Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
177_7_2010.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
448 Кб
Скачать

Глава 1. Теоретико правовые основы наследования по завещанию

1.1. История становления и развития института наследования по завещанию

В теории гражданского пава одним из древнейших является институт наследственного права, упоминания о котором встречаются в самых первых письменных источниках: глиняных таблицах Шумера, египетских иероглифах и т.д. В привычном для нас виде основные понятия наследственного права появились в римском праве, позднее они были воспроизведены (рецепированы) гражданским правом новых народов и до сих пор лежат в основе наследственного права большинства современных цивилизованных правовых систем.

В римском праве наследственные правоотношения, в классификации Гая, были отнесены к разделу, учению о вещах в той части, где речь шла о способах приобретения имущества. Соответственно, само наследственное право являлось одним из способов приобретения имущества. Особенность данного способа состояла в том, что это имело место после смерти лица и без его непосредственного волеизъявления.

Древним римлянам были известны две основные формы наследования - наследование было возможно: по завещанию (testamentum) - наследование в порядке и на условиях, определенных самим наследодателем посредством специального распоряжения - завещания; или по закону (ab intestato) - если завещание наследодателем не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник, назначенный в завещании, не принял наследства. Причем «древнейшим видом наследственного преемства является наследование без завещания (ab intestato), которое регулировалось законом XII таблиц...»2.

Новицкий И.Б. отмечает такую характерную особенность римского наследственного права, как недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица, т.е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть наследства - к наследникам по закону: «nemo pro parte testatus desedere potest» - не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части - по закону3.

В российском законодательстве впервые было отменено как наследование по закону, так и наследование по завещанию 27 апреля 1918 года. В этот день был издан декрет ВЦИК «Об отмене наследования», которым устанавливалось ограничение источников возникновения права частной собственности. Декрет отменил наследование и пытался разрешить вопросы социального обеспечения. Однако довольно скоро законодатель отказывается от полного отрицания наследственного права, ввиду того, что декрет утверждал неисполнимое, что доказывалось практикой. Материалы Верховного Суда свидетельствовали о существовании института наследования в жизни.

Поэтому в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. присутствовала часть «Наследственное право». Был установлен предел стоимости имущества, которое могло переходить по наследству. За вычетом долгов можно было передать 16 тыс. руб. золотом. Ограничение стоимости имущества, переходящего по наследству, вело к своеобразному положению: в случае невозможности произвести раздел имущества, превышающего предельную стоимость наследства, устанавливалось «совместное владение» этим имуществом наследников и органов государства (ст. 417), т.е. возникла общая собственность государства и частных лиц.

Общее направление, ограничивавшее возможность сконцентрировать в одних руках крупные состояния, продиктовало и определение круга наследников, и порядок призвания их к наследству. Согласно ст. 418 ГК РСФСР 1922 г., круг лиц, которые могли быть наследниками, ограничивался прямыми нисходящими (дети, внуки, правнуки) и пережившим супругом умершего, а также лицами, фактически находившимися на иждивении умершего.

Довольно узкий круг наследников в случае отсутствия завещания призывался сразу, закон не устанавливал никакой очереди. Это опять-таки вело к дроблению наследства, а, следовательно, уменьшало возможность концентрации в одних руках крупных состояний4.

Гражданский кодекс предусматривал две формы наследования: по закону и по завещанию. Однако круг наследников по завещанию совпадал с кругом наследников по закону, что могло способствовать передачи части собственности государству в виде выморочного имущества.

Сузив круг наследников по закону и по завещанию, Кодекс ограничил и свободу завещательного распоряжения. Наследодатель мог оставить имущество лишь членам семьи (и иждивенцам, даже если они не являются родственниками) или государству. Допускалось лишение всех или части наследников по закону их доли наследства, а также перераспределение этих долей. Такой порядок имел тот минус, что давал возможность лишить наследства несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников.

Определенный интерес представляет ст. 431 ГК РСФСР 1922 г., в которой запрещался вызов наследников посредством публикации в газетах. Запрет на печатание объявлений об открытии наследства имеет следующее объяснение - по мнению законодателя, наследство должен получить близкий к наследодателю человек. Если же даже и близкие родственники не поддерживали друг с другом никакой связи, не переписывались, хотя бы раз в полгода, то семейных уз здесь уже нет, и, значит, ни о каком наследовании говорить не приходится.

Гражданский кодекс заложил основу для развития советского наследственного права. Основной задачей законодателя являлось максимальное ограничение возможности передачи по наследству крупной собственности. Отношение к мелкой собственности было иное. Имущество, включавшее обычную домашнюю обстановку и предметы обихода, согласно ст. 421 ГК РСФСР 1922 г., вообще не входило в предельную сумму стоимости имущества, которое можно было передать по наследству.

В разделе VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 года наследование по закону имело место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 527), т.е. прерогативу законодатель отдавал такому основанию призвания к наследованию, как наследование по закону. В ныне же действующей части третьей ГК РФ указанные основания призвания к наследованию поменялись местами. Первоочередным при определении наследников стало наследование по завещанию, а не по закону (ст. 1111 ГК РФ). Наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания. По словам одного из разработчиков нового закона П.Крашенинникова, подобный подход направлен на то, чтобы преодолеть устоявшуюся в нашем общественном сознании тенденцию, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом5. Хотя некоторые авторы по этому поводу высказываются несколько иначе. К примеру, Н.В. Ростовцев пишет: «...более правильным представляется прежний подход, в соответствии с которым нормы о наследовании по закону опережали нормы о наследовании по завещанию. Во-первых, это логично потому, что написание завещания - не обязанность, а право наследодателя, которым он может и не воспользоваться. Во-вторых, применение норм гл. 62 о наследовании по завещанию невозможно без обращения к положениям последующей главы...»6.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет, расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный в Гражданском кодексе 1922 г. Вместе с тем, в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности

Необходимость изменения законодательства в области наследственного права назрела давно, ведь за последнее десятилетие XX века в России произошли революционные изменения. Наше общество сегодня стремиться к цивилизованным правовым отношениям, которые не могут уживаться с законодательными запретами или ограничениями по распоряжению частной собственностью ее владельцем, в том числе и в случае смерти. Каждый человек волен, свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему на законных основаниях, как при жизни, так и после смерти: завещать все свое имущество или его часть родственникам или любым другим лицам7.

Каждому члену общества должна быть гарантирована, реальная возможность жить и работать с мыслью о том, что после его смерти все приобретенное им при жизни перейдет в соответствии с его волей, а в случае если он ее не выразит - согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог относиться неприязненно (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение данных начал, по мнению Ю.К. Толстого, обеспечит интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия8.

В Гражданский кодекс РФ, принятый в 2002 г. введено несколько новелл, более демократичных в сравнении и с ранее действующими нормами, и значительно обогативших институт наследственного права. В частности это: расширенный круг наследников (ст. 1116 ГК РФ), введение иных форм завещаний (ст.ст. 1126, 1129 ГК РФ), увеличение до восьми очередей наследников по закону (ст.ст. 1144, 1145 ГК РФ), изменение размера и условий наследования обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ), а также регламентирование наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах (ст. 1176 ГК РФ).

Нетрудно заметить, что, в то время как в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года вопросам регулирования наследственного права был посвящен лишь один раздел, включающий 35 статей, в части третьей ГК РФ данному институту гражданского права уделяется, куда большее внимание - соответственно 5 глав, содержащих 76 статей.

Право наследования гарантируется частью 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации и подробно регламентируется гражданским законодательством. Под наследованием понимается переход в установленном законом порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица-наследодателя к одному или нескольким лицам. Оно включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, завещать его любым гражданам, государственным и муниципальным образованиям, так и право лиц, призываемых к наследованию, на получение наследственного имущества.

Ю.К. Толстой, характеризуя место наследственного права в системе гражданского права, выделяет следующие обстоятельства. «По наследству переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей. Состав наследственной массы (состав наследства) не ограничивается принадлежавшими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных имущественных прав. Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе отношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более к вещным правоотношениям»9.

Однако не следует забывать, что в состав имущества, которое переходит по наследству, не входят имущественные права и обязательства, которые носят личный характер (право на пользование жилой площадью, алиментные права и обязательства и т.п.). Не включается в наследуемое и право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, хотя присужденные ему в возмещение вреда суммы, которые он должен был получить при жизни, переходят по наследству в общем порядке.

В связи со всем вышесказанным хотелось бы обратить внимание, что в одном из своих определений Конституционный Суд РФ так охарактеризовал следующую приоритетную задачу Российского государства на современном этапе развития: «Государство, объявившее своей целью создание рыночной экономики, основанной на приоритете частного предпринимательства и частной собственности, должно обеспечивать в числе прочего и такую регламентацию права наследования, которая способствовала бы укреплению и наибольшему развитию частной собственности, исключала бы ее необоснованный переход к государству»10.

В настоящее время наследование движимого и недвижимого имущества, а также имущественных прав и обязанностей граждан осуществляется на основании норм, содержащихся в части третьей нового Гражданского кодекса Российской Федерации, который был принят Государственной думой 1 ноября 2001 г. и вступил в силу 1 марта 2002 г.

Некоторые положения, касающиеся наследования, имеются в подзаконных актах Министерства юстиции РФ и других ведомств, а также в постановлениях Пленумов Верховных Судов Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации.

Кроме того, при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями частей первой и второй Гражданского кодекса РФ и Семейного кодекса РФ, в ряде случаев нормами Земельного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]