Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ИГПЗС_билеты

.pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
18.06.2022
Размер:
787.66 Кб
Скачать

Ответ 17:

Абсолютизм в Германии. Императорская власть. «Княжеский абсолютизм». «Пресвященный абсолютизм» в Австрии.

В XVI веке среди европейских правителей усиливается тенденция к неограниченной форме правления, абсолютизму. В Германской империи укрепить свою позицию и развеять институт императорской власти в этом направлении попытались габсбурги, которые с 1468 года занимали Германский престол.

На рубеже XV-XVI веков была проведена имперская реформа:

1.за рейхстагом был закреплен статус высшего имперского органа,

2.был учрежден верховный суд - высший орган правосудия в империи,

3.был введен единый имперский налог для финансирования имперских учреждений,

4.империя была поделена на территориальные и административные единицы - имперские округа.

Это были попытки укрепления центральной власти, однако неизвестно как бы они сказались на дальнейшее развитие Германии, однако свое влияние оказали следующие события:

1) реформация церкви в начале XVI века. В результате реформации произошел раскол Германии на протестантский север и католический юг, тоесть усилился сепаратизм;

2) крестьянская война 1524-1525 годов, в ходе которой крестьяне пытались определить свои права и обязанности по отношению к господам;

3) тридцатилетняя война 1618-1648 годы. Закончилась война "Вестфальским мирным договором" 1648 года, который еще укрепил позиции Германских князей, предоставил им полномочия в сфере внешней политики.

Абсолютизм мог развиваться только в отдельных Германских государствах и поэтому получил название княжеского абсолютизма.

Через рейхстаг в 1464 году князьям удалось добиться введения налогов на содержание армии в мирное время.

Постоянная армия стала важным инструментом, позволившим князьям укрепить свою власть и теперь они могли пренебречь притязаниями сословий на участие в обсуждении и принятии решений по политическим вопросам.

Во многих землях упразднялись тайные советы, и на смену коллективному обсуждению пришло кабинетное правление.

Князья взаимодействовали с ведомствами через своих кабинетных секретарей, отдавали им свои распоряжения, таким образом становились во главе всей системы правления.

Укрепляется автографическая тенденция, которая свидетельствует об установлении абсолютизма.

В1701 году происходит оформление Прусского государства, с этого момента складывается немецкий дуализм. Наряду с Австрией, которая держит императорскую корону, появляется могущественное государство Пруссии на севере Германии.

ВXVIII веке в обеих странах осуществляются внутриполитические реформы, основой для которых явилась государственная доктрина просвещения. Просветители настаивали на рациональном устройстве и эффективной реализации управления экономики и правосудия. На смену старому мышлению пришли: критика устаревших порядков, вера в человеческий разум. Изменение, произошедшие в обществе шли не снизу, не под давлением оппозиции, а сверху от просвещенных князей и чиновников

Ответ 18:

Источники феодального права Западной Европы. Обычное право. Частные кодификации. Городское право. Каноническое право. Рецепция римского права.

Право в своем развитии проходит от правового обычая до практической реализации его государством как закона.

Общие источники феодального права Западной Европы:

Законодательство королей, наиболее ярко выражено в Англии.

Рецепция римского права (заимствование, воспроизводство норм права у других народов). Наименьшее влияние рецепция римского права оказала на Англию, здесь она отсутствует как самостоятельный источник права.

Рецепция римского права – заимствование его положений во многих европейских странах:

1.давало готовые юридические формулы выражения производственных отношений развивающегося товарного хозяйства;

2.короли использовали его в борьбе с церковью и сеньорами, т.к. оно обосновывало их претензии на абсолютную власть;

повышение теоретического интереса со стороны ученых

Каноническое — главное сферой применения считаются отношения между церковью и светской властью; борьба за ведущее положение церкви; брачносемейные отношения; зона церковных порядков.

В связи с развитием торговли, растёт значение городов, центров ремесла и

производства. Возникает городское право , создаются органы городского самоуправления (городское собрание); их юрисдикция распространялась на

городских жителей. Также из него возникло торговое право.

Городское

право – с ростом городов городские обычаи и рыночные споры

способствовали возникновению городского права. Вытеснение ленного и

дворового права.

 

Обычное право – право, присущее какой - либо определенной местности, каким

либо племенам, играло решающую роль.

 

Во Франции эти обычаи носили название кутюмов. Действовали в

разных

местностях, имели общую основу, обусловленную сходством феодальных отношений и влиянием прежде действовавших источников права. Но наряду с общими кутюмами, применявшимися на территории провинции, существовали местные обычаи отдельных районов, городов, поселков. В отношении выражения и изложения юридических норм Франция делилась на две части: юг – писаное право (продолжало действовать римское право), север - обычное право. В Германии – крепостные судись по «дворовому» праву, а слуги «по служилому»

Частные кодификации – это попытки частных лиц, кодифицировать право. Данные сборники не были обязательны для применения. Во Франции – Большой сборник обычаев Нормандии, Большой сборник обычаев Франции. Даже появились местные сборники обязательные для применения. В Германии – «Саксонское зерцало» создал судья Эйхе фон Репхоф в 13в.

По характеру

источников права средневековая Франция распадалась на две

 

 

 

 

 

 

 

большие области —

север

(преобладало неписаное, обычное право;

королевские

 

 

 

 

«капитулярии», ордонансы) и

 

юг (экономические отношения были более развиты,

удержалось видоизмененное римское право). Соответственно с тем юг называли «страной писаного права», а север — «страной обычного права».

Старые германские обычаи действовали и по всей Германии. На их основе развился так называемый феодальный кодекс — смесь обычаев, регулировавших отношения сюзеренитета-вассалитета, феодальной собственности и пр.

Английское обычное право было общим для всей страны . Этому способствовала

деятельность высших судов. Важное значение имели также королевские

«ассизы»

законы.

 

ХII-ХIII века — появляются первые кодификации права, начинается рецепция

римского права, возникает городское право, все большее распространение получает право католическое.

С ХШ столетия в Англии стали записывать в особые книги — свитки тяжб

судебные решения, вступившие в законную силу. Постепенно входит в жизнь правило, что судебные решения, вынесенные вышестоящим судом и занесенные должным образом в свитки тяжб, имеют силу закона для всех нижестоящих судов, когда они рассматривают аналогичное дело или сталкиваются с аналогичной ситуацией. На эти решения можно было ссылаться, как ссылаются на закон. Так возник и утвердился в Англии судебный прецедент — узаконенный пример для решения аналогичных дел. Совокупность прецедентов составила в своей основе общее право Англии . Наиболее важные решения

стали издаваться в виде Ежегодников.

 

Самым же значительным сборником английского феодального права

следует

считать так называемый Fleta, составленный неизвестным лицом в лондонской тюрьме (Флит) около 1290 года.

Общее право представляется обычно гибким, то есть легко приспособляющимся к новым обстоятельствам, но поначалу судьи тяготели к строгой формальности, к «отвердеванию» прецедента. Они выработали 39 так называемых приказов, под которые стремились подводить все возможные варианты исковых притязаний. А когда это не удавалось, отказывали в иске. Но жизнь не терпит застывших форм регулирования. Стороны стали искать защиты у короля и его администрации. Они справедливо ссылались на ущерб, причиняемый им судами общего права, терявшимися, например, перед таким новым для них делом, как фрахт морских судов или что-нибудь в том же роде, чего не знали и не могли знать старинные обычаи англосаксов. Тогда-то и возникают уже упоминавшиеся ними суды справедливости . Первым из них был суд лорда-канцлера ,

действовавший по поручению самого короля. Суд справедливости не был связан никакими нормами права : каждое его решение было правотворчеством, и это считалось естественным, поскольку он действовал по прямому поручению короля. Постепенно

вошло в обычай, что решения лорда-канцлера имеют значение прецедента, но только для судов справедливости.

Начиная с XIV века все большее значение приобретают такие источники права,

как закон, королевское распоряжение, решения высших судов.

 

В Англии начиная с ХШ века издаются

статуты и ордонансы по различным вопросам

права. Статутами назывались акты парламента, получившие утверждение (санкцию)

короля; ордонансами — акты самого короля.

 

 

Среди немецких кодификаций права XVI-XVIII веков

заслуживает быть

отмеченной знаменитая «Каролина», изданная вскоре после поражения Крестьянской

войны 1525 года (в 1532 г.), в качестве единого свода законов для всей громадной, пестрой по своему составу Германской империи «Каролина» (названная так по имени императора

Карла) могла бы иметь известное положительное значение. Но ее

«всеобщность»

значительно умалялась оговоркой, принятой по настоянию князей:

«Мы не желаем,

однако, лишать курфюрстов, князей и сословия их исконных, унаследованных и

правомерных обычаев».

 

Рецепция (заимствование и усвоение) римского права:

Развивающиеся экономические отношения стали испытывать нужду в новых нормах права, которые могли бы должным образом регулировать торговлю, морские перевозки, кредит и денежные отношения вообще, новые формы собственности, возникшие и развившиеся в городе, и т. п. Феодальное право, примитивное и консервативное, разное в разных провинциях, не годилось для указанных целей. Выход был найден в рецепции римского права. Правда, оно было рабовладельческим. Но одновременно с тем оно было правом развитого товарного общества, правом, основанным на частной собственности, и к тому же продуктом высокой юридической культуры.

Нормы римского права выражены в наиболее общей, абстрактной форме и потому могли быть легко применимы в сходных ситуациях. Рецепция не исключала критики, реципированное римское право применялось не механически. Весьма часто оно бралось только за основу, дополнялось и изменялось.

Раньше всех в Европе римское право, главным образом по кодификации Юстиниана (см. главу «Византия»), стали изучать в итальянских университетах, особенно в

Болонском. Здесь выдвинулся юрист Ирнерий (1082—1125 гг.), положивший начало школе глоссаторов — комментаторов римского права.

Римское право было находкой для развитых итальянских городов. Вслед за тем оно стало распространяться в Германской империи.

Германские императоры, тяготившиеся зависимостью от собственных вассалов, увидели в римском праве надежную опору. Им в особенной степени импонировало

правило, сформулированное римскими юристами: «слово императора — закон» . С XVI

столетия признанным центром изучения римского права становится Франция . Здесь

комментаторская работа, обогащенная знанием римской истории и идеями гуманистов, становится более основательной, да и латынь, которой продолжали пользоваться как языком науки, стала отличаться от варварской латыни глоссаторов. Англия менее других стран была затронута влиянием римского права. Здесь пошли по пути создания судов справедливости; прецедентного права.

В Х1-Х11 веках, раньше всего в Италии, начинает складываться городское право . Городские республики Италии весьма рано приобрели право на собственный суд. Осуществлялся он, как правило, лицом, принадлежавшим к высшей администрации. Решение его, в том числе и по конкретному делу, приобретало значение общей нормы.

Ответ 19:

«Каролина как общегерманский свод уголовного процесса и уголовного права».

В средневековой Германии не было единой для всего государства правовой системы, главным источником права являлся обычай, причем в каждом княжестве

действовал свой обычай. Большое распространение в средневековой Германии получило Римское право, которое изучалось в университетах и использовались на практике. Смесь германских обычаев и Римского права получило название Пандектного права.

Обычаи существовали в устной форме и передавались из поколения в поколение, для удобства пользования обычаями юристы (судьи, нотариусы, адвокаты) стали обычаи записывать - это были частные кодификации.

Частная кодификация - составлялась частным лицом, применялась на определенной территории и обязательной не была. С XVII века проводятся повсеместно официальные записи местного права. В эпоху абсолютизма почти во всех германских государствах появляются кодификации права. Самой известной официальной кодификацией является Каролина, названная в честь императора Карла V, который правил в Германии с 1519 по 1556 год. Карл V стремился создать великую европейскую империю с двумя центрами: Священная Римская империя Германской нации и Испанией. Империя габсбургов была разделена на Испанскую и Австро-Германскую часть. В 1532 году издание Каролины было частью плана по созданию централизованного Германского государства. Действовало на территории всего государства, хотя и в дополнение к местным обычаям. Вплоть до конца XVIII века в Германских землях при осуществлении правосудия опирались на принципы, закрепленные в Каролине.

Каролина – принятое в 1532г., и опубликованное в 1533г. Уголовно – судебное уложение «Священной Римской империи германской нации». Получила свое название в честь германского императора Карла V.Явилась единственным общеимперским законом раздробленной Германии, имела цель упорядочить уголовное судопроизводство в местных судах.

Таким образом, за каждой землей было сохранено ее особое уголовное право, Каролина предназначалась лишь для восполнения пробелов в местных законах. Уложение составлено в жанре наставления императора, написанного по его же просьбе учеными-юристами и предназначенного для использования на всем обширном пространстве империи.

В структурном отношении Каролина подразделялась на 219 статей. Из них 142 были посвящены процессу, а остальные 77 статей (со 104-й по 180-ю) содержали нормы уголовного права. В целом, разграничение норм на уголовные и процессуальные было проведено достаточно условно, так что практическое применение Каролины в судах встречало значительные трудности.

Каролина предусматривала довольно многочисленный круг преступлений:

-государственные (измена, мятеж, нарушение земского мира и др.);

-против религии (богохульство, колдовство и др.);

-против личности (убийство, отравление, клевета и др.);

-против нравственности (кровосмешение, изнасилование, двоебрачие, нарушение супружеской верности и др.);

-против собственности (поджог, грабеж, воровство, присвоение);

-а также некоторые другие виды преступных деяний.

ВКаролине получили более или менее точное определение не только отдельные преступления, но и некоторые общие понятия уголовного права: покушение, соучастие (например, пособничество), неосторожность, необходимая оборона и т.д. В основу наказаний, предусмотренных Каролиной, положен принцип устрашения

Карательные меры Каролины отличаются жестокостью: многие преступления наказывались смертной казнью, причем виды казни были квалифицированы: колесование, четвертование, закапывание живым в землю, утопление, сожжение и пр. Существенное место среди наказаний занимают телесные. Нередко применялось вырывание языка и отсечение руки. Смертная казнь и лишение частей тела производились публично.

При маловажных проступках практиковалось лишение чести, причем осужденного выставляли к позорному столбу или в ошейнике на публичное осмеяние. Обращает на себя внимание установление жестоких наказаний за посягательства против императорской власти и против собственности.

Большая часть статей Каролины посвящена вопросам судопроизводства. Каролина сохранила некоторые черты обвинительного процесса. Потерпевший или другой истец мог предъявить уголовный иск, а обвиняемый - оспорить и доказать его несостоятельность. Сторонам давалось право представлять документы и свидетельские показания, пользоваться услугами юристов. Если обвинение не подтверждалось, истец должен был «возместить ущерб, бесчестье и оплатить судебные издержки».

В целом основной формой рассмотрения уголовных дел в Каролине является инквизиционный процесс. Обвинение предъявлялось судьей от лица государства "по долгу службы". Следствие велось по инициативе суда и не было ограничено сроками.

Широко осуществлялись средства физического воздействия на подозреваемого, например допрос под пыткой. При этом Каролина подробно регламентирует условия применения пытки. Чтобы улики были признаны достаточными для применения допроса под пыткой, их должны были доказать два "добрых" свидетеля. Главное событие, доказанное одним свидетелем, считалось полудоказательством. Ряд статей Каролины определяет порядок доказывания преступления истцом, если обвиняемый не сознавался. Большинство статей посвящено свидетелям и свидетельским показаниям.

Окончательный приговор следовало выносить на основании собственного признания или свидетельства виновного.

Процесс делился на три стадии: дознание, общее расследование и специальное расследование. Дознание заключалось в установлении факта совершения преступления и подозреваемого в нем лица. Общее расследование состояло в кратком допросе арестованного об обстоятельствах дела и имело целью уточнить некоторые данные о преступлении.

Специальное расследование, основывавшееся на теории формальных доказательств, представляло собой подробный допрос обвиняемого и свидетелей, сбор доказательств для окончательного изобличения и осуждения преступника.

Каролина - уголовно-процессуальное положение.

Историческое значение этой кодификации очень велико:

1.создание единого для всего государства свода законов в условиях общего партикуляризма права.

2.Каролина провозглашала верховенство имперского права над правом земельным;

3.было упорядочено судопроизводство.

4.Определены стадии судебного разбирательства.

5.Юридическое закрепление получил розыскной или инквизиционный процесс.

Для Каролины характерен достаточно высокий уровень юридической техники. В ней содержится ряд общих понятий уголовного права, например: умысел, неосторожность, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, такие понятия как покушение, соучастие. Каролина признает вину, однако закрепляет и объективные мнения.

Ответ 20.

Формы феодального землевладения во Франции: аллод, бенефиций, феод. Феодальные права. Цензива.

Дружина франкского короля получала участки принадлежащей народу земли, в первое время большей частью как подарки, позднее как пожалования чисто феодального характера (бенефиции).

Бенефиций – имущество, находящееся лишь в пользовании владельца. Давался на условиях несения службы, не передавался по наследству и со смертью бенефиция передавался собственнику

Бенефициарий был обязан являться на военную службу по первому требованию короля: земля была ему вознаграждением за нее. После смерти бенефициария его земля и обязанности переходили к сыну. Если его не было, король мог изъять земельный участок и наделить им другого. Зависимое положение бенефициариев вынуждало их упорно и настойчиво добиваться превращения поместий в неотчуждаемые и наследственные феоды.

В VI веке основная масса пахотных участков становится у франков

свободно

отчуждаемой собственностью аллодом.

 

 

Аллод (распространен в Средневековье) -

наследственное индивидуальное

землевладение. Собственник осуществлял все права на землю, неся за землю службы, не платя повинностей.

Хотя отношения между сеньором (королем) и вассалом (бенефициарием) строились н а о с н о в е д о го в о р а, с т о р о н ы в н е м н е з а н и м а л и р а в н о го п р а в о в о го положения. Вассальный договор содержал в себе элементы иерархии и зависимости, так как получатель феода обязывался признавать верховенство сеньора (сюзерена). Они заключались публично и посредством торжественного и тщательно разработанного обряда. Главное в нем составляло официальное введение вассала во владение землей (инвеститура) и его клятва верности своему сеньору (оммаж).

Вассальные договоры четко фиксировали обязанности сторон. Сеньор наряду с предоставлением феода должен был обеспечить защиту вассала и переданной ему земли. Обязанность вассала выражалась в военной службе на сеньора (до 40 дней в году). Вассал должен был также участвовать в судебных и других собраниях феодалов под председательством сеньора. Денежные выплаты вассала были строго определены: выкуп сеньора из плена, подарки при посвящении в рыцарский сан его старшего сына и выходе

замуж старшей дочери. Первоначально вассальные договоры считались заключенными на срок жизни сторон, носили персональный характер. Но вскоре обязанности, связанные с

ними, стали передаваться по наследству

. Соответственно при уплате сеньору

установленного вознаграждения (рельефа) к наследнику переходило и земельное

владение, постепенно превращающееся в потомственное.

Таким образом, к XI веку

феод (наследственное родовое поместье) утверждается

как основная форма поземельной собственности. Если вассал нарушал клятву верности сеньору и не выполнял своих обязанностей, он должен был вернуть феод.

Феод – благородное, свободное держание. Феодальный сеньор передавал вассалу часть своих земель лицу, становившемуся его вассалом и принимавшему на себя по

феодальному договору обязанности верности и оказания определенных услуг вассалу. Вассалы имели в отношении феодов полномочия владения и пользования ими. Все доходы с феода принадлежали вассалу. Феод переходил к наследникам вассала.

Управление городами и судами находились в ведении сеньора или его агентов ; в казну сеньора поступали налоги и сборы от городов. В борьбе за вольности города находили нередко поддержку в среде мелкого дворянства, недовольного зависимостью от

сеньоров. Но чаще всего города искали поддержки при дворе.

Интересы короля и

городов во многом совпадали:

король хотел ограничения власти вассалов, единства

страны; города тоже — единство обеспечивало безопасность дорог, широкие рыночные связи, единую и полноценную монету. На этой основе возникает неписаный договор: города дают королю деньги и солдат, короли обеспечивают городам защиту от феодальных притеснений.

Положение крестьян : для удовлетворения новых запросов, помещик нуждался в деньгах. Для этого он переводит натуральные повинности в денежные . Свободные и заброшенные земли стремятся заселить кем угодно, лишь бы за них платили. Не расставаясь с прямым насилием, с внеэкономическим принуждением, феодал одновременно задумывается над средствами экономического стимулирования крестьянина — возникает цензива — новая форма крестьянского феодального землевладения.

Цензива – это землевладение лично свободных крестьян, которые являлись наследственными держателями земли. Но с крестьянина причитались различные и весьма обременительные платежи.

Обрабатывающий цензиву крестьянин может по своей воле переходить с места на место (в том числе уходить в город). Цензива свободно передается по наследству. Ее

можно продать, однако, с тем, чтобы новый хозяин нес те же повинности. И самое главное: за цензиву уплачивается твердый ежегодный денежный взнос (ценз).

Во Франции переход к цензиве начался в ХШ веке. С течением времени она становится здесь основной формой крестьянского держания.

Таким образом, в феодальном праве существовало 2 основных вида вещных прав на землю: право собственности и держание.

Аллод как форма земельной собственности имел наибольшее распространение в раннем Средневековье. (Собственник земли самостоятельно осуществлял все права на нее, не неся службы.

Наиболее распространяемым правами на землю были держание – феодальные зависимые права. Держания были свободные и несвободные.

Свободные имели форму бенефиция, под которым понималось имущество, находящееся лишь в пользовании владельца.

Так же можно выделить: Феод – благородное держание земли на основе ленных отношений. Феодальный сеньор уступал часть своих земель лицу, становившимся его вассалом и приним. На себя по феодальному договору обязанность верности и оказания

опред. Услуг сеньору.

ЦЕНЗИВА. Крестьянин явл.

Во Франции появился вид свободного держания

Наследственным пользователем земли. (платил палтеж)