- •Введение
- •Периодизация развития философии права
- •Системообразующие институты жизни общества – сферы общественной жизни
- •Философия права в системе наук
- •Аспекты научного профиля и дисциплинарной принадлежности философии права
- •Право как свобода
- •Право как справедливость
- •Понятие права типология правопонимания
- •Право и закон – многообразие определений и суть различения
- •Чем является деятельность в рамках правовой сферы
- •Некоторые положения концепций права. Неопозитивистская концепция права г. Харта.
- •Философско-правовая мысль о правовых характеристиках человека
- •Исторические примеры
- •Механизм формирования правовой личности
- •Детеримнация
- •Правовая реальность и её структура
- •Функциональный аспект правовой реальности
- •Элементный аспект правовой реальности
- •Власть и закон
- •Право и государственная политика
- •Соотношение права и закона
- •Нормы, обычаи, нравы, традиции и порядок
- •Правопорядок и повседневная реальность
- •Система правовой культуры (структурированный состав)
- •Цивилизационный характер правовой культуры
- •При таком подходе будет укрепляться правовая система государства одновременно с развитием правовой культуры человека и общества. Список литературы
Периодизация развития философии права
Первый период
Античная философия права, охватывающая период с VII века до н.э. по III век н.э. Ее представителями являются выдающиеся мыслители Древней Греции и Рима, начиная с Гомера (автора эпических поэм «Илиада» и «Одиссея»), у которого божественная по своей природе справедливость выступала в качестве объективного основания и критерия правового. Только то, что соответствовало тогдашним взглядам на справедливость, воспринималось как право. Во времена «гомеровской Греции» (примерно VIII в. до н.э.) эллины оперируют такими понятиями, как дике (правда, справедливость), темис (обычай, обычное право), тиме (честь, почетное право-притязание), номос (закон).
К плеяде мыслителей этого времени относится философ – античный материалист Демокрит (ок. 470-366 г.г. до н.э.). Он представление о законе и государстве впервые на планете обосновывает естественными, а не божественными причинами.
Софисты (V-IV вв. до н.э.) – Протагор (ок.481-411 гг.), Горгий (ок. 483-375 гг.), Гиппий (ок. 460-400 гг.), Антифонт (ок.400 г.), Калликл, Ликофрон. Суть их воззрений сводилась к тому, что они осуществляли поиск естественных основ права и закона в самой природе человека и человеческого общества. Они сделали величайший шаг от натурфилософии, объяснявшей суть происходящего естественной «природой вещей», к человеку и его творческой активности. «Человек – есть мера всех вещей» (Протагор).
Сократ (469-399 гг. до н.э.). В основе его философского подхода к нравственной, политической и правовой проблематике в целом лежит рационалистическое представление о главенствующем и регулятивном значении знания. Хотя знание и божественно по своему происхождению, но оно доступно людям. Овладевая знаниями они приближаются к божественному, а значит отражают уровень справедливости и законности в общественной жизни. За такие рассуждения суд приговорил Сократа к смерти, и он был вынужден испить чашу яда, но не отказался от своих убеждений.
Платон (427-347 гг. до н.э., настоящее имя – Аристокл; Платон – прозвище от гр. ″платюс″ – широкий). Его воззрения идеалистичны по сути своей. Истинное познание – это познание бытия, т.е. мира идей. Оно доступно только «редким людям» – философам. В силу этого идеальное государство и разумные, справедливые законы трактуются Платоном как реализация идей и максимально возможное воплощение мира идей в земной, политической и правовой жизни. Справедливость состоит в том, чтобы любое начало (сословие, член государства, гражданин) занималось своим делом и не вмешивалось в чужие дела.
Аристотель (384-322 гг. до н.э.) предпринял попытку всесторонней разработки науки о политике, которая включает в себя учение о праве и законе. Объектами политической науки являются прекрасное и справедливое. Справедливость, у Аристотеля, является величайшей из добродетелей. Политика, право и законы под справедливостью имеют в виду всю добродетель, т.е. политическую справедливость.
Эпикур (341-270 гг. до н.э.) разрабатывал концепцию правопонимания, исходящую из представлений о справедливости и праве, как договоре об общеполезном для обеспечения индивидуальной свободы и взаимной безопасности людей в общественно-политической жизни. Свобода человека – это, согласно Эпикуру, его ответственность за разумный выбор своего образа жизни. Главная цель государства и основания политического общения, по Эпикуру, состоят в обеспечении взаимной безопасности людей, преодолении их взаимного страха, непричинении ими друг другу вреда.
Стоики, стоицизм (III-I вв. до н.э.) – школа древнегреческой философии, основанная Зеноном из Китиона и получившая название от портика (стои) в Афинах, где получила свое рождение ок. 300 г. до н.э. Греческие мыслители – Клеанф, Хрисипп, Посидоний, римляне – Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и др. Стоики разрабатывали различные варианты в целом фаталистической концепции естественного права. Судьба у них выступает как управляющее и господствующее начало всего сущего. Судьба как «естественный закон» («общий закон»), который имеет в то же время божественный характер и смысл.
Цицерон (106-43 гг. до н.э.) с позиций естественного права разработал философское учение о праве, законе и государстве. В основе права у него лежит присущая природе справедливость. Причем справедливость эта понимается как вечное, неизменное и неотъемлемое свойство как природы в целом, так и человеческой природы. Существо и смысл справедливости Цицерон (вслед за своими греческими и римскими предшественниками) видит в том, что «она воздаёт каждому свое и сохраняет равенство между ними». Речь здесь идёт именно о правовом равенстве, а не об уравнивании имущественного положения людей.
Римские юристы (II-III вв.). Они представляют некую эпоху, положившую начало мировой юриспруденции.
Первоначальные правовые представления в Древнем Риме носили ярко выраженную теократическую окраску – право понималось как божественное право и обозначалось термином «fas». В отличие от него светское право впоследствии обозначалось как «ius».
Достижением древнеримской мысли было создание самостоятельной науки – юриспруденции. Возникновение светской юриспруденции относится к началу III в. до н.э. Римские юристы тщательно разработали обширный комплекс правовой проблематики в области общей теории права, а также отдельных юридических дисциплин (гражданского права, государственного и административного права, уголовного права, международного права).
Своего расцвета римская юриспруденция достигает в последний период республики и особенно в первые два с половиной века империи. Уже первые императоры (принцепсы) стремились заручиться поддержкой влиятельной юриспруденции и по возможности подчинить ее своим интересам. В этих целях выдающиеся юристы уже со времени правления императора Августа получили специальное право давать ответы от имени императора (ius respondendi). Такие ответы пользовались большим авторитетом и постепенно (по мере укрепления власти принцепса, который вначале не был законодателем) стали обязательными для судей, а в III в. на отдельные положения юристов-классиков ссылались как на текст самого закона.
Со 2-й половины III в. намечается упадок римской юриспруденции, в значительной мере связанный с тем, что приобретение императорами законодательной власти прекратило правотворческую деятельность юристов. Со времен императора Диоклетиана императоры, получив неограниченную законодательную власть, перестали давать юристам право отвечать от их имени.
Из большого числа юристов классического периода наиболее яркими личностями были – Гай (II в.), Папиниан (II-III вв.), Павел (II-III вв.), Ульпиан (II-III вв.) и Модестин (II-III вв.). Специальным законом императора Валентиниана III (426 г.) о цитировании юристов, юридическим положениям этих юристов была придана законная сила.
Деятельность римских юристов была по преимуществу направлена на удовлетворение нужд правовой регламентации деятельности римского общества в соответствии с мнениями правящего императора.
В то же время римские юристы сформулировали принципиально важное положение о делении права на публичное и частное право. Согласно Ульпиану, публичное право «относится к положению римского государства», а частное право «относится к пользе отдельных лиц». Частное право, в свою очередь включало в себя три части:
• естественное право, т.е. все значимые с точки зрения права предписания природы: рождение, брак, воспитание детей;
• право народов, т.е. такое право, которым пользуются только люди, а не животные, в отличие от естественного права присущего всей природе;
• цивильное право, т.е. такое которое как бы шире естественного права и права народов, не включает присущие им характеристики.
Второй период
Философия права средневековья (конец V в. - середина XVII в.). Этот исторический период развития философии права характеризуется деятельностью ряда мыслителей.
Фома Аквинский (1226-1274 гг.) – наиболее крупный авторитетный средневековый представитель католического богословия и схоластики, с чьим именем связано идейное течение томизм (позднее неотомизм) – официальная философская доктрина католической церкви. Суть её – «философия – это служанка богословия».
Его философско-правовые воззрения изложены в трактатах «Сумма теологии», «О правлении государей», а также в комментариях к «Политике» и «Этике» Аристотеля.
Проблема права и закона трактуется Фомой Аквинским в контексте христианских представлений о месте и назначении человека в божественном миропорядке, о характере и смысле человеческих действий. Всему придается теологическая окраска с опорой на античных мыслителей. Но, если Аристотель ведет речь о человеке как «политическом существе», то Аквинский представляет его «общественным существом».
Интересны суждения Фомы Аквинского о смысле закона и права. Сущность закона он усматривает в упорядочении человеческой жизни и деятельности под углом зрения блаженства как конечной цели. Закон у него должен являться общим правилом, выражать общее благо всех членов общества, должен устанавливаться всем обществом, быть обнародованным.
Фома классифицирует законы так:
1) вечный закон, который представляет собой всеобщий закон миропорядка, выражающий божественный разум в качестве направляющего начала, абсолютного правила. Он является источником всех других законов;
2) естественный закон, он является проявлением вечного закона и согласно ему вся богосотворённая природа и природные существа (в т.ч. человек), в силу прирожденно присущих им свойств, движутся к реализации целей, обусловленных законом природы;
3) человеческий закон, т.е. положительный закон, снабженный принудительной санкцией против его нарушений. Совершенные и добродетельные люди, отмечает Аквинский, могут обходиться и без человеческого закона, для них достаточно и естественного закона. Но чтобы обезвредить людей порочных и неподдающихся убеждениям и наставлениям, необходимы страх наказания и принуждения;
4) божественный закон, имеется в виду закон (правила исповедания), данный людям в божественном откровении (в ветхом и новом заветах).
Трактовку законов Фома дополняет учением о праве.
Право (ius) – это, по мнению Аквинского, действие справедливости в божественном порядке человеческого общежития. Справедливость – одна из этических добродетелей, которая имеет в виду отношение человека не к самому себе, а к другим людям.
В целом Ф. Аквинский разработал достаточно последовательный христианско-теологический вариант юридического правопонимания.
Средневековые юристы. В общетеоретическом плане правопонимание средневековых юристов вращалось вокруг положений и идей римского права.
Юридические школы существовали в Х-ХI в. в ряде городов: Риме, Павии и Равенне (Сев. Италия), Готе. Правовая деятельность этих школ заключалась в соотношении римского и местного права (готского, лангобардского и т.д.). Но приоритет оставался в большей мере за римским правом, которое приобретало более общий и универсальный смысл. Ключевым понятием была – «справедливость» в решении правовых вопросов.
В конце ХI – середине ХIII вв. появляется новое направление – школа глоссаторов (или экзегетов; экзегезе или глоссаторская деятельность – есть толкование текста), представители которой стали уделять главное внимание толкованию самого текста источников римского права – Свода законов Юстиниана и Дигест (правовых сборников, условно делившихся на 3 части и, состоящих из 50 книг). Глоссаторы внесли заметный вклад в разработку позитивного права (изучающего римское право, как систему источников публично признаваемого права), в формирование и развитие юридико-догматического метода трактовки действующего законодательства. Изучение положительного права не может обойтись без экзегезы, без догматической и систематической обработки, здесь проявляются приемы человеческого ума – анализ и синтез. Это направление связано с деятельностью юристов Болонского университета, ставшего центром юридической мысли того времени. Аналогичный подход к праву был развит в университетах Падуе, Пизы, Парижа, Орлеана.
Постглоссаторы (или комментаторы) заняли доминирующие позиции в юриспруденции в ХIII-ХV вв. Основное внимание уделяли комментированию самих глосс (положений права), пытаясь вывести более частные правоположения, нормы и понятия. Представители – Раванис, Луллий, Бартолус и др.
В отличие от глоссаторов постглоссаторы вновь обращаются к идеям естественного права и соответствующим учениям римских юристов и других своих предшественников. Естественное право они трактуют как вечное, разумное право, выводимое из природы вещей, соответствие которому выступает в качестве критерия для признания тех или иных норм позитивного права (норм законодательства).
Третий период
Философия права Нового времени (с середины ХVII по ХIХ в.).
Этот период богат прежде всего выдающимися умами человечества от Гуго Гроция до Георга Гегеля, внёсших блестящий вклад в понимание и развитие философии права.
Гроций Гуго (1583-1645 гг.) – один из ранних творцов «юридического мировоззрения» Нового времени. Он стоял у истоков современной доктрины международного права, формирования основ новой рационалистической философии права и государства. В основе юридического подхода Гроция лежит идея справедливости как необходимого признака права. Вслед за Аристотелем он делит право на естественное и волеустановленное. Естественное – «предписанное здравым смыслом», согласно ему то или иное действие может быть признано морально порочным либо морально необходимым. Волеустановленное имеет своим источником волю: человеческую или божественную.
Бэкон Фрэнсис (1561-1626 гг.) – отвергая схоластику, он защищал и развивал эмпирической метод исследования природы, включая сюда и «природу человека».
К заслугам Бэкона можно отнести:
▪ разработку им проблем «всеобщей справедливости», которая в юридическом плане трактуется в плоскости позитивного (признанного) права;
▪ различие права и закона (форма и содержание; социальная воля по защите общества и конкретная норма – справедливая или нет);
Имея в виду справедливые (правовые) законы, Бэкон писал, что «законы – якори государства».
Гоббс Томас (1588-1679 гг.) представитель ярко выраженной этатистской философии права и государства (фр. ″Etat″ – государство, позиция абсолютизации роли государства в решении всех вопросов). В его учении принципиально противопоставляются естественное состояние и государство (гражданское состояние). В естественном состоянии, по мнению Гоббса, нет общей власти, а где нет власти, нет закона, а нет закона, нет справедливости. Естественное право – это свобода всякого человека действовать по своему усмотрению, но эти действия не всегда правильные (правовые).
Естественное право, по мысли Гоббса, не следует смешивать с естественным законом – предписанием или найденным разумом общим правилом, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств к ее сохранению, и упускать то, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни.
Наличие лишь естественных законов не ведет к безопасности. Гарантировать соблюдение таких законов может лишь общая власть, держащая людей в страхе и направляющая их действия к общему благу. Такая власть может быть сосредоточена только у государства (группы людей обладающих волей). Гоббс разработал договорную теорию возникновения государства, в основе которой лежат естественные законы, суть которых заключена в поисках людьми мира, согласия, справедливости. Такой поиск жестко, с угрозой наказания должно контролировать государство.
Локк Джон (1632-1704 гг.) отражал идеи зарождающегося либерализма (лат. ″liberalis″ – свободный; совокупность идей, направленных на защиту личности, ее прав и свобод от диктата государства).
В учении Локка идеи естественного права и договорного происхождения государства интерпретируются в духе:
а) утверждения неотчуждаемых прав и свобод личности,
б) разделения властей,
в) правовой организации государственной власти,
г) господства права в общественной и политической жизни.
В естественном (договорном) состоянии, согласно Локку, господствует естественный закон, закон природы, который выражает разумность человека. И человек в соответствии с требованиями разума также и в естественном состоянии, преследуя свои интересы и отстаивая свое – свою жизнь, свободу, собственность, – стремится не навредить другому (в отличие от теории Гоббса).
Разумное преодоление недостатков естественного состояния людей ведет, по Локку, к общественному договору об учреждении политической власти и государства, причем «великой и главной целью объединения людей в государство и передачи себя под власть правительства» является обеспечение за каждым человеком его естественных прав на собственность – жизнь, свободу, имущество.
Самозащита каждым человеком своих естественных прав и требований закона природы при переходе от естественного состояния к государству заменяется публичной защитой прав и свобод личности политической властью.
Необходимо отметить, что значительный вклад в развитие философии права и государства в период Нового времени внесли французские и немецкие мыслителя Шарль Монтескье (1689-1755 гг.) и Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.), Иммануил Кант (1724-1804 гг.) и Георг Гегель (1770-1831 гг.). Были проанализированы и обоснованы в понятиях такие явления, как «политическая свобода», «республика», «монархия», «демократия», «деспотизм», «система разделения властей», «судебные процедуры», «суверенитет», «права и свободы индивида», «законодательная власть», «правовое равенство», «моральность и легальность», «правосудие» и многие другие.
Несколько подробнее остановимся на творчестве Г.В.Ф. Гегеля, которое было ярко проявилось в области философии права в первой половине ХIХ в.
Право в это время представляло собой раздел философии. Курс лекций по философии права читался в ряде университетов Европы. В частности, в Гейдельбергском университете в Германии его читал выдающийся немецкий мыслитель, философ от Бога Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Окончив Тюбингемский богословский институт, Георг Гегель работал домашним учителем, редактором газеты, директором гимназии, и впоследствии был профессором философии в Гейдельбергском (1817-1818 гг.) и Берлинском (с 1818 г.) университетах. Его пытливый ум имел необычайно широкое поле применения в различных областях знания: в философии, в логике, в праве, в политике. В Гейдельберге он издает в 1817 г. «Энциклопедию философских наук», состоящую из 3-х частей: «Логики», «Философии природы» и «Философии духа», которая явилась прелюдией к «Философии права», впервые изданной им в Берлине в 1820 г.
«Философия права», представляла собой, согласно гегелевской концепции, философскую науку о праве, являвшуюся «частью философии», а именно той частью, которая принадлежит философии объективного духа.
Тремя основными ступенями диалектически развивающегося духа у Гегеля являются: субъективный дух (антропология, феноменология, психология); объективный дух (право, мораль, нравственность); абсолютный дух (искусство, религия, философия).
Объективный дух – это, по Гегелю, та ступень развития духа (и всемирной истории), когда свобода впервые приобретает форму реальности, т.е. наличного бытия в виде государственно-правовых формообразований. Дух выходит из формы своей субъективности, познает и объективирует внешнюю реальность своей свободы: объективность духа входит в свои права.
«Дух» у Гегеля – сфера разума. Реализация духа осуществляется через «идею», т.е. понятие. Например, идея права, которая есть свобода, развертывается в гегелевском учении в мир государства и права, а сфера объективного духа (читай – разума, знаний) предстаёт как идеальная правовая деятельность.
Гегель раскрывает диалектическое движение понятия «права» от его абстрактных форм до конкретных – от абстрактного права к моральности, а затем к нравственности – семье, гражданскому обществу и государству.
Свою концепцию философии права Гегель разрабатывает и трактует именно как философскую науку о праве, отличную от юриспруденции, которая, занимаясь позитивным правом (законодательством), имеет дело, по его характеристике, лишь с противоречиями. Задача философии права, по Гегелю, состоит в постижении мыслей, лежащих в основании права, а подлинная мысль о праве есть его понятие, диалектика которого и раскрыта им в «Философии права».
Развитие философии права в России
Начало преподавания и научной разработки проблем философии права в России относится к ХVIII в.
«Наше отношение к западной науке, – писал русский юрист к. ХIХ – н. ХХ вв. Н.М. Коркунов, – можно сравнить с отношением глоссаторов к римской юриспруденции. И нам приходилось начинать с усвоения плодов чужой работы, и нам прежде всего надо было подняться до уровня иноземной науки… Тем не менее в каких-нибудь полтораста лет мы почти успели наверстать отделявшую нас от западных юристов разницу в шесть с лишком столетий».
Уже в начале ХVIII в. по указанию императора Петра I была переведена работа С. Пуфендорфа «Об обязанностях гражданина и человека».
Первыми преподавателями в русских университетах были иностранцы (в основном – немцы, ориентировавшиеся на положения тогдашней немецкой юриспруденции и философии естественного права).
• Первым русским преподавателем права был профессор Московского университета Сергей Ефимович Десницкий (1740-1789 гг.), который во многом разделял взгляды Гуго Гроция о естественном праве.
• В 1818 г. вышла в свет книга русского юриста А.П. Куницына «Право естественное», основанная на идеях И. Канта. Но вскоре была запрещена правительством как «вредное учение», а сам автор был изгнан из Петербургского университета и Александровского лицея.
• Заметной вехой в становлении философско-правовых исследований в России явилась «Энциклопедия законоведения» Константина Алексеевича Неволина (1806-1855 гг.), профессора Киевского университета. Он был одним из немногих (наряду с Петром Григорьевичем Редкиным 1808-91гг. – историком философии, профессором Московского и Петербургского университетов, ректором Петербургского университета в 1873-76 гг. и Иваном Васильевичем Киреевским 1806-56 гг. – религиозным философом, одним из основоположников славянофильства) русских слушателей лекций Гегеля в Берлинском университете и хорошо знал о состоянии европейской философии права в то время. «Энциклопедия права» К. Неволина – первая в России философско-правовая работа, в которой нашли отражение и были использованы гегелевские позиции по философии права.
• Определённый вклад в развитие в России философии права внёс Пётр Григорьевич Редкин. В первый период своей преподавательской деятельности в Московском университете он исходил из гегельянских представлений. В последствии в Петербургском университете он исходит из того, что в условиях современности на смену спекулятивной философии (скрывающей некоторые правовые недоработки) закономерно пришла положительная философия.
П. Редкин различал три метода систематического научного освещения права: органический, диалектический и генетический. Органический метод – наименее научный из всех систематических методов; диалектический метод – разработан Гегелем; генетический метод, который разработал сам П. Редкин, и есть, по его представлениям, подлинно научный (в духе позитивизма, т.е. используя достижения естественных наук).
Чичерин Борис Николаевич (1828-1904 гг.) – выдающийся русский юрист и философ права. Сторонник конституционной монархии. Профессор Московского университета. Основоположник «государственной школы».
В своих философско-правовых воззрениях Б.Чичерин находился под влиянием идей Гегеля и Канта. Но предпринял попытку совершенствования философии объективного идеализма и свою позицию называл универсализмом.
Суть сводилась к тому, что он, признавая что без диалектики нет философии, гегелевскую триаду (тезис – антитезис – синтез) заменяет четырёхчленом (с разделением антитезиса на два противоположных начала – единство и множество): «исходное начало» – «единство : множество» – «конечное единство». Такой четырёхчленный подход он применяет повсюду – в онтологии, гносеологии и аксиологии. Тем самым в трактовке диалектики у Б. Чичерина акцент переносится с борьбы противоположностей (и «снятия» одной из них на пути к синтезу) на их сохранение и разделенное бытие в виде двух самостоятельных начал. То, что у Гегеля выступает в качестве преходящих моментов развития (в истории и в философии), у Чичерина трактуется в виде вечных элементов человеческого духа.
Такая философская позиция Б.Чичерина явно метафизична, но он обозначает ее как универсальную и на ее основе строит свою концепцию философии права.
Философские основания права, по оценке Чичерина, должны служить руководящими началами практики. Необходимость и глубокий смысл философии права, отмечает он, обусловлены тем, что «область права не исчерпывается положительным законодательством».
Положительные законы изменяются сообразно с изменениями потребностей и взглядов людей и, будучи, произведениями человеческой воли, могут быть хорошими или дурными. Поэтому они нуждаются в оценках. Дать такую оценку может философия.
Для разумного установления в законе прав и обязанностей лиц необходимо знание того, «что есть право, где его источник и какие из него вытекают требования». Эти проблемы тесно связаны с человеческой личностью, так что их уяснение, в свою очередь, требует исследования природы человека. Ее свойств и назначения.
Все эти вопросы относятся к сфере философии права. «Отсюда та важная роль, которую играла философия права в развитии европейских законодательств», – отмечал Чичерин.
Понятие права у Б.Чичерина.
Он говорит о субъективном и объективном праве. «Субъективное право определяется как нравственная возможность, или иначе, как законная свобода что-либо делать или требовать. Объективное право есть самый закон, определяющий эту свободу. Соединение обоих смыслов дает нам общее определение: право есть свобода человека, определяемая общим законом».
Таким образом, под «правом» здесь понимается позитивное право, юридический закон, т.е. действующие нормы права. Причем Чичерин специально подчеркивает: «В отличие от нравственности право есть принудительное начало».
Он различает положительное и естественное право. Положительное право – это теоретические нормы; естественное право вытекает из человеческого разума и служит мерилом для положительного законодательства. Это мерило и составляет, по мнению Чичерина, содержание философии права.
Общим разумным естественным началом, которое служит руководством как для установления закона, так и его осуществления, является «правда или справедливость».
Новгородцев Павел Иванович (1866-1924 гг.) – русский юрист и философ. Профессор Московского университета. Его правовые взгляды находились под заметным влиянием кантианства и естественного права, необходимость возрождения которого является стержневой идеей всей его философско-правовой позиции.
Философско-правовая концепция П. Новгородцева пронизана стремлением утвердить нравственный идеализм в философии права. С этим связаны его призывы к возрождению естественного права в качестве необходимой духовной и нравственной основы права. Только с помощью таких идеальных построений можно преодолеть кризис современного правосознания. Поэтому он высоко оценивал кантовское моральное обоснование права.
Нравственный долг каждого – вложить свои усилия «в неопределенную перспективу грядущего», содействовать реализации нравственного принципа «свободного универсализма», осуществлению «идеи свободной солидарности всех», в которой свобода и равенство лиц сочетаются со всеобщностью их объединения.
Сущность естественного права у Новгородцева состоит в «этическом критицизме», и ему «свойственно стремление оценивать факт существующего с этической точки зрения. Но именно в этом и состоит задача философии права».
Естественное право противопоставляется праву положительному (читай законодательству) как идеал для последнего, «создаваемый ввиду недостатков и несовершенств положительных установок».
Соловьёв Владимир Сергеевич (1853-1900 гг.) – выдающийся представитель русской религиозно-философской мысли.
В трактовке Вл. Соловьёва право и государство выступают в виде необходимого связующего звена между идеальным нравственным сознанием (требованиями безусловного нравственного начала) и общественной практикой.
В своем философском учении о праве он различает право положительное и право естественное.
Естественное право выступает как общая идея права, его разумное начало. Соловьёв отмечает, что о естественном праве речь идет «каждый раз, когда вообще говорится о каких бы то ни было правовых отношениях. Нельзя судить или оценивать какой-нибудь факт из правовой области, какое-нибудь проявление права, если не иметь общей идеи права, или его нормы» (по сути говорится о философии права).
Естественное право как нечто умозрительное – это не реально действующее право, наряду с положительным правом, а сущность всякого действующего права.
Соотношение естественного и положительного права Соловьёв раскрывает как соотношение разумной сущности права и её реального проявления в действующем праве.
Понятие права Вл. Соловьёвым.
Оно несколько расплывчато. «В основе права лежит свобода как характеристический признак личности». Правом определяется отношение лиц. Закон должен соответствовать праву, иначе он перестает быть правовым явлением и теряет своё правовое значение.
Взаимосвязь нравственности и права, одинаково необходимая для них обоих. В трактовке Вл. Соловьёва следующая: между идеальным добром и злой действительностью есть «промежуточная область права и закона, служащая воплощению добра, ограничению и исправлению зла. Правом и его воплощением – государством – обусловлена действительная организация нравственной жизни в целом человечестве». Без права нравственная проповедь осталась бы пустословием.
Бердяев Николай Александрович (1874-1948 гг.) – один из крупнейших русских религиозных философов. В 1922 г. был выслан из Советской России.
Главная философско-правовая проблема всей его жизни – проблема свободы.
Данная проблема, а вместе с ней и все социальные вопросы, включая вопросы права и государства, освещаются Бердяевым с позиций разработанной им философской концепции христианского персонализма.
В своем персоналистическом учении о свободе человека Н. Бердяев отличает личность от индивида. Индивид есть категория натуралистическая, биологическая, социологическая, а личность – категория духовная. Именно в качестве личности человек есть микрокосм, универсум, а не часть или атом какого-то внешнего целого (космоса, общества, государства и т.д.).
«Личность есть свобода и независимость человека в отношении к природе, к обществу, к государству, но она не только не есть эгоистическое самоутверждение, а как раз наоборот. Персонализм не означает, подобно индивидуализму, эгоцентрической изоляции. Личность в человеке есть его независимость по отношению к материальному миру, который есть материал для работы духа. И вместе с тем личность есть универсум, она наполняется универсальным содержанием». Н. Бердяев.
Концепция правопонимания у Бердяева.
Центральное место в ней занимает положение об абсолютных и неотчуждаемых правах человека, имеющих божественное (и духовное) происхождение и идущих от Бога, а не от природы, общества, государства. Корни этого права в том, что «от Бога происходит лишь свобода, а не власть».
Государство у Н. Бердяева.
Государство по версии христианского персонализма было создано в грешном мире актом насилия, и оно лишь терпимо Богом. В силу своего нехристианского происхождения и нехристианской сущности государство находится в конфликте и борьбе с личностью, свободой, царством Духа. Личность вынуждена, с одной стороны, признавать государство, а с другой стороны, неизбежно восстаёт против него, т.к. последнее давит всякое личное существование.
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА
|
Любая наука и научная дисциплина имеют свой предмет изучения. Предмет науки – это то особенное, что отличает её от других наук и дисциплин. Философия права предстаёт как отдельная самостоятельная научная и учебная дисциплина. Философско-правовые исследования имеют давние и богатые традиции. Они восходят к истокам философии и юриспруденции и сопровождают всю историю их развития – вплоть до современности. Философия права – в её соотношении с другими видами и способами изучения права – является высшей духовной формой познания права, постижения и утверждения его смысла, ценности и значения в жизни людей. Философия права начинается с возникновения идей об объективной, независимой от официально-властного усмотрения и произвола, природе и смысле права. Эти идеи стали зародышем всех последующих представлений и концепций о внутренней взаимосвязи и единстве права, свободы и справедливости, о правах и свободах человека, о господстве права, о правовом законе и правовом государстве. И в том, что сегодня эти правовые идеи стали общепризнанными современным мировым сообществом ценностями и императивами, – неоспоримая заслуга философии права. |
Философия права занимается исследованием смысла права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства.
Правовая тематика изучается всей юридической наукой, предметом которой является так называемое позитивное (положительное) право.
Позитивное право (англ. positive law) – действующее право как совокупность нормативных правовых актов. Позитивное право называют также положительным правом.
Право (англ. law, right) – совокупность норм жизнедеятельности, принятых в обществе, обеспеченных и контролируемых государством.
В целом право изучает юриспруденция. Это изучение осуществляется различными методами:
• юридико-аналитическая обработка нормативных материалов,
• их комментирование,
• систематизация и классификация,
• разработка вопросов законодательства и правоприменения,
• юридической техники и т.д.
Без этого невозможно практическое применение права и потому юридическая методология имеет предметное научное значение.
Но вне сферы юридической аналитики позитивного права (т.е. того, что именуется «юридической догмой») остается целый ряд проблем общетеоретического, философского профиля, которые входят в предметную область философии права: соотношение общества и права; человека и закона; государства и права; права и закона.
Официально-властный авторитет, которым установлено позитивное право, – это, естественно, существенный факт, значимый не только для практики, но и для любой теории. И с этим обстоятельством считается не только юридическая догматика, но и любая философия права.
Однако, уже на уровне обыденного сознания очевидно, что одно дело – авторитет законодателя и совсем другое – разумность, правильность, справедливость самого закона, которым регламентируются все основные стороны жизни человека, его права и обязанности. (Пример: за украденную банку варенья – 3 года, а за похищенные у государства миллиарды рублей условные сроки).
По своей разумной природе человек живёт, осуществляет различные виды деятельности в осознанном и осмысленном им мире – 10-ть сфер общественной жизни.
