Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
толковый словарь по теории права..doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
703.49 Кб
Скачать

Признаки механизма государства

  1. Наличие целостной иерархической системы государственных органов и учреждений. Целостность обеспечивается едиными принципами организаций и деятельности государственных органов и учреждений, едиными задачами и целями их деятельности.

  2. Первичными структурными частями механизма государства являются государственные органы и учреждения.

  3. Наличие орудий принуждения, которые соответствуют техническому уровню конкретно-исторической эпохи (вооруженных отрядов людей, тюрем и др.).

  4. Осуществляет власть и функции государства.

  5. Наличие особой группы людей, работающих в государственных органах и профессионально занимающихся управлением (законотворчеством, исполнением законов, их охраной от нарушений).

  6. Гарантирует и охраняет законные интересы и права граждан государства.

В государствах с развитой демократией государственный механизм формируется при непосредственном участии народа.

Статья 10 Конституции Российской Федерации закрепляет разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную. Следовательно, в механизм государства входит совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов.

Мировой правопорядок- система общественных планетарных отношений, формирующихся на основе общегуманитарных и естественно-правовых начал и функционирующих в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного и внутригосударственного (национального) права.

Муфтий (араб.mufti – толкователь законов)- духовное лицо у мусульман, облеченное правом выносить решения (фетвы) по религиозно – юридическим вопросам.

Н

Налоговое право – институт финансового права, представляющий собой совокупность юридических норм, устанавливающих виды налогов в данном государстве, порядок их взимания и регулирующее отношения, связанные с возникновением, изменением и прекращением налоговых обязательств.

Норма права(лат.norma- образец, правило) – это первичный элемент системы права, общеобязательное правило поведения властного характера, установленное государством и регулирующее общественное отношение с учетом экономических, политических и духовных условий по своей юридической структуре состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции.

Нормативизм– одно из важнейших политико-правовых учений 20 века. Основоположником Н. является Ганс Кельзен (1881-1973 гг.) – профессор Венского университет, написавший в 1920 г. Конституцию Австрийской республики. В главном его труде «Чистая теория права» (1934 г.) утверждалось, что из права необходимо устранить элементы, чуждые юридической науке (социологию, психологию, этику, политику и др.). Он выступал за деидеологизацию правоведения. Нормативисты считали задачей юридической науки формально-догматическое изучение действующих норм права в экономических, исторических и социальных условиях их развития и существования, в «чистом виде».

Нормативно-правовой акт– изданный в установленном порядке компетентным органом акт правотворчества, устанавливающий, отменяющий или изменяющий правовые нормы, регулирующие общественные отношения. Они являются ведущей формой права. В их массиве выделяется ядро – законодательство, т.е. совокупность законов.Закон – это нормативно-правовой акт наибольшей юридической силы, принятый представительным законодательным органом государственной власти в установленном порядке и направленный на регулирование социально значимых, устойчивых общественных отношений.

Наряду с законами действует второй основной массив нормативных актов – подзаконный, который количественно преобладает над законами. Они по своей природе производны от законов, призваны обеспечить их реализацию, но и осуществляет в определенных пределах и самостоятельное правовое регулирование. Ведущее место среди них занимает президентский указ. Президент РФ согласно ст. 90 Конституции РФ издает указы и распоряжения, которые не должны противоречить нормам Конституции и ведущих законов и обязательны на всей территории Российской Федерации.

Многообразие нормативных актов упорядочивается государством, которое:

  • определяет формы нормативных правовых актов для каждого вида правотворческих органов;

  • устанавливает круг подведомственных органу вопросов, правовое регулирование которых получает соответствующее правовое оформление;

  • устанавливает пределы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц;

  • закрепляет соподчиненность нормативных актов между собой, их иерархию.

Характерная черта системы нормативных актов – это ее иерархическое построение. Каждый вид нормативных актов должен занимать строго определенную ступень на иерархической лестнице, соответствующую юридической силе правового акта. Иерархическое построение системы нормативных актов называют вертикальной структурой, а разграничение на отрасли и институты –горизонтальной структурой.

Нормативные акты выполняют две функции: во-первых, они закрепляют решение правотворческого органа о создании изменении или отмене норм права. Во-вторых, нормативный акт является формой внедрения норм права в жизнь, из которой люди черпают знания о действующем праве при решении конкретных правовых вопросов.

Вертикальная структура законодательства – это иерархия нормативных актов по их роли в регулировании общественных отношений. Верховное положение в вертикальной структуре нормативных актов занимаетзакон. Законы всегда выступают в качестве первичных актов, нормы которых получают конкретизацию и развитие в актах нижестоящих органов.

Все незаконодательные нормативные акты называются подзаконными. Они носят вторичный характер, т.к. издаются на основе и во исполнение законодательных актов. При их издании и применении соблюдается принцип верховенства закона. Другой особенностью подзаконных нормативных актов является ограниченность среды их действия, т.е. они действуют в пределах заранее определенной компетенцией издающего органа.

Выделяют следующие виды подзаконных нормативных актов:

- нормативные акты высших органов государственного управления (Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации);

- ведомственные нормативные акты (акты министерств, государственных комитетов, служб, ведомств), которые вторичны по отношению к правительственным постановлениям и Указам Президента;

- нормативные акты органов государственной власти и управления субъектов РФ;

- нормативные акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Они имеют строго ограниченную сферу действия, обусловленную компетенцией органа, их издающего. Они также вторичны.

Нормативно-правовой договор– соглашение нескольких субъектов права, содержащее юридические нормы, обязательные для них.

Нормативные договоры всегда являются актами свободного волеизъявления, согласуются с интересами всех субъектов, учитывают их возможности.

Свойства нормативно-правовых договоров:

содержат нормы общего характера;

заключаются добровольно;

учитывают интересы субъектов договора;

равенство субъектов договора;

взаимная ответственность сторон за его нарушение.

Виды:гражданские, государственно-правовые, международные, трудовые (между администрацией предприятия и профсоюзом, представляющим трудовой коллектив).

Государственно-правовые: договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г., Федеративный договор от 31 марта 1992 г. между центром и республиками РФ.

Нормативно-правовой акт – это изданный в установленном порядке компетентным органом акт правотворчества, устанавливающий, отменяющий или изменяющий правовые нормы регулирующие общественные отношения.

Его отличительные черты:

  • содержит общие правила поведения.

  • имеет письменную форму выражения.

  • имеет особый порядок издания.

НПА придает юридическим нормам официальный статус и юридическую силу. В отличие от иных форм права НПА наиболее результативно воздействует на общественные отношения. Они являются основной и наиболее совершенной формой современного права.

Франция стала первой страной в мире, в которой с введением Кодекса Наполеона закон стал главной и исключительной формой права.

Нормативность- сущностное ведущее свойство права, выражающее собой в концентрированном виде всеобщность, обязательность- непрерывность (вплоть до отмены в установленном процедурно-процессуальном порядке) и территориальную общность действия правовых установлений и предписаний.

О

Обратная сила нормативно – правового акта (закона)- распространение действия нормативно - правового акта (закона) на факты, события, деяния, а также порожденные ими юридические последствия, имевшие место до принятия данного акта (закона) и введения его в действие (в силу).

Общее право (англ.common law) – правовая система, сложившаяся в Англии в 10-13 вв. в виде судебных обычаев, возникших помимо законодательства. Специфика общего права состоит в отсутствии кодифицированных отраслей права и в наличии в качестве источника права большого количества судебных решений (прецедентов), являющихся образцами для аналогичных дел, рассматриваемых этим и нижестоящими судами. Общее право действует в Великобритании (кроме Шотландии), в США (кроме штата Луизиана), Канаде, Австралийском Союзе, Новой Зеландии и в некоторых бывших колониях Великобритании. В последнее время в этих странах все большую роль стали играть акты парламента, что свидетельствует о сближении различных правовых семей.

Общественный порядок– 1. реально складывающийся (либо сложившийся) в обществе порядок общественных отношений, основанный на соблюдении их участниками (индивидами, социальными группами, общностями) всех социальных норм (моральных, религиозных, правовых, корпоративных и др.). 2. правопорядок в общественных местах (улицы, площади, места культурного отдыха и т.п.).

Объект правонарушения– сфера общественных отношений, регулируемых и охраняемых правом.

Объективная сторона правомерного поведения– действие или бездействие, соответствующее правовым предписаниям или не противоречащее им.

Объективная сторона правонарушения– объективные деяния (действия или бездействие), их общественно-вредные последствия и причинная связь между деянием и наступившими последствиями.

Объективное право– все право государства; право в объективном смысле – это «система юридических норм, выраженных (объективированных) в соответствующих нормативных актах (законах, указах, кодексах, конституциях) и не зависящих от каждого отдельного индивида» (Н.И. Матузов).

Объективной истины принцип в праве- выраженный в праве (законодательстве) принцип и одновременно одна из главных научных ценностей в теоретическом познании и в практической деятельности, суть которых заключается в предъявляемом ко всем субъектам юридической деятельности и к субъектам научной (теоретической и эмпирической) деятельности требовании исходить из точного и полного соответствия познавательных и практических действий объективной действительности, из адекватного отражения в сознании и волевых действиях (деятельности) реальной социальной жизни.

Обычное право- совокупность правовых (санкционированных государством) обычаев, выступающих регуляторами общественных отношений.

Обязанность юридическая- обеспеченная государством, всей системой правовых средств мера должного (требуемого) поведения субъектов права.

Органический закон- закон, который принимается по прямому предписанию Конституции (т.е. на основе бланкетных ее норм) и в порядке, отличающимся от порядка принятия как Конституции, так и обычных законов.

Осуществление права- стадия действия права, характеризующаяся воплощением его принципов и норм в правомерном поведении субъектов правоотношений.

Отрасль права- обособившаяся внутри данной системы совокупность однородных правовых норм, институтов, регулирующих определенную область (сферу) общественных отношений. Отрасль права можно определить и как самостоятельную часть системы права, совокупность правовых норм, регламентирующих специфическим методом качественно однородные общественные отношения. Отрасль права представляет более высокий уровень системообразующих связей, а также определенную условность, автономность.

В российской системе права выделяют следующие отрасли права: конституционное (государственное), административное, финансовое, земельное, сельскохозяйственное (аграрное), трудовое, гражданское, семейное, уголовное, исправительно-трудовое, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, уголовно-исполнительное, социального обеспечения, таможенное.

П

Парламентское право- совокупность письменных и обычных норм, которым следуют члены парламентов и их палат в индивидуальных и коллективных действиях, «внутренний» закон парламента, являющийся его исключительной компетенцией.

«Переживание» нормативно – правового акта (закона)- продолжение действия во времени официально отмененного нормативно-правового акта (закона) наряду с вновь принятым нормативно - правовым актом (законом).

Подотрасли права– совокупность институтов права, для которых характерна высокая степень специализации в рамках отдельных крупных отраслей права.

Так в гражданском праве выделяют 5 подотраслей права:

  1. право собственности и других вещных прав;

  2. обязательственное право (где есть общая часть и два института: договорных и внедоговорных обязательств);

  3. личных, неимущественных прав;

  4. право на результаты творческой деятельности;

  5. наследственное право.

В государственном праве выделяют подотрасли избирательного и парламентского права, в трудовом – пенсионного, в земельном – подотрасли горного, водного, лесного и другие.

Подзаконный акт - нормативно-правовой акт компетентного государственного или уполномоченного на правотворческую деятельность негосударственного органа, организации, должностного лица, издаваемый на основе закона - в соответствии с ним и ему не противоречащий.

Позитивное (положительное право) -система исходящих от государства и гарантируемых им общеобязательных и формально определенных властных велений (норм), выражающих, подтверждающих и поддерживающих положительную роль и мощь государства как социально-политического института.

Политическая ответственность –ответственность государственной власти перед обществом за достижение провозглашенных целей, за итоги выполнения принятых на себя обязательств, обещаний, программ. В демократических государствах глава государства, правительство и др. уходят в отставку, если должным образом не осуществляют свои функции, не достигли поставленной цели или не выполнили политическую программу, обещания.

Полномочия - совокупность предоставляемых государственному органу или государственному служащему (должностном) лицу, представителю власти и др.) субъективных юридических прав, возложенных на них юридических обязанностей, а также гарантий осуществления этих прав и обязанностей.

Положение– кодифицированный НПА, достаточно детально регламентирующий какую-либо группу вопросов, касающихся статуса либо организации деятельности определенных субъектов права (государственного органа, организации, учреждения). Например, «Положение о службе органах внутренних дел Российской Федерации», «Положение о федеральной службе лесного хозяйства России Утверждено Правительством РФ от 10.02.98 г.»

Поощрение– метод, стимулирующий активную деятельность субъектов правовоспитательного процесса и выражающийся в закреплении в праве и в реализации на практике различных стимулов.

Правила– нормативно-правовой акт, определяющие порядок организации какого-либо рода деятельности.

Право– система общеобязательных правил поведения, которые устанавливаются государством и охраняются им от нарушений.

Существуют разные определения права, разные о нем представления. Однако, адекватным в юриспруденции, считает В.А.Четвернин, лишь юридическое понимание права. Сам он дает следующее определение права: «Право – это система норм и полномочий свободного общественно-политического существования формально равных субъектов (индивидов и организаций). Правовые нормы и полномочия (требования, притязания) должны быть сформулированы в законах и других общеобязательных актах государства, т.е. должны признаваться и защищаться государством».

А.Б.Венгеров отмечает, что в теории права отчетливо формируется два подхода к понятию права – монистический (узкий) и плюралистический. Исходя из монистического понимания, право – это объективно обусловленная регулятивная система, воздействующая на общественные отношения совокупностью норм (правил поведения), установленных государством и защищающих интересы тех или иных классов, социальных групп общества.

Исходя из плюралистического подхода, право – это мера свободы личности, с учетом свободной воли, свободным выбором соотношения интересов разных видов и т.д. Сам Венгеров определяет «право как имеющуюся социальную ценность, регулятивную систему, которая с помощью формально установленных или закрепленных норм (правил поведения), выраженных в нормативных актах, судебных прецедентах и других формах, обеспеченных возможностью государственного принуждения, воздействует на общественные отношения с целью их упорядочивания, стабилизации, либо социально-экономического развития».

В современной философии права Ю.В.Тихонравов сделал попытку дать эмпирическое определение права: «Право есть система регулирования поведения людей в обществе посредством норм, устанавливаемых теми или иными организациями, при условии, что исполнение этих норм обеспечивается санкциями осуществляемыми теми или иными организациями в меру их реальной власти». Однако, в данном случае под «организациями» можно иметь что угодно. Поэтому лишь обладание государственной властью позволит сделать норму права общественно обязательной.

В социальном плане право всегда выражало и закрепляло волю и интересы стоящих у власти классов, наций, групп. По «Салической правде» франков, созданной еще в V веке, за убийство свободного устанавливался штраф 200 денежных единиц (солидов), за королевского слугу – 600, за раба – 35 солидов в пользу хозяина. По «Русской правде» за убийство княжеского дружинника был штраф 80 гривен, за убийство «купчины» - 40, а за убийство холопа – 5 гривен хозяину.

Явное или завуалированное закрепление неравенства людей прослеживается и во многих других памятниках права. Поэтому К. Маркс и Ф. Энгельс справедливо и точно подметили в период капитализма, что буржуазное право – это «…возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями жизни вашего класса». Итак, право в любом обществе и государстве выражает волю и интересы экономически и политически господствующих классов, наций, элит. Однако в постсоветской юридической науке право стали рассматривать не как орудие господствующих классов, наций, элит, а как волю всего населения страны, как надклассовое явление. Наличие волеизъявления различных социальных сил и индивидов в своем содержании и другие черты позволили определить право как систему «…общеобязательных, формально-определенных норм, обеспечиваемых государством и направленных на регулирование поведения людей в соответствии с принятыми в данном обществе устоями социально-экономической, политической и духовной жизни».

Право не может быть сведено исключительно лишь к источникам юридических норм: законам, указам, постановлениям, решениям судов и т.д. Как социальное явление, право не исчерпывается формальными характеристиками. Как общественный инструмент, право имеет глубокие корни в культуре людей, их традициях, фольклоре, национальной психологии. Кроме того, феномен права связан с такими фундаментальными понятиями, как гуманизм, права человека, социальная справедливость, которые неоднозначно толкуются в науке даже в рамках одной эпохи и тем более в различных эпохах, обществах и культурах. Поэтому представления о праве, его сущности, ценности, способах реализации могут быть как общими, так и конкретно-историческими.

На формирование права каждой страны оказывают влияние состояние и уровень развития экономики, национальный состав населения, уровень правовой и политической культуры, место религии в государства и т.д. В силу этого право каждой отдельной страны имеет индивидуальные особенности. Поэтому любое абстрактное определение права будет неполным, относительным.

Но при этом для права всегда будут характерны следующие особенности, оно будет:

  1. выражать волю властвующих;

  2. определять меру свободы индивидов и других социальных групп;

  3. разграничивать интересы;

  4. упорядочивать общественные интересы и отношения.

Итак, право– это система общеобязательных правил поведения, которые устанавливаются государством и охраняются им от нарушений.

В последние годы ряд авторов считают, что история и теории правовой мысли и юриспруденции пронизаны борьбой двух противоположных типов правопонимания. В.С.Нерсесянц один тип понимания права условно называет юридическим (от лат. jus– право), а другой – легистким (отlex– закон).

Согласно лигисткомуподходу, право – это продукт государства (государственной власти), принудительно-властное установление. Согласноюридическогоподхода, право – это объективное, независящее от воли, усмотрения или произвола законоустанавливающей (государственной) власти, т.е. определенное, отличное от других, социальное явление (особый специальный регулятор и т.д.) со своей объективной природой и спецификой, сущностью, отличительными принципами и т.д. Юридическое правопонимание В.С.Нерсесянц считает антилегистким. Оно имеет свои два подхода:естественно-правовой и либертарно-юридический(исходящий из различения права и закона, где право – не естественное право, а принцип формального равенства). «Согласно либертарно-юридическому (формально-юридическому) правопониманию, право – это форма отношений равенства, свободы и справедливости, определяемая принципом формального равенства участников данной формы отношений». По мнению В.С.Нерсесянца либертарное правопонимание соответствует формальной природе права, его статусу должного, что «…право – это лишь форма общественных, фактических отношений, а не сами эти общественные отношения, не их фактическое содержание». Цель права - сделать закон (позитивное право) и государство правовым. Право – это форма общественных отношений независимых субъектов, подчиненных лишь общей норме. Они имеют свободную волю. «Люди свободны в меру их равенства и равны в меру их свободы» В контексте различения права и закона справедливость входит в понятие права и поэтому право, по определению, справедливо. Действовать по справедливости – значит действовать правомерно, соответственно всеобщим и равным требованиям права. «Какого-либо другого принципа, кроме правового, справедливость не имеет,» – считает В.С. Нерсесянц. Он отрицает иные аспекты и формы справедливости – нравственную, религиозную, политическую, экономическую и др., т.к. в них нет всеобщего и равного для всех, а доминирует частный интерес, партикулярные притязания. Что касается социальной справедливости, то она, по мнению В.С.Нерсесянца, «может, как соответствовать праву, так и отрицать его».

Ценность права в любой юридической теории усматривается в том, что в его основе лежит принцип формального равенства в его юридическом понимании. Но понятие «справедливость» всегда считалось философской категорией морально-правового и социально-политического сознания, оценивающей общественную деятельность с точки зрения долженствования.

На протяжении всей истории социальной организации человечества продолжается спор о понятии и сущности права. Так, например, немецкий юрист Р.Иеринг понимал защиту индивидом собственных интересов. В отечественной литературе сущность права понимают, как возведенную в закон государственную волю (с 1930-х годов в советском праве имелась в виду воля трудящихся). Сущность тесно связана с социальным назначением того или иного класса, с его потребностью для определенной социальной общности. Другие ученые считают, что по своей природе право должно быть согласованной волей всего общества, результатом компромисса многообразных интересов в социально-значимых отношениях.

Чтобы не допустить ошибки или подмены согласованной воли волей класса (нации или государства), следует использовать как критерий, ограничивающий правовое от не правового, справедливость. Право не может быть несправедливым. Право в своей сущности есть выраженная и обеспеченная государством сбалансированная воля общества, устанавливающая в форме общеобязательных предписаний меры свободного поведения человека в типичных, социально-значимых отношениях. Однако фактически в праве переплетены классовый, общесоциальный, религиозный, национальный и другие аспекты. Идеологической основой всей правовой системы могут быть идея пользы и идея справедливости, которые могут выступать в этой роли либо поочередно, либо одновременно.

«Правовое»- категория, отражающая те свойства общественных отношений, которые характеризуют реализацию в межличностных, межгрупповых и в целом в общесоциальных связях доминирующих в данном социуме представлений о социальной справедливости, свободе, равенстве, порядке и ответственности как общечеловеческих, т.е. естественноправовых, критериев общественного устройства и отношений между людьми.

Право крови – принцип приобретения гражданства в силу рождения означает, что ребенок приобретает гражданство родителей независимо от места своего рождения. Право крови понимают по-разному: 1) «принцип семьи» - главенства в семье мужчин, ребенок следует гражданству отца, а внебрачный ребенок гражданству материи; 2) равноправие сторон в браке.

Право принуждения– физическое, организационное или иного рода воздействие управомоченных на то компетентных органов и лиц на сознание и волю субъектов права путем применения к ним в установленном действующим законодательством процедурно-процессуальном порядке принудительных мер, предусмотренных нормами права в определенных целях.

Правовая (юридическая) процедура– нормативно установленный порядок осуществления юридической деятельности, который четко изложен и закреплен в законах, подзаконных НПА и направлен на реализацию норм материального права и основанных на них материальных правоотношений, охраняемых от нарушений правовыми санкциями.

Правовая (юридическая) форма- сложное понятие, отражающее собой: а) специфическую организационную форму деятельности государственных органов, должностных лиц, иных управляющих субъектов в соответствии с требованиями законодательства и неисполнение которого влечет юридические последствия либо связано с их наступлением; б) наличие правовых, прежде всего и главным образом процессуальных нормативных актов, опосредующих содержание и порядок осуществления того или иного вида социальной деятельности.

Правовая аксиология – наука о ценностных особенностях правосознания, правовой культуры, права. Выделяют легистское (отождествляющее право и закон), юридическое и естественно – правовое толкование правовой аксеологии.

Правовая аксиома- положение правовой теории, которое берется в исследованиях в качестве исходного, не требующего доказательства, а также принцип (обычно юридической ответственности), который сложился в глубине веков в юридической (правосудной) практике и не подлежит сомнению или ложной (неправильной) интерпретации.

Правовая идеология– структурный элемент правосознания, представляющий теоретическое осознание и выражение в юридических категориях (законности, справедливости, равноправия, единства и гармонии прав и обязанностей) объективных потребностей общественного развития с точки зрения интересов всего общества или нации (расы, класса, политической элиты), содержание П.и. включает совокупность правовых идей, взглядов, концепций, выражающих оценку и отношение к действующему праву, законодательству, правосудию, законности. Правовая идеология возникает как отражение общественных политических, групповых, национальных и классовых интересов.

Правовая информатика– прикладная юридическая наука изучающая закономерности и особенности информационных процессов в сфере юридической деятельности, их автоматизации, принципы построения направленные на совершенствование и повышение эффективности юридической деятельности. Исследуются пути внедрения ЭВМ в правотворческую и правоприменительную практику.

Правовая информация- разновидность социальной информации, отражающей статико-динамические и иные параметры правоотношений и представляющей собой совокупность сведений о праве, в целом правовой жизни общества, иных данных, отражающих особенности действия и эффективности механизма правового регулирования и в целом действия права.

Правовая культура– одна из форм социально значимой творческой деятельности людей в сфере государственно-правовых отношений, которая выражается в правовых нормах, институтах, в способности оценки этих явлений и духовных продуктах жизнедеятельности, в навыках и ценностях, которые влияют на их юридически значимое поведение. Содержание правовой культуры включает правовые идеи, знание их гражданами и соответствующее этим идеям их поведение.

Правовая наука– система теоретических знаний о генезисе, сущности, роли закономерностях функционирования и развития права.

Правовая политика- понятие, отражающее собой: а) цели, задачи, направления и принципы правового регулирования общественных отношений;

б) стратегию и тактику осуществления процесса правового регулирования на том или иной конкурентном этапе исторического развития данного общества и государства.

Правовая презумпция(от лат.praesumptiо – предположение, ожидание) – закрепленное в норме права предположение о признании факта достоверным, пока не будет доказано обратное.

Выделяют следующие правовые презумпции:

  1. презумпция знания закона. Незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Это одна из старейших презумпций.

  2. В уголовном праве действует презумпция невиновности (praesumptio bona viri); где все сомнения толкуются в сторону обвиняемого.

  3. презумпция справедливости закона.Считается, что закон справедлив. Однако на практике оказывается, что не все, что законно, нравственно;

  4. презумпция авторства.Считается, что автор тот, под чьей фамилией опубликовано (сделано, нарисовано) произведение, пока иное не будет доказано.

В юридической литературе презумпции классифицируют на правовые (легальные, законные) и фактические. Фактическая презумпция – это не закрепленная в норме права презумпция. Они классифицируются на действительные фактические презумпции и мнимые фактические презумпции (когда используются истинные и достоверные знания за пределами их действительной применимости; формирующихся на основе преждевременных обобщений, в основе которых лежат правдоподобные суждения). Презумпции допускают и исключения.

Правовая процедура – составной элемент юридического процесса, установленный нормами права порядок ведения, рассмотрения дел.

Правовая психология– совокупность правовых оценок, чувств, эмоций, воли, которые проявляются у отдельных граждан, социальных групп и общества в целом в процессе их предметно-практической деятельности по толкованию норм права и их реализации в конкретных правоотношениях.

Правовая семья– совокупность национальных правовых систем, выделенных на основе общности источников, юридической техники, структуры права и исторического пути его формирования.

Правовая система– совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств, с помощью которых государство оказывает необходимое нормативное воздействие на общественные отношения (закрепление, регулирование, охрана, защита).

Национальная правовая система – конкретно-историческая совокупность права (законодательства), юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельной страны (государства).

Правовая система общества - сложная многоуровневая система институционных, нормативно-организационных, идеологических, функциональных элементов и характеристик социальной действительности, посредством которых осуществляется регулятивное воздействие на общественные отношения в соответствии с целями, ценностями, принципами и нормами права.

Правовая фикция(от лат.fictio – вымысел) – разновидность юридического предположения, ложного, но необходимого, с помощью которого достигается определенный результат, одобряемый правом конкретного государства.

Наиболее древней правовой фикцией в римском праве являлась та, которая закрепляла положение о том, что «именно следует считать мертвым с момента пленения». Юридическая фикция признает за действительное то, что на самом деле может быть ложным, т.е. «законом установленная неправда». Примером правовых фикций являются ст. 42 и 45 ГК РФ.

Правовая этнология– наука изучающая правовую сторону жизни этносов с момента ее зарождения и до настоящего времени. Особое внимание уделяется этническому правосознанию, обычаям, традициям народов.

Правовое внушение (правовая суггестия) –процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением сознательности и критичности при восприятии и реализации внушаемой правовой информации, с отсутствием целенаправленного ее понимания, логического анализа и оценки с учетом имеющихся теоретических правовых знаний и юридической практики индивидов, социальных групп и общества в целом. Усвоенная в процессе правового внушения юридическая информация приобретает навязчивый характер, с трудом поддается осмыслению, коррекции и представляет собой совокупность внушенных установок, которые не позволяют критически воспринять правовую информацию. В результате правового внушения можно вызвать гнев, отвращение и презрение в отношении правонарушителей. Правовое внушение приводит к усвоению субъектом определенных правовых идей, принципов, что в целом влияет в дальнейшем на его правосознание, правовое мышление.

Правовое воздействие- комплексное идеологическое, организационно-правовое, социально-психологическое, информационно-ценностное влияние права на все сферы социальной жизни, на сознание и волю участников общественных отношений в целях обеспечения их правомерного поведения, формирования соответствующего правосознания и правовой культуры, их поддержку и развитие.

Правовое воспитание– основанная на принципах педагогики целенаправленная систематическая деятельность государства, общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан по передаче юридического опыта, формированию и повышению уровня правосознания и правовой культуры населения, формированию у граждан позитивного отношения к праву, правосудию, законности.

Правовое дозволение- предоставляемая нормами нрава возможность субъекту права действовать самостоятельно и активно по собственному усмотрению по удовлетворению своих потребностей и интересов в рамках субъективного права.

Правовое поведение– социально значимое осознанное поведение индивидуальных или коллективных субъектов, урегулированное нормами права и влекущее за собой юридические последствия.

Правовое предписание- элемент правового регулирования, представляющий собой властное веление, выражающее прямо или косвенно государственную волю, выступающее регулятором общественных отношений путем формулирования общеобязательного или индивидуального правила поведения субъектов правд и фиксируемое соответственно либо в нормативно-правовом акте, либо в акте правоприменения.

Правовое просвещение– организованный, целенаправленный процесс распространения правовых знаний среди населения, в целях роста его правовой культуры, формирования уважительного отношения к праву, правосудию и законности.

Правовое регулирование- целенаправленная, протекающая в организационно-правовых формах деятельность компетентных государственных и/или негосударственных органов и лиц по упорядочению общественных отношений при помощи системы правовых средств и методов в целях обеспечения общественно необходимого, допустимого или желательного правового поведения участников общественных отношений.

Правовое установление- элемент правового регулирования и одновременно разновидность властного веления, опосредуемого государственной властью, суть которого состоит в нормативном "закреплении определенных правовых начал общественной жизни (ценностей, принципов, идеалов, целей, задач), состояния и структуры общественных связей, признаков и критериев правового поведения, категорий, понятий, терминов, толкование которые должно осуществляться однозначно с целями и задачами субъектов правотворчества в пределах отрасли права (отрасли законодательства) при осуществлении политико-правовых теоретических и/или социолого-правовых и иных исследований и т.д.

Правовой (юридический) акт- акт волеизъявления компетентного государственного или негосударственного органа (лица), издаваемый и осуществляемый в определяемых правовыми нормами порядке и формах, направленный на нормативное либо индивидуальное урегулирование общественных отношений и вызывающий юридические последствия.

Правовой (юридический) прецедент- обычно судебное или административное решение по соответствующему юридическому делу, которому государственной властью придается общеобязательное значение, и выступающее в силу этого в качестве образца для принятия в будущем решений по сходным (аналогичным) юридическим делам.

Правовой вакуум- специфическое правовое явление, характер и зуе мое как временное отсутствие юридических норм, которые должны регламентировать не урегулированные ранее, но нуждающиеся в урегулировании правом вновь возникающие общественные отношения.

Правовой закон- понятие, отражающее собой такой закон, который: а) по своему содержанию соответствует общепризнанным принципам, нормам

и идеалам естественного права, а тем самым общечеловеческой нравственности; б) в силу формальной определенности права вырабатывается, принимается и издается (опубликовывается) в строгом соответствии с установленной законодательной процедурой, т.е. является легитимным.

Правовой запрет- предъявляемое к субъектам права требование воздержаться от совершения ими действий определенного рода (вида).

Правовой порядок– органическая составляющая общественного порядка, часть образа жизни, структурная часть общественного порядка, регламентируемая юридическими нормами и заключающаяся в соблюдении законности, обеспечении субъективных прав и юридических обязанностей всеми субъектами права.

Правовой режим(фр.redime от лат.redimer управление)– действие принятых в установленном законом порядке нормативно-правовых актов по регулированию общественных отношений. Элементами правового режима действия нормативно-правовых актов являются: подготовка, принятие, приостановление и изменение, отмена нормативно-правовых актов. Основанием для отмены нормативно-правового акта является незаконность, нецелесообразность, отсутствие положительных результатов действия, замена новым, истечение срока действия и другие.

Правовой статус– признанная конституцией и иными законами государства совокупность исходных, неотчуждаемых прав и обязанностей человека, полномочий государственных органов и должностных лиц.

Правовой стимул- правовое побуждение к законопослушному поведению, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствования.

Правовые (юридические) средства- институционализированные установления и формы материального и/или нематериального характера, использование которых приводит в действие силу (энергию) регулятивной природы права, благодаря которым достигается нужный эффект в упорядочении общественных отношений.

Правовые аксиомы(греч.axioma– самоочевидное) – положения, принимаемые за истину и не требующие специального юридического доказывания.

Наука опирается на них как на исходные, проверенные жизнью данные. В законодательстве содержатся следующие аксиомы:

  1. люди рождаются свободными и равными в правах;

  2. нельзя осуждать дважды за одно и то же правонарушение;

  3. никто не может быть судьей в своем собственном деле;

  4. да будет выслушана вторая сторона;

  5. гнев не оправдывает правонарушения;

  6. если обвинение не доказано - обвиняемый оправдан;

  7. тот, кто щадит виновного, наказывает невиновного;

  8. все, что не запрещено законом, разрешено;

  9. закон, устанавливающий новый вид ответственности или ужесточающий прежнюю, не может иметь обратной силы;

  10. пусть рушится мир, но торжествует правосудие и т.д.

Все эти и другие правовые принципы, презумпции и аксиомы являются культурными ценностями, выработанными человечеством за столетия развития права. Они составляют часть общей духовной культуры всех народов мира. Эти принципы права всегда актуальными и служат практическим потребностям людей. Они часто опережают законодательство, т.к. правовые идеи не сразу активизируются в нормативных актах, а функционируют преимущественно как элемент правосознания.

Правовые действия- специфическая форма волевой активности субъектов (участников) общественных отношении, представляющая собой либо локализованные в пространстве и во времени дискретные проявления их активности, соответствующие правовым предписаниям и установлениям - либо не противоречащие праву, его ценностям, принципам, в целом его природе, смыслу и «духу».

Правомерное поведение– осознанное поведение субъектов права, соответствующее правовым предписаниям или же не противоречащее им и обеспечиваемое (гарантируемое, охраняемое) юридическими средствами.

Правомочие- предусмотренная в нормах нрава и обеспеченная государством возможность субъекта (участника) общественных отношений осуществлять самостоятельно определенные правовые действия и/или требовать совершения определенных действий от других субъектов (участников) общественных отношений.

Правонарушение– противоправное, виновное деяние деликтоспособного лица, причиняющее вред другим лицам, государству, обществу в целом и влекущее, как правило, установленные государством меры юридической ответственности.

Правоотношение– общественное отношение, урегулированное нормой права, участники (субъекты) которого наделены субъективными правами и юридическими обязанностями.

Объект правоотношений– это то, на что направлено поведение участников правоотношений. Объекты правоотношений разнообразны. Но все они могут быть разделены на две основные группы: материальные вещи и духовные блага. Однако в литературе существует их деление на пять групп.

1) Материальные объекты правоотношений – это объективированные продукты человеческого труда - вещи, деньги, ценные бумаги, и т.д.; объектами правоотношений, например, в государственном (конституционном) праве могут также быть государственная территория и действия субъектов государственно-правовых отношений.

2) Духовные объекты правоотношений – это результат интеллектуальной (духовной, творческой) деятельности. Это произведения искусства, литературы, живописи, кино.

3) Личные неимущественные ценности – это нематериальные блага, непосредственно связанные с личностью (жизнь, свобода, здоровье, честь, достоинство).

4) Действия (поведение) субъектов, которые сами по себе могут удовлетворять интересы участников правоотношений (действия по медицинскому обслуживанию населения, выполнение работы, перевозка грузов и т.д.

5) Результаты действий (поведения) субъектов правоотношений, то есть последствия действий (бездействий). Например, построенный объект.

Объект правовых отношений – различные материальные, духовные и иные социальные блага, служащие удовлетворению личных и общественных интересов и потребностей. Объект правовых отношений – поведение участников правовых отношений.

Правоотношения классифицируют на виды по ряду критериев. По степени определенностиони классифицируются на абсолютные, относительные и общерегулятивные.

Абсолютные– это такие, в которых конкретно определенному лицу, обладающему субъективным правом противостоит неопределенный круг лиц (все другие лица). К числу этих правоотношений относят право собственности, право авторства. Абсолютными они называются потому, что их носитель, обладающий субъективным правом, имеет широкие возможности для поведения по своему усмотрению, а все другие субъекты должны воздерживаться от нарушений его субъективного права. Конкретно определена лишь одна сторона – носитель субъективного права.

Относительные– это такие, в которых конкретно-определенному лицу – носителю субъективного права, противостоит конкретно-определенное лицо, обремененное юридической обязанностью (в договоре купли-продажи продавец и покупатель имеют взаимные права и обязанности). Конкретно определены обе стороны.

Общерегулятивные– это носители права и обязанностей являются все. Это отношение всех и для всех. Для них не нужно юридических фактов, кроме самого субъекта права. Это прежде всего правоотношения, возникающие на основе конституционных норм. Если конституционное субъективное право реализуется, то возникает конкретное правоотношение.

По функциям:

  1. регулятивные, которые связаны с правомерным поведением субъектов права (имущественные, трудовые, семейно-брачные, жилищные);

  2. охранительные – возникающие на основе предписаний уголовного, административного и др. отраслей права, как следствие неправомерного поведения субъектов права.

По отраслям права(гражданские правоотношения, уголовные правоотношения и др.). Среди них выделяют материальные, возникающие на основе норм права и процессуальные.

В последнее время в литературе выделены правоприменительные правоотношения.

Правоохранительная деятельность- разновидность правовой (юридической) деятельности, главной целью которой является обеспечение при помощи всех имеющихся в распоряжении государства органов и средств режима –законности в обществе, поддержания и охраны правопорядка.

Правоохранительная система- система правовых институтов, идеологических, организационно-правовых, в том числе специфических мер правового принуждения, средств, методов контрольно-надзорного и профилактического регулирования, с помощью которых обеспечивается реализация целей права, поддержание правопорядка и режима законности в обществе, эффективная борьба с преступностью и иными правонарушениями.

Правоположения юридической практики- сформулированные в ходе разрешения юридических дел определенного рода правила (образцы, примеры) наиболее правильного, целесообразного и эффективного применения норм права, которые могут и должны использовать компетентные органы и лица при разрешении юридических дел данного рода.

Правопорядок- состояние фактической упорядоченности общественных отношений, регулируемых правом, выражающее собой практическую реализацию индивидами и организациями принципов и норм права, требований законности и дисциплины, а также необходимость охраны субъективных юридических прав и обязанностей участников (субъектов) общественных отношений.

Правоприменение– государственно-властная деятельность, осуществляемая компетентными субъектами в определенных процессуальных формах и направленная на содействие в реализации юридических норм путем вынесения индивидуально-конкретных решений. При правоприменении реализуются материальные и процедурно-процессуальные нормы и соответствующие им правоотношения.

Правоприменительный процесс- содержательно и логически целостная система последовательно осуществляемых во времени и в пространстве действий компетентных государственных и негосударственных органов и лиц по разрешению юридического дела, завершаемого вынесением (изданием) правоприменительного акта.

Правосознание– совокупность взглядов, знаний, чувств, переживаний, выражающих отношение к действующему и желаемому праву, законности, правосудию.

Теоретическое правосознание – процесс и результат умственной деятельности, направленной на осмысление права, его границ и нормативов, на уяснение способов и средств обращения с ним, на упорядочивание и совершенствование знаний о праве.

Научное правосознание – идеи, концепции, взгляды, выражающие систематизированное, теоретическое освоение права.

Обыденное правосознание – массовые представления людей, их эмоции, настроения «по поводу» права и законности.

Профессиональное правосознание – понятия, представления, идеи, традиции, стереотипы, складывающиеся в среде юристов-профессионалов.

Правоспособность– признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их носителем.

Различают общую, отраслевую (гражданскую, брачную, трудовую и т.д.) и специальную правоспособность (должностную, профессиональную, требующую специфических знаний: медицинских, музыкальных, юридических и т.д.).

Согласно ст. 17 ГК РФ, правоспособность гражданина – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Она признается в равной мере за всеми гражданами и возникает в момент рождения человека. По гражданскому законодательству РФ, наследниками (правоспособными) даже могут быть дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти (см. ст. 530 ГК РФ). Правоспособность прекращается только со смертью гражданина. Гражданин может быть ограничен в правоспособности только в порядке, установленном законом (ч. 1 ст. 22 ГК РФ).

Правосубъектность– социально-правовое качество (состояние) субъекта, которое выражает признаваемую государством способность лица быть субъектом права.

Правосудие - форма государственной деятельности, заключающаяся в рассмотрении и разрешении судами отнесенных к их компетенции юридических дел в установленном законодательством процедурно-процессуальном порядке, в результате чего судами определяется виновность либо невиновность субъектов правоотношений в нарушении правовых предписаний (установлений), и в случае виновности определяет вид, меру и размер юридической ответственности к виновному субъекту.

Правотворческий процесс- содержательно и логически целостная система, последовательно осуществляемая компетентными органами и лицами, управомочснных на издание нормативно-правовых актов, действий по выработке, принятию и изданию (опубликованию) законов и иных нормативно-правовых актов в соответствии с установленным процедурно-процессуальным порядком.

Правотворчество– социальная деятельность компетентных государственных органов, непосредственно народа (при референдуме) и по уполномочию государства негосударственных организаций по установлению норм права, их переработке и отмене.

Правотворчество – это составная часть понятия формирования права. Под формированием правапонимают сложный, длящийся во времени, многофакторный процесс становления в обществе нормотворческих решений (идей, взглядов, обуславливающих необходимость принятия нормативно-правовых актов). Испытывая сильные субъективные влияния он обусловлен в первую очередь социально-экономическими потребностями общества в конкретный исторический период. Существенно влияет на формирование права уровень правосознания и правовой культуры общества, национальный, этнический, религиозный и иные факторы, а также международное положение страны. Правотворчество – это решающий и завершающий этап формирования права. Законотворчество является видом правотворчества.

Для того чтобы нормативно-правые акты были понятны, для правоприменителя и для правопользователя, они должны быть выполнены на высоком уровне юридической техники.

В юридической науке юридическая техника понимается в субъективном и объективном смыслах. В субъективном – это «юридическое искусство отделки правового материала, в объективном – механизм права». Юридическая техника также понимается в широком смысле и в узком. В широком смысле – это вся юридическая техника, которая используется в юридической практике, а в узком – это совокупность приемов, способов, методов, направленных на разработку, обсуждение принятия и обнародование нормативно-правовых актов. Разновидностью юридической техники является законодательная техника.

Правотворчество предшествует правоприменительной деятельности и иным видам реализации права. Одновременно правотворчество – это специфическая правоприменительная деятельность, так как осуществляется в определенных правовых рамках.

Виды правотворчества классифицируются

1. По субъектам:

а) на правоустановительную деятельность государства, когда нормы права создаются компетентными государственными органами;

б) путем санкционирования государством норм негосударственных организаций и обычаев, которые после этого приобретают общеобязательное значение, юридическую силу. Компетентные органы государства в определенных случаях могут поручать негосударственным организациям принятие нормативно-правового акта, которые не нуждаются в последующем утверждении;

в) путем непосредственного правотворчества народа – референдума. Участия государства в процедуре непосредственного правотворчества является минимальным. Она заключается в объявлении референдума, «оформлении» его результатов, опубликовании и введении принятого решения в действие.

2. По юридической силе принимаемых правотворческих решенийможно выделить такие его виды:

а) законотворчество;

б) разработку подзаконных нормативных актов внешнего регулирования;

в) разработку подзаконных нормативных актов внутреннего регулирования.

3. По содержанию:

а) принятие нормативно-правовых актов;

б) изменение и дополнение нормативно-правовых актов;

в) отмена нормативно-правовых актов.

Преамбула - краткое введение к особо важным нормативным актам (Конституция, конституционный закон), содержащее обоснование их социально-политической и собственно правовой необходимости и/или целесообразности.

Предмет правового регулирования– общественные отношения, все то, что подпадает под действие правовых норм.

Преемственность в праве- заимствование действующим национальным правом (законодательством) принципов, норм, положений, институтов существовавших в прошлом либо существующих иных правовых систем.

Презумпция невиновности- закрепленное в праве (законодательстве) положение, согласно которому обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, а потому не подлежащим уголовному наказанию, до тех пор, пока его вина не будет доказана судом в установленном уголовно - процессуальном порядке.

Преюдиция(лат.praejudicium – предрешение; относящееся к предыдущему судебному решению) – обязательность решения одного суда для другого. Факты, установленные приговором или решением суда, влияют на доказывание по другим делам, где эти факты фигурируют как доказанные. Преюдиции исключают противоречия между решениями и приговорами судов и способствуют укреплению правопорядка и законности.

Применение права- особая форма реализации права, выражающаяся в осуществляемой государственными, уполномоченными негосударственными органами, должностными лицами властной, организующей и организационно-структурированной, творческой, протекающей в установленном законодательством процедурно-процессуальном порядке деятельности, заключающейся в вынесении на основе правовых норм и фактов разрешаемого юридического дела индивидуально-правовых велений (решений) поданному делу в форме акта применения права.

Принуждение– методы внешнего силового воздействия на правонарушителя компетентными государственными органами.

Принципы законности– обусловленные характером формирования и функционирования правовой системы исходные положения, которые лежат в основе реализации правовых предписаний и в требованиях к поведению субъектов правовых отношений.

Подлинная законность строится на принципах, обеспечивающих ее демократический, гуманный характер. Выделяют следующие принципы законности:

  1. Верховенство закона. Этот принцип обеспечивает иерархическую стройность системы нормативных актов. Наивысшей юридической силой в системе НПА обладает Конституция государства.

  2. Единство законности, т.е. она действует на всей территории страны. Еще В.И. Ленин в работе «О двойном подчинении и законности» писал, что законность не может быть калужской или казанской, а должна быть единая всероссийская и даже единая для всей федерации советских республик. В девяностые годыXX– в началеXXIвека в России этот принцип часто не соблюдался и не соблюдается.

  3. Всеобщность законности, т.е. действия законности на всех лиц. В обществе не должно быть какой-либо организации или индивида, выведенных из-под влияния законности, на которых бы ее требование не распространялись.

  4. Целесообразность законности. Она способствует достижению целей государства и общества, которые выражаются в праве, в законе. Законность всегда целесообразна. Целесообразность выступает как принцип, основа законности.

  5. Принцип равенства перед закономпредполагает, что законность – это предоставление одинаковых прав и предъявление единых требований ко всем гражданам. Его проведение в жизнь способствует укреплению в сознании людей таких социальных ценностей, как авторитет права и государства, социальной справедливости, правопорядка.

  6. Принцип гарантированности основных прав и свобод граждан. Здесь заложена идея всеобщей защиты индивида и необходимости обеспечения приоритета общегуманитарных ценностей.

  7. Неотвратимость наказания за совершенное правонарушениехарактеризует юридическую природу законности.

  8. Взаимосвязь законности и культурностихарактеризует нравственную природу законности. Общая и правовая культура – это социальная основа законности. Без достижения определенного уровня правовой культуры всех субъектов права, населения страны в целом неизбежно обеспечить должный уровень законности. За законность надо бороться культурно.

Обеспечение законности в российском обществе и преодоление высокого уровня преступности, в том числе организованной, немыслимо без решения крупных социальных и экономических задач (снижения уровня безработицы, разрыва между богатыми и бедными, устранения социальной и экономической почвы роста преступности и нарушений законности). С 1987 г. предприниматели в нашей стране ориентируются на получении прибыли любой ценой, не учитывая интересы государства, входят в конфликт с законом. «Общее количество преступлений экономической направленности в 1996 г. по сравнению с 1995 г. увеличилось на 11, 3%, а число правонарушений, связанных с приватизацией, возросло на 60,8%».

Серьезный ущерб законности был нанесен пропагандой принципа «разрешено все, что не запрещено законом». При динамизме социально-экономических и политических преобразований и неадекватности их правового регулирования, этот принцип привел на практике к осложнению криминальной ситуации утрате социально-регулирующей функции морали, как одного из средств совершенствования общественных отношений.

Законность и правопорядок взаимосвязаны. Есть законность – есть правопорядок. Нет законности – есть беззаконие и произвол (беспредел). Законность выступает как причина, а правопорядок как следствие. Государство станет правовым лишь при прочной законности и стабильном, основанном на праве и законности порядке.

Законность и правопорядок не существует вне конкретно-исторического, классового общества, а следовательно нет внеклассовой законности. Законность всегда направлена на охрану определенного класса.

Принципы права– основные, исходные положения, идеи права как специфического социального регулятора, важнейшие, ключевые установки законодателя, выражающие юридическую политику государства в основных сферах общественных отношений.

Принципы права обозначают устройство и механизм функционирования конкретных отраслей и институтов права.

Категория принципов права выполняет важные функции не только в собственно юридической, но и во всей социальной сфере. Принципы права характеризуют глубинные закономерности права как самостоятельного общественного явления, такие как природа и социальное назначение права, его ценность. Принципы права выступают элементами конкретной правовой идеологии и характеризуют, таким образом, важнейшие течения политико-правовой мысли человечества. Принципы играют важнейшую роль в правотворчестве и правоприменении.

В зависимости от типа права они классифицируются на принципы права рабовладельческого, феодального, капиталистического (принципы установления и охраны частной собственности, свободы предпринимательства) и социалистического права, также принципы права переходного периода от одного типа к другому. Одни принципы права закрепляются в некоторых конституционных нормах, другие являются результатом толкования общего смысла законодательства и не закрепляются в конкретных его статьях.

Принципы права по сфере их действия делят на следующие группы:

  1. общеправовые;

  2. межотраслевые;

  3. отраслевые;

  4. принципы правовых институтов.

1. Общеправовые принципыраспространяют свое действие на всю правовую систему. К таким принципам относят: демократизм, гуманизм, интернационализм, справедливость, равноправие, законность, связь прав и обязанностей, сочетание убеждения и принуждения, гласности, установление объективной истины.

2. Отраслевые принципы- это такие руководящие начала, которые выражают содержание главных подразделений права и законодательства, т.е. отраслей права. На их основе создаются и реализуются нормы, составляющие только конкретную отрасль права.

Так в гражданско-процессуальном праве действует принцип диспозитивности, согласно которому стороны и другие участвующие в деле лица могут спокойно распоряжаться своими материальными и процессуальными правами (изменить основание иска, отказаться от исковых требований и т.д.). В земельном праве действует принцип множественности и правового равенства форм собственности на землю.

3. Межотраслевые принципыопределяют характер двух или более отраслей права. К ним относят:

  • принцип личной ответственности (в уголовном, административном праве);

  • принцип неотвратимости ответственности (все отрасли права, предусматривающие юридическую ответственность);

  • принцип состязательности (в гражданско-процессуальном, уголовно-процессуальном праве).

4. Принципы правового институтадействуют в рамках одного института.

К принципам права примыкают такие юридические категории, как правовые презумпции и аксиомы, которые представляют собой не законодательные нормы, а правила, выработанные в процессе длительного развития юридической теории и практики. Они играют важную регулятивно-организующую роль в сфере правотворчества, правоприменения, судебной, прокурорской и следственной деятельности, оказывают влияние на становление и развитие правосознания, упрочение законности.

Притязание– обеспеченная государством возможность управомоченного субъекта обратиться в компетентные органы за защитой своих субъективных прав в установленных законодательством порядке и форме.

Пробелы в праве (законодательстве)- отсутствие необходимых для регулирования некоторых сторон (граней) общественных отношений правовых норм либо неполнота этих норм.

Процессуальное право - совокупность норм права, регулирующих отношения, возникающие в юридическом процессе (н.-р. при расследовании преступлений, в ходе рассмотрения гражданских дел и т.п.)

Публичное право(лат.ius publicum) – понятие, возникшее в римском праве и характеризовавшее положение римского государства, а ныне означающее систему общеобязательных норм права, которые не могут быть изменены соглашением частных лиц. Публичное право образуют отрасли конституционного, уголовного, административного, финансового и иных отраслей права.

Р

Реализация права– претворение, воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений (государственных органов, должностных лиц, общественных организаций и граждан).

Акт применения права – официальное решение компетентного органа или должностного лица по конкретному юридическому делу, содержащее государственно-властное веление, выраженное в определенной форме и направленное на индивидуальное регулирование общественных отношений.

Исполнение – это реализация управомачивающих норм, когда управомоченный извлекает из процесса реализации необходимые ему полезные свойства, блага, удовлетворяет свой интерес.

В диспозициях управомачивающих норм предусмотрены субъективные права. Так, ч.1 ст. 209 ГК РФ гласит: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом». Субъективное право предполагает как активное, так и пассивное поведение. Субъект ведет себя пассивно, если отказывается от использования своего права. Использование норм права выражается в осуществлении участниками регулируемых правом общественных отношений своих прав, заккрепленных в законодательстве.

Соблюдение – реализация запрещающих и охраняющих норм, требующих пассивного поведения, воздержания от действий. Это такая форма реализации норм права, которая выражается в строгом выполнении субъектами права содержащихся в норме запретов, в воздержании вредных действий для общества и которые запрещены. Соблюдение норм права носит пассивный характер, т.к. субъекты по отношению к правовому предписанию ведут себя пассивно, реализуют норму путем воздержания от запрещенных деяний.

Использование – это реализация обязывающих норм, требующих активного поведения действий.Субъекты обязаны выполнять предписания норм права независимо от внутреннего к ним отношения (оплата за наем помещения, оказания медиком помощи больны, уплата налогов, поставка товара покупателю, выполнение работы по трудовому договору и др.

Регламент- понятие, в котором отражаются: 1. Порядок ведения заседаний, собрании, сессий и съездов представительных органов. 2. Свод правил (постоянных или временных), регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности палаты или однопалатного парламента, а также правовое положение депутата. 3. Свод правил, регулирующих внутреннюю организацию и порядок работы правительства. 4. Название актов, принимаемых правительствами некоторых стран в порядке осуществления регламента, но и власти.

Регламентация- способ организации правового регулирования общественных отношений посредством наделения их участников юридическими субъективными правами и обязанностями и закрепления этих прав и обязанностей в нормативно-правовых актах.

Реквизиты правового акта- обязательные сведения, которые должны содержаться в правовом акте-документе для признания его действительным (легитимным).

Референдум- выражение непосредственной воли граждан государства относительно важнейших вопросов общественной и государственной жизни, осуществляемое в особом политико-правовом и юридическом процедурно-процессуальном порядке и состоящее непосредственно: а) в решении вопросов законодательства самими гражданами, имеющими право на выражение свой политической (государственной) воли: б) во всенародном голосовании по основным вопросам жизни общества и государства (н.-р. о независимости, самоопределении, присоединения к международным сообществам и т.п.).

Рецепция права - возрождение и использование в организации и осуществлении правового регулирования отечественного и мирового опыта юриспруденции, правовых ценностей и принципов, достижений политико-правовой науки прошлого в научных теоретических, отраслевых и прикладных юридических исследованиях, в законодательстве и юридической практике.

Ряд – мировая сделка, мир при использовании посредников, избиравшихся сторонами.

С

Санкция (лат.sanctio – нарушимый закон, строжайшее постановление) – часть нормы права, которая указывает на меры государственного принуждения за нарушение или поощрения за соблюдение диспозиции.

Термин санкциячасто понимается как наказание.

В санкциях особенно часто проявляется и конкретизируется неразрывная связь права и государства. Санкция является наиболее неустойчивой частью нормы права и изменяется при условии перемен в жизни общества и государства, в общественных отношениях. Чаще всего санкции как наказания применяются в уголовном и административном праве.

По характеру неблагоприятных для нарушителя последствий санкции подразделяются на правовостановительные (возместительные) иштрафные(карательные). К первым относятся: санкции гражданского, финансового, трудового, процессуального права; ко вторым – уголовного и административного права.

В зависимости от степени определенности санкции юридических норм делятся на абсолютно-определенные, относительно-определенные, альтернативные.

Абсолютно-определенныесанкции точно указывают меру государственного воздействия, которая должна быть применена в случае нарушения данной нормы.

Относительно-определенные санкцииустанавливают низший и высший или только высший пределы меры государственного воздействия на правонарушителя.

Например, санкции норм Особенной части уголовного права выраженные формулами: «наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет», «наказывается лишением свободы на один год. Здесь дано правоприменителю выбирать возможный вариант меры государственного воздействия.

Альтернативныесанкции позволяют правоприменителю выбрать из 2-х и более возможных вариантов меры государственного воздействия какой-то один, наиболее соответствующий конкретным обстоятельствам совершенного правонарушения. Альтернативные санкции – это такие, которые предоставляют правоприменителю возможности выбора меры государственного воздействия из трех или более вариантов мер государственного воздействия один, адекватный для конкретного совершенного правонарушения.

Кумулятивные санкции – это такие, которые допускают применение одновременно основной и дополнительной мер воздействия.

Являясь реакцией государства на факт нарушения норм права, санкции имеют две группы адресатов:

  1. органы порядка и правосудия

  2. граждане и юридические лица

Первые должны выбрать наиболее адекватные меры воздействия на лиц, нарушивших запреты, а вторые должны выбрать модель поведения – либо выполнить нормативное предписание, либо подвергнуться санкции.

Система законодательства- взятая в единстве совокупность действующих в государстве нормативно-правовых, прежде всего законодательных, актов (См.: «Позитивное (положительное) право»).

Система права – подразделение совокупности правовых норм на отрасли права и институты права в зависимости от предмета и метода регулирования общественных отношений. Систему права определяют и как совокупную волю господствующего класса (нации, расы) или всего народа, выраженную в отрасли права. Система права показывает порядок объединения и дифференциации юридических норм.

Система права– это «исторически сложившаяся, объективно существующая внутренняя структура права, определяемая характером регулируемых общественных отношений». Под системой права понимают также объективно обусловленную характером общественных отношений внутреннюю организация (структуру) права, которая выражается в единстве и согласованности взаимосвязанных юридических норм и их деление на отрасли (подотрасли) и институты.

Система права и правовая система – это различные понятия. Система права показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой. Правовая система – это правовая организация всего общества, совокупность всех юридических средств, институтов, учреждений, существующих и функционирующих в государстве. Система права – это одна из составных частей правовой системы.

Система права – это подразделения совокупности правовых норм на отрасли права и институты права в зависимости от предмета и метода регулирования общественных отношений. Систему права определяет и как совокупную волю господствующего класса (нации, расы) или всего народа, выраженную в отрасли права. Система права показывает порядок объединения и дифференциацию юридических норм.

В системе современного российского права выделяют четыре основных уровня:

  1. структуру юридической нормы;

  2. структуру правового института (она складывается из группы связанных между собой норм);

  3. структуру отрасли права (она состоит из комплекса однородных и вместе с тем разнообразных по предмету, функциям институтов, их объединений, подотраслей, образующих особый режим регулирования);

  4. право в целом (его структура складывается из всей совокупности отраслей права, образующих единый нормативный механизм юридического регулирования).

Исходя из этого в праве выделяют макроструктуру (она относится к главным его подразделениям – праву в целом и отраслям права) и микроструктуру (она относится к первичным частицам права и состоит из норм и их элементов).

Систематизация нормативно-правовых актов– целенаправленная деятельность государственных органов, негосударственных организаций и отдельных лиц по упорядочиванию, усовершенствованию нормативно-правовых актов, приведению его в определенную согласованную систему.

Систематизация – это распределение норм права по реализуемым им предметам.

В целях обеспечения работы по поиску необходимых нормативно-правовых актов, норм, правоприменители, законодатели и другие лица, занимающиеся юридической практикой и наукой, вынуждены заниматься работой по упорядочиванию их в систему, осуществляют систематизацию законодательства.

В теории права систематизация законодательства, т.е. его упорядочивание, делится на несколько видов. Выделяют внешнюю, внутреннюю и другие виды систематизации.

Внешняя систематизация– это его группировка, которая имеет цель упорядочения правового материала, расположения его по разделам для удобства пользования им на практике.

Внутренняя систематизация – направлена на достижение внутреннего единства правовых норм, на устранение коллизий и пробелов в праве.

Систематизацию законодательства часто проводят и по отраслям права. Структура законодательства по отраслям называется горизонтальной систематизацией, а по юридической силе законов –вертикальной (иерархической). В основе вертикальной (иерархической) системы законодательства лежит классификация нормативных актов по юридической силе и органам, их издавших. Эта классификация определяется на разделение нормативно-правовых актов на законы и подзаконные нормативные акты.

В основе федеративной системы законодательства лежит два критерия: 1) федеративная структура государства и 2) компетенция субъектов федерации в области законотворчества.

В соответствии с этим законодательство РФ состоит из двух уровней: 1) федеральное законодательство (Конституция РФ, федеральные конституционные законы РФ, федеральные законы РФ); 2) законодательство субъектов Российской Федерации (Конституции республик, уставы областей, краев, законодательство).

Систематизация законодательства есть его упорядочивание, расположения нормативного материала в определенном порядке на основе объединения нормативно-правовых актов в тематические, хронологические и иные сборники.

Систематизация законодательства необходима для обеспечения допустимости законодательства субъектам правореализации, удобства пользования им.

Славянское право– собирательное понятие, характеризующее совокупность правовых норм, заповедей, обычаев, копного права, установленных славянскими народами, регулирующие общественные отношения в отдельных общинах, родах, племенах и поддерживаемые советами старейшин, общин, князьями, населением в целом. Славянское право основывалось на исторически сложившейся морали этого народа в целом. В последствии многие правовые институты славян были утрачены в силу завоевания этих народов: задунайские славяне отуречивались, поляки и чехи онемечивались, русские подверглись влиянию культуры монголо-татар, а с 1917 г. власть над ними захватили интернационалисты, в основном евреи. В силу этого славянское право подверглось сильной деформации, выхолащивались его нравственные основы. После распада системы социализма в Европе и России (СССР) так же не произошло возникновения славянской правовой семьи в силу завоевания и расчленения Югославии США и странами НАТО, расчленения России (СССР) и распада Чехословакии. Возникшие в славянских государствах современные правовые системы ориентированы на англо-американское и романо-германское право, где к минимуму сводится значения совести, норм морали, а если и присутствует мораль, то христианская.

Соблюдение права - форма (способ) реализации права, выражающаяся в воздержании субъектов права от совершения действий, запрещаемых нормами права.

События – это такие обстоятельства и явления объективного характера, которые, как правило, не связаны с волей и сознанием людей. К их числу относят стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, гроза и т.д.), наступление или истечение определенного времени, естественная смерть или рождение человека, достижение им определенного возраста и т.д. события не порождают правоотношений сами по себе, но закон связывает с ними их возникновение, прекращение и изменение. Так, смерть человека может повлечь за собой открытие наследства, прекращение трудовых отношений (если он работал), а гибель имущества от стихийного бедствия является основанием возникновения требования к страховой организации об уплате страхового возмещения. Ряд юридических фактов – событий зависит в своем зарождении от воли и сознания человека (рождение человека, его смерть, пожар и т.д.) и поэтому иногда называются относительными событиями.

Они классифицируются:

  • на природные (стихийные),

  • уникальные,

  • повторяющиеся,

  • по протяженности моментальные и протяженные во времени (процессы),

  • по количеству участников (индивидуальные, групповые, массовые),

по характеру наступающих последствий на обратимые и необратимые.

Содержание правоотношений– сами фактические общественные отношения, представляющие собой взаимодействие сторон, деятельность участников отношения, их права, обязанности и реальные действия по их использованию и осуществлению.

Социология права– наука изучающая генезис, развития, функционирование и прогнозирование правовых систем с точки зрения повышения социальной эффективности права.

Способы изложения норм права – формы облегчения использования субъективных прав, соблюдения юридических обязанностей каждым гражданином и применение права государственными органами. По количеству в статье нормативно- правового акта элементов нормы права выделяют прямой, отсылочный и бланкетный способ изложения норм права. Прямой – когда в статье содержатся все структурные элементы правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). Он может быть простым (без развернутых определений, квалификационных признаков) и развернутым (описательным, с понятиями, определениями). Отсылочный – в статье содержатся не все структурные элементы правовой нормы, но есть отсылка к другим статьям этого нормативно- правового акта, содержащим недостающую информацию. Бланкетный способ – в статье есть указания на правило поведения или устанавливается юридическая ответственность за их нарушение; сами же правила поведения содержатся в другом нормативно – правовом акте или в нескольких нормативно – правовых актах.

Способы толкования права - относительно обособленные приемы юридической техники, с помощью которых становится возможным раскрыть смысл и содержание правовых норм - заключенной в них воли законодателя (субъекта нормотворчества), в целях наиболее эффективной реализации этих норм.

Стабильность права- объективное существенное свойство права как социального регулятора, выражающее неизменность регулятивной сущности права, незыблемость правовых принципов, содержания, форм и методов реализации правовых установлений и предписаний в течение достаточно длительного периода времени.

Статья нормативно-правового акта– форма выражения государственной воли, форма выражения мысли законодателя.

Структура правоотношений– это совокупность составляющих их элементов и способ их взаимосвязи, включающая субъект, объект и содержание (субъективные права и юридические обязанности).

Структура юридической нормы– совокупность ее элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. Выделяют две разновидности структуры юридических норм: норм права – правил поведения, состоящих из гипотезы, диспозиции и санкции и норм права, которые правилами поведения не являются.

Субсидиарное применение права- разрешение юридического дела в ситуации, когда правоприменитель применяет в силу отсутствия рассчитанной для данной ситуации правовой нормы норму смежной отрасли права.

Субъект правомерного поведения– лицо, обладающее правосубъектностью, чьи поступки соответствуют правовым предписаниям или не противоречат им.

Субъект правонарушения– достигшее определенного возраста деликтоспособное, вменяемое физическое лицо или юридическое лицо.

Субъект правоотношений (права) – физическое лицо (индивид) или организация, признаваемые правом способными по своим объективным и субъективным качествам быть носителями юридических прав и обязанностей и реально их осуществлять.

Субъективная сторона правомерного поведения– осознанное психологическое отношение субъекта к своему поведению, которое предопределяет его правомерность.

Субъективное право– вид и мера дозволенного, разрешенного поведения. Право в субъективном смысле – это «система наличных прав и свобод субъектов, их конкретные правомочия, вытекающие из указанных выше актов или принадлежащие им от рождения и зависящие в известных пределах от их воли и сознания, особенно в процессе использования» (Н.И. Матузов). Субъективные права не могут существовать без юридических обязанностей, с которыми связывается возможность государственного принуждения и применения юридических санкций. Отличие субъективных прав от юридических обязанностей в том, что от реализации субъективных прав можно отказаться, а от юридических обязанностей нельзя.

Судебная власть– функционирование судебной системы в правовом государстве по защите общественного порядка путем правосудия в соответствии с закрепленными за ней в Конституции полномочиями.

Судебная практика – совокупность деятельности судов по применению законодательства при рассмотрении гражданских, уголовных, административных и иных дел. Материалы обобщений и анализа судебной практики часто используются для совершенствования работы судов и развития законодательства. В теории права выделяют три вида судебной практики: текущую (первичную), прецедентную и руководящую. Текущая судебная практика выражается в решениях судов по конкретным делам на основе применения действующего законодательства. Прецедентная – это применение законодательства, выраженный в решениях высших судебных органов по конкретным делам. Прецедентная судебная практика характерна для стран семьи общего права, в европейском праве (решения Европейского суда). Руководящая судебная практика представляет собой опыт применения законодательства, выраженный в актах Высших и Верховных Судов – Постановлениях, которые являются руководящими началами для нижестоящих судов.

Т

Тип права - совокупность наиболее существенных черт права, выделяемых на основе определенных критериев, выражающих специфику подходов к познанию генезиса, сущности права и особенностей правового регулирования.

Тип правового регулирования - общая направленность правового регулирования общественных отношений, выражающая специфику лежащего в основании его способа правового регулирования (дозволения, обязывания, запрета) либо различных вариантов сочетания этих способов.

Толкование норм права – это мыслительный процесс и его результат, выраженный в выработке совокупности суждений государственных органов, учреждений, общественных организаций и отдельных индивидов, связанный с уяснением и разъяснением смысла и содержания общеобязательной воли законодателя, выраженной в норме права.

Термин «толкование» (интерпретация) многозначен. Он обозначает способ познании различных объектов человеческой культуры (интерпретация произведений искусства, объектов материальной культуры) или понимание различного рода текстов языка (письменных источников). Именно в последнем смысле понимается данный термин, когда речь идет о толковании права. Цель толкования права – правильное применение правовых предписаний к конкретным случаям жизни, устранение неопределенностей в понимании норм права, перевод смысла нормы на язык конкретных высказываний и предупреждение появления иного толкования.

Предметом толкования является историческая воля законодателя (нормодателя) выраженная в законе (в нормативном акте), т.е. «дух» закона. Воля законодателя по времени закона также учитывается, так как в последовавших за толкуемым актах могут содержаться нормы прямо или косвенно меняющие содержание предшествующих актов. В истории многих государств были случаи, когда под видом толкования провозглашались новые нормы. Режим твердой законности и нормальный правопорядок в принципе исключают смещение правотворческих и правоприменительных процессов.

Толкование норм права имеет два направления: уяснение «для себя» и разъяснения «для других». Уяснение смысла нормы права является необходимой предпосылкой для правильного понимания и реализации ее требований. Уяснение включает в себя: 1) установление подлинности НПА, подлежащего изучению; 2) уяснение текста НПА «буквы закона»; 3) познание воли нормотворческого органа (законодателя), «духа закона»; 4) конструирование логической структуры нормы права на основе нормативно-правовых предписаний текста НПА. Разъяснение правовой нормы осуществляется тогда, когда в процессе уяснения обнаруживаются неясности в ее содержании. В таком случае требуются дополнительные разъяснения действительного смысла правовой нормы. Уясняются все нормы права, а разъясняются лишь те, по поводу которых требуются дополнительные замечания в силу неточности словесного выражения или неправильного применения норм права на практике. Таким образом, за уяснением нормы права не всегда следует разъяснение ее содержания.

Толкование представляет собой интеллектуальную деятельность, в процессе которой с научных позиций познаются глубинные свойства права, объективно и достоверно излагается суть предписаний, содержащихся в правовых нормах.

По субъектам толкование права классифицируется на судебное и административное. Виды толкования классифицируются по юридической силе на официальное и неофициальное.

Судебное толкование – это разъяснение смысла норм права, осуществляемое судами и обеспечивающее правильное понимание и единообразное применение норм права в деятельности судов. В ряде стран особо важное значение имеют официальные разъяснения высших судебных органов государства нижестоящим судам по возникшим в ходе рассмотрения судебных дел вопросам применения гражданского и уголовного законодательства. Руководящие разъяснения высших органов судебной власти обязательны для всех судов, других органов и должностных лиц, применяющих разъясняемые нормы права.

Административное толкование – это разъяснение смысла норм права, которое дается исполнительными органами государства. Такое толкование касается вопросов управления, труда, социального обеспечения и подобных.

Толкование норм права в пределах своей компетенции могут давать и местные органы самоуправления, разъясняя смысл созданных ими правовых норм, действие которых, однако, ограничено подведомственной территорией.

Официальное толкование– разъяснение смысла юридической нормы, исходящее от уполномоченных на то органов, которое является обязательным для субъектов, осуществляющих применение этой нормы. Официальное толкование классифицируют на аутентичное (авторское) и легальное (делегированное), по степени обобщенности – на нормативное и казуальное.

Аутентичное (авторское) исходит от органов, принявших интерпретируемый НПА. Это могут делать все органы, обладающие правотворческой компетенцией. Легальное является подзаконным и осуществляется теми органами, на которые это возложено законодателем.

Неофициальное толкование – это толкование права, исходящее от органов и лиц, не наделенных официальными полномочиями, давать формально-обязательное разъяснение смысла юридической нормы. Неофициальное толкование – не является юридически обязательным. Сила его только в глубине анализа, научности, авторитете толкователей в убедительности и обоснованности. Оно может даваться любым гражданином или исходить от общественной организации. Такое толкование необязательно для тех органов или должностных лиц которые применяют нормы права. Однако неофициальное толкование оказывает им значительную помощь в практике применения правовых норм. Особое значение для точной и правильной реализации норм права имеют высказывания крупных государственных и общественных деятелей о сущности и роли определенного закона в общественной жизни, о его практической направленности. Их разъяснения содействуют глубокому и всестороннему пониманию смысла закона, повышает уровень правосознания граждан, обеспечивают правильную реализацию требований закона. По внешнему выражению оно может быть либо письменным, либо устным. Неофициальное толкование может быть в форме советов, рекомендаций, не имеющих общеобязательного значения, а также быть высказано с лекции. В неофициальном толковании выделяют: 1) обыденное толкование, даваемое гражданами не имеющими специальных юридических знаний и основывается на личном опыте, юридических знаниях, полученных из средств массовой информации, бесед. К нему необходимо относится критически; 2) компетентное (профессиональное), которое дается специалистами в области права; 3) доктринальное, которое дают ученые-правоведы (в монографиях, комментариях, экспортных заключениях); 4) доктринально-прагматическое – даваемое учеными-юристами, занимающимися юридической практикой. По объему выделяют такие виды толкования как буквальное, ограничительное и распространительное.

Интерпретационные акты толкования – это один из видов правовых актов, не содержащих общеобязательных правил поведения и зависящие от НПА.

Способы толкования права.

Грамматическое (филологическое или языковое) толкование – совокупность специальных приемов, направляемых на уяснение морфологической и синтаксической структуры текста акта. Он охватывает уяснение отдельных слов и терминов, грамматический смысл всего предложения, группы предложений.

Историко-политическое толкование – уяснение содержания законодательной воли в связи с исторической обстановкой издания акта, расстановкой политических сил, социально-экономическими и политическими факторами, обусловившими инициативу и само появление акта. Историко-политическое толкование позволяет раскрыть социально-политический смысл нормы, ее сущность и нравственное содержание, способствует точной и правильной реализации правовых норм, предупреждает нарушение законности при их применении.

Систематическое толкование – уяснение содержания и смысла правовых требований в их взаимной связи, с учетом их места и значения в данном нормативном акте, институте, отрасли и всей системе права в целом. Все нормы нуждаются в систематическом толковании, особенно нормы отсылочные и бланкетные (бланкетная диспозиция устанавливает правило поведения в самой общей форме, а разъяснение и конкретизация предписания содержатся в иных актах, к которым отсылает объект реализации). Систематический способ толкования основывается на взаимосвязи и взаимодействии норм в процессе регулирования и заключается в том, что при толковании одной нормы используются знания о других нормах, взаимосвязанных с толкуемой. Систематическое толкование имеет особо важное значение для органов, применяющих нормы права. Оно является необходимым условием правильной квалификации юридических дел.

Специально-юридическое толкование – совокупность приемов, обособившихся от остальных способов толкования в связи с анализом специальных терминов, технико-юридических средств и приемов выражения воли законодательства.

Акт толкования – это юридический документ, направленный на установление смысла и содержания норм права. Акт официального толкования правовых норм (интерпретационные акты) представляют собой, с одной стороны, разъяснение содержания норм права, а с другой стороны, конкретизацию и уточнение их предписаний. Особенность интерпретационных актов состоит в том, что они действуют в единстве с теми нормативно-правовыми актами, в которых содержатся толкуемые юридические нормы. В отличие от толкования (разъяснения того, что есть), конкретизация права привносит в содержание нормы нечто новое, дополнительно к выраженному в законе. Таковы, например, правоположения конкретизирующие оценочные понятия употребленные в законе («злостный характер», «тяжкие последствия», «непригодность» и т.п.).

Интерпретационные акты подразделяются в зависимости от их содержания и сферы распространения. Интерпретационные акты правотворчества – это официальные разъяснения действительного содержания норм права, которые являются источниками права, так как содержит конкретизирующие нормы.

Индивидуальные интерпретационные акты – это такие акты, которые содержат указания по поводу применения правовой нормы к конкретным жизненным обстоятельствам. В отличие от интерпретационных актов правотворчества эта разновидность актов официального толкования не является результатом правотворческой деятельности компетентных органов, а представляет собой своеобразную форму юридической практики, форму обобщения опыта применения юридических норм. Именно такого рода акты в полном объеме выполняют функцию официального разъяснения норм права, поскольку не связаны с правотворческой деятельностью компетентных органов.

Всеобъемлющее значение толкования норм права предопределяет множественность его актов. Уяснительная и разъяснительная работа по признанию права и выражению во вне его смысла объектируется в форме интеллектуально-волевого процесса, деятельности или письменного документа, которые объединяются общим понятием актов толкования. Множественность актов толкования в конечном счете определяется разнообразием правовой действительности.

Классификация актов толкования норм права представляет собой распределение их по группам с учетом их юридических свойств. В этой связи встает вопрос о выяснении оснований классификации как существенных признаков, критериев, в соответствии с которым представляется возможным расположить предметы и явления в определенной последовательности.

Акты официального толкования могут быть классифицированы по различным основаниям, в частности по форме, по наименованию, по юридической силе, по времени действия, по структурным элементам разъясняемых норм, по сфере действия вия, по объему толкования и т.д.

По форме акты толкования норм права делит на: акты-действий и акты-документы. Толкование правовых норм в качестве действия характеризуется деятельностью по уяснению и разъяснению права. Это как внутренний мыслительный процесс, имеющий целью познания смысла норм права, так и деятельность по объективизации познанного смысла вовне, в виде праворазъяснительного процесса или же неофициального разъяснения.

Акты толкования в форме документов представляют собой источники, содержащие результаты интеллектуальной деятельности по уяснению и разъяснению смысла правовых норм. Сформулированные в письменном виде, они являются специфическим способом существования актов официального толкования. Однако следует иметь в виду, что не всякое письменное толкование является юридическим документом. Поэтому письменные акты толкования должны иметь определенную структуру, реквизиты (кто издал, когда, время вступления в действие).

Например, не являются юридическими документами частные письма, мемуары и научная литература на правовые темы, не смотря на то, что в них может содержаться толкование норм права. Юридическим документом является только такой акт толкования, который издан уполномоченным на это органом и имеет значение для юридической практики. Таким образом, акты официального толкования как документы делятся на разъяснения и юридические документы, содержащие в себе истолкование правовых норм в связи с констатацией каких-либо фактов, описанием событий, имевших место в повседневной жизни.

Толкование права- совокупность мыслительных операций, осуществляемых лицом — субъектом права (индивидуально или коллективно) в целях уяснения смысла и содержания норм права (а), а также деятельность компетентных органов и лиц по разъяснению содержания и смысла правовых норм другим заинтересованным органам и лицам (б).

У

Убеждение– метод влияния на сознание и волю человека с помощью морали.

Уголовно – исполнительное право – отрасль права в системе российского права регламентирующая порядок и условия исполнения и отбывания наказания, определения средств исправления осужденных, охрану их прав, свобод, и законных интересов. Основным источником этой отрасли права является Уголовно – исполнительный кодекс РФ.

Уголовная ответственность– это меры принудительного характера, устанавливаемые только законом за такие общественноопасные деяния как преступления. Это реализация санкций уголовно-правовых норм. В соответствии со ст. 13 УПК РСФСР никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе, как по приговору суда и в соответствии с законом. Уголовное правоотношение возникает с момента совершения лицом преступления. Субъектом уголовной ответственности, по законодательству РФ, может быть лицо, достигшее 14 лет. Уголовная ответственность является наиболее суровым видом юридической ответственности и воздействует непосредственно и прямо на личность преступника. Уголовным законом предусмотрены обстоятельства, исключающие преступность деяния. Например, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу при необходимой обороне, если не было допущено превышение пределов необходимой обороны.

Надо отметить, что на основании специальных актов законодателя может быть осуществлено полное или частичное освобождение от наказания лиц, совершивших преступление, либо замена этим лицам назначенного судом наказания более мягким. Такие акты законодателя называются амнистиями. Она может быть общей, то есть для всех, частичной, то есть распространяться на определенные категории преступлений, либо к отдельным лицам Амнистия, которая относится к конкретным лицам называется помилованием. При амнистии происходит прекращение производства следственных дел и дел, не рассмотренных в судах до вступления в силу акта об амнистии, а лица, привлеченные в качестве виновных в совершении преступления, освобождаются от уголовной ответственности.

Уголовно – процессуальное право– отрасль права, представляющая совокупность юридических норм, определяющих задачи, принципы, круг участников уголовного процесса, их права и обязанности и регламентирующих порядок возбуждения, предварительного расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел и исполнения судебных приговоров. Согласно п. «0» ст. 71 Конституции РФ 1993 г. уголовно – процессуальное законодательство находится в исключительном видении Федерации. Основные источники Уголовно – процессуального права – Конституция РФ, Уголовно – процессуальный кодекс РФ и др. законы.

Уголовное право – отрасль права, представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний для определенных общественных отношений. Уголовное право одновременно выступает в трех ипостасях: как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Основным источником российского уголовного права является Уголовный Кодекс РФ 1996 г.

Указ - в парламентских и президентских республиках — правовой акт президента как главы государства, акт, который нередко может ограничивать права и прерогативы парламентских учреждений, что приводит часто к формированию в стране т.н. «указного права».

Условия преступности– природные, социальные или технические факторы, которые не порождают преступлений, но способствуют их совершению.

Устав – кодифицированный НПА, который регулирует определенную сферу деятельности государственных органов, организаций, учреждений в определенной сфере управления, а также их права и обязанности, основы их взаимоотношений с другими органами, организациями, учреждениями и гражданами. Например: Устав железных дорог, Дисциплинарный Устав вооруженных сил РФ, Устав внутреннего водного транспорта и т.д.

Учет нормативно-правовых актов– один из видов систематизации, представляющий собой деятельность по сбору, хранению и поддержанию в контрольном состоянии нормативно-правовых актов, а также по созданию поисковой системы, обеспечивающей нахождение необходимой правовой информации в массиве актов, взятых на учет.

Учет осуществляется практически всеми государственными органами, юридическими лицами и практикующимися юристами для удовлетворения собственных потребностей в правовой информации либо в коммерческих целях, для обеспечения правовой информацией иных субъектов.

Основной задачей учета является сбор НПА и поддержание их в таком состоянии, которое обеспечивает быстрое нахождение нужной правовой информации.

Значительную часть НПА берут из официально публикуемых сборников НПА. Совокупность НПА, взятых на учет, составляет информационный фонд, в котором нормативные акты хранятся в определенном порядке: по разделам, по правотворческим органам, по хронологии.

Учредительная деятельность - одна из правовых форм государственной деятельности, представляющая собой специфическую государственно-властную деятельность управомоченных государственных органов и должностных лиц, общественных организаций по созданию (формированию), преобразованию либо ликвидации в соответствии с правовыми нормами органов государства или негосударственные организаций, их структурных подразделений, соответствующих должностей.

Ф

Фактический состав– система юридических фактов, необходимых для наступления юридических последствий. Они классифицируются на простые (принадлежащие к одной отрасли права) и сложные (принадлежащие к разным отраслям права). К числу сложных фактических составов относится оформление купли-продажи, мены и другие формы отчуждения имущества, где необходимо наличие юридических фактов гражданского и семейного отраслей права (при продаже дома лицами, имеющими детей, необходимо согласие органа опеки и попечительства и др.).

Фикция правовая - применяемый в законотворческой деятельности технико-юридический прием, с помощью которого фактически несуществующее положение (факт, отношение, состояние) объявляется существующим и приобретает общеобязательный для субъектов права характер в силу закрепления его в нормативно-правовом акте.

Финансовое право – комплексная отрасль права, регулирующая отношения, возникающие в процессе осуществления финансовой деятельности государства: порядок составления, утверждения и использования бюджета, правила сбора налогов, банковские операции.

Форма государства– это способ организации и осуществления государственной власти.

В настоящее время под формой государства понимается «организация и устройство государственной власти, обусловленные сущностью и социальным назначением государства и отражающее исторические экономические, национальные особенности, уровень развития демократии и культуры соответствующего общества». Категория «форма государства» охватывает по мнению большинства ученых три элемента: форма государственного правления, форму государственного устройства и политико - правовой (государственный) режим.

Стоит согласиться с мнением белорусских ученых которые считают, что «форма государства – это сложная, причудливо переплетенная совокупность его признаков, сформировавшихся под воздействием объективных и субъективных причин, отличающих одно государство от другого». Большое теоретическое и практическое значение в будущем будет иметь значение выявления гетерогенных и гетерономных факторов форм государства.

Форма государства показывает как власть организована и осуществляется, т.е. форма государства – это способ организации и осуществления государственной власти.

Категория формы государства показывает особенности внутренней организации государства, порядок образования и структуру органов государственной власти, специфику их территориальной обособленности, характер взаимоотношения друг с другом и населением, а также те методы, которые используются ими для осуществления организующей и управленческой деятельности.

Форма государственного правления– организация высших органов государственной власти, их структура, порядок образования, принципы взаимоотношения между собой, степень участия народных масс в их формировании и деятельности, длительность их полномочий.

Форма государственного устройства– внутренняя организация государственной власти и принцип деления государства на отдельные части, показывающий взаимоотношения центральных и местных (региональных) государственных органов.

Формальная определенность права - объективное сущностное свойство права как социального регулятора, которое выражается; а) в определенности содержания субъективных юридических прав и обязанностей, закрепленных в нормативно-правовых актах; б) во внешних формах выражения и способах закрепления данного содержания в нормативно-правовых актах различного вида и значения: в) к процедурно-процессуальной регламентации (формализации) осуществления субъективных прав и юридических обязанностей субъектами правоотношений.

Формы (источники) права– способы объективизации (официального выражения, закрепления) правовых норм, придания им общеобязательной юридической силы.

Функции права(от лат.functio – исполнение, осуществление) – основные виды воздействия права на общественные отношения, определяемые сущностью и социальным назначением права на различных этапах его развития.

Функции права характеризуют длительность и непрерывность регулятивного воздействия права на общественные отношения. При этом в них всегда отражается сущность, социальная природа права, обусловленная классовой структурой общества, взаимоотношениями социальных групп, населения, политических общественных формирований. Функции права – это такие виды его воздействия на общественные отношения, которые выражают необходимость самого существования права как социального явления. В них реализуется назначение права, посредством их решаются задачи, стоящие перед государством и правом на определенных этапах общественного развития.

Регулятивная функция права– это нормативное закрепление определенных общественных отношений, их организационное оформление. Выделяют внешние функции права (политические, экономические и идеологические) и внутри-регулятивные и охранительные. Выделяют две разновидности регулятивной функции: регулятивно-статическую и регулятивно-охранительную. Под охранительной функцией права понимают действие права, нацеленное на охрану общественных отношений, в которых заинтересовано государство. Эта функция имеет и регулятивное значение.

Внутренние функции права классифицируются на регулятивные и воспитательные. Поскольку право неотделимо от государства, то функции права- это главные направления нормативно-правового воздействия государства на общественные отношения соответствующих социально-политическому, экономическому и идеологическому содержанию регулирования.

1. Регулятивная функция обеспечивает нормальную, организационно-производственную деятельность общества.

Регулятивная функция имеет три подфункции: регулятивно-статическую, регулятивно-динамическую и регулятивно-охранительную.

а) Регулятивно-статическаяфункция заключается в воздействии права на общественные отношения путем их закрепления в различных НПА. В праве закрепляются общественные отношения, которые представляют собой основу существования стабильного общества, соответствуют целям социального прогресса, служат обеспечению законности и правопорядка. Решающая роль в осуществлении статической функции принадлежит институтам права собственности, основных прав и свобод граждан, разделения властей организации и деятельности различных ветвей власти.

б) Регулятивно – динамическаяфункция проявляется в воздействии его на общественные отношения, прежде всего путем проведения необходимых реформ, предлагает активное гарантированное государством развитие правовых отношений в интересах общества, различных его слоев и отдельных граждан.

в) Регулятивно-охранительнаяфункция права – это правовое воздействие, направленное на защиту предусмотренных и обеспечиваемых правом политических, экономических социальных и других правовых отношений, а также на ограничение и вытеснение отношений враждебных, чуждых данному общественному строю. Эта функция защищает господство определенных классов (наций, рас), идеологические основы.

2. Гуманистическая функция права- это сглаживание противоречий путем закрепления компромиссов между различными социально-экономическими группами.

3. Идеологическая функция правазаключается в формировании в общественном сознании определенных принципов, правил поведения и духовных ценностей.

4. Воспитательная функция правазаключается в подготовке в первую очередь молодого поколения, иных социальных общностей к восприятию правовых и моральных ценностей.

  1. Ограничивающая функция праванаправляет на подавление мотивации неправомерного поведения (правомерный арест, задержание), обладает всеми признаками государственных уголовно-принудительных мер (наложение административного ареста на имущество юридических лиц, отзыв лицензии и т.д.)

  2. Стимулирующая функция права направлена на побуждение мотивации правомерного поведения. Правовой стимул– это совокупность правовых норм, закрепляющих определенные средства воздействия на сознание и психику человека с целью усиления мотивации правомерного поведения. Виды правового стимулирования: государственные премии, государственные награды, звания, вознаграждения (материальных и моральных благ), иммунитет (депутатский, дипломатический, консульский), преимущества (привилегии), льготы, поощрения.

Ц

Целесообразность применения права - реализация права компетентными органами и лицами при разрешении ими юридических дел, при которой цели права достигаются наилучшим образом и с максимальной эффективностью в рамках и на основе правовых принципов и норм.

Ценз(лат.census от censeo – делаю опись, перепись) 1) в Др. Риме – периодическая оценка имущества граждан для соответствующего их разделения на разряды (политические, военные), 2) в период феодализма в Зап. и Центр. Европе – регулярный фиксированный оброк (продуктами или деньгами), который платили феодально-зависимые крестьяне сеньору, 3) ограничительные условия допущения лица к каким-либо политическим (в первую очередь избирательным) правам; имущественный, образовательный, оседлости, возрастной, половой и т. д. Избирательный ценз устанавливается Конституцией или специальным законом – условие реализации избирательного права, 4) статистическая перепись.

Ценности правовые - ценности, лежащие в основе права, правопорядка, и составляющие основное содержание целей права и его институтов, закрепляемые и охраняемые нормами права.

Ценность права- реальная положительная значимость права как специфического социального регулятора для удовлетворения потребностей и интересов общества, государства, различных социальных групп и индивидов, обусловленная особыми свойствами и качествами права.

Церковное право(от лат.ius ecclesiasticum)– наука, изучающет правовые акты, регулирующие церковную жизнь: каноническое право, церковные постановления более позднего времени и законы светской власти.

Ч

Частное определение– разновидность акта правоприменения, представляющего собой судебный акт, в котором обращается внимание руководству юридических лиц, должностным лицам на установленные при рассмотрении дела в суде факты нарушения законодательства, причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений. Госорганы, организации и должностные лица, получившие частное определение должны в месячный срок сообщить суду о принятых мерах.

Частное право(лат.ius privatum) – это нормы права, относящиеся к положению отдельных лиц, защищающие его интересы и собственность. Основу частного права составляют отрасли гражданского, семейного, торгового (коммерческого) и др. отраслей права.

Чрезвычайное положение– институт конституционного права, особый временный режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, допускающий установленные специальным законом ограничения прав и свобод граждан и прав юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Чрезвычайное положение вводится обычно в случае больших общественных беспорядков, политических кризисах, при стихийных бедствиях и т. п. На основе Конституции РФ и ФКЗ может быть введен на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях.

Чрезвычайный закон - закон, принимаемый парламентом, как правило- в порядке той же законодательной процедуры, что и обычные законы, но обладающий большей юридической силой, чем иные -законы, включая конституции, содержащий положения, которые могут противоречить любым законодательным нормам, в том числеконституционным, изменять или приостанавливать их действие.

Ш

Шариат(от араб. шар – закон, шариа – правильный путь, прямая дорога, образ действия) – созданнаяв 7-12 вв. в Арабском халифате система религиозно-этических и правовых норм ислама, основой которого являются Коран, Cунна и Фикх. Основой шариата является священная книга мусульман Коран, представляющая собой свод изречений основоположника мусульманской религии Мухаммеда; содержит около 500 нормативных предписаний. Коран есть «свод морально-нравственных, религиозных, гражданских, политических и юридических норм» (Валерия Порохова).

Шариат содержит нормы государственного, гражданского, уголовного и процессуального права, регулирует брачно-семейные и наследственные отношения. Все постановления шариата, как и возможные действия и поступки людей, делятся законодательствами ислама на 5 главных разрядов: строго обязательные (фард и ваджиб), рекомендуемые (мандуб и мустахабб), дозволенные (мубах), неодобряемые, но ненаказуемые (макрух), запрещенные и строго наказуемые (махзур, харам).

Шариат способствовал унификации правовых норм в мусульманских странах. По замыслу богословов, шариат должен был регулировать все стороны жизни мусульманского общества, но фактически он применяется главным образом в сфере семейного, наследственного и уголовного права. В области торговли, налоговой политики и административного управления шариат не мог вытеснить более развитые системы сасанидского и римского права. Следует отличать нормы шариата и обычного права – адата.

В республиках, входивших в Союз ССР, шариат формально утратил силу после отделения церкви от государства (1918 г.) и окончательного упразднения шариатского судопроизводства (1927 г.); предписания шариата были сохранены лишь в обрядности и быту мусульман, но фактически его нормы продолжали применяться и в др. сферах. В некоторых зарубежных мусульманских странах шариат заменен гражданским законодательством (в Турции с 1927 г.); в то же время в шести государствах шариат продолжал оставаться действующим правом и основной идеологией (Саудовская Аравия, Иран и др.).

В условиях кризиса постсоветского периода в местах компактного проживания лиц, исповедующих ислам вновь возросло влияние законов Шариата, но официальным источником права нормы шариата не стали.

Шариатский суд – государственный орган, осуществляющий судопроизводство в странах мусульманской правовой семьи (Объединенных Арабских эмиратах, Пакистане, Судане и др.) на основе Шариата – своде мусульманских правовых и религиозных норм. Особой суровостью отличаются наказания за половые преступления, кражу. Так, в Нигерии девушек за внебрачные связи шариатский суд наказывает порке палками, а ворам отсекают руку.

В Пакистане замужние женщины за прелюбодеяния приговариваются к забиванию камнями до смерти. На территории Российской Федерации шариатские суды были созданы в Чечне в декабре 1996 г. Этот орган обладал и законодательной инициативой.

Э

Эффективность права - мера активного позитивного воздействия права в целом на общественные отношения, на сознание и волю субъектов права и выражающаяся в соотношении между фактическими результатами действия правовых норм и теми целями, для достижения которых они были выработаны и приняты.

Ю

Юридизация– придание определенным обстоятельствам правового характера; преувеличение юридической стороны вопроса, дела, явления.Юридическая (правовая) деятельность - опосредованная нормами права трудовая, управленческая, государственно-властная деятельность компетентных органов и лиц, нацеленная на выполнение социальных задач и функций, а также на удовлетворение общезначимых, коллективных, групповых и индивидуальных потребностей и обеспечение соответствующих интересов.

Юридическая антропология (нем.Antropologie des Rechts)– возникшая в 1860-е – 1870-е годы наука, изучающая историю возникновения и развития ранних форм права. Главная проблема юридической антропологии – происхождение права. Многие ее сторонники утверждают, что право возникло в период перехода к земледелию и скотоводству, с формирования государства, т. е. отмечали правовой характер норм первобытного общества, что было диаметрально противоположной точке зрения классово-материалистической теории.

Юридическая деонтология(от греч.deon, род. п.deontos – должное и … логия) – учение о соотношении должного и сущего в юридической практике, об общественных требованиях, предъявляемых к деятельности юриста, к его профессиональным и нравственным обязанностям, о способах и приемах наиболее точного и корректного осуществления правозащитных функций (А.П. Окусов). Задачами юридической деонтологии являются: гуманизация законодательства, борьба с формализмом и бюрократизмом в юридической практике.

Юридическая квалификация - оценка конкретного жизненного случая с позиций права, направленная на выявление юридической значимости фактических обстоятельств и выражающаяся в сопоставлении и фиксации соответствия или несоответствия их признаков признакам юридических фактов, закрепленных в нормах права.

Юридическая конструкция - технико-юридический прием выражения воли субъекта правотворчества (законодателя), с помощью которого осуществляется особое построение нормативного материала- соответствующее определенному типу (виду) сложившихся правовых отношений, юридических фактов и их связи между собой

Юридическая конфликтология- прикладная юридическая наука, изучающая конфликты в сфере правового регулирования общественных отношений.

Юридическая надстройка- составная часть правовой системы общества, включающая в себя правовые идеи, взгляды, правовые нормы и правоотношения.

Юридическая обязанность– указание в законе или в ином нормативном акте меры должного, необходимого поведения субъекта права.

Юридическая ответственность– сложная общетеоретическая категория, представляющая собой вид и меру наказания, установленную государством за нарушение норм права. Это фундаментальная категория юриспруденции, представляющая в то же время разновидность социальной ответственности. По мнению Д.А. Липинского «юридическая ответственность – это юридическая обязанность соблюдения и исполнения требований, предусмотренных нормой права, реализующаяся в правомерном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом государством, а в случае ее нарушения - обязанность правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение прав материального, правового или личного характера и их реализация».

Признаки юридической ответственности:

  1. основывается на нормах права,

  2. гарантируется государством,

  3. осуществляется в процессуальной форме.

Виды юридической ответственности принято классифицировать по различным основаниям: по отраслям права, по времени ее наступления, по субъектам возлагающим ответственность. Наиболее существенные разработаны в науке имущественная и уголовная ответственности.

По отраслевому признакуразличаютконституционную, уголовную, гражданско-правовую, административную, дисциплинарную, материальную, финансовую и федеративную.

Можно выделить и общие особенности ретроспективной и позитивной ответственности. Во-первых, это то, что они имеют один источник – нормы прав и одни и те же содержащиеся в них санкции. Во-вторых, и та и другая ответственность возникает из правовых отношений. В-третьих, оба эти вида ответственность стимулируют правомерное, сознательно-активное поведение граждан, выполняют воспитательно-мобилизующую роль в достижении целей государства и права.

По субъектам (органам), налагающим юридическую ответственность она классифицируется: 1) на ответственность, возлагаемую органами исполнительной власти; 2) на ответственность, возлагаемую судебными органами.

Юридическая практика- деятельность и накопленный при этом опыт компетентных органов и лиц по созданию, реализации (применению), толкованию, систематизации нормативно-правовых и иных правовых актов, а также контролю и надзору за их исполнением (соблюдением).

Юридическая сила- сложное понятие, которым охватывается: 1. Объективное свойство всякого правового акта, выражающееся в способности этого акта вызывать определенные юридические последствия. 2. Реальное функционирование правового акта, результатом которого является наступление юридических последствий. 3. Сопоставительное свойство правового акта, выражающее характер его соподчиненности (иерархичности) по отношению к другим правовым актам.

Юридическая техника- совокупность правовых средств, способов (приемов, методов), правил, при помощи которых осуществляются выработка, принятие, оформление, издание (опубликование), применение, толкование и систематизация правовых актов.

Юридическая феноменология– раздел философии права изучающий право как осмысленную и социально признанную целостность, порядок коммуникативных отношений.

Юридическая химера (юридический псевдоморфоз) – неосуществимые, несбыточные, фантастические, странные правовые мечты, концепции не имеющие онтологической основы. По мнению Е.Б. Хохлова юридическая химера – это юридическая словесная конструкция, которая «обладает исключительно собственной большей или меньшей эстетической привлекательностью и ценностью». (Правоведение. 2004, № 1, стр. 5)

Виды юридических химер: естественно научный юридический псевдоморфоз, юридическо – догматический псевдоморфоз.

Юридические акты – действия, совершаемые с намерением (целью) породить юридические последствия (гражданско-правовые сделки, судебные решения и т.д.).

Юридические последствия- реальный результат действия правового акта, выражающийся в приобретении субъектами (участниками) общественных отношений субъективных юридических прав и несении ими юридических обязанностей.

Юридические поступки– действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от намерения лица.

Юридические события- факты социальной действительности, совершенно (абсолютно) или относительно не зависящие от сознания и воли людей и влекущие за собой юридические последствия.

Юридические факты– такие жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление определенных правовых последствий, в том числе возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Юридические факты – это конкретные обстоятельства, явления действительности в определенном месте и времени, вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных правовых последствий – возникновение, изменение или прекращение правовых отношений.

  • Наибольшее развитие теория юридических фактов получила в гражданском праве. Все юридические факты классифицируют по признаку наличия или отсутствия в факте элементов человеческой воли на 2 вида: события и действия.

Русский ученый П.Г.Виноградов полагал, что юридический факт – это факт действительной жизни, которому придается особое юридическое значение, как звену при образовании, видоизменении или утверждении прав.

Юридические фикции(выдумки, вымысел, реально не существующие) – особые приемы, при которых действительность подводится под определенную формулу, ей не соответствующую, чтобы затем из этой формулы сделать соответствующие выводы.

Фикция противостоит истине, но выдается за истину. Она никому не вредит, а наоборот, полезна. Например, признание судом гражданина безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ), объявление гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ). Презумпции, фикции, аксиомы права дополняют собой классические правовые нормы и способствуют регулированию отношений между людьми.

Юридический(лат.iuridicus – судья, судебный) – относящийся к праву, правоведению; правовой.

Юридический документ- официальная письменная форма внешнего выражения разнообразных средств правового регулирования (норм права, индивидуальных правовых решений, соглашений и т.п.), с помощью которой достигается определенность правового регулирования, независимость от произвола отдельных лиц и устойчивость общественных отношений, стабильность правового и в целом социального положения личности.

Юридический позитивизм- направление в политико-правовой мысли, отражающее, во-первых, органическую, неразрывную связь права и государства, и. во-вторых, инструментальную роль права по отношению к государству, которая выражается в том, что право признается призванным выражать и реализовывать позитивную (положительную) роль государства в обществе.

Юридический процесс– регламентируемая правом совокупность последовательных взаимосвязанных правовых процедур, действий. Разновидностями юридического процесса являются судебные процессы и внесудебные процессы. В структуру внесудебного процесса входят несудебные юрисдикционные процедуры и позитивные управленческие процедуры.

Юридический срок- определенный временной промежуток, с которым нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений и соответствующих юридических последствий.

«Юридическое»- категория, отражающая собой: а) урегулированность общественных отношений установлениями велениями, исходящих от государства и имеющих официальный процедурно-процессуальный характер их реализации (применения); б) связь действия, поступка - документа с государственной властью, отражаемой в официальных правовых актах-документах.

Юридическое дело- понятие, которым охватываются: 1. Жизненный случай, в отношении которого осуществляются или необходимостью должны осуществляться правоприменитсльные действия (правонарушение, спор о праве»; 2. Совокупность документов, фиксирующих действия и факты в конкретном случае, имеющим правовое значение.

Юридическое лицо – по гражданскому законодательству РФ организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. Юридическое лицо наделено определенной правоспособностью, т.е. может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Юридическое прогнозирование- систематическое ведение поиска и получение вероятностной научной информации об основных направлениях и тенденциях развития различных компонентов государственно-правовой действительности на обозримую историческую перспективу.

Юрисдикционное правоприменение- активный, властно-принудительный способ разрешения компетентными органами и лицами юридических дел о правонарушениях и спорах о праве, завершающийся, как правило, определением виновным в совершении противоправных общественно опасных деяний или ответчику, в гражданском иске, не подтведившим свою невиновность, юридической ответственности определенного вида, меры и объема (размера).

Юрисдикция(от лат.iurisdictio – суд, судопроизводство) – установленная законом или иным нормативно-правовым актом подсудность, право производить суд или иное правовое решение вопроса, на которую распространяются полномочия данного государственного органа. Юрисдикция определяется видом и характером разрешаемых дел (преступления или проступки, имущественные споры и т.д.), территорией, от участвующих в деле лиц.

Юриспруденция(от лат.jurisprudentia букв. – забота о праве) - правоведение, совокупность наук о праве; практическая деятельность юристов.

Юрист- служащий государственного или негосударственного аппарата, имеющий специальную правовуюподготовка и занимающий должность юридического профиля, а также всякий гражданин. имеющий диплом учебного заведения по специальности «Юриспруденция» ( либо соответствующий диплом бакалавра или магистра), а также диплом о присуждении ученой степени кандидата или доктора юридических наук и осуществляющий научную или практическую деятельность в области правоведения

Юстиция (от латiustitia справедливость, законность) – правосудие, система судебных учебных учреждений, судебное ведомство, деятельность судебных учреждений по осуществлению судопроизводства, правосудия.

Я

Язык государственный– устанавливаемый конституцией язык одного из народов, входящих в многонациональное государство, на котором ведется работа в государственных органах, издаются законы и другие правовые акты, ведется судопроизводство и официальное делопроизводство. В государствах, объединяющих несколько народов, государственными языками могут признаваться несколько языков.

На всей территории РФ государственным языком является русский язык. Признание русского языка государственным означает, что он изучается в образовательных учреждениях, на нем издаются официальные документы, ведется работа в законодательных и исполнительных органах государственной власти.

Установление русского языка в качестве государственного не исключает права определенных субъектов Федерации устанавливать свои государственные языки. Такое право предоставлено (ч. 2 ст. 68 Конституции России) республикам. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик эти языки употребляются наряду с государственным языком РФ.