Основы интеллектуальной собственности. Учебное пособие для практических и лабораторных занятий студентов специальностей 270500 «Строительство», магист
.pdfа именно института охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
Причины введения правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности можно подразделить на общие, которые касаются всех этих объектов, и специфические, которыми обусловлена охрана каждого конкретного объекта. К общим причинам следует отнести прежде всего то, что рассматриваемые объекты являются результатами интеллектуального труда. Как и результаты всякого другого труда, они не могут быть безосновательно отчуждены от их создателей. Введение специальной правовой охраны этих результатов стимулирует творческую активность его членов, способствует развитию научно - технического прогресса и умножению духовного богатства общества. Важной причиной такой охраны служит то, что традиционные институты гражданского права - авторское и патентное право, а также институт средств индивидуализации участников гражданского оборота - не могут обеспечить в силу присущих рассматриваемым объектам особенностей их надлежащую правовую охрану. Так, авторское право охраняет форму, а не содержание творческих произведений. Между тем ценность открытий, топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, рационализаторских предложений и других нетрадиционных объектов состоит, прежде всего, в содержании соответствующих решений. Несмотря на близость рассматриваемых объектов к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, они не могут охраняться в рамках патентного права.
Наряду с этими общими причинами имеются и особые основания охраны каждого конкретного объекта. Так, основными целями системы государственной экспертизы и регистрации научных открытий являются:
а) подтверждение достоверности научных положений, заявленных в качестве открытий;
б) установление авторского и государственного приоритета; в) моральное и материальное стимулирование авторов открытий;
г) содействие в решении научно - технических проблем, связанных с открытиями;
д) государственный учет и информация об открытиях в целях всестороннего их использования в науке и народном хозяйстве.
Введение особой правовой охраны служебной и коммерческой тайны обусловлено необходимостью ограждения законных интересов участников товарного оборота, затрачивающих время, силы и средства на разработку и внедрение передовых технологий и методов ведения бизнеса, которые далеко не всегда могут быть защищены с помощью традиционных форм правовой охраны. Правила добросовестной конкуренции предполагают наличие у других участников оборота возможности самостоятельно добиваться аналогичных результатов, но запрещают вторжение в область чужих технических и коммерческих секретов путем промышленного шпионажа, подкупа и другими недозволенными методами.
11
Быстрое развитие современной вычислительной техники, основой которой являются интегральные микросхемы (ИМС), обусловило необходимость правовой охраны последних как на уровне структурно - функциональной схемы, так и на уровне топологической схемы. Структурно - функциональная и электрическая схемы ИМС, а также способы изготовления ИМС могут быть защищены в рамках патентного права, поскольку они подпадают под понятие "техническое решение задачи". Что же касается топологических схем ИМС (взаимное расположение элементов), разработка которых требует значительных трудовых затрат, дорогостоящего оборудования и творческих усилий, то они оказались практически беззащитными перед копированием. Копирование технологий, осуществляемое путем микрофотографирования последовательно снимаемых слоев кристалла и изготовления по этим фотографиям фотошаблонов, является значительно более быстрым и дешевым процессом по сравнению с первоначальной разработкой топологической схемы. В результате нарушитель получает возможность изготавливать и поставлять на рынок более дешевые кристаллы, неправомерно получая преимущества в конкурентной борьбе.
Невозможность обеспечения эффективной охраны рассматриваемых объектов нормами авторского и патентного права привела к появлению в гражданском праве особых правил о топологиях интегральных схем. В Российской Федерации закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем» был принят 23 сентября 1992 г. В настоящее время действует часть 4 ГК РФ глава 74 «Право на топологии интегральных микросхем» принятая 24 ноября 2006 г.
Необходимость признания и правовой охраны результатов творческой деятельности селекционеров достаточно очевидна. Однако ввиду специфики, присущей объекту охраны, а также особенностей его правового режима эта сфера творческой деятельности требует специальной правовой регламентации. Правовая охрана деятельности селекционеров предоставляется в соответствии с частью 4 ГК РФ главой 73 «Право на селекционное достижение».
Наконец, особая правовая охрана рационализаторских предложений обусловлена необходимостью стимулировать в рамках конкретных предприятий творческие усилия работников по усовершенствованию применяемой техники, технологии или изменению состава материала.
Таким образом, выделение в праве интеллектуальной собственности института охраны нетрадиционных результатов интеллектуальной деятельности имеет под собой достаточно весомые основания.
Итак, подотрасль гражданского права об интеллектуальной собственности представлена четырьмя названными выше самостоятельными институтами, образующими, соответственно:
-авторское право;
-патентное право;
-институт средств индивидуализации участников гражданского оборота
ипроизводимой ими продукции (работ, услуг);
12
- институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
1.7. Международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. является основой системы международной охраны авторских прав и базируется на следующих основных принципах:
-принцип национального режима, в соответствии с которым любому произведению, созданному в стране - участнице конвенции, в каждой из этих стран должен обеспечиваться тот же уровень охраны, который обеспечивается собственным произведениям;
-принцип автоматической защиты, согласно которому национальный режим охраны произведения не зависит от каких-либо формальностей, не требует регистрации или депонирования.
Согласно конвенции охрана распространяется на следующие произведения литературы, науки и искусства: книги, брошюры, лекции, рисунки, произведения живописи / архитектуры, скульптуры, графики и фотографии; драматические, разнообразные музыкальные, хореографические произведения, кинематографические произведения и многие другие. Наряду с оригинальными произведениями охране подлежат переводы, переделки, музыкальные аранжировки и другие трансформации литературного или художественного произведения, включая сборники, энциклопедии, антологии и пр., если они выполнены без ущерба для авторских прав создателя оригинала.
В качестве лиц, охрана прав которых предусматривается Бернской конвенцией, указываются авторы и их правопреемники, физические и юридические лица. Срок охраны, который предоставляется конвенцией, составляет все время жизни автора и 50 лет после его смерти.
Наряду с совершенствованием положений Бернской конвенции и модернизацией ее в 1948-1951 гг. под эгидой ЮНЕСКО была выработана новая конвенция, которая принята в Женеве в сентябре 1952 г. межправительственной конференцией с участием представителей 50 стран. Названа она была Всемирной (Женевской) конвенцией об авторском праве и вступила в силу в сентябре 1955 г.
В настоящее время в конвенции участвуют более 80 государств. Эта конвенция не развивает и не заменяет Бернскую конвенцию, но она больше, чем Бернская, отдает предпочтение принципу национального режима, что и позволило ей объединить государства с различным авторско-правовыми системами и подходами. Согласно конвенции срок охраны авторского права охватывает период жизни автора и 25 лет после его смерти.
Правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, равно как и охрана зарубежных объектов промышленной
13
собственности в РФ, основывается на общепризнанных принципах международного сотрудничества, нашедшего свое отражение в международных договорах и соглашениях по охране промышленной собственности. Наиболее важное значение в этом плане имеют Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. и Договор о патентной кооперации 1970 г., участниками которых являются десятки стран всех континентов, включая и Российскую Федерацию.
Основной целью Парижской конвенции по охране промышленной собственности является создание благоприятных условий для патентования изобретений, промышленных образцов и других объектов промышленной собственности гражданами и организациями одних государств в других государствах. Парижская конвенция не предусматривает выдачи какого-либо международного патента, который действовал бы на территории разных государств. Чтобы обеспечить охрану разработки в том или ином государстве, ее необходимо там запатентовать. Участники Парижской конвенции договорились о том, что ими не будут устанавливаться никакие дискриминационные меры в отношении иностранных заявителей. Статья 2 Конвенции предусматривает предоставление им такой же охраны, которая предоставляется или будет предоставляться в будущем в соответствующей стране ее собственным гражданам и фирмам (принцип национального режима).
Врамках Парижской конвенции, сохраняя преимущества последней, в 1970 г. заключен Договор о патентной кооперации РСТ в области подачи и рассмотрения заявок на изобретения, предоставивший возможность заявителю подать только одну международную заявку и указать те страны, подписавшие договор, в которых требуется охрана заявленного изобретения.
Идея создания Европейской патентной организации была реализована в 1977 г. в Мюнхене, когда вступила в силу конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция 1973 г.). Европейская патентная конвенция регулирует только процедуру выдачи европейского патента, который с даты его опубликования в тех странах, для которых он был испрошен, закрепляет за патентовладельцем те же права, которые предоставляются национальным патентом. Европейский патент может быть получен не только заявителями из стран, участвующих в Конвенции, но и любыми другими лицами.
Порядок выдачи европейских патентов дает практическое преимущество, заключающееся в подаче единственной заявки на одном языке (английском, немецком, или французском) в одно патентное ведомство.
В1994 г. странами бывшего СССР (Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан. Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина) было подписано соглашение о создании Евразийской патентной конвенции.
Наряду с рассмотренными международными соглашениями следует также отметить такие, как Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков, Мадридское соглашение о пресечении ложных
14
или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах, Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации, Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов, договоры о международной классификации объектов промышленной собственности (Страсбургский, Локарнский, Ниццкий, Венский).
Всемирная организация интеллектуальной собственности – ВОИС, является международной межправительственной организацией системы Организаций Объединенных Наций со штаб-квартирой в Женеве. Подписана 14 июля 1967 г. в Стокгольме.
Целями ВОИС являются:
-содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и, в соответствующих случаях, во взаимодействии с любой другой международной организацией;
-обеспечение административного сотрудничества между Союзами в области охраны интеллектуальной собственности, т.е. Союзами, созданными
врамках конвенций.
Для достижения этих целей ВОИС:
-содействует разработке мероприятий, рассчитанных на улучшение охраны интеллектуальной собственности во всем мире;
-выполняет административные функции Парижского союза, специальных союзов, образованных в связи с этим Союзом и Бернским союзом;
-способствует заключению международных соглашений;- предлагает свое сотрудничество государствам, запрашивающим юридическую, консультационную, техническую помощь в области интеллектуальной собственности;
-собирает и распространяет информацию, относящуюся к охране интеллектуальной собственности;
-обеспечивает деятельность служб, облегчающих международную охрану интеллектуальной собственности.
В настоящее время под административным управлением ВОИС находятся 23 международных договоров, в 14 из которых участвует Российская Федерация.
15
Тема 2. АВТОРСКОЕ ПРАВО. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИМИ
2.1. История развития авторского права в России
Становление и развитие авторского права в России отличается своеобразием по сравнению с историей авторского права западноевропейский государств и США. Первые законы, регулирующие авторские отношения, были приняты в России лишь во второй четверти XIX в. Это было обусловлено особенностями исторического развития России.
Книгоиздательское дело до конца XVIII в считалось государственной монополией. Первое разрешение на открытие частной типографии было выдано в 1771 г. одновременно с введением цензуры на иностранную литературу. Некоему иностранцу Гартунгу была выдана привилегия на печатание книг в Петербурге только на иностранных языках. Что касается книг на русском языке, то в Указе 1771 г. специально подчеркивалось: «На русском языке никаких книг и сочинений не печатать, дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было». Указ 1783 г. разрешал частные типографии во всех городах империи. Просуществовал он до 1796 г. Только в 1801 г. император Александр 1 вновь разрешил открыть частные типографии, но доминирующее положение государства в сфере издательского дела сохраняется до середины XIX века. В условиях отсутствия конкуренции между издателями в России не было главных объективных предпосылок для появления авторского права.
Важной особенностью авторского права России была тесная связь с цензурным законодательством, которое родилось в России значительно раньше. Первоначально, выдавая издателям разрешение на печатание книг, цензура совершенно не интересовалась тем, обладают ли издатели соответствующими правами на произведение. Участившиеся случаи мошенничества со стороны отдельных издателей вынудило правительство принять соответствующие меры. В 1816 г. Министерством народного просвещения было издано распоряжение о приложении доказательства прав издателя на подачу рукописи к напечатанию. С появлением указанного распоряжения вопрос о правах издателя впервые ставился в зависимость от авторского права создателя произведения.
Первый авторский закон в России появился также в рамках законодательства о цензуре. Срок авторского права был установлен в 25 лет со дня смерти автора, после чего произведение «становилось собственностью публики». В 1830 г. было утверждено новое Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей, которое расширило круг объектов авторского права, включив в них охрану статей в журналах, частные письма, хрестоматии и т.д. Срок охраны авторских произведений продлился до 35 лет после смерти автора. Более эффективная защита интересов авторов и пользователей произведений нашла свое отражение в «Положении об авторском праве», принятом 20 марта 1911 г.
16
Сразу же после Октябрьской революции прежнее законодательство России, включая и закон об авторском праве от 1911 г., было отменено.
Следующий этап развития российского авторского права в советский период связан с действием основ авторского права 1925 и 1928 гг., а также принятого в их развитие Закона РСФСР «Об авторском праве» от 8 октября 1928 г. За всеми авторами признавалось исключительное право на созданные ими произведения, которое по закону 1925 г. имело силу в течение 25 лет с момента первого издания или первого публичного исполнения, а с 1928 г. стало в отношении большинства произведений пожизненным правом автора. Предусматривался и переход авторских прав к наследникам на период 15 лет после смерти автора. Использование произведений допускалось не иначе, как на основе договоров с авторами, условия которых регулировались законом.
В начале 60-х годов в ходе проводившейся кодификации законодательства было решено включить законодательство об авторском праве в качестве самостоятельного раздела в Основы гражданского законодательства СССР и гражданские кодексы союзных республик. Ранее действовавшие нормы авторского права были пересмотрены в сторону дальнейшего расширения авторских прав. До 25 лет возрос срок действия авторского права после смерти автора, расширился круг субъектов авторского права и т.д.
Основы гражданского законодательства 1991 г. исключили свободное использование произведений в кино, на радио и телевидении, а также публичное исполнение опубликованных произведений без согласия их авторов, расширили круг охраняемых произведений, продлили срок действия авторского права до 50 лет.
Основы гражданского законодательства 1991 г. должны были вступить в действие с 1 января 1992 г., однако в связи с распадом Советского Союза этого не произошло. В Российской Федерации Основы гражданского законодательства вступили в силу 3 августа 1992 г. в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 14 июля 1992 г. «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы».
Параллельно развернулась работа по подготовке законодательных актов, посвященных регулированию взаимоотношений в области авторского права. С принятием 9 июля 1993 г. Закона об авторском праве и смежных правах перестал применяться раздел V Основ гражданского законодательства 1991 г. В 2006 г. был принят гражданский кодекс, где права на интеллектуальную собственность законодательно закрепляются в части IV. В частности, авторское право охраняет глава 70, а права, смежные с авторскими – глава 71.
2.2. Авторское право и права, смежные с авторскими
Авторское право является частью гражданского права и регулирует отношения, связанные с созданием и использованием произведений
17
литературы, науки и искусства. Законодательства ведущих стран мира признают за авторами исключительные права на результаты их творческой деятельности. Признание авторских прав на государственном уровне создает благоприятные условия для развития творческой активности, а поощрение интеллектуального творчества является одной из основных предпосылок социального, экономического и культурного развития страны. Основной задачей авторско-правовой системы наряду с защитой прав авторов и их правопреемников от неправомерного использования их произведений является также создание условий, благоприятных для воспроизведения и распространения продуктов интеллектуального творчества. При этом нельзя не отметить особую роль, которую играют в распространении этих объектов юридические и физические лица, которые, не являясь авторами этих произведений, содействуют распространению и воплощению в материальную форму объектов интеллектуального труда. К ним относятся исполнители, режиссеры-постановщики спектаклей, продюсеры, лица, занятые в производстве фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, а также издательства. Такие организации и физические лица, используя свои профессиональные качества и технические и материальные средства, создают возможность представить произведение автора в доступной для восприятия форме. Права этих лиц называются смежными с авторскими, и они тесно связаны с авторским правом
Ст. 1259 главы 70 указывает, что авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Данное определение является весьма емким, включающим в себя большое количество признаков объекта авторского права.
Понятие произведение как результат творческой деятельности автора зародилось много столетий назад, но современное законодательство, как правило, не дает четкого определения. Так, определение, данное В. Серебровским: "Произведение - это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения", направлено главным образом на юридическое отграничение произведения в качестве объекта правовой защиты.
Произведение должно относиться к определенным областям человеческой деятельности: науки, литературы и искусства.
Произведение должно являться результатом творческой деятельности. Оно охраняется независимо от его назначения и его достоинств. Не должно приниматься во внимание, в какой области человеческой деятельности может быть применено произведение. Произведение должно существовать в объективной форме. Это означает, что произведение должно не просто сложиться в сознании автора, но и быть выраженным вовне.
18
Пункт 3 ст. 1259 главы 70 перечисляет следующие виды объективной формы:
-письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.);
-устная (публичное произнесение, публичное исполнение и т. д.);
-звукоили видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т. д.);
-изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видеоили фотокадр и т. д.);
-объемно-пространственная форма (скульптура, модель, макет, сооружение и т. д.).
Этот список является только примерным и не исключает возможности
использования иных форм объективного выражения произведения.
Чтобы произведение подпадало под действие российского авторского права, необходимо наличие определенной связи произведения с гражданами России или территорией Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 1256 главы 70 авторское право распространяется:
-на произведения, обнародованные либо не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации, независимо от гражданства авторов и их правопреемников;
-на произведения, обнародованные либо не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами - гражданами России и их правопреемниками;
-на произведения, обнародованные либо не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) - гражданами других государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
При этом поясняется, что произведение будет считаться опубликованным в Российской Федерации, если в течение 30 дней после даты первого опубликования за пределами Российской Федерации оно было опубликовано на территории Российской Федерации.
Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
Законодательство также определяет некоторые случаи, когда произведение не должно признаваться объектом авторского права: согласно ст. 1259 главы
70 не являются объектами авторского права:
-официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы;
-государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
-произведения народного творчества;
19
- сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. Авторское право на произведение возникает в силу факта его создания.
Чтобы у автора возникло право на произведение, не требуется выполнять какие-либо действия: получать подтверждение творческого характера произведения, обнародовать его, регистрировать и т.п. Однако автор может принять особые меры, чтобы облегчить свою позицию в случае возникновения споров в отношении его произведения. В частности, автор может (но не обязан) проставить на произведении специальный знак охраны авторского права: знак (С), имя обладателя авторских прав и год первой публикации произведения.
Знак охраны авторского права состоит из специального символа (c) первая буква С слова «copyright» (сокращение от английского слова copyright - авторское право), заключенная в круг, имени обладателя исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения.
Российское законодательство предусматривает возможность обладателю прав на программу для ЭВМ или базу данных зарегистрировать эти произведения в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Однако и в этом случае неиспользование этой возможности никак не ограничит права автора или его правопреемника.
2.3. Виды объектов авторского права
Ст. 1259 (п. 1) главы 70 перечисляет следующие виды объектов авторского права:
-литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
-драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
-хореографические произведения и пантомимы;
-музыкальные произведения с текстом или без текста;
-аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино - и телепроизведения);
-произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
-произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
-произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
-фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
20
