Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Римское право.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
395.78 Кб
Скачать

28. Юридические лица.

В РП термина юр. лицо не было, но существовало такое явление как корпорация. Римские юристы выделяли след признаки корпорации: корпорация может рассм. в сфере частного права так же как и физ. лицо; юр. существование не прекращается и не нарушается в случае выхода отдельных членов из ее объединения; имущество корпорации обособлено от ее членов; вступает в правовые отношения с др. лицами через посредничество физ. лиц). В период правления императора Августа был издан указ, по к-му корпорации могли возникать только по разрешению сената. Существовало 3 основания прекращения корпорации: достижение цели деятельности; если деятельность принимала противозаконный хар-р; в случае выхода членов ( как мин должно остаться 3 человека).

29. Римская семья. Агнатское и когнатское родство.

Римская семья была агнотического типа, в состав входил не только домовладыка но и его жена подчиненная его вл, дети, жены сыновей состоящих в браке, потомство. Домовладыка в такой семье был единственным полно правоспособным. Глава семьи обладал личной и имущественной властью в отношении жены и детей, т.е. против его воли никто не мог ни войти ни выйти из нее. Существовало 2 вида родства: агнаты (лица соединенные родством через лиц мужского пола – родственники по закону) и когнаты ( кровные родственники по прямой и боковой линии – из них формировался семейный совет)

30. Брак и его виды.

По мнению римского юриста Модестина брак – божественный союз между мужчиной и женщиной, основанный на равноправии сторон, однако супруги в браке не были полностью равны. До Юстиниана 2 вида брака:законный (между римскими гр) и между другими лицами. При Юстиниане: брак под вл. мужа и брак без власти мужа. Существовало такое понятие как конкубинат – это дозволенное сожительство мужчины и женщины, не отвечающее требованию рим.брака. Условия вступлении в брак: согласие домовладык жениха и невесты; дистижение брасного возраста; не состояние в не прекращенном браке; право вступать в брак. Ничтожным считался брак: между родственниками по прямой линии; между боковыми родственниками; между свойственниками. Свершению брака предшествовало обручение: присутствовали только домовладыки, к-е договаривались о виде брака и обменивались подарками, проходило все в устной форме. В случае нарушения обручения виновная стороны возвращала подарки. Брак прекращался в случаях: смерти одного из супругов, с утратой свободы одним из супругов; утратой гражданства; развод. В риме разрешалось вступать в брак неограниченное количество раз, однако было установлено правило, что новому супругу не может быть поверено или завещано больше чем детям от первого брака.

35.Понятие и виды владения.Первоначально под владением понимали реальное и почти полное господство домовладыки над отведенной ему во владение землей и его манципация.В классич.период,владение-реальное и полное господство лица над вещью связанное с юридич.последствиями и снабженное юрид.защитой.В Рим.праве разграничивали понятие владение и держание.2 элемента владения:1)само фактическое обладание2)намерение,т.е. воля на владение.Владельческая воля была у след.лиц:1)у собственника2)у добросовестного владельца-т.е. лицо которое считает себя собственником хотя на самом деле таковым не является3)у незаконного захватчика чужой вещи,кот знает что у него нет правособственности на данную вещь и все таки он проявляет волю владеть вещью как своей.Держание -фактическое обладание вещью.Владение делилось на незаконное(добросовестное и недобросовестное) на законное.Незакон.добросовест-когда владелец не знает и не должен знать что он не имеет право владеть вещью.Отд.группу составляли кредиторы -это лицо которому вещь заложена и секвесторы-он держит вещь до рассмотрения дела в суде.

36.Возникновение и прекращение владения.Приобретение владения всегда устанавливалось впервые и самостоятельно самим лицом желающим владеть предметом,все способы приобретения в Рим.праве считались первоначальными.Выделяли след.условия приобретения владения через представителя:1)представитель должен иметь полномочия приобрести владение для др лица2)давая представителю такое полномочие лицо тем самым выражало свою владельческую защиту3)чтобы представитель имел намерение приобрести не для себя а для представляемого.Владение возникало в тот момент когда представитель фактически овладевал ддя него вещью.При приобретении движемых вещей было достаточно согласие от прежнего владельца.при передачи недвижемости лиуо овладевшее земельным участком должно было обойти весь участок или продавец при отчуждении недвиж,показывал покупателю участок,так совершался акт передачи участка.Самовольный захватчик насильственно нарушивший существующие владения окончательно приобретал владение только в том случае если прежний владелец узнав об этом не оспаривал захвата а если оспаривал то безуспешно.Владение утрачивалось если отпадало 1 из 2 элементов:само фактическое обладание вещью или воля на владение.Владение прекращалось если вещь выходила из обладания лица или лицо само выразило желание прекратить владение.Прекращалось в случае гибели вещи.Владение прекращалось в случае смерти владельца,т.е. наследники принимая наследство должны были обосновать весь состав владения в своем лице.

37.Защита владения.Владение в отличии от держания пользовалось самостоятельной владельческой защитой.Особенность владельческой защиты в том,что в процессе овладения не требовалось доказательство права на данную вещь,для того чтобы требовать защиты владения,нужно было установить факт владения и нарушения.2 вида владельч.защиты:1)поссесорная2)пятиторная.поссесорная-это владельческая защита построенная на выяснении одних только фактов вне зависимоти от вопроса о праве на владение данной вещью.А при пятиторной защите вначале нужно доказать законнность его владения а потом требовать его защиты.Владение защищалось интердиктами.Выделяли интердикт для защиты движ и недвиж.собствености.Исторически раньше возник интердикт движемости.Отдельную группу составляли рекуператорские интердикты.

38.Возникновение и развитие института правособственности В Рим.пр.институт правособственности был центральным правовым институтом.В доклассический период не было термина, определяющего п/собст-ти. В классич период правособственность опред-сь 3 терминами: 1) dominimum(господство) 2) proprietas3) habere.Dominium – п/собст-ть Римских граждан. Proprietas, habere – п/собственности латинов и перегринов. П/ собст-ти м.б.ограничено сервитутом (т.е. ограниченное право пользования чужой вещью).

39.Понятие и содержание правособственности.Содержание правособственника составляют правомочия собственника,у собственник абыли след.права:1)ius utendi-право пользования вещью2)ius freundi-право извлечения плодов из вещи3)ius abutendi-право распоряжения вещью4)ius possidenti-право владения вещью5)ius vindicanti-право на защиту своей собственности.Первые сервитуты назывались легальными.1)собственник участка обязан допускать на свой участок соседа для собирания плодов с падающих с его деревьев2)перевешивание ветвей дерев на сосед.участок дает собственнику этого участка право самому срезать свисающие до 15 футов ветви или срубить дерево если этого не сделает сосед.3)собственник не обязан терпеть адстройку соседа над границей своего участка,а также выпячиввать стены более чем на полфута4)собст-ик обязан допускать за опред-ое вознаграждение проход черех его участок к оказавшихся за ним местах погребения.Выделяли 2 способа приобретения правособственности:1)первоначальное2)производное.Первоначальное-право приобретателя устанавливалось впервые.При производном-право приобретателя основывается на правиле предшествующего собственника.В рим.пр.вещи не изъятые из оборота ,но и неимеющая собст-ка поступала в собст-сть того кто 1 ее захватит с намерением присвоить себе.Путем такого захвата приобретались права собст-и на вещи кот не имели собст-ка либбо на вещи кот были выброшены собст-ом.В риме разграничивали понятие найденной и выброшенной вещи.Спрятанные вещи продолжали находиться в собственности того кому они принадлежали до этого.При Юстиниане было устан.что если кто нашел клад половина принадлежит нашедшему,а половина тому на чьей земле он спрятан.Приобретательная давность-это такой способ приобретения правособственности,когда собствеником признается лицо,фактически привладевшее вещью в течении установленного законом срока и при наличии опред.условий.В цивильном праве короткие сроки,в юс генциум,более продолжительные.Юстиниан объединил эти 2 вида и выделили след.условия:1)необходимо владеть вещью2)владение должно быть добросовестным3)владение должно иметь законные основания4)срок приобретат.давности на движ-3 на недвиж-20.Tradicio-это передача 1 лицом другому фактичсекого владения вещью.Спецификация-это переработка вещей,т.е это изготовление из имеющегося материала новой вещи.Если какая нибудь вещь присоединялась к другой вещи так что становилась составной его частью,то она в силу утраты самостоят.значения поступала в собст-сть того лица кому принадлежала эта другая вещь.Смешение-это такое соединение когда нельзя указать какая из вещей поглотила другую.Правособственность прекращалась:1)в случае гибели вещи2)если собственник отказался от своей правособственности3)если собст-ик лишается правособственности помимо своей воли.

40.Виды правособственности.Если 1 вещь одновременно принадлежала нескольким лицам то Рим.юристы называли это communio,т.е.общность и устанавливалось право общей сосбтвенности или сособственность.Они имели право совместного владения и пользования.Плоды также приобрет ими в идеал.долях.Доля участия каждого из них были как равными так и неравными.В Рим.праве след.виды правособственности Квиритская – не распространялась на провинциальные земли.Обладали полноправные Рим.граждане

2) Собст-сть перегринов – могли заключать только с движимыми вещами в интересах римлян. В республ-й период могли заключать манципацию и литеральные договоры. Для защиты – иск с фикцией. По этим искам – штраф.

3) Провинциальная собст-ть – публичная земля делилась на: гос.собст-ть и оставшаяся земля (принадлежала прежним владельцам на праве собственности,но такие владельцы по Указу Рим.гос-ва могли быть лишены право пользования) С пров.собст-ти платились особые налоги – стипендиум и трибутум.

4)Бонитарная собственность0право собственности незаконного добросовестного владельца.Такому владельцу для защиты давался публициановский иск,на данный иск распространялась абсолютная защита,т.е. иск подавался против любого лица у кого вещь находилась.

41.Общая собственность.Если 1 вещь одновременно принадлежала нескольким лицам то Рим.юристы называли это communio,т.е.общность и устанавливалось право общей сосбтвенности или сособственность.Они имели право совместного владения и пользования.Плоды также приобрет ими в идеал.долях.т.е.общая собственность осуществ-сь совместно.Доля участия каждого из них были как равными так и неравными.Каждый из участников собственности мог потребовать раздела общей собственности с помощью спец.иска actio communu dividundo.

42.Классификация способов приобретения правособственности.Способы приобретения правособственности-это факты с наступлением которых лицо приобретает правособственность.Выделяли 2 способа приобретения правособственности:1)первоначальное2)производное.Первоначальное-право приобретателя устанавливалось впервые.При производном-право приобретателя основывается на правиле предшествующего собственника.В рим.пр.вещи не изъятые из оборота ,но и неимеющая собст-ка поступала в собст-сть того кто 1 ее захватит с намерением присвоить себе.Путем такого захвата приобретались права собст-и на вещи кот не имели собст-ка либбо на вещи кот были выброшены собст-ом.В риме разграничивали понятие найденной и выброшенной вещи.Если вещь представляла какную-нибудь ценнсоть то это потерянная вещь,а если нет,то выбршенная.Спрятанные вещи продолжали находиться в собственности того кому они принадлежали до этого.В Рим.пр клад считался составной частью вещи в которой он спрята.При Юстиниане было устан.что если кто нашел клад половина принадлежит нашедшему,а половина тому на чьей земле он спрятан.Приобретательная давность-это такой способ приобретения правособственности,когда собствеником признается лицо,фактически привладевшее вещью в течении установленного законом срока и при наличии опред.условий.В цивильном праве короткие сроки,в юс генциум,более продолжительные.Юстиниан объединил эти 2 вида и выделили след.условия:1)необходимо владеть вещью2)владение должно быть добросовестным3)владение должно иметь законные основания4)срок приобретат.давности на движ-3 на недвиж-20.Tradicio-это передача 1 лицом другому фактичсекого владения вещью1)переход владения вещью приобретателя по воле отчуждателя2)легитимация на передачу3)соглашени сторон о том что владение вещью передается для перенесения правособственности на др лицо 4)не должно быть запрета отчуждать данную вещь.Спецификация-это переработка вещей,т.е это изготовление из имеющегося материала новой вещи.Если какая нибудь вещь присоединялась к другой вещи так что становилась составной его частью,то она в силу утраты самостоят.значения поступала в собст-сть того лица кому принадлежала эта другая вещь.При Юстиниане если не смотря на переработку вещь можно опять возвратить в первоначальный вид,то вещь принадлежит собст-ку материала,а если невозможно,то вещь поступает в собственность того кто ее переработалс обязательством возвратить стоимость использованного материала ее собственнику.Смешение-это такое соединение когда нельзя указать какая из вещей поглотила другую.

43.Прекращение права частной собственности.Способы прекращения права собст-ти

Основания:1) Если вещь погибает физически или юридически (если вещь вне оборота). Физическая – если вещь нельзя использовать.2) Если собственник сам отказывается от права собственности на вещь.3) Если собственник помимо своей воли лишается права собственности на вещь (конфискация, либо по давности владения)

44.Защита правособственности.защищалось исками.

1) Вендикационный – иск об истребовании своего имущ-ва из чужого незаконного владения. Стороны истец и ответчик.Ответ-сть незаконного добросовестного и недобросовестного была различной.Добр-ый возвращал только наличные плоды,а недобр-ый-отвечал не фактически у него имеющиеся но и тех которые он мог получить принадежной заботливости.Публициановский иск при нем требовалось лишь доказательство добросовестности владения.Собст-ик вещи может нуждаться в защите тогда,когда вещь находиться в его фактическом владении но кто либо своими действиями стесняет им осуществление своего право,Для прекращения этих незаконных действия лицо могло подать негаторный иск.

45.происхождения,понятие и виды на чужие вещи.правособственность в Рим.праве не было абсолютным вещным правом,т.е. к вещным права относились права на чужие вещи,те права принадлежащие другим лицам,те несобственникам.Объем их правомочий значительно уже чем у собственника.К правам на чужие вещи относились:1)сервитуты или сервитутные права2)эмфитезис-это право вещного наследственного пользования чужой землей3)суперфиций-право вещного наследственного пользования строением на чужой земле4)залоговое право-основная цель залога обеспечить платеж по какому нибудь обязат-ству.

46.Сервитуты:понятие и виды.Термин сервитут призошел от лат.servire-служение,и означал что 1 земельный участок служит потребностям др.зем участка.Сервитут-это право пользовнаия чужой вещью,кот устанавливалось или для создания определнных выгод при эксплуатации опред.зем.участка или в пользу опред.лиц.Сервитут являлся обременением земельного участка.Перв-о выделяли след.сервитуты:1)серв.кот состоит в воздержании от действий,т.е.собс-к учатска был обязан не строить здания выше опред.высоты2)серв-т несения тяжести надстройки,т.е.на собственнике обременненного участка лежала обязанность производить ремонт и восстановление опоры.При Юстиниане серв-ты делились на 2 вида:1)предиальные2)личные.Личный принадлежал лицу индивидуально,предиальный-принад-л лицу как собст-ку земельного участка.Тот участок в интересах пользования которым устанавливался серв-т назыв.господствующим уч-ом,а тот пользование кот и составляло содержание серв-та-это служащий участок.При земельном серв-те участки долдны быть соседние.\

47.Земельные сервитуты.Назначение предиального сервитута-это восполнить недостающие данному участку блага или свойства.предиальные сервитуты делились на городские и сельские.Различия проводились по характеру господствующего участка.Если сервитут устанавливался в пользу застроенных участков то это город.пред.серв-т.Если устанавливался в пользу незастроенных полевых участ-ов то это сельский.К слеьским серв-ам относились:1)Дорожные серв-ты(право прохода или проезда через сосед.участок,а также право прогонять скот через сосед.участок)2)Водные серв-ты(право проводить воду через уч-ок соседа)3)пастбищные серв-ты(право пасти скот на сосед.участке)К городским серв-ам относились:1)право делать себе крышу или навес проникая им в чужое воздушное пространство2)право опереть постройку на стену соседа3)право делать балку в стене соседа4)право света или же право вида.

48.Личные сервитуты.4 вида:1)Узуфрукт-самое обширное пользование чужой вещью.Уполномоченное лицо-узуфруктарий,он мог пользоваться как самой вещью так и извлекать из нее плоды.Он должен был соблюдать все правила пользования вещью.Пока действовал узуфрукт собст-ик не имел право на доходы от вещи.Предметом узуфрукта могли быть только непотребляемые вещи.Вещь должна быть в состоянии пригодном для дальнейшего его использования.Узуфрукт не переходил по наследству и не мог отчуждаться допускалась только сдача в наем,и то со смертью узуфруктария право нанимателя пркращалось.при неправ.пользовании вещью когда изменялось ее хозяйств.назначение,узуфруктарий должен возместить собст-ку нанесенный ущерб.Квазифрукт-предметом только непотребляемые вещи.Пользователь становился собственником объекта узуфрукта и должен был под обеспечение обещать,что по окончанию пользования он выплатит стоимость изначально принятой вещи.USUS-это форма пользования чужой вещью более ограниченного объема,т.е. такому пользователю из плодов предоставлялось столько сколько ему было нужно для удовлетворения своих потребностей.Obligatio-право пожизненно жить в чужом доме или в его части.Управомоченный мог жить в нем сам или сдавать в наем.

49.Возникновение,утрата и защита сервитутов.Севитут устанав-ся след.способами:1)сервитут мог оставться как по воле собст-ка служащей вещи,те на основании 1стороннего акта воли-завещание,так и 2 лиц-договор,между собственником и субъектом сервитута.2)путем вычета сервитута из правособственности3)приобретение срев-та по давности владения,т.е.осуществление его в течении 2 лет4)установление серв-та судебным решением,т.е.при разделе общего земельного участка между 2 собств-ми,суд мог установить в пользу 1 из образуемых участков право прохода или проезда.5)серв-т мог возникнуть в силу закона,те наследодатель мог на наследников возложить обязанность устан-ть сервитут путем отказа посторонним лицам.Основания прекращения серв-та:1)прекращался в случае гибели вещи2)серв-ое право прекращалось если соединялось с правом сосбств-ти на 1 и ту же вещь3)серв-т прекращался вследствии отказа от него субъекта прав.4)серв-т прекращался если собст-ик служащего участка приобретал собст-сть на господствующий участок в силу слияния обоих прав.Сервитутное право защищалось абсолютным иском,этот иск давался против всякого у кого вещь находилась,кто мешал управомоченному лицу осуществлять свои права.Исковое требование было направлено на восстановление нарушенного состояния,при этом истец должен был доказать основания и способы установления сервитутов.

50.Эмфитезис.Эмфитезис-право вещного наследственного пользования чужой землей.Пользователь или наниматель участка эмфитевт.Он осуществлял владение земельным участком и пользовался владельческой защитой.Все права эмфитевта переходили к его наследникам,а также могли быть завещены,проданы или подарены.При продаже эмфитезиса собст-ик земли имел право первопокупки или ему отчуждалось 2 % от цены сделки.На эмфитезис могли устанавливаться сервитуты и налоги.Эмфитетвт должен платить налоги и ренту.Имфитезис прекращался:1)если эмфитевт наносил ущерб земельному участку,то собств-иик мог лишить его земельного участка.2)если нарушено правило продажи эмфитезиса3)при неуплатеналогов и ренты.

51.Суперфиций.Суперфиций-это наследственное и отчуждаемое право пользования в течении длительного срока строением возведенным на чужой земле.Наниматель участка-суперфициарий.Постройка зданий производилась за его счет,однако право собственности признавалось за гос-ом,а у супервфициария право пользования зем.участком.Для защиты от 3 лиц,претор предоставлял нанимателю интердикт о суперфиции,он был аналогичен вендикационному иску.Наниматель мог передават право по наследству,а также отчуждать закладывать и обременять сервитутами,но только без ущерба право собственника земли.Для сделок отчуждения требовалось согласие собственника.Наниматель должен был оплачивать в срок поземельную ренту.Собственник не мог лишить суперфициария его полномочий,он только взимал земельный оброк и в случае неуплаты мог возбудить иск о собственности.Прекращение суперфиция:1)с истечением срока его установления2)если суперфициарий сам отказывался от прав нанимателя3)при слиянии прав,т.е. когда наниматель приобретает правособственность на участок.

52.Залоговое право.Оновная цель залога-обеспечить исполнение основного обязат-ва,Т.Е. ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО СУЩЕСТвует до тех пор пока не исполнени обеспечиваемое залогом обязательство.ВРим.пр.были след.формы залога:1)сделка на основе доверия кредитору2)ручной заклад3)ипотека.Сделка на основе доверия кредитору,должник передавал в обеспечение долга кредитору вещь на праве собственности с условием,что в случае удовлет обязат-ва обеспеченного залогом ,заложенная вещь должна быть возвращена обратно в собст-сть должника.При ручном закладе вещь передается кредитору в держание,с условием что в случае исполнения обязат-ва вещь должна быть возвращена обратно.При ручном закладе было невыгодно положение кредитора.При ипотеке вещь оставлась и в собственности и во владении должника,а кредитору давалось право в случае неисполнения обязат-ва истребовать вещь у любого у кого она будет находиться.Ипотека начала использоваться при найме с/х участков.В договор включалось условие что в случае если наниматель привел,принез что то на участок,то он не может это забрать до тех пор пок ане будет погашена задолжность по арендной плате.Если наниматель вывозил имущ-во то собств-ик мог подать иск об истребовании этих вещей.,т.е ипотека служила гарантией уплаты аренды.Выделяли 3 основания прекращения залогового права:1)в случае гибели предмета залога2)при слиянии в 1 лице залогового права и права собст-сти на заложенную вещь3)если исполнялось обязат-во обеспеченное залогом.

53.Понятие обязательства и его роль в гражданском обороте.Obligatio-обязательство.В обязательстве с 1 стороны есть право требовать,а с другой стороны соответствующая этому праву обязанность исполнить требование или долг.Обязат-во-это отношение расчитанное а будущее время,поэтому оно основани на доверии,т.е. кредите.Кредитор это всегда активная сторона в обязательстве,т.к.у нее есть право требования.Должник-это пассивная сторона в обязат-ве,т.к.она обязана исполнить долг.Оюязат-во от правособственности отличается тем что оно расчитано на прекращение путем надлежащего исполнения.Если должник добровольно не исполняет лежащие на нем обязательства,то кредитор может принудительно осуществить свое правотребование.Таким средством принуждения является подача иска.По-мнению Рим.юристов должником являлся тот с кого можно взыскать против его воли,но из этого правила были исключения.,т.е.существовали обязат-ва на которые распростран.исковая защита.Обязат-ва не пользующиеся исковой защитой,но имеющие юридич.значение назывались натуральными обязат-ами.

54.Основания возникновения обязательства.По мнению Рим.юриста Гая существовали 2 основания возник обязат-в:1)ex contracto-из договора2)exdelicto-из деликта.При Юстиниане 4 основания возник.обязат-в:1)ex contracto-из договора2)quasi ex contracto-как бы из договора3)ex delicto-из деликта4)quasiex delicto-как бы из деликта.Основания возник.обязат-в:1)ведение чужих дел без поручения2)неосновательное обогащение3)членовредительство,кража4)вред еще не причинен,но есть вероятность,что он принесет вред в будущем.Содержанием обязат-ва считались действия должника 3 терминами dare?facere,praestare.Предметом обязат-ва могли быть как индивид-о-опред вещи так и вещи определенно родовыми признакми.Предметом обязат-ва могли быть деньги.На денежные долги могли начисляться проценты.Максим.размер это 12% годовых,а для морского займа в виду особого риска максимальный размер % не был установлен.Юстиниат пытался диференцировать размер % в зависимости от статуса взаймодавца:высокопоставленное лицо-не более 4 %,купец не более 8%,в ост случаях 6%,а по морским займам 12%.

55.Стороны в обязательстве.Кредитор – активная сторона, у которой есть право требования. Должник – пассивная сторона, есть только обязанность исполнения обязат-ва. Замена лиц в обязат-ва, 3 способа: 1) Переход обязат-ва по наследству 2) цессия 3) перевод долга.1 – в случае смерти кредитора или должника право требования или обязанности переходили к наследникам.2 – сначала использовали новацию (обновление обязат-ва). Требовалось согласие должника, кредитора и нового кредитора с целью создания нового обяз-ва. Цессия – прямая уступка права требования. Договор заключался междуЦессионарием (новый кредитор) и цедентом (старый кредитор). Новый был обязан уведомить должника о смене кредитора.3 – означал замену должника в обязат-ве. Замена производилась только с согласия кредитора. Перевод долга осуществлялся в форме новации.

56.Исполнения обязательства.Нормальный способ прекращения обязат-ва – это его исполнение.

Условия исполнения:1) Должно быть произведено надлежащим лицом (т.е. должник должен иметь право распоряжаться своим имуществом)2) Исполнение должно быть произведено надлежащему кредитору или его законному представителю.3)Исполнение должно соответствовать содержанию обязательства, т.е. без согласия кредитора должник не может исполнить обязат-во по частям.4) Место исполнения (считалось место жительства должника или Рим)

5) Обязат-во должно быть исполнено в срок, указанный в договоре. Если срок не указан, то обязат-во должно быть исполнено по первому требованию кредитора. Досрочное исполнение обязательства допускалось только с согласия кредитора.

57.Последствия за неисполнения обязательств.В случае неисполнения иили ненадлежащего исполнения должником он нес ответст-сть перед кредитором.Ответст-сть должника строилась на принципе вины,он отвечал только в том случае если был виновен в возникшем для кредитора.Выделяли 2 формы: dolus (умысел) и culpa (неосторожность). Неосторожность была: грубая(culpa lata) и легкая небрежность(culpa levis).Грубая небрежность – допускает тот, кто не предусматривает и не понимает того, что предусматривает и понимает всякий средний человек.За грубую небрежность как и за умысел должник отвечал всегда.К неосторожности приравнивалась неопытность,неумение что-то делать.Легкая небрежность – такое поведение, какое не допустил бы хороший заботливый хозяинУмысел – должник отвечал всегда независимо от характера договора.Если лицо проявляло внимание и заботливость, а вред все-таки наступил, то говорили о случайном вреде (casus), а за него никто ответственности не нес. Последствия казуса возлагались на собственника имущества

58.Обеспечение обязательств.В вещных обязательствах (где интерес кредитора удовлетворяется через вещь) способами обеспечения обязательства являются задаток и залог. В личных -поручительство и неустойка.Задаток – денежная сумма, которую одна сторона передает другой одновременно в качестве платежа и в виде взаимного обеспечения исполнения данного договора.Неустойка ("штрафная стипуляция") вытекала из дополнительного соглашения сторон о штрафе в случае неисполнения обязательства. При поручительстве дополнительно к должнику в обязательстве назначался поручитель, обязанный в случае чего исполнить обязательство вместо должника. Поручительство - отдельное обязательство, вытекающее из основного (между

59.Прекращение обязательств помимо исполнения.1) Новация – договор, с помощью которого существующее обязат-во прекращалось путем введения нового обязательства. Новация совершалась путем заключения договора стипуляции (устно).Для того чтобы новация произвела свое погашающее действие нужно чтобы в новом обязат-ве присутствовал какой-нибудь новый элемент-новое обязат-во может изменить основание обязат-ва-новое основание может изменить содержание обяяз-ва-новое обяз-во может изменить субъектов обязва.) Зачет (compensatio) Обязат-во могло прекратиться путем совершения зачета при наличии встречного требования. Зачет применялся в банковских операциях. Банкир предъявлял иск клиенту, был обязан в иске указывать сальдо (т.е.остаток по операциям по кредиту и дебиту) Если в иске банкир преувеличил требование – то в иске отказывалось. Затем зачет применяли при взыскании долгов несостоятельного должника При юстиниане были выработаны условия применения зачета:

1) требования должны быть встречными, т е лицо являющееся кредитором по 1 требованию должно быть должником по другому 2) действительным 3) однородным 4) зрелым5)ясным,т.е.требование не должно быть запутанным сложн.деталями,чтобы судья мог вынести решение.Нельзя было требоватть зачета если основн.требова.были направлено на возврат того что должник незаконно присвоил себе,а также на взыскание элементов и на возврат отданнного до сохранения.

60.Понятие и виды договоров.Выделяли 2 вида: контракты и пакты. Контракты (вербальные, литеральные, реальные и концессуальные) – соглашение сторон, закрепленное нормами цивильного права и снабженное исковой защитой. Пакты – устное, неформальное соглашение сторон, не снабженное исковой защитой. Со временем пакты стали присоединяться к контрактам, т.е. были приложением к договору, поэтому на них стала распространяться исковая защита. Такие пакты – «одетые». Остальные – «голые».Виды: 1)Безымянные контракты (все договоры, которые не появились после данной классификации) 2) Односторонние (где у одной стороны только права, у другой – только обязанности) и двусторонние

61)Условия действительности договоров:

1-согласованная воля сторон выраженная во вне. Как и любая сделка договор предполагает выражение воли сторон, совершающих договор. При этом воля 2-х сторон должна соответствовать одна другой, т.е. обе воли должны быть согласованны между собой, т.е.должно произойти conventio, т.е. согласие.

2-законносто содержания договора, т.е. предметом договора не должно быть действие или условие, нарушающее нормы права или противоречит морали и добрым правам.

3-договор должен иметь определенность содержания, т.е. недействителен договор, по которому должник должен предоставить кредитору что-либо по своему усмотрению и наоборот, если должник обязан предоставить что-либо по усмотрению кредитора, то он ставит себя в полную зависимость от кредитора, что противоречит морали.

По своему содержанию обязательства делятся на определенные и неопределенные.

К определенным относятся родовые обязательства, т.е. вещи, определенные родовыми признаками. Дей-е составляющее предмет обязат-ва должно быть возможным, т.е. нет обязат-ва, если его предмет не возможен. Невозможность исполнения обязательства может быть физической или моральной. Моральная -обязательство исполнить роль сводника. Дей-е составляющее предмет обязат-ва должно представлять интерес для кредитора. Ульпиан-«Каждый должен приобретать то, что представляет для него интерес, а между тем,д ля меня нет интереса, что было дано по поводу другому»

62)Содержание договора составляет совокупность его условий. 3 вида условий: 1)Существенные 2)Обычные 3) Случайные.

· Пока стороны не договорятся о существенных условиях, договор считается заключенным. Для каждого конкретного договора предусмотрен свой перечень существенных условий. Для купли-продажи-условия о товаре и цене.

· Обычными условиями считаются условия, которые как правило обычно включаются в договор. Обычным условием является условия об ассортименте, о надлежащем качестве, а так же права и обязанности сторон.

· Случайные условия включаются в текст договора только по желанию сторон.(условия об отсрочке или рассрочке платежа -в договоре купли- продажа). К числу случайных условий относятся отлагательные и отменительные условия. Отлагательными(суспензивные) считаются условия, если при наступлении такого условия возникают юридические последствия договора. Отменительные(резулятивные) условия означают, что при возникновении такого условия прекращаются юр-е последствия договора . К числу случайных условий так же относится условия о сроках. 2 вида сроков: 1-срок, при котором известно, что он наступит и когда именно. 2-срок, при котором известно, что событие наступит, но не известно когда( договор о пожизненном пользовании).

Causa- ближайшая цель, ради которой заключается договор, т.е. это материальное основание, которое привело к заключению договора.

Заключая договор у лица может быть не одна цель, а несколько. Большая часть договоров использованных в гражданском обороте имеют в своем содержании цель, поэтому такие договоры назывались каузальными- договоры направленные на определенную хозяйственную деятельность. Обязательства, из которых четко не вытекает цель называются абстрактными( цессия-уступка права требования)

63)Заключение договора. Представительство.

Порядок заключения договора зависел от вида заключаемого договора. При заключении вербального контракта(устного) инициатива должна исходить от кредитора в форму вопроса к должнику. При этом ответ должника должен совпадать с вопросом кредитора, после этого договор считается заключенным. При заключении реального контракта договор считается заключенным только с момента фактической передачи вещи. При консенсуальном контракте договор счит-ся заключ-м с момента достижения соглашения между сторонами по всем существенным условиям договора. Предложение заключить договор называется офферт- должен содержать все существенные условия договора. Лицо, делающее предложение заключить договор- офферент. Согласие заключить договор на условиях предложенных в офферте- акцепт. Лицо выразившее такое согласие- акцептант.

Подвластные представителями не являлись. Права на заключаемым ими договорам приобретались домовладыкой независимо от того, была ли направлена на такое последствие воля подвластного, тогда как необходимым условием представительства является воля представителя заключить договор от имени и за счет представляемого. Ответственность по договорам, заключенным подвластным, лежит в первую очередь на самом подвластном, и только в качестве дополнительного должника признавался домовладыка, и то не всегда в полном размере. Представитель же не приобретает по заключаемому им договору ни прав, ни обязанностей. По мере расширения Римского гос-ва и превращение его в торговую державу стала сильнее сказываться потребность в институте представительства при заключении договора. Однако и тогда представительство с непосредственным действием было допущено в виде исключения(через представителя договора займа)

64)Вербальные( устные) договоры- договор, устанавливающий обязательство verbis(словами), т.е. договор получающий юридическую силу посредством и с момента произнесения известных фраз.

Стипуляция-основной вербальный кон-т.-устный договр, заключаемый посредством вопроса будущего кредитора( обещаешь дать сто?) и совпадающего с вопросом ответа (обещаю) со стороны лица, соглашающегося быть должником по обязательству. Формальные требования с течением времени были ослаблены( отпало, например, первоначальное требование, чтобы ответ буквально совпадал с вопросом;кроме стипуляции sponsio). В классический период- черты стипуляции как формального конракта: присутствие договаривающихся сторон в одном месте, устный вопрос кредитора и такой же устный ответ должника, совпадающий по смыслу с вопросом. Стипуляция была недосупна для глухого и немого. В период абсолютной монархии- закон допустил совершение устного договора в каких угодно выражениях.

Обязательство, возникшее из стипулиции, было обязательством строгого права и потому подлежало строго буквальному толкованию.

Стипуляционное обязательство являлось односторонним, т.е. одной стороне принадлежало только право, а на другой стороне лежала только обязанность. Обязательство из стипуляции имело абстрактный характер- если необходимые требования относительно порядка заключения стипуляции соблюдались, то обязательство возникало независимо от того, какое материальное основание привело стороны к заключению договора, какую хоз-ю цель они преследовали и достигнута ли цель, имевшаяся в виду сторонами. Принцип абстрактности стипуляционного обязательства не лишал должника права доказывать, что основание по которому он принял на себя обязательство, не осуществилось, но такое док-во было для должника не всегда фактической возможностью, да и требовало нередко времени, а за это время. Пока отсутствие основания не доказано, кредитор мог уже осуществить свое право. Стипуляцией нередко пользовались в целях новации, т.е. стипуляцию заключали для того, чтобы у прекратить уже существующее обязательство, поставив на его место новое, возникающее из сипуляции.

Для обеспечения док-ва факта совершения стипуляции вошло в обычай составлять письменный акт, удостоверяющий это обстоятельство(cautio).С течением времени форма «вопрос ответ» отошла на второй план.

Стипуляция допускала присоединение или к кредитору, или к должнику еще других лиц, притом либо в качестве сомостояельных или должников, либо в качестве добавочных( акцессорных). В форме добавочной стипуляции на стороне должникав Риме устанавливалось поручительство-договор, которым устанавливалась добавочная ответственность третьего лица( поручителя) за исполнение должником данного обязательства. После того как кредитор задал должнику вопрос и получил на него совпадающий ответ, он обращался к другому лицу( которое должно выступить в качестве поручителя) с вопросом: «обещаешь ли дать то же самое?»,а поручитель-«Обещаю». В качестве добавочного( к главному) обязательство поручителя существовало лишь постольку,поскольку существовало главное обязательство( обеспечиваемое поручительством), притом в размере, не превышающем размера главного обязательства.

Назначение поручительства как средства обеспечения должнику возможности получить необходимый кредит естественно требовало предоставления поручителю каких-то правовых средств для возмещения понесенных поручителем затрат, если ему приходилось удовлетворять кредитора. Право поручителя ,уплатившего кредитору по обязательству главного должника, переложить эту сумму на главного должника носит название «право регресса»-для его осуществления служил иск из основания, по которому было установлено поручительство.

Кредитору, не получившему в срок исполнения по обязательству, предоставлялось на его усмотрение обратить взыскание или на главного должника, или на поручителя.

Институт поручительства был изменен 4-й Новеллой императора Юстиниана.- Поручитель, против которого кредитор предъявлял иск, не попытавшись взыскать с главного должника, мог выставить возражение против иска с требованием, чтобы кредитор в первую очередь обратил взыскание на главного должника.