Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учебник наслед право.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Глава3 наследование по завещанию

3.1 Общие положения о наследовании по завещанию

Все установленные законодателем правила — состав наследников и очередность призвания их к наследству, доли наследников в наследственном имуществе, особые правила наследования предметов домашней обстановки и обихода -- действуют лишь при условии, если гражданин не распорядился на случай смерти принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению.

Такое распоряжение содержится в специальном докумен­те — завещании. Закон устанавливает общие требования к завещаниям. При несоблюдении хотя бы одного из этих требований завещание признается недействительным, а следовательно, не порождает никаких юридических последствий. А это, в свою очередь, означает, что наступает наследование по закону.

В ст. 1118 ГК РФ говорится, что распорядиться имуществом на случай смерти возможно только путем совершения завещания. Основным принципом, заложенным в разделе V ГК РФ («Наследственное право»), является принцип свободы завещания, воплощающий применительно к наследственному законодательству России общегражданский принцип диспозитивности правового регулирования. Реализацией принципа свободы завещания являются нормы, касающиеся права завещателя распорядиться любым имуществом, распределить свое имущество между любыми лицами, как входящими, так и не входящими в круг наследников по закону, указать доли наследственного имущества, приходящиеся на каждое из этих лиц, либо не определять эти доли, назначить другого наследника, равно как и лишить наследства любого наследника либо всех наследников по закону (ст. 1119 — 1122). Завещатель также вправе обязать в завещании одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнить имущественную обязанность (отказ) в пользу третьих лиц — отказополучателей (ст. 1137) либо совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139), а также отменить или изменить уже совершенное завещание (ст. ИЗО).

Свобода завещания ограничена лишь правилами, касающи­мися обязательной доли в наследстве

(ст. 1149), в соответствии с которыми несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители и супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, независимо от содержания завещания, получают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Закон придает форме завещания особое значение — от ее соблюдения зависит действительность завещания. В третьей части ГК РФ существенно обновлены и дополнены правила, касающиеся формы завещания. Помимо известных по ранее действующему законодательству нотариально удостоверенных завещаний и завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, в третьей части ГК РФ предусматривается возможность составления закрытых завещаний (ст. 1126 ГК РФ), а в исключительных случаях — завещаний в простой письменной форме (ст. 1129 ГК 1'Ф), отношение к которым неоднозначное. Действительно, во многих зарубежных государствах (Голландии, Германии, Англии, США и др.) существует практика составления собственноручных письменных завещаний, необязательно удостоверенных нотариусом. Однако применительно к российской действительного и с ее несовершенной судебной системой и достаточно криминализированной обстановкой, в которой существует определенный «бизнес по похищению людей», можно предположить, что в суде нередко будет подтверждаться то, чего не было в действительности. Поэтому такую форму завещания вводить еще рано.

В соответствии с ныне действующим законодательством (абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК РФ), если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. Данная норма ГК РФ значительно сузила положение ранее действовавшей ст. 542 ГК РСФСР 1964 г. «Подписание завещания другим лицом», согласно которой право свидетельствования подписания завещания другим лицом представлялось не только нотариусу, но и должностным лицам, имеющим право удостоверять завещания согласно ст. 541 ГК РСФСР 1964 г. Указанное изменение нормы права неконституционно и не соответствует общей тенденции расширения прав граждан по распоряжению имуществом на случай смерти.

Кроме того, новеллой норм о наследовании является п. 3 ст. 1128 ГК. В соответствии с ним права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, теперь входят в состав наследства и наследуются в общем порядке. Это означает, что на вклады распространяются правила об обязательной доле. На основании данной нормы и в связи с тем, что законодателем введено обязательное условие разъяснения завещателю при удостоверении завещаний содержания ст. 1149 ГК РФ («Право на обязательную долю в наследстве»), нотариусами (п. 6 ст. 1125 ГК РФ), должностными лицами органов местного самоуправления и консульских учреждений РФ (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), а в контексте абз. 2 п. 2 ст. 1127 ГК РФ и указанными в ней лицами, обосновывается необходимость обязать и служащего банка разъяснять завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ.

Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти

Под распоряжением понимается правомочие, принадлежащее собственнику вещи, т.е. свобода и право распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и решить судьбу имущества после своей смерти. Никто не вправе воздействовать на завещателя при совершении им завещания. Оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или другими лицами, указанными в ГК РФ.

Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. При жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. В юридической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками в порядке, который устанавливает завещатель.

Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только лица и совершаемой им лично.

Следовательно, завещание - односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно отметить, что завещание является единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух или более лиц, то оно будет признано недействительным (ст. 1118 ГК РФ).

Надо помнить, что завещать можно только свое имущество, однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства.

Можно оставить завещание и на то имущество, которое хотя и принадлежит (пусть только частично) завещателю, но «числится» за другим лицом.

Итак, завещание есть сделка, правовые последствия которой наступают после смерти наследодателя.

В судебной и нотариальной практике иногда встречаются случаи, когда завещатель, указав данное лицо в завещании наследником определенного имущества, фактически передает имущество будущему наследнику, а тот, в свою очередь, обязуется предоставить завещателю пожизненное содержание. В данном случае имеет место двухсторонняя сделка, сводящаяся, по существу, к договору пожизненной ренты с иждивением. Решая вопрос о юридической судьбе такой сделки, представляется необходимым руководствоваться правилами п. 2 ст. 170 ГК РФ, т.е. правилами о притворных сделках. Другими словами, при отсутствии в данной сделке чего-либо противозаконного к ней следует применять правила той сделки, которую стороны действительно имели в виду.

Таким образом, завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юри­дические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

Завещание совершается действием одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий. Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме, т.е. способностью своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Полная дееспособность наступает с 18 лет. Поэтому не могут совершать завещания лица недееспособные и ограниченные в дееспособности. Завещания малолетних не допускаются.

В юридической литературе к вопросу о праве завещать высказывались различные точки зрения1. Но в настоящее время законодатель установил, что завещания могут совершаться только гражданами, обладающими полной дееспособностью. Лица, объявленные соответствующими учреждениями недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия (хотя бы и совершеннолетние), не могут выступать в роли завещателей.

Что же касается ограниченно дееспособных, то законодатель поставил точку в многолетнем споре ученых-юристов, указав в ст. 1118 ГК РФ, что завещатель должен обладать дееспособностью в полном объеме. Это положение в определенной степени входит в противоречие с иными нормами российского законодательства. Представляется, что лицам, в судебном порядке признанным ограниченно дееспособными, с согласия органа опеки (попечительства) должно быть предоставлено право завещать. Кроме того, на основании анализа п. 2 ст. 26 ГК РФ о праве несовершеннолетних распоряжаться своим заработком и стипендией, представляется возможным говорить и о завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет в отношении денежных средств и имущества, источником накопления которых являются их личный заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения.

Должны быть также поставлены под сомнение завещания лиц формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например в силу болезненного состояния (ст. 41 ГК РФ). В таких случаях необходима соответствующая медицинская экспертиза. Если медицинской экспертизой будет установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в состоянии невменяемости, завещание должно быть признано судом недействительным.

Важно иметь в виду, что гражданин, совершающий завещание, должен обладать полной дееспособностью в момент совер­шения завещания.

В суде рассматривается достаточно много исков о признании завещания недействительным в связи с психическим состоянием наследодателя. При рассмотрении судами споров о праве наследования, когда наследодатель воспользовался предоставленным ему нравом завещать свое имущество по своему усмотрению, может возникнуть вопрос о его психическом состоянии в момент составления завещания. Если есть данные, что завещатель в момент составления завещания страдал психическим заболеванием, но не был признан в установленном порядке недееспособным, то в соответствии со ст. 79 ГПК РФ суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Такая экспертиза может быть назначена и в том случае, когда дело о недействительности завещания возбуждается после смерти завещателя. Статья 176 ГК РФ предусматривает такое право.

Суд до назначения судебно-психиатрической экспертизы должен всесторонне и глубоко исследовать материалы дела, чтобы в распоряжении эксперта были данные, необходимые для судебно-психиатрической оценки психического состояния завещателя.

В соответствии со ст. 85 ГПК РФ эксперт имеет обязанности и права, в том числе имеет право ознакомиться с материалами дела, просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов по делу и т.д.

Свидетелям бывает трудно вспомнить и подробно описать поведение наследодателя в прошлом. Их представления о больном часто отрывочны и смещены во времени. Ярко, образно восстановить в памяти его характерные особенности, привычки, поступки, изменения поведения вряд ли возможно, если прошло много времени. Кроме того, пытаясь восстановить в памяти особенности поведения наследодателя в момент оформления завещания, свидетели в беседе между собой могут незаметно внушить друг другу различные представления о его психическом состоянии. Поэтому при повторном рассмотрении дела показания свидетелей становятся более обстоятельными, но зато нередко они уже не соответствуют ранее данным, а то и вовсе неверны. Обычно завещание составляет нотариус в нотариальной конторе «с глазу на глаз» с завещателем либо в узком кругу заинтересованных лиц. Окружающим же, иногда даже близким родственникам, не известно ни точное время, ни то, где, когда, при каких обстоятельствах происходило это событие. К тому же в суде может выясниться, что один из свидетелей видел завещателя еще до его болезни, поэтому первые правильно считают его здоровым, а вторые — больным. Исследование почерка завещателя также дает основания для существенных выводов. Например, дрожание рук отражается на почерке и заставляет думать об изменениях личности либо возрастных, либо под действием алкоголя. Кроме того, при слабоумии у завещателя содержание текста может содержать нелепость и т.д.

При любых других аналогичных обстоятельствах вопрос об оформлении у нотариуса завещания вообще ставиться не может. Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание признается недействительным, хотя бы впоследствии гражданин стал дееспособным (например, душевнобольной выздоровел). И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.

Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при составлении завещания нередко приходится прибегать к помощи сведущего лица, а если завещатель неграмотен или страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. При этом в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписаться собственноручно. Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя, т.е. по доверенности, на основании которой создаются, изменяются или прекращаются права и обязанности представляемого. Не может быть также совершено одно завещание от имени нескольких лиц, поэтому оно должно быть совершено от имени каждого лица отдельно. Завещатель при составлении завещания, как ранее отмечалось, должен быть полностью дееспособен. Он должен полностью отдавать отчет в сво­их действиях и руководить ими.

В юридической литературе неоднозначно решается вопрос о том, кто может являться рукоприкладчиком (т.е. лицом, подписывающим завещание за завещателя) при удостоверении завещания. Так, М.В. Гордон писал: «Практика считает полезным, чтобы подписавший завещание был не из числа наследников, указанных в завещании»1. В.К. Дронников отмечает, что рукоприкладчиком не может быть ни наследник, ни отказополучатель, ни их близкие родственники. Обе точки зрения нуждаются в уточнении. Употребление М.В. Гордоном выражения «практики считает полезным» неудачно. В данном случае имеет место не пожелание» практики, а прямое требование нормативных актов, нарушение которых может повлечь за собой признание завещания недействительным. Так, отдел нотариата Министерства юстиции РФ разъяснил, что гражданин, в пользу которого завещается имущество, не может подписать завещание.

Что касается позиции В.К. Дронникова, то нельзя согласиться с указанием на то, что рукоприкладчиком не может быть лицо, являющееся близким родственником наследника либо отказополучателя. Такое утверждение автора не основано на законе. Введение же такого ограничения для лиц, привлекаемых в качестве рукоприкладчиков, не вызывается необходимостью.

В юридической литературе можно встретить высказывания, согласно которым рукоприкладчиками не могут являться наряду с лицами, которым завещается имущество, также и подназначенные наследники, отказополучатели, выгодоприобретатели и исполнители завещания2. С этим можно было бы согласиться (за исключением утверждения в отношении исполнителя завещания), если бы это высказывание носило характер предложения по улучшению законодательства. Но так как действующие нормативные акты такого правила (за исключением наследников по завещанию, которые действительно не могут быть рукоприкладчиками) не содержат, то такое категорическое утверждение спорно. При этом следует подчеркнуть, что по существу автор прав, так как действительно было бы желательно закрепить в законодательстве правило, согласно которому рукоприкладчиками не могут являться лица, которые в том или ином порядке могут в результате открытия наследства приобрести какие-либо имущественные либо личные неимущественные права, принадлежавшие наследодателю.

Представляется правильной позиция Э.Б. Эйдиновой, что рукоприкладчик — постороннее лицо и рассматривается как технический исполнитель завещания. При решении вопроса о том, кто может быть рукоприкладчиком, исходить, видимо, надо из следующего. Ограничения, установленные для института рукоприкладчиков, вызываются необходимостью предупредить возможные злоупотребления со стороны заинтересованных в получении наследства лиц. Именно поэтому считается, что руко­прикладчиком не должно быть лицо, относящееся к наследни­кам по закону, так как в завещании могут содержаться распоря­жения, касающиеся только части наследственного имущества, в то время как другая его часть должна будет перейти к наследни­кам по закону. Таким образом, для наследников по закону дале­ко не безразлично, какие завещательные распоряжения оставил наследодатель. В то же время исполнитель завещания, если он не является наследником, никаких прав на имущество в случае открытия наследства не приобретает и поэтому может быть руко­прикладчиком.

Подписью рукоприкладчика не просто подтверждается, что он присутствовал при удостоверении завещания, но подчеркива­ется сам факт совершения удостоверительной надписи (что и как отражается в реестре). По нашему мнению, и это косвенно под­тверждается приведенным выше разъяснением отдела нотариата Министерства юстиции РФ, что рукоприкладчик, ставя свою подпись в присутствии завещателя, тем самым подтверждает со­ответствие текста завещания воле завещателя.

В этой связи представляется неверным разъяснение отдела нотариата Министерства юстиции РФ, согласно которому «не­знание содержания завещания лицом, подписывающимся за за­вещателя, не является основанием для отказа в удостоверении этого завещания». При удостоверении завещания выяснение ис­тинной воли завещателя имеет большое значение. Поэтому для определенных случаев, например, когда завещатель глухоне­мой, слепой или же не знает языка, на котором составляется за­вещание и ведется делопроизводство в нотариальной конторе, установлен особый порядок удостоверения завещаний.

Если удостоверяется завещание от имени грамотного глухого (глухонемого) лица и нотариус может объясниться с завещате­лем при помощи письма, завещатель сам подписывает завеща­ние; привлечение переводчика не требуется и завещание удосто­веряется в обычном порядке. Если же глухой (глухонемой) заве­щатель неграмотен, то при удостоверении завещания должен присутствовать переводчик, имеющий возможность объясняться с ним, а в самом завещании делается Отметка о том, что текст завещания соответствует воле завещателя, переведен таким-то переводчиком (его фамилия, имя и отчество).

Завещание грамотного слепого завещателя удостоверяется в общем порядке с той лишь разницей, что перед подписью заве­щателя указывается, что завещание было прочитано ему вслух нотариусом (такое же указание должно содержаться в удостоверительной надписи). Если же слепой завещатель неграмотен или же не может подписать завещание ввиду болезни, то завещание также прочитывается ему вслух нотариусом, а подпись учиняется рукоприкладчиком. Было бы более целесообразно, если бы рукоприкладчик подписывал завещание во всех случаях, когда завещателем является слепой гражданин.

В случае незнания завещателем языка, на котором ведется делопроизводство в нотариальной конторе и составлено завеща­ние, текст завещания переводится ему переводчиком или нота­риусом, если он владеет соответствующим языком. Текст завещания должен содержать отметку о сделанном переводе и о том, кем текст переведен.

Грамотный завещатель подписывает завещание сам, а переводчик повторяет подпись буквами на том языке, на котором со­ставлено завещание, и скрепляет эту подпись своей. В случае не­грамотности лица, чье завещание удостоверяется в переводе на другой язык, оно подписывается рукоприкладчиком, а также, соответственно, переводчиком.

Приведенные правила удостоверения завещаний лиц, выяснение воли которых затруднено по тем или иным причинам, следует считать обоснованными. Действительно, при открытии наследства после смерти таких завещателей между наследниками часто возникают судебные споры о действительности завещания, и связи с чем подробную регламентацию порядка удостоверения этих завещаний никак нельзя считать излишней. Более того, во всех случаях, когда завещатель сам не может убедиться путем личного прочтения текста завещания с тем, что его воля отражена правильно, представляется целесообразным предусмотреть обязательное участие рукоприкладчика в удостоверении завещания.

Вместе с тем в приведенных выше правилах удостоверения завещания лиц, страдающих теми или иными физическими не­достатками или не владеющих языком, на котором составлено завещание, выработанных нотариальной практикой, отсутствуют два необходимых, на мой взгляд, указания. Во-первых, в тексте завещания и удостоверительной надписи следует отметить, что переводчик предупрежден нотариусом об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод. Во-вторых, по моему мнению, в качестве переводчиков так же, как и рукоприкладчиков, не могут привлекаться ни лица, назначаемые наследниками по завещанию, ни отказополучатели, ни выгодоприобретатели, ни наследники по закону.

Завещание обычно относят к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно. В то же время завещатель в любой момент может отменить или изменить ранее составленное завещание, составить его заново без указания причин, побудивших его к этому. Поэтому завещанию как односторонней сделке присущ и известный элемент условности. Акт составления завещания до тех пор, пока не наступила смерть завещателя, отнюдь не является бесповоротным и необратимым. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает.

Воля наследодателя может получить в завещании самое неожиданное воплощение. Завещатель может лишить в завещании права наследования (лишить наследства) всех своих наследников и этим ограничиться. Он может по завещанию оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т.д. Он может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (ст. 1119 ГК РФ).

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении (например, в равных долях, 1/2 доля вклада, 1/4 доля дома и т.д.).

Однако при составлении завещания на дом завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома предназначена им в пользование каждому из названных им наследников (например, сыну — южная половина, дочери — северная), что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками.

Допускается свобода изложения завещательных распоряжений, однако они должны содержать все необходимые для завещания реквизиты.

Наследниками по завещанию могут быть:

  • наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может, например, завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;

  • иные граждане, не входящие в круг наследников по законy, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;

  • юридические лица, существующие на день открытия наследства, т.е. организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающие по своим обязательствам этим имуществом;

  • Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Содержание завещания может состоять лишь из одного распоряжения завещателя: указания о лишении всех своих наследников по закону наследства, указания лишь завещательного отказа или завещательного возложения на одного из наследников или на всех, указания подназначенного наследника в случае смерти наследника по закону до открытия наследства либо одновременной смерти с завещателем.

Допустимо совершение завещания под условием, т.е. когда получение наследства обусловлено достижением наследником определенного возраста или выполнением какого-либо другого условия. При этом подобные условия не должны выходить за пределы благоразумия и не должны нарушать права и свободы граждан. Завещатель вправе включить в завещание иные распоряжения. В частности он может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (ис­полнителю завещания).

Завещатель вправе в любое время отменить (т.е. отозвать) или изменить завещание. Он также вправе, не отменяя ранее совершенного завещания, совершить новое завещание как на все имущество, так и на его часть.

Лишение права наследования может быть выражено либо путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования, путем умолчания о ком-либо из наследников. Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия. В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, охватывает завещание все имущество или только его часть. Во втором случае наследник, которого завещатель обошел молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего имущества. Если же окажется, что какая-то часть имущества осталась незавещанной, то это имущество будет делиться между наследниками по закону. В число этих наследников войдут и наследники, которых наследодатель обошел в завещании молчанием.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Завещания, нарушающие интересы необходимых наследников, являются недействительными в части причитающихся этим наследникам обязательных долей. Например, у наследодателя нетрудоспособная жена и четверо детей, один из которых несовершеннолетний. Все имущество — стои­мостью 180 000 рублей — наследодатель завещал матери. В данном случае при отсутствии завещания к наследованию по закону было бы призвано шесть наследников и каждый из них получил бы по 30 000 рублей (180 000 разделить на 6). Обязательная до­ля составляет 1/2 от 30 000 рублей, т.е. 15 000 рублей. Таким образом, завещание в пользу матери будет недействительно в части двух обязательных долей, причитающихся нетрудоспособной жене и несовершеннолетнему сыну наследодателя.

Согласно ст. 1122 ГК РФ, имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Указание в завещании на части неделимой вещи (вещи, раз­дел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с ГК РФ. В случае спора между на­следниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, перево­дчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержа­ния завещания, его совершения, изменения или отмены. В отно­шении самого завещателя подобное требование не установлено. Он вправе распорядиться совершенным завещанием по своему усмотрению. Тайна завещания соблюдается до открытия наследства. После смерти завещателя не могут устанавливаться ограни­чения при выдаче дубликата завещания.

В случае утраты завещания по письменному заявлению на­следника, отказополучателя или исполнителя завещания выдается дубликат. Дубликат завещания может быть выдан завещателю, а после его смерти — указанным в завещании наследникам и другим лицам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти указанных в завещании наследников дубликат завещания может быть передан их наследникам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях — документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем, если документы не были представлены ранее. Допустима выдача дубликатов и документов по нотариально удостоверенной доверенности указанных выше лиц (см.: форму № 65 Приказа Минюста РФ от 10.04.2002 № 99 в Приложениях).

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ.