные меры, она не может быть объектом взыскания по всякого рода внесу­дебным требованиям.

Иммунитет, которым пользуется собственность иностранного го­сударства, делает недопустимым: 1) предъявление исков непосредст­венно к такой собственности (исков inгет в англо-американском нраве); 2) наложение ареста на собственность для обеспечения любого предъявляемого к иностранному государству иска, связанного или не связанного с такой собственностью; 3) принудительное исполнение решения суда, вынесенного в отношении такой собственности ино­странного государства.

В отношении правила об иммунитете необходимо отметить, что если имущество государства пользуется иммунитетом, то из этого не вытекает, будто это правило должно применяться во всех случаях, по­скольку пользование иммунитетом является правом, а не обязаннос­тью государства. Государство не всегда может претендовать на такой иммунитет, а в ряде случаев может не ссылаться на иммунитет при­надлежащей ему собственности. Каждое государство само определяет режим государственной собственности, в том числе и Россия, т.е. она может передать часть этой собственности в полное хозяйственное ве­дение либо оперативное управление государственным юридическим лицам, закрепить за ними определенное имущество.

Государственная собственность, находящаяся в хо­зяйственном ведении или в оперативном управлении государствен­ных юридических лиц, не пользуется иммунитетом в тех случаях, когда она рассматривается как предмет взыскания по иску к такому юридическому лицу. Если же арест накладывается на это имущество как на собственность государства, в чем бы она ни заключалась и где бы она ни находилась, то подобная собственность уже не выделяется из общего фонда государственной собственности. В этом случае такой собственности как собственности государства присущ иммунитет.

Из интернета.

Что касается права собственности юридических лиц за рубежом, то здесь имеет место разделение данных субъектов права на две категории. В первую включаются юридические лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится государственная собственность. Здесь государственная собственность не пользуется иммунитетом в тех случаях, когда она является предметом взыскания по иску. Во вторую группу включаются государственные юридические лица, финансируемые из государственного бюджета. В том случае, если они осуществляют государственные или публично-правовые функции, они пользуются иммунитетом государства.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 октября 2000 г. № 1771 «О мерах по улучшению использования расположенного за пределами Российской Федерации федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральными органами исполнительной власти и их представительствами, другими государственными органами Российской Федерации и государственными организациями» в целях упорядочения управления расположенным за пределами Российской Федерации федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за федеральными органами исполнительной власти, их представительствами, другими государственными органами Российской Федерации и государственными организациями, а также для дальнейшего повышения эффективности его использования было решено:организовать инвентаризацию расположенного за пределами Российской Федерации федерального недвижимого имущества, в том числе находящегося на балансе государственных организаций; утвердить порядок отчуждения федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами Российской Федерации; разместить представительства федеральных органов исполнительной власти в иностранных государствах, другие государственные органы Российской Федерации и их сотрудников за рубежом.

  1. Защита культурных ценностей и права собственности на них.

Богуславский стр. 258-262

Во многих государствах предусмотрены специальные меры для защиты права собственности и иных вещных прав в отношении такой категории движимых вещей, как культурные ценности.

В ряде государств были приняты законы, запрещающие или огра­ничивающие вывоз культурных ценностей. Однако не всегда эти на­циональные ограничения признавались за пределами государства, их установившего, о чем свидетельствует судебная практика. Имеются страны, ввоз в которые культурных ценностей не ограничен. В стра­нах ЕС ситуация изменилась после реализации в этих странах Дирек­тивы ЕС 1993 г. № 93/7 о возвращении незаконно вывезенных куль­турных ценностей из одного государства в другое. Согласно этой Директиве, вопрос о собственности на культурную ценность после ее возврата должен был определяться на основании положений права страны — члена ЕС, сделавшей запрос о возврате. В 1995 г. была принята Конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях (Россия относится к числу стран, подписавших Конвенцию, но еще не ратифицировавших). Целями Конвенции являются, в частности, защита культурного достояния и культурных обменов, содействие эффективной борьбе с незаконной перевозкой и торговлей культурными ценностями. Под культурными ценностями в Конвенции понимаются ценности, которые, с точки зрения религиозно]'! пли светской, обладают важностью для археологии, предыстории (антропологии), истории, литературы, искусства или науки и которые принадлежат к одной из категорий, перечисленных в приложении к Конвенции.Конвенция предусматривает обязанность владельца похищенной культурной ценности вернуть (реституцировать) ее. Любая просьба о реституции должна быть внесена в трехлетний срок, считая с момента, когда истцу стало известно о месте, где находится культурная цен­ность, и о принадлежности ее владельцу, и во всех случаях, в 50-летний срок, считая с момента похищения. Однако реституция культурной ценности, являющейся неотъемлемой частью определенного памятника или археологического заповедника (ландшафта) либо частью обще­ственной коллекции, не подлежит никаким срокам давности, кроме трехлетнего срока, считая с момента, когда истцу стало известно о месте, где находится культурная ценность, и о принадлежности ее вла­дельцу (ст. 3). Владелец культурной ценности, который приобрел эту ценность после ее незаконного вывоза, имеет право требовать от госу­дарства-истца, в момент ее возврата, справедливого возмещения убытков при условии, что он не знал или не предполагал в момент приобретения, что ценность могла быть похищена (ст. 4). Таким образом, согласно Конвенции УНИДРУА, обеспечивается и защита права владельца похищенной ценности в случае добросовестного приобретения, поскольку предусматривается возмещение ущерба, понесенного таким добросовестным приобретателем.

Принятые в 1992 г. Основы законодательства Российской Федера­ции о культуре предписывали осуществлять целенаправленную поли­тику по возвращению незаконно вывезенных с территории Россий­ской Федерации культурных ценностей. Все незаконно вывезенные за рубеж культурные ценности, признанные культурным достоянием на­родов России, подлежат возвращению на родину, независимо от их нынешнего местонахождения, времени и обстоятельств вывоза. При­ведем пример реализации этих положений Закона.

В 1994 г. из фондов Российского государственного исторического архива (РГИА) в Санкт-Петербурге было совершено крупное хищение документов, представляющих значительную историческую и научную ценность. В частности, речь шла о подлинных указах российских императоров (от Петра 1 до Николая II) и других материалах, содержащих исключительно важные свидетельства по вопросам внутренней и внешней политики, культурной и экономической жизни России.

Часть похищенных ценностей была найдена в России, а другая часть обнаружена берлинской полицией после обращения к ней занимающейся торговлей рукописями фирмы «И.А. Штаргардт», в распоряжение которой для последующей прода­жи на аукционах попали эти ценнейшие матеиалы.

Па основании специальной экспертизы, проведенной в Берлине в мае 1999 г., Министерству культуры Российской Федерации удалось убедительно доказать безусловную принадлежность царских указов России, а также факт их незаконного вывоза с территории Российской Федерации.

Ценности были возвращены в Россию. В данном случае судебного рассмотрения не потребовалось.

Согласно Закону о вывозе и ввозе культурных ценностей от 15 ап-/1Я 1993 г., установлены категории культурных ценностей, не подлежащих вывозу из Российской Федерации. Вывоз культурных ценностей, не отнесенных к этим категориям, должен осуществляться в соответствии с решением о возможности их вывоза, принимаемым компе­тентным государственным органом. Культурные ценности, заявленные к вывозу, подлежат обязательной экспертизе. При принятии решения о возможности вывоза культурных ценностей выдается свидетельство на право их вывоза. Предусмотрены условия временного вывоза и временного ввоза культурных ценностей. Таким образом, Закон установил ряд ограничений для собственников культурных ценностей.

2. В годы Второй мировой войны отечественной культуре в результате гитлеровской агрессии был причинен невосполнимый урон. Вывезенные культурные ценности не были, за редким исключением, возвращены. Этим объясняется установление в России особого правового режима в отношении перемещенных в результате войны в Совет­ский Союз культурных ценностей.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ» (с изм. и доп. от 25 мая 2000 г.), все перемещенные культурные ценности, ввезенные в Союз ССР в осуществление его права на ком­пенсаторную реституцию, «являются достоянием Российской Феде­рации и находятся в федеральной собственности» за изъятиями, установленными Законом. Под компенсаторной реституцией, согласно Закону от 15 апреля 1998 г., понимается «вид международно-правовой ответственности государства-агрессора, применяемой в случаях, если осуществление ответственности данного государства в форме обычной реституции невозможно, и заключающейся в обязанности данно­го государства компенсировать причиненный другому государству ма­териальный ущерб путем передачи потерпевшему государству (или путем изъятия потерпевшим государством в свою пользу) предметов того же рода, что и разграбленные и незаконно вывезенные государст­вом-агрессором с территории потерпевшего государства» (ст. 4).

Компенсаторная реституция, что было признано Конституцион­ным Судом РФ в постановлении от 20 июля 1999 г. в отношении этого •Закона, не может осуществляться за счет собственности жертв на­цистских режимов.

Статья 8 Закона предусматривает, что под действие ст. 6 не подпа­дают, во-первых, культурные ценности заинтересованных государств, насильственно изъятые и незаконно вывезенные с их территорий быв-шими неприятельскими государствами (под заинтересованными госу­дарствами в Законе понимаются государства, захваченные Германией и ее военными союзниками); во-вторых, культурные ценности, кото­рые являлись собственностью религиозных организаций или частных благотворительных учреждений, использовались исключительно в ре­лигиозных или благотворительных целях и не служили интересам ми­литаризма и/или нацизма (фашизма); и в-третьих, культурные цен­ности, которые принадлежали лицам, лишенным этих ценностей в связи с их активной борьбой против нацизма (фашизма), в том числе в связи с их участием в национальном сопротивлении оккупационным режимам бывших неприятельских государств и коллаборационист­ским режимам, и/или в связи с их расовой, религиозной или нацио­нальной принадлежностью. В этом последнем случае, в частности, имеются в виду ценности, изъятые у жертв Холокоста (под которым в международной практике понимается массовое истребление и пресле­дование гитлеровцами в Европе лиц еврейской национальности). Особые правила действуют в отношении семейных реликвий.

Законом 1998 г. определена система возможного предъявления претензий о возвращении перемещенных ценностей только прави­тельствами соответствующих государств только Правительству РФ, что не может толковаться, но мнению Конституционного Суда, как исключающее судебный порядок установления и защиты нрава собст­венности на конкретные перемещенные культурные ценности, нахо­дящиеся на территории Российской Федерации, и, следовательно, не допускающее право на обращение в суды Российской Федерации для лиц, которым принадлежали культурные ценности, обозначенные в законе как собственность заинтересованных государств. Равным обра­зом не могут быть лишены права на судебную защиту и собственники в бывших неприятельских государствах тех находящихся на террито­рии Российской Федерации перемещенных культурных ценностей, которые не могли быть объектом компенсаторной реституции на ос­нове Мирных договоров 1947 г. и других актов, принятых в порядке осуществления прав и верховенства оккупационных властей в Гер­мании.

По мнению суда, возможен возврат находящихся в Российской Федерации перемещенных ценностей как «проявление доброй воли и гуманизма, как это предусмотрено, в частности, п. 3 ст. 8 Закона». Закон 1998 г. предусматривает возможность заключения международ­ных договоров по вопросам возвращения и равноценного обмена пере­мещенных ценностей на те, которые находятся за пределами России.

3. В соответствии с Соглашением стран СНГ о сотрудничестве в области культуры 1992 г. в Москве 28 сентября 2001 г. было заключено Соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей (вступило в силу для РФ 11 декабря 2002 г.).

В соответствии со ст. 2 Соглашения запрещен ввоз культурных ценностей, в отношении которых объявлен международный розыск. Они подлежат задержанию для их последующего возвращения закон­ным собственникам. В Соглашении установлены правила временного ввоза и вывоза культурных ценностей и их правовой охраны.

  1. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.

По лекциям.

Иностранные инвестиции– это материальные и нематериальные ценности, принадлежащие физическим и юридическим лицам одного государства и находящиеся на территории другого государства с целью извлечения прибыли.

Иностранные инвесторы:

  • - иностранные ЮЛ,

  • - иностранные организации, не являющиеся ЮЛ,

  • - иностранные граждане,

  • - лица без гражданства, постоянно проживающие за рубежом,

  • - м/н организации,

  • - иностранные государства.

Виды инвестиций:

  1. - прямые – дают инвестору право на прямое, непосредственное участие в управлении,

  2. - косвенные = портфельным – не дают право в управлении.

ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»,

ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»,

ФЗ «О консульских соглашениях»,

ФЗ «О недрах» и др.

Гарантии иностранным инвесторам:

    1. гарантии правовой защиты деятельности,

    2. гарантии использования иностранными инвесторами различных форм осуществления инвестирования на территории РФ,

    3. гарантии перехода прав и обязанностей иностранному инвестору к другому лицу,

    4. гарантии компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями.

    5. гарантии от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями законодательства РФ, т.н. стабилизационная или «дедушкина оговорка» и др.

  1. Международные соглашения в области иностранных инвестиций.

По лекциям.

Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, Сеул, 1985, Россия – 1995.

Цель – предоставление инвесторам гарантий от некоммерческих рисков путем страхования инвестиций.

Виды покрываемых рисков (ст. 11):

    1. перевод валюты

    2. экспроприация или иные аналогичные меры,

    3. нарушение договора

Любой отказ принимающего правительства от договора с владельцем гарантии или нарушении такогодоговора в случаях, когда

  1. владелец гарантии не имеет возможности обратиться в суд,

  2. такой орган не принимает решение в течение разумного периода времени,

  3. такое решение не может быть осуществлено

  4. война и гражданские беспорядки.

Вашингтонская конвенция «Об урегулировании инвестиционных споров м/д государствами и иностранным лицом» - 1965 г. РФ присоединилась в 1995 г.

– учредила специальный м/н центр по урегулированию инвестиционных споров. Располагается при м/н банке по реконструкции и развитию (МБРФ).

Соглашение стран СНГ:

- соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности (24.12.1993 г.),

- конвенция о защите прав инвестора (28.03.1997 г.) Россия вышла из него.

- двусторонние межправительственные соглашения о защите прав инвесторов РФ с Узбекистаном, Казахстаном, Украиной, Таджикистаном.

Богуславский стр. 268-271

1. Современное правовое регулирование в области капиталовложе­ний осуществляется путем сочетания международно-правового и внутреннего (национального) регулировния.

В современных условиях значение международных соглашений в регулировании иностранных инвестиций возросло, а в силу конститу­ционных положений нормы этих соглашений и принципы междуна­родного права пользуются приоритетом.

В условиях интернационализации хозяйственной жизни особое значение для создания благоприятного инвестиционного климата в странах переходной экономики приобрело соблюдение требований международных стандартов. Под стандартами понимаются междуна­родные правила, сформулированные в многосторонних и двусторон­них соглашениях, в соответствии с которыми государство-участник берет на себя обязательство следовать предусмотренным в междуна­родном праве принципам правового регулирования иностранных ин­вестиций.

Некоторые положения содержатся в Договоре к Энергетической хартии 1994 г., Соглашении о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. и в ряде других соглашений.

В Договоре к Энергетической хартии 1994 г., участниками кото­рого являются государства СНГ, предусмотрено, что каждая догова­ривающаяся сторона в соответствии с положениями этого договора поощряет и создает стабильные, равноправные, благоприятные и гласные условия для инвесторов других договаривающихся сторон с целью осуществления капиталовложений на ее территории. Эти условия включают обязательство предоставлять в любое время в от­ношении капиталовложений инвесторов других договаривающихся сторон справедливый и равный режим. Таким капиталовложениям также обеспечивается максимально постоянная зашита и безопасность, и никакая договаривающаяся сторона не должна каким-либо образом препятствовать посредством неоправданных или дискрими­национных мер управлению, поддержанию, пользованию, владению и пи распоряжению ими. Ни в коем случае в отношении таких ка­питаловложений не должен предоставляться режим менее благопри­ятный, чем это требуется по международному праву, включая обя­зательства но договору. Каждая договаривающаяся сторона соблюда­ет любые обязательства, которые она приняла относительно инвестора или капиталовложения инвестора любой другой догова­ривающейся стороны (ст. 10 Договора). Сотрудничество России с ЕС направлено на создание благоприятного климата как для отече­ственных, так и иностранных инвестиций в первую очередь путем улучшения условий защиты инвестиций, перевода капиталов и об­мена информацией об инвестиционных возможностях (ст. 58 Согла­шения о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.).

Принципы, имеющие самое непосредственное отношение к гаран­тиям в отношении инвестиций, закреплены в таких международно-правовых документах, как резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривающие право государства на национализацию и условия ее проведения (в частности, выплату компенсации собственнику на­ционализированного имущества).

К таким договорам относятся международные соглашения, подпи­санные в результате завершения в 1995 г. уругвайского раунда перего­воров, проводимых в рамках ГАТТ, приведших к созданию Всемирной торговой организации (ВТО). Это — Соглашение об инвестиционных мерах, связанных с торговлей (ТРИМС), Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). В этих соглашениях со­держатся обязательства государств — членов ВТО по регулированию инвестиций, осуществляемых в форме вложения капитала (вложений в основные фонды действующих или создаваемых предприятий), в форме оказания услуг, в форме новейших технологий и средств инди­видуализации товаров и услуг.

Для государств, заинтересованных в притоке иностранных инвес­тиций, имеет определенное значение участие в многосторонних меж­дународных соглашениях, призванных обеспечить защиту прав инвес­торов и уменьшить возможные риски в связи с капиталовложениями в Других странах.

Ряд документов был принят международными организациями, чья Деятельность связана с осуществлением инвестиций. Это Кодекс ли­берализации движения капиталов Организации по экономическому с°трудничеству и развитию (ОЭСР) 1992 г., Кодекс либерализации текущих невидимых операций ОЭСР 1992 г. и Руководство но регу­лированию прямых иностранных инвестиций Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 1992 г.

Основными многосторонними конвенциями в этой области явля­ютсяСеульская конвенция об учреждении Многостороннего агент­ства по гарантиям инвестиций 1985 г. и Вашингтонская конвенция 1995. Г.

Кроме двусторонних соглашений в отношениях стран СНГ дейст­вует также Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 г. и Конвенция о защите прав инвесторов 1997 г. Конвенция предусматривает предоставление инвесторам из стран СНГ национального режима «за исключением изъятий, которые могут устанавливаться законодательством страны-реципиента», Кон­венция предусматривает ряд государственных гарантий.

В настоящее время двусторонние международные договоры содер­жат более подробное регулирование соответствующих отношений, а главное, именно в этих соглашениях формулируются исходные прин­ципиальные положения, определяющие инвестиционный климат. По данным на 2000 г., в мире действовало более 800 двусторонних согла­шений.

Для России действуют несколько десятков двусторонних соглаше­ний о взаимном поощрении и защите инвестиций (с Австрией, Ита­лией, ФРГ, Канадой, Японией, Швецией, Египтом, Индией, Чехией и другими государствами). Россия заключила двусторонние соглаше­ния о защите инвестиций с Арменией, Казахстаном и Украиной.

2. Для России как правопреемника СССР действуют двусторон­ние соглашения о содействии и защите инвестиций, заключенные СССР.

Основные положения двусторонних договоров о взаимной защите инвестиций соответствуют международной практике заключения ин­вестиционных соглашений. При их разработке Советский Союз, а затем Россия и другие государства СНГ учитывали опыт других госу­дарств, касающийся содействия осуществлению и защите капиталов­ложений. Однако имеются и различия, отражающие как компромисс­ный характер переговоров, так и особенности подхода различных стран к инвестиционному сотрудничеству.

Наряду с определением понятия инвестиций обычно эти согла­шения включают основные обязательства, которые государства при­нимают на себя в связи с деятельностью на их территории инвес­торов другого государства. В частности, договаривающиеся стороны обязуются создавать благоприятный режим для капиталовложении инвесторов и связанной с ними деятельности, обеспечивать надлежашую защиту иностранной собственности, предоставлять инвесто­ру возможность беспрепятственного перевода своих доходов. Госу­дарства соглашаются также на рассмотрение споров по вопросам ка­питаловложений с инвестором в международном арбитраже.

В чем смысл заключения двусторонних соглашений? Во-первых, б/шгодаря такому договору каждое из заключивших его государств по­лучает возможность обеспечить реализацию прав своих граждан в другой стране.

Во-вторых, для иностранного инвестора из любой страны, несо­мненно несущего определенный риск, принципиально важно, чтобы принимающее государство предоставляло надлежащую защиту и обеспечивало безопасность его капиталовложений в этой стране. На­личие таких гарантий не только во внутреннем законодательстве, но и в международном соглашении рассматривается как стремление при­нимающего государства обеспечить максимальную сохранность ино­странной собственности и не принимать мер по ее принудительному изъятию.

В-третьих, создание договорного регулирования дает определен­ную гарантию применения предусмотренного соглашением режима для инвестиций вне зависимости от того, какие изменения, в том числе и законодательные, могут иметь место в стране — партнере по договору в будущем.

Все соглашения предусматривают правила о порядке разрешения споров между странами, заключившими такой международный дого­вор, относительно его толкования и применения. По предложению любой из сторон могут быть проведены консультации по этим вопро­сам. Споры должны по возможности разрешаться путем переговоров. Если таким образом спор не урегулирован, то по требованию одной из сторон он будет передан на рассмотрение третейского суда. Договоры с Кореей и Турцией, например, предусматривают, что спор передается в третейский суд, если он не будет разрешен путем переговоров по дипломатическим каналам в течение шести месяцев. Третейский суд создается для каждого конкретного случая. Он состоит из трех членов и формируется следующим образом. Каждая сторона назначает по одному члену третейского суда, и оба члена договариваются о канди­датуре гражданина третьего государства на пост председателя суда. t-сли в течение определенного в соглашении срока (два месяца для члена суда и три месяца для председателя третейского суда) они не оудут выбраны, то тогда они назначаются председателем Междуна­родного суда ООН (ст. 9 договора с ФРГ, ст. 10 договора с Кореей, ст- 7 договора с Турцией)

  1. Правовой режим иностранных инвестиций в особых экономических зонах.

По лекциям.

ОЭЗ- определяемая ПРФ часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления ПД.

ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ»

Цель создания– создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в отдельные регионы и отрасли экономики.

Типы ОЭС:

1. промышленно-производственные,

2. технико-внедренческие, (например, Сколково)

3. туристско-рекреационные, (курская коса)

4. портовые.

ОЭЗ в г.Санкт-Петербург – ноу-хау в медицинских технологиях.

Томск, Зеленоград, Дубна – ноу-хау в промышленности

Калининградская область – Курская коса – туристско-рекреационная зона.

Новая Анапа – территория Краснодарского края – зона отдыха.

Ставропольский край «ГраднСпаЮца».

Алтай.

Богуславский стр. 287-289

Под свободными экономическими зонами (СЭЗ) в международной практике понимаются обособленные территории государств, на которых для решения конкретных экономических и иных задач созданы особые благоприятные условия для деятельности иностранных предприятий. Наибольшее распространение получили свободные таможенные зоны, промышленные зоны и технологические парки и технополисы. Любая экономическая зона, независимо от места ее расположения и цели ее создания, остается неотъемлемой частью государственной территории со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Зоны такого рода в различных вариантах были созданы в Китае, Вьетнаме, Болгарии, Венгрии, Южной Корее, США и ряде других стран. Создание особых экономических зон служит и привлечению иностранных капиталовложений.

В России правовое положение таких зон определяется специальными положениями о них, а также Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулировании 1992 г., Законом о рынке ценных бумаг 1996 г. и иными законодательными актами.

Первой такой зоной, правовой статус которой был определен парламентом России, стала зона в Находке. Специальное Постановление о ней было принято Верховным Советом РСФСР 24 октября 1990 г. Позднее принимались документы о других зонах, в частности, о создании свободной экономической зоны "Сахалин" (Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 мая 1991 г.), о хозяйственно-правовом статусе свободной экономической зоны в Зеленограде (распоряжение Председателя Верховного Совета РСФСР от 21 мая 1991 г.), о статусе зоны "Янтарь" в Калининградской области (Постановление Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1991 г.). В отношении этой зоны принималось несколько постановлений, и первый федеральный закон о СЭЗ - Закон от 22 января 1996 г. "Об особой экономической зоне в Калининградской области". Упомянем также Указ Президента РФ от 21 июня 1994 г. и Постановления Правительства РФ от 12 декабря 1995 г. о Технополисе "Заречном" (Свердловская область), созданном в целях развития наукоемких производств, содействия конверсии и привлечения иностранных инвестиций, и от 16 марта 1996 г. о создании научно-технологического парка "Новосибирск". Был принят также Федеральный закон от 31 мая 1999 г. об Особой экономической зоне в Магаданской области. Особый интерес в связи с расширением ЕС имеет зона в Калининграде в связи с возможностями превращения Калининградской области в "пилотный" российский регион в сотрудничестве России и ЕС.

В отличие от других государств СНГ в России не был принят закон о СЭЗ, хотя и было разработано несколько его проектов. В ст. 2 Таможенного кодекса РФ, вступившей в силу с 1 января 2004 г., говорится о том, что на территории РФ могут находиться создаваемые в соответствии с федеральными законами особые экономические зоны, являющиеся частью таможенной территории РФ. Однако товары, помещенные на территории таких зон, рассматриваются как находящиеся вне этой таможенной территории для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также законов и ограничений экономического характера, установленных законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, за исключением случаев, определяемых этим Кодексом и иными федеральными законами.

Для облегчения создания предприятий с иностранными инвестициями в СЭЗ должны предусматриваться возможности для оперативного решения всех возникающих вопросов (регистрации предприятий, оформления кредитов, осуществления таможенных процедур и т.п.). Такие возможности создаются путем делегирования правомочий центральных органов. Во многих странах, где образованы специальные зоны, широкое распространение получили системы обслуживания инвесторов "в одном месте" или "за 24 часа", когда все вопросы выдачи необходимых разрешений и лицензий, связанных с осуществлением капиталовложений, решаются в оперативном порядке на месте.

Иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инвестициями, осуществляющим хозяйственную деятельность в СЭЗ, помимо прав и гарантий, предусмотренных действующим на территории РФ законодательством, могут предоставляться дополнительные льготы:

  1. упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями: предприятия с определенным объемом иностранных инвестиций подлежат регистрации в уполномоченных на то органах непосредственно в СЭЗ;

  2. льготный налоговый режим: иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инвестициями облагаются налогами по пониженным ставкам, включая налог на переводимую за границу прибыль;

  3. пониженные ставки платы за пользование землей и иными природными ресурсами;

  4. особый таможенный режим, включающий пониженные таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров, упрощенный порядок пересечения границы;

  5. упрощенный порядок въезда и выезда иностранных граждан, в том числе и безвизовый.

  1. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.

По лекциям.

Если сделка, предусмотренная национальным правом,, осложнена иностранным элементом, она становится сделкой м/н характера.

Сделки национального права целиком лежат в национальном правовом поле и регулируются, соответственно, национальным законодательством. Отличительный признак м/н сделки – связь с правопорядком, как минимум 2 государств.

Для их регулирования следует выявлять применимое право из правопорядка тех государств, с которыми связаны сделки. Регулирование таких сделок (как правило, договоров) возможно с помощью м\н соглашений, содержащих унифицированные материально-правовые нормы.

Основное вниманиенаук МЧП уделяется договорам м/н характера (двусторонние и многосторонние).

Среди договоров м/н характера особо выделяют:

  1. м/н коммерческиеконтракты (внешнеэкономические или внешнеторговыеконтракты)

  2. потребительские договоры.

Внешнеэкономическая сделка– более узкое понятие, чем сделка м/н характера и является ее разновидностью.

Выделяют 2 основных признака внешнеэкономическойсделки:

1. ее связь с осуществлением ПД,

2. место нахождения коммерческих предприятий сторон сделки в разных государствах.

Внешнеэкономические сделки– сделки, опосредующие ПД, в сфере м/н экономических отношений, совершаемые м/д сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории разных государств.

Внешнеторговая сделка- сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Внешнеторговая деятельность- деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.

Богуславский стр. 292-296

В российском гражданском законодательстве применяются понятия сделки и договора. Под сделкой понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. От двусторонней сделки следует отличать одностороннюю сделку, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (например, составление доверенности). В сфере международного частного права наибольшее значение с экономической точки зрения имеют внешнеэкономические сделки. Однако для России гораздо большее значение, чем в прошлом, приобрели обычные сделки, совершенные гражданами, а также признание действия в одной стране доверенностей, выданных в другой стране. Особенно это касается договоров, заключаемых между гражданами стран СНГ.

В международном деловом обороте применяется термин "договор международной купли-продажи".

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. понимает под ними договоры купли-продажи товаров, заключенные между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах.

К внешнеэкономическим договорам относятся договоры, совершаемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах (И.С. Зыкин). Это могут быть договоры финансовой аренды (лизинг), финансирования под уступку денежного требования (факторинг), коммерческой концессии (франчайзинг), договоры поручения и комиссии. Свои особенности имеют подрядные договоры, различные договоры (контракты) по оказанию технического содействия в строительстве предприятий, по созданию промышленных комплексов и осуществлению других проектов, сотрудничеству в производстве отдельных видов оборудования, проведению совместных конструкторских и научно-исследовательских работ, лицензионные договоры об использовании изобретений и других научно-технических достижений (ноу-хау), договоры о передаче научно-технической документации, инжиниринга и различные другие виды внешнеэкономических сделок.

В законодательстве РФ деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью определяется как внешнеторговая деятельность (ст. 2 Закона об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности 2003 г.). Однако определение договора или сделки в законе не дается.

Особую группу составляют договоры перевозки (морской, железнодорожной, воздушной, автомобильной).

  1. Право, подлежащее применению к форме сделки. Форма внешнеэкономической сделки.

По лекциям.

Новелла российского законодательства – новая редакция ст. 1209 ГК РФ

Форма сделкиподчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке(к ее содержанию).

Субсидиарные нормы:

1. сделка не может бытьпризнананедействительнойвследствие несоблюдения формы,если соблюдены требования права страны места совершения сделки к формесделки,

2. совершенная за границейсделка, хотя бы одной изсторонкоторой выступаетроссийский субъект,не может бытьпризнананедействительнойвследствиенесоблюдения формы, если соблюденытребованияроссийскогоправа к форме сделки.

Данные правила применяются и к форме доверенности.

3. при наличии обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 1212 ГК, к форме договорас участиемпотребителяпо его выборуприменяетсяправо страны места жительства потребителя.

4. если право страны места учреждения ЮЛ содержит особые требования в отношении формы договора о создании ЮЛ или сделки, связанные с осуществлением прав участника ЮЛ, форма таких сделок подчиняется праву этойстраны.

5. если сделка либо возникновение, переход, ограничение, прекращение прав по ней подлежит обязательной государственной регистрации в РФ, форма такой сделки подчиняется российскому праву.

6. форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, а если оно внесено вгосударственный реестр РФ – российскому праву.

В 2013 г. отменена сверхимперативная норма об обязательной письменной форме внешнеторговой сделки.

Статья 1209. Право, подлежащее применению к форме сделки

1. Форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке. Однако сделка не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права страны места совершения сделки к форме сделки. Совершенная за границей сделка, хотя бы одной из сторон которой выступает лицо, чьим личным законом является российское право, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права к форме сделки.

Правила, предусмотренные "абзацем первым" настоящего пункта, применяются и к форме доверенности.

При наличии обстоятельств, указанных в "пункте 1 статьи 1212" настоящего Кодекса, к форме договора с участием потребителя по его выбору применяется право страны места жительства потребителя.

2. Если право страны места учреждения юридического лица содержит особые требования в отношении формы договора о создании юридического лица или сделки, связанной с осуществлением прав участника юридического лица, форма таких договора или сделки подчиняется праву этой страны.

3. Если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежит обязательной государственной регистрации в Российской Федерации, форма такой сделки подчиняется российскому праву.

4. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, российскому праву.

  1. Выбор права сторонами договора. Автономия воли сторон.

По лекциям.

Статья 1210 ГК устанавливает автономию воли как основного способа выбора права, применяемого к договору.При этом учтены новые тенденции в развитии МЧП и практике его применения.

Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.

1. стороны могут выбрать право любого государства (при это стороны выбирают материальное право, а не коллизионное).

Однако если в момент выбора сторонами договора подлежащего применению права все касающиеся существа отношений сторон обязательства связано только с одной страной, выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм права той страны, с которой все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства.

2. определено время выбора права сторонами. Они могут выбрать право как при заключении договора, так и в последующем.

Если же такой выбор наносит ущерб 3 лицам, то такой выбор применяться не может

«Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения договора».

3. форма соглашения о выборе права.

Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела.

Таким образом, в статье нет прямого указания на конкретную форму соглашения сторон о выборе применимого права.

4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так и для отдельных его частей.

Таким образом, может возникнуть ситуация, когда к разным частям договора будет применяться разное право, поэтому сторонам рекомендуется четко указывать, каким частями договора какое право применимо.

Выбранное сторонами право применяется к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц.

Из интернета.

Исходным принципом российского законодательства в отношении определения права, подлежащего применению к договорам, является принцип автономии воли сторон, т. е. допускается свободный выбор закона любого государства по соглашению участников договора.

Автономия воли сторон– это возможность для сторон установить по своему усмотрению содержание договора, его условия в пределах, установленных правом.

Эта возможность распространяется и на выбор применимого права, если договор осложнен иностранным элементом. В последнем случае автономия воли сторон выступает в качестве формулы прикрепления, которая занимает главенствующие позиции в договорных обязательствах.

Автономия воли сторон как способ выбора права компетентна регулировать договорные обязательства, закрепленные во всех международных договорах, касающихся данного вопроса.

Принцип автономии воли сторон широко применяется в международной практике. Это обусловлено тем, что в рамках договора невозможно предусмотреть все те возможные ситуации, которые будут иметь место при его исполнении.

Ст. 1210 ГК РФ

1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела.

3. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц и действительности сделки с точки зрения требований к ее форме, с момента заключения договора.

4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так и для отдельных его частей.

5. Если в момент выбора сторонами договора подлежащего применению права все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной, выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм права той страны, с которой связаны все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства.

6. Если иное не вытекает из закона или существа отношений, положения "пунктов 1" - "3" и "5" настоящей статьи соответственно применяются к выбору по соглашению сторон права, подлежащего применению к отношениям, не основанным на договоре, когда такой выбор допускается законом.

  1. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права.

Статья 1211 ГК РФ

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности стороны,которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.

2. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается сторона, являющаяся, в частности:

    1. продавцом - в договоре купли-продажи;

    2. дарителем - в договоре дарения;

    3. арендодателем - в договоре аренды;

    4. ссудодателем - в договоре безвозмездного пользования;

    5. подрядчиком - в договоре подряда;

    6. перевозчиком - в договоре перевозки;

    7. экспедитором - в договоре транспортной экспедиции;

    8. займодавцем (кредитором) - в договоре займа (кредитном договоре);

    9. финансовым агентом - в договоре финансирования под уступку денежного требования;

    10. банком - в договоре банковского вклада (депозита) и договоре банковского счета;

    11. хранителем - в договоре хранения;

    12. страховщиком - в договоре страхования;

    13. поверенным - в договоре поручения

    14. комиссионером - в договоре комиссии;

    15. агентом - в агентском договоре;

    16. исполнителем - в договоре возмездного оказания услуг;

    17. залогодателем - в договоре о залоге;

    18. поручителем - в договоре поручительства.

3. В отношении договора строительного подряда и договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ применяется право страны, где в основном создаются предусмотренные соответствующим договором результаты.

4. В отношении договора простого товарищества применяется право страны, где в основном осуществляется деятельность такого товарищества.

5. В отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на бирже, применяется право страны, где проводится аукцион или конкурс либо находится биржа.

6. В отношении договора коммерческой концессии применяется право страны, на территории которой пользователю разрешается использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя.

7. В отношении договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации применяется право страны, на территории которой действует передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно действует на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности правообладателя.

8. В отношении лицензионного договора применяется право страны, на территории которой лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а если такое использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности лицензиара.

9. Если из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела явно вытекает, что договор более тесно связан с правом иной страны, чем та, которая указана в "пунктах 1" - "8" настоящей статьи, подлежит применению право страны, с которой договор более тесно связан.

10. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан, если из закона, условий или существа этого договора либо совокупности обстоятельств дела не вытекает, что применимое право подлежит определению для таких элементов этого договора отдельно.

11. Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев, обозначаемых соответствующими торговыми терминами.

  1. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя.

Статья 1212.

1. Выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не может повлечь за собой лишение такого физического лица (потребителя) защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительства потребителя, если контрагент потребителя (профессиональная сторона) осуществляет свою деятельность в стране места жительства потребителя либо любыми способами направляет свою деятельность на территорию этой страны или территории нескольких стран, включая территорию страны места жительства потребителя, при условии, что договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны.

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве и при наличии обстоятельств, указанных в "пункте 1" настоящей статьи, к договору с участием потребителя применяется право страны места жительства потребителя.

3. Правила, установленные "пунктами 1" и "2" настоящей статьи, не применяются:

1) к договору перевозки;

2) к договору о выполнении работ или об оказании услуг, если работа должна быть выполнена или услуги должны быть оказаны исключительно в иной стране, чем страна места жительства потребителя.

Предусмотренные настоящим пунктом изъятия не распространяются на договоры об оказании за общую цену услуг по перевозке и размещению (независимо от включения в общую цену стоимости других услуг), в частности на договоры в сфере туристического обслуживания.

4. В случаях, не предусмотренных "пунктом 1" настоящей статьи, выбор права, подлежащего применению к договору с участием потребителя, не может повлечь за собой лишение потребителя защиты его прав, предоставляемой императивными нормами той страны, право которой применялось бы к этому договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права.

5. За установленными настоящей статьей изъятиями право, подлежащее применению к договору с участием потребителя, определяется по общим правилам настоящего Кодекса о праве, подлежащем применению к договору.

  1. Сфера действия права, применимого к договору.

По лекциям.

Обязательственный статут– право, подлежащее применению к обязательственным отношениям, возникшим как в силу односторонних сделок, так и в силу заключенных сторонами договоров.

Сфера действия договорного статутаопределяется в ст. 1215 ГК РФ, где дан примерный перечень вопросов, которые рассматриваются по праву, применимому договору.

Объект договорного статута входят:

1) толкование договора;

2) права и обязанности сторон договора;

3) исполнение договора;

4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора;

5) прекращение договора;

6) последствия недействительности договора.

Статья 1215. Сфера действия права, подлежащего применению к договору

1. Правом, подлежащим применению к договору в соответствии с правилами "статей 1210" - "1214", "1216" настоящего Кодекса, определяются, в частности:

      1. толкование договора;

      2. права и обязанности сторон договора;

      3. исполнение договора;

      4. последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора;

      5. прекращение договора;

      6. последствия недействительности договора.

2. Если иное не вытекает из закона, положения "пункта 1" настоящей статьи не затрагивают, в частности, сферу действия права, подлежащего применению к вопросам, указанным в "пункте 2 статьи 1202", "статье 1205.1" и "пункте 5 статьи 1217.1" настоящего Кодекса.

  1. Венская конвенция о договоре международной купли-продажи, 1980 г. (сфера действия, структура, основные положения).

По лекциям.

Вступила в силу в 1988 г. Россия участвует в ней как правопреемник СССР.

Конвенция применяетсяк договорам м/д сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах в 2 случаях:

1. когда стороны относятся к договаривающимся государствам,

2. когда применимое право договаривающихся государств.

Конвенция не применяетсяк продаже:

        1. товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего использования, за исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент заключения договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются для такого использования;

        2. с аукциона;

        3. в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона;

        4. фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов и денег;

        5. судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке;

        6. электроэнергии.

Конвенция состоит из 4 частей:

    1. сфера применения и общие положения,

    2. заключение договора,

    3. купля-продажа товаров,

    4. заключительные положения.

Всего в конвенции 101 статья.

Важным положением конвенцииявляется то, что она предоставляет договаривающимся сторонам (продавец и покупатель) право исключить ее действие, отступить от любого ее положения или изменить его действие. Т.о. в Конвенции провозглашается принцип договорной свободы сторон.

Кроме того, государство при присоединении к ней вправе сделать оговорку о том, что оно не будет связанолибо частью 2, либо частью 3 Конвенции.

Часть 2 Конвенции регламентирует вопросы заключения контракта. Например, определяет понятие оферты и акцепта и требования, предъявленные к ним в момент вступления их в силу и прекращение действие оферты, возможность отмены акцепта, момент заключения договора и другие. Вместе с тем, конвенция не регулирует вопросы заключения договора путем переговоров и не решает вопроса о месте заключения договора.

3 часть конвенции содержит положения об обязательствах продавца и покупателя, средствах правой защиты в случае нарушения договора покупателеми продавцом, ответственности сторон, случаях освобождения от ответственности, последствиях расторжения договора (например – ст.25: понятие и последствия существенного нарушения договора).

Основными обязанностями продавца, согласно конвенции, является поставка товара, передача всех документов, касающихся товара, и передача прав собственности на товар, а покупателя – оплата стоимости товара и получение его согласно требованиям договора и самой Конвенции.

Конвенция устанавливает ряд оснований освобождения от ответственности. Например, сторона не несет ответственности, если докажет, что неисполнение обязательства было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятие этого препятствия в расчет при заключении договора либо избегания или преодоления его или его последствий.

  1. Исковая давность в международном частном праве. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров, 1974 г.

По лекциям.

В соответствии с МЧП России исковая давностьопределяетсяпо праву страны, подлежащей применению к соответствующему отношению.

Таким образом, право, применяемое к исковой давности – это право, которое применяется к основным правоотношениям, по поводу которых возник вопрос об исковой давности.

Нью-Йорская конвенция об исковой давности м/н купли-продажи товаров 1974 г.

Россия не является участником, хотя СССР подписал ее 1974 г. Конвенция так и не была ратифицирована. Тем не менее Российский суд будет применять конвенцию, если применимо право страны, участвующей в этой конвенции. Срок исковой давности Конвенцией установлен – 4 года, но в любом случае истекает не позднее 10 лет.

При этом необходимо соблюдать 2 условия:

    1. данное государство участвует не только в конвенции, но и в протоколе 1980 г.,

    2. участник протокола не сделал оговорку, исключающую применение конвенции к контрактам, коммерческие предприятия сторон, которых находятся в государствах, не участвующих в Конвенции.

Материальные и коллизионные нормы об исковой давности предусмотрен в ряде других конвенций:

- Транспортная,

- Женевская.

По-новому решаются исковой давности в принципах УНИДРУА, глава 10 «принцип исковой давности» установлен общий срок исковой давности – 3 года, максимальный срок – 10 лет, начиная со дня следующего…

Принцип разрешения сторонам изменять исковую давность, тем не менее стороны не могут:

  • - уменьшать общий срок исковой давности короче 1 года,

  • - уменьшатьмаксимальный срок исковой давности короче 4 лет,

  • - увеличивать максимальный срок исковой давности свыше 15 лет.

Статья 1208. Право, подлежащее применению к исковой давности

Исковая давность определяется по праву страны, подлежащему применению к соответствующему отношению.

Богуславский стр.303-304

В разных странах установлены различные сроки исковой давности, применяются различные подходы к решению вопроса о перерыве и о приостановлении течения срока исковой давности.

Именно этим объясняется заключение в 1974 г. Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров. Конвенция была разработана ЮНСИТРАЛ. Она регулирует один из важнейших вопросов, связанных с осуществлением прав сторон по сделке международной купли-продажи товаров. Ею устанавливается единый для всех договоров международной купли-продажи срок исковой давности, который равен четырем годам. По законодательству различных стран срок исковой давности колеблется от шести месяцев до 30 лет, поэтому для многих из них четырехлетний срок представляется приемлемым. Конвенция предусматривает, что четырехлетний срок исковой давности по требованию, вытекающему из нарушения договора, начинается со дня, когда имело место такое нарушение, а по требованию, вытекающему из дефекта или иного несоответствия товара условиям договора, - со дня фактической передачи товара покупателю или его отказа от принятия товара.

Конвенцией 1974 г. установлены также правила о перерыве или продлении срока исковой давности, его изменении и порядке исчисления, а также вводится общее ограничение срока исковой давности (10 лет) и предусматриваются последствия его истечения. В соответствии с Конвенцией истечение срока исковой давности принимается во внимание при рассмотрении спора только по заявлению стороны, участвующей в процессе. При наличии такого заявления право требования не подлежит признанию и принудительному осуществлению, если рассмотрение спора начато после истечения срока исковой давности.

Текст Конвенции 1974 г. без поправок, внесенных Протоколом 1980 г., действует для 24 государств, текст Конвенции с поправками действует для 17 государств, среди них Белоруссия, Молдавия, Польша, а также США, Куба, Египет, Словакия, Венгрия.

Хотя Советский Союз подписал эту Конвенцию, она не вступила в силу для России, поскольку не была ратифицирована. Однако в литературе (М.Г. Розенберг) специально обращалось внимание на то, что при наличии определенных условий она подлежит применению к контрактам международной купли-продажи товаров, заключенным российскими организациями, но не в качестве международного договора РФ, а в силу того, что участником Конвенции является соответствующее иностранное государство, право которого подлежит применению к данному контракту. Правила Конвенции применяются при рассмотрении споров в России, когда эти споры регулируются правом следующих государств: Аргентины, Белоруссии, Кубы, Египта, Гвинеи, Венгрии, Мексики, Молдавии, Польши, Румынии, Словении, Уганды, Уругвая и Замбии.

  1. Негосударственное регулирование в сфере международной торговли. Lexmercatoria.

По лекциям.

Lexmercatoria – это автономный правопорядок, самостоятельная правовая система, которая создается не государством и не группой государств, а непосредственно субъектами м/н торговли, т.е формируется автономная система правовых норм, состоящая из принципов, обычаев и кодифицированных обыкновений.

Материализацией концепции Lexmercatoria считаются принципы Унидруа, которые призваны заменить бессистемный конгломерат различных регуляторов и представить в доступном виде концепцию Lexmercatoria.

Принципы УНИДРУА были разработаны м/н институтом унификации частного права в 1994 г.

В 2004 г. была принята новая редакция этих принципов, которая рассматривала круг регламентированных вопросов и приспособлена к потребности заключения контракта в электронной форме.

Принципы представляют собой объемный документ, содержащий свод наиболее значимых, основополагающих правил, охватывающих все стороны м/н коммерческих договоров. Они содержат 10 глав, некоторые из которых включают разделы.

В принципах освещаются такие вопросы, как:

  • заключение договора,

  • толкование договора,

  • содержание договора,

  • исполнение договора,

  • уступка прав,

  • исковая давность.

Принципы Унидруа представляют собой неофициальную кодификации., и поэтому не имеют юридической силы. Они подлежат применению, если стороны согласились, что их договор будет регулироваться этими принципами, либо общими принципами права. Lexmercatoria или аналогичными положениями.

Они могут использоваться в случае, когда стороны не выбрали право, применимое к договору, для толкования и восполнения м/н унифицированных правовых документов для толкования и воспаления национального законодательства.

Из интернета.

В доктрине МЧП широко распространена концепция lexmercatoria (транснациональное торговое право, МКП, право «международного сообщества деловых людей»). Основной смысл этой концепции заключается в том, что существует автономная, обособленная регламентация международных торговых сделок, целостный комплекс регуляторов внешнеэкономических операций, отличный от внутригосударственного регулирования. Понятие lexmercatoria используется в самом широком смысле слова – это обозначение всего существующего массива и национального, и международного регламентирования всех внешнеторговых отношений, т.е. глобальное осмысление всех правил международной торговли.

Lexmercatoria довольно часто используется в международных торговых контрактах в качестве оговорки о применимом праве (подчинение договора общим принципам права или обычаям международной торговли). Допустима и подразумеваемая отсылка к МКП, которой можно считать оговорку о разрешении спора арбитрами в качестве «дружеских посредников» (как «дружеские посредники» арбитры не связаны нормами какого-либо национального права и могут решать спор на основе принципов морали и справедливости). Арбитры могут выступать «дружескими посредниками», если имеется соответствующее соглашение сторон (п. 2 ст. VII Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.). Кроме того, сам транснациональный характер торгового контракта позволяет арбитражу применять МКП.

Lexmercatoria понимается как универсальная система правовых норм, особый правопорядок. В литературе ее называют третьей правовой системой (первая – национальное право, вторая – международное право). Однако практически всеми признается, что речь идет не о юридической, а о параюридической системе (параллельном праве). Термины «право», «правовая система» в данном случае понимаются условно – это нормативная регулирующая система.По своей правовой природе lexmercatoria является системой негосударственного регулирования международной торговли.

Основой системы негосударственного регулирования являются в первую очередь резолюции ирекомендации международных организаций, например, Руководящие принципы для многонациональных предприятий (ОЭСР), Принципы многонациональных предприятий и социальной политики (МОТ), Комплекс справедливых принципов и норм для контроля за ограничительной деловой практикой (ООН). Правовые основы и формы МКП как системы негосударственного регулирования составляют: типовые контракты на отдельные виды товаров; факультативные общие условия поставок; арбитражные регламенты; кодексы поведения (Международный кодекс рекламной практики, Кодекс поведения линейных конференций, Кодекс поведения для ТНК, Кодекс поведения в области передачи технологии). Важное место с этой системе занимают ИНКОТЕРМС, Йорк-Антверпенские правила об общей аварии, Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов и другие неофициальные кодификации международных обычаев.

Все эти документы создаются международными организациями, имеют рекомендательный характер и не исходят непосредственно от государств, а только косвенно выражают их волю как членов международных организаций. Например, типовые контракты и арбитражные регламенты ЕЭК ООН – это косвенное выражение согласований воли государств как субъектов данной организации.

Очень часто с lexmercatoria отождествляются Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА 1994 г. – неофициальная кодификация правил международной торговли. Принципы устанавливают «общие нормы для международных коммерческих контрактов» и основаны на общих принципах права цивилизованных народов, а также принципах, наиболее приспособленных для особых потребностей международной торговли. Принципы УНИДРУА – это набор гибких правил, учитывающих все разнообразие внешнеторговой практики. Они не обладают юридической силой и не обязательны для участников международной торговли, а подлежат применению только при наличии специального согласия сторон.

Можно выделить следующие аспекты применения Принципов УНИД РУА:

  • регулирование внешнеторговых сделок, когда стороны согласовали их применение;

  • как доказательство всеобщей практики, если невозможно установить применимое право;

  • толкование и восполнение пробелов международных многосторонних соглашений.

Принципы УНИДРУА закрепляют свободу договора, его добросовестность и обязательность, формулируют специфические условия международных коммерческих контрактов, разрешают противоречие между стандартными и неожиданными условиями и проблему конфликта проформ, устанавливают возможность наличия подразумеваемых обязательств. Разработка Принципов предоставила возможность участникам внешнеторговой деятельности применять систематизированный и квалифицированно сформулированный свод единообразных правил.

Уровень современного развития МКП непосредственно обусловлен кодификацией обычных правил международной торговли в Принципах УНИДРУА. Благодаря публикации Принципов УНИДРУА разрозненные правила международной торговли приобрели системный характер, так что в настоящее время можно говорить о МКП как о самостоятельной регулирующей системе. На основе Принципов УНИДРУА в 1995 г. были разработаны Принципы европейского контрактного права.

  1. ИНКОТЕРМС – 2010 (общая характеристика, сфера применения, структура).

По лекциям.

Инкотермс– м/н документ неофициальной кодификации, в котором сформулированы унифицированные правила по толкованию торговых терминов, получивших наиболее широкое распространение в мировой торговли.

Под терминами понимают некоторые типы договоров м/н купли-продажи, основанные на определенном, фиксированном распределении прав и обязанностей м/д торговыми агентами.

Разработаны ИНКОТЕРМС м/н торговой палатой.

Инкотермс была редактирована в 2000 г., в 2010 последняя редакция, принята 1936 г.

Сфера действияИнкотермс ограничена вопросами, связанными с правами и обязанностями сторон договора купли-продажи в отношении поставки проданных товаров.

Инкотермс имеют дело:

  1. с определенными обязанностями сторон, а именно:

  1. - обязанности продавца поставить товар в распоряжение покупателя,

  2. - передать его для перевозки,

  3. - доставить его в пункт назначения,

  1. с распределением риска м/д сторонами в этих случаях,

  2. с обязанностями очистить договор для экспорта и импорта,

  3. с упаковкой товара,

  4. с обязанностями покупателя принять поставку,

  5. с обязанностями представить подтверждение того, что соответствующие обязательства были должным образом выполнены.

Инкотермс не имеют дело:

  1. с последствиями нарушения договора и освобождения от ответственности вследствие различных препятствий. Эти вопросы должны разрешатся другими условиями договора и соответствующими законами.

Инкотермс 2010 содержит 11 терминов, которые разделены на 2 группы.

1 группа - применяется к любым видам транспорта: (EXW,FCA, CPT, CIP, DAT(доставлено до терминала), DAP(доставлено до определенного пункта), DDP

2 группа - применяются для морского и речного транспорта: (FAS, FOB, CFR, CIF)

Отличие от 2000 – меньше терминов и делятся они не на 4, а на 2 группы, которые применяются к разным видам транспорта

  1. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА). См. вопрос 46.

Из интернета.

Особый характер международного документа

Принципы УНИДРУА представляют собойполностью новыйподход к праву международной торговли, посколькуони не являются международной конвенцией и для их применения не нужна ратификация государства.

Это свод международныхторговых обычаев, так называемый «lexmercatoria», собранный и унифицированный. Причем, составлялись онипризнанными в международном юридическом миреэкспертами (выступавшими именно экспертами, а не представителямигосударств).

Сфера применения

Принципы УНИДРУА подлежат применению:

  • если стороны согласились, что их договор будет регулироваться данными Принципами. Используются в данном случае в виде «контрактного права», чтоособенно полезнопри составлении договоров иведении переговоров сторонами, говорящими на разных языках, из разных правовых систем. Руководство Принципами возможно в преддоговорной работе, при заключении и исполнении контрактов,при возникновении спорных ситуаций и взаимных претензий.

  • если стороны согласились, что их договор будетрегулироваться«общими принципами права», «lexmercatoria» или аналогичными положениями (например, «principlesofnaturaljustice»).

  • если в контракте отсутствует соглашение о выбореприменимого права.

  • могут использоваться для толкования и восполнениямеждународных унифицированных правовых документов, а так же служить моделью длянационального и международного законодательства (легли в основуГК РФ,Литвы, Аргентины, Туниса, Квебека и др.).

Содержание

Положения Принципов УНИДРУА могут быть разделены на две части: к первой относятся основополагающиепринципы общие для всех правовых систем, ако второй части относятсяправила о заключении и исполнениимеждународных коммерческихдоговоров и последствияих неисполнения, сформулированные в видепредоставленияпотерпевшейстороне различных средств защиты.

Необходимо иметь в виду, что Принципы содержат ряд положений, не совпадающих с российским законодательством.Например, они не содержат ограничений по форме договора (п.1.2.), в отличие от ст.161 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей обязательный перечень сделок, подлежащих заключению в письменной форме.

Кроме того, в российском законодательстве нет такого понятия, как договор с умышленно открытыми условиями (contractwithtermsdeliberatelyleftopen), а ст. 2.14. Принципов указывает, что такой договор возможен и открытые условиябудут в дальнейшем согласованы или определены третьим лицом. Если даже эти условияне будут согласованы или определены, то это не может повлиять надействительность договора.

Характерной дляПринципов, явившимисястабилизатором правовых систем, является статья 3.10., определяющая понятие «существенного неравновесия сторон». Эта норма о том, что сторона может отказатьсяот договора, если другой стороной была недобросовестно использованазависимость или экономическаяслабость, а так же недостаточнаяинформированность или неопытность. Явная мера защиты участников международной торговли из слаборазвитых государств,

Аналогичная мера, правила «contraproferentem», установленные ст.4.6. Принципов. Суть их в том, чтоесли условия договора, выдвинутые стороной, являются неясными, то предпочтение отдается другой стороне.

Применение в судебной практике

Число обращений к Принципам УНИДРУА Международного коммерческого арбитража, в т.ч. МКАС при ТПП РФ растет день ото дня. Наиболее часто они применяются арбитрами, когда на них есть ссылка в контракте, либо в контракте есть ссылка на«lexmercatoria», «generalprinciplesoflaw», обычаи делового оборота. Примером служат дела№RJ2006/6080 (решение от 04.07.2006 года) рассмотрено TribunalSupremo (SaladeloCivil), Испания, дело № 98-1165-B (решение от 07.12.1998 года), рассмотреноUnitedStatesDistrictCourt, S.D. California, США. Так же часто использование Принципов при необходимости суда применить обычаи делового оборота. Например, дело N 302/1996 (решение от 27 июля 1999 г.),N 217/2001 (решение от 06.09.01), вынесены МКАС при ТПП РФ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]