Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GrajPravo-lections 120 hours.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
917.5 Кб
Скачать

III. Деньги и ценные бумаги

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий имущественное право, которое может быть осуществлено только при предъявлении этого документа.

Например, чек, вексель, акция (право на получение дивидендов).

Не всегда номинал соответствует реальной стоимости ценной бумаги.

Виды ценных бумаг

1. Ценные бумаги делятся на:

  1. предъявительские – без указания лица, которое может осуществить удостоверенное бумагой имущественное право. Например, сберкнижки на предъявителя, облигации государственного внутреннего процентного займа – то есть любое лицо, предъявившее бумагу, может осуществить имущественное право;

  2. именные – указано определенное лицо, и только оно может осуществить удостоверенное бумагой право – например, именные акции, сберкнижка, аккредитив;

  3. ордерные – указано определенное лицо, но с указанием, что по приказу этого лица (ордеру) удостоверенное бумагой право может осуществить другое лицо. Этот приказ (ордер) называется передаточной надписьюиндоссамент. Например, переводной вексель.

2. (в зависимости от того, правом на получение чего они являются) ценные бумаги делятся на:

  1. денежные – акции, чеки…

  2. товарные – коносамент, залоговый билет в ломбарде…

3. По комплексному признаку:

  • облигации;

  • чеки;

  • векселя;

  • акции;

  • коносаменты;

  • сертификаты;

  • аккредитивы;

  • другие.

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая право на получение от лица, выпустившего ее, в установленный срок ее номинальной стоимости и определенного процента от этой стоимости.

Их могут выпускать различные юридические лица, государство. Но они могут удостоверять не только денежные суммы, но и материальные блага, на получение имущества в натуре.

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлению срока определенную сумму векселедержателю.

Они бывают 2 видов:

  • простой – обязательно указывают имена как плательщика, так и получателя; то есть это именная ценная бумага;

  • переводной«тратта» - указано только имя плательщика.

Чек - ценная бумага, которая содержит ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить сумму, указанную в ней.

«Ничем не обусловленное» - неизвестно по каким основаниям должен быть произведен платеж; это неважно для данных видов бумаг.

Акция - ценная бумага, которая удостоверяет право держателя (акционера):

  1. на получение части прибыли АО в виде дивиденда;

  2. на участие в управлении делами АО;

  3. на часть имущества после его (АО) ликвидации.

Существуют:

  • простые;

  • привилегированные – право на получение фиксированных процентов независимо от прибыли и на преимущественное право на получение части имущество при ликвидации, НО! акционер лишен права голоса (безголосовые акции).

Коносамент - это товарно-распорядительный документ для оформления морской перевозки грузов и удостоверяющий право владельца распоряжаться грузом.

Бывают:

  • предъявительские;

  • ордерные;

  • именные.

Передача прав по ценным бумагам (другому лицу)

Зависит от вида ценных бумаг.

Предъявительские ц/б – передаются путем передачи самой ц/б другому лицу.

Именные ц/б – передача прав осуществляется в порядке уступки требования (цессии).

Ордерные ц/б – путем совершения индоссамента (передаточной надписи).

Личные неимущественные блага

Это те блага, которые индивидуализируют личность гражданина или организации. Они неотделимы от личности и непередаваемы другим лицам. На эти блага существуют абсолютные объективные права.

Виды личных неимущественных прав (3 группы)

1. Те, которые направлены на индивидуализацию личности:

  • для гражданина – это имя, честь, достоинство, деловая репутация;

  • для юридического лица – фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, деловая репутация.

2. Направленные на обеспечение личной неприкосновенности гражданина – то есть неприкосновенность жизни и здоровья, телесной целостности.

3. Направленные на обеспечение неприкосновенности личной жизни:

  • неприкосновенность жилища,

  • переписки,

  • телефонных переговоров,

  • документации,

  • личного общения;

  • целый ряд тайн:

  • нотариальная,

  • банковская,

  • медицинская,

  • адвокатская,

  • усыновления,

  • тайна следствия и др.

Гражданское право не регулирует осуществление этих прав. Оно лишь защищает эти права.

Например, при нанесении вреда.

НО! Защита деловой репутации – этот вопрос регулируется гражданским правом.

Гражданско-правовые способы защиты

чести, достоинства и деловой репутации.

Понятия

Честь – общественная оценка личности, оценка личности со стороны общественного мнения. Определяются достоинства и недостатки соответствующего лица.

Достоинство – самооценка личности.

Деловая репутация – то же, что и честь, но в определенной сфере (предпринимательская деятельность). Относится как к гражданину, так и к юридическим лицам.

Суть гражданско-правовых способов защиты (ст. 152 ГК РФ)

Лицо вправе по суду требовать опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Бремя доказывания в суде распределяется следующим образом:

  • истец - лицо, чья честь,… опорочены, должен доказать факт распространения;

  • ответчик – должен доказать, что эти сведения соответствуют действительности.

Порочащие сведения – те, которые умоляют каким-либо образом честь, достоинство, деловую репутацию – то есть, с точки зрения морали, законности, других общечеловеческих ценностей.

Распространение – хотя бы одному третьему лицу, нескольким лицам или неопределенному кругу лиц (например, публикация в СМИ). Неважно устно или письменно. Способ то же не важен (например, служебная характеристика, вывеска на заборе).

НО! Наше законодательство рассматривает более узко понятие «распространение порочащих сведений» - опровержение только в случае, если не доказано, что эти сведения соответствуют действительности.

На западе – в любом случае, если истец не желал этого.

Способы защиты определяются способом распространения:

1. Суд в своем решение определяет каким способом должно быть восстановлена честь,…, то есть:

  • если в СМИ – то СМИ и должно опровергнуть;

  • если через какой-то документ – аннуляция такого документа.

2. Лицо может также требовать возмещения убытков (имеется в виду возмещение морального вреда) – размер может быть разным.

Моральный вред – причинение нравственных потерь.

3. Также лицо может требовать и возмещения убытков в случае причинения ему имущественного вреда (например, при деловой репутации - у юридического лица могут быть убытки) – размер вреда доказывает истец.

Чем гражданско-правовые способы защиты отличаются от уголовно-правовых

  1. Гражданское право защищает соответствующие нематериальные блага, принадлежащие не только гражданам, но и юридическим лицам.

Уголовное – только в отношении граждан.

  1. В гражданском праве – независимо от вины лица, распространившего порочащие сведения, для гражданского права безразлично – умышленно или неосторожно.

В уголовном – только при умысле.

  1. Гражданское право - цель такой защиты (смысл таких способов) заключается в том, чтобы восстановить положение опороченного лица (опровержение, возмещение ущерба /морального и материального/).

Уголовное право – наказать виновного.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

  1. Понятие, формы и содержание права собственности.

  2. Основания приобретения и прекращения права собственности.

  3. Особенности права собственности отдельных субъектов гражданского права.

  4. Общая собственность

  5. Ограниченные вещные права.

  6. Защита права собственности и других вещных прав.

Понятие, формы и содержание права собственности.

Понятие

Право собственности не единственное вещное право, но оно является основным. Собственность понимается в двух смыслах:

  • в юридическом;

  • в экономическом.

В экономическом смысле – это общественные отношения между людьми по поводу присвоения материальных благ.

Поскольку отношения регулируются правом, то мы получает юридическую категорию права собственности.

В юридическом смысле – собственность (право собственности) – это совокупность правовых норм, которыми регулируются общественные отношения по поводу присвоения материальных благ, а также порядок.

Понятие «право» само по себе рассматривается в объективном и субъективном смысле (например, гражданское право и право на конкретную вещь).

В объективном смысле – определение права дается исходя их нормативного подхода – право определяется через систему норм.

Таким образом, право собственности – это совокупность норм, которые закрепляют принадлежность материальных благ определенным лицам, а также способы защиты их прав на эти материальные блага.

В субъективном смысле – право субъекта владеть, пользоваться и распоряжаться материальными благами.

Признаки (характерные черты) собственности:

    1. присвоение, принадлежность материальных благ – то есть лицо относится к какому-то благу как к своему, а другие как к чужому;

    2. полное хозяйственное господство над вещью (определяет ее судьбу);

    3. бремя содержания имущества (собственности), которое выражается для собственника в необходимом совершении различных действий (налоги…) (ст. 210 ГК).

Содержание

В содержание права собственности входят правомочия владения, пользования и распоряжения.

Владение – обладать, иметь в своем хозяйстве, в своих руках соответствующее имущество.

Пользование – правовая возможность извлекать пользу из этой вещи.

Распоряжение – возможность определять юридическую судьбу вещи. Оно может распространяться вплоть до отчуждения (передача права собственности другому лицу) и до уничтожения вещи.

Формы

Формы собственности подразделяют в зависимости от субъектов:

  • частная;

  • государственная;

  • муниципальная.

Субъекты права государственной собственности – это государство в лице самой Федерации и ее субъектов.

Субъекты муниципального права собственности – муниципальные образования: города, районы, поселки, деревни; в лице соответствующих органов, выступающих от имени этих образований.

Частная собственность – ее субъектами являются:

    1. граждане;

    2. юридические лица.

Основания приобретения и прекращения права собственности.

Возникновение любых прав и обязанностей – это всегда юридические факты. Таким образом, основания (= способы) приобретения и прекращения права собственности – это юридические факты.

Основания

возникновения

права

собственности

  1. создание новой вещи (изготовление), а также переработка какой-то старой вещи. В случае спора по вопросу принадлежности переработанной вещи, решается следующим образом:

  • если стоимость материала больше стоимости работы, то право собственности принадлежит собственнику материала;

  • если же стоимость работы больше стоимости материала, то право собственности принадлежит лицо, которое его переработало;

  1. сбор общедоступных вещей (например, природные ресурсы и продукция (грибы, ягоды, рыба…);

  2. безсхозяйные вещи – вещь не имеет собственника или собственник не известен; или собственник по каким-либо причинам отказался от вещи.

Правовой режим такой вещи:

Недвижимость – принимается на учет тем органом, который занимается регистрацией. Через 1 год эта вещь может перейти в муниципальную собственность путем обращения в суд.

Движимое имущество – может перейти в собственность тех лиц, которых их найдут, то есть могут быть обращены другими лицами в свою собственность по решению суда на основании заявления такого лица. Например, вещь, найденная на своем участке. Если такая вещь найдена в другом месте, то процедура приобретения права собственности будет происходить другим образом – как находка;

  1. находка:

  • если собственник известен, то лицо, нашедшее вещь, обязано ее вернуть собственнику;

  • если собственник неизвестен, то лицо должно передать эту вещь в органы местного самоуправления или милиции (если на транспорте – то в соответствующие органы). Вещь храниться в течение 6 месяцев. Если собственник не находится, то право собственности на найденную вещь признается за тем лицом, которое сделало находку;

  1. клад – это зарытые в земле, или иным образом сокрытые вещи или другие ценные предметы, собственник которых вообще не может быть установлен, либо утратил право собственности (то есть собственник, которого нет). Это имущество специально сокрытое для хранения (в отличие от находки).

Если этот клад имеет обычную ценность – то 50 % от стоимости выплачивается лицу, в земле которого или в чьем имуществе этот клад был найден; а 50 % - лицу, нашедшему клад (если стороны не договорятся по иному).

Если клад имеет большую ценность (государственную, историческую…) – все эти вещи подлежат передаче государству, но 50 % от их стоимости распределяется между собственником (где нашли) и нашедшим.

Ценность определяется в результате экспертизы;

  1. приобретательная давность;

  2. обычные способы: сделки, договоры, наследование…;

  3. приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы – принадлежит лицу, которое использует имущество, дающее такие плоды, продукцию и доходы, если иное не установлено соглашением сторон.

Основания

прекращения

Они, в принципе, схожи. Можно распределить на следующие группы:

  1. связанные с прекращением объекта права собственности (если вещь погибла, то и право собственности прекращается). Например, вследствие потребления, гибели…;

  2. связанные с прекращением субъекта права собственности (нет субъекта, нет у него и права собственности): для гражданина – это смерть, для юридических лиц – ликвидация;

  3. связанные с волей самого собственника (право собственности прекращается по воле собственника) – это сделки, договоры, отказ от права собственности…;­

  4. возникшие помимо воли собственника:

Конфискация – безвозмездное изъятие имущества у собственника только по решению суда за совершенное им (тяжкое или особо тяжкое) преступление.

Реквизиция – изъятие имущества у собственника по решению государственных органов, но с выкупом и только в случае чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, аварии, катастрофы, военные действия…). Но после отпадений таких оснований собственник может востребовать свое имущество назад в натуре или в виде компенсации.

Национализация – частная собственность превращается в государственную собственность.

Выкуп – выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей. Если ценности (культурные, национальные, государственные, исторические), находятся у лиц (граждан, юридических лиц) – в случае обращения с иском в суд об ужасном содержании (то есть по решению суда).

Выкуп домашних животных при ненадлежащем с ними обращением – только в судебном порядке. Суд может установить передачу права собственности истцу, но с условием выкупа.

Классификации оснований приобретения и прекращения права собственности

Эти основания можно классифицировать на две группы:

    1. общие – может использоваться любыми субъектами (любым собственником). Например, сделки, договоры, получение дохода, продукции от имущества;

    2. специальные – могут использоваться только определенным законом кругом лиц. Это обычно касается государства и муниципальных образований. Например: конфискация, реквизиция, национализация – только государство; а завещание – только для граждан.

Другая классификация, по которой основания делятся на:

    1. первоначальные – когда право собственности возникает впервые или помимо воли предыдущего собственника (например, изготовление, сбор общедоступных вещей, конфискация…);

    2. производные – когда право собственности возникает по воле предыдущего собственника (например, сделки, договоры, наследование…).

Момент возникновения права собственности

Наиболее распространенными способами приобретения и прекращения права собственности являются сделки и договоры.

Когда же возникает право собственности у приобретателя по договору (например, купли-продажи)? (момент возникновения права собственности у приобретателя вещи по договору):

По общему правилу, право собственности переходит в момент передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. С этого момента на приобретателя переходит и риск случайной гибели или повреждения вещи.

Риск в ГП

Риск в гражданском праве – это неблагоприятные последствия, которые ложатся на лицо вследствие каких-либо случайных обстоятельств, то есть обстоятельств, независящих от сторон.

Переход риска означает, что если вы приобрели право собственности на вещь, а потом они была утрачена или погибла, то риск ложится на вас.

Исключения по закону:

  1. если договор требует регистрации, то с момента регистрации;

  2. если требуется нотариальное заверение, то с момента нотариального заверения;

  3. если долевая собственность, то в момент заключения договора.

Особенности права собственности отдельных субъектов

Право собственности граждан

Право собственности граждан – одна из разновидностей частной собственности. Оно позволяет юридически оформить отношения присвоения гражданами материальных благ.

Объекты – особенность: количество виды объектов не ограничены. Среди новых объектов: квартиры, самолеты, земельные участки, производственные комплексы…, то есть расширенный круг объектов. Исключение составляют объекты, изъятые из оборота (радиоактивные материалы, военная техника и т.д.), и объекты, ограниченные законом в обороте (могут принадлежать гражданам только при наличии специального разрешения; это газовое или охотничье оружие и т.д.).

Содержание права собственности граждан

  1. правомочия владения, пользования и распоряжения в отношении принадлежащего ему имущества;

  2. как уже говорилось, по общему правилу количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан не ограничивается (п. 2 ст. 213 ГК);

  3. некоторые особенности права собственности граждан выражаются, например, в том, что только физическое лицо – собственник может распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем оставления завещания или быть получателем ренты по договору пожизненного содержания с иждивением;

  4. существуют некоторые ограничения права собственности граждан в отношении жилых помещений (ст. 288, 290, 292 ГК) и в иных установленных законом случаях;

  5. право собственности граждан охраняется законом наравне с другими формами собственности.

Формы присвоения гражданами материальных благ:

  1. индивидуальная:

  2. хозяйственная (экономическая) деятельность, не направленная на систематическое извлечение прибыли, то есть деятельность граждан в личном подсобном хозяйстве (на селе, в деревне, на даче и проч.);

  3. Предпринимательская деятельность с целью систематического получения прибыли (ст. 18 ГК):

  • предпринимательская деятельность без образования юридического лица (ст. 23 ГК);

  • предпринимательская деятельность с образованием юридического лица;

  1. Коллективная:

  • наемный труд на предприятии, в организации, учреждении;

  • предпринимательская деятельность самого гражданина и членов его семьи с привлечением наемного труда – мелкая частная собственность;

  • предпринимательская деятельность с привлечением наемного труда – крупная (очень) частная собственность граждан;

  • без образования юридического лица;

  • с образованием юридического лица.

Право собственности отдельных юридических лиц

1. Право собственности хозяйственных товариществ.

Имущество хозяйственного общества или товарищества состоит из Уставного (складочного) капитала, формируемого его учредителями (участниками) и имущества, возникшего по иным основаниям (например, сделки, договоры и проч.).

В отношении обществ установлен минимальный размер уставного капитала, а также обязательные фонды целевого назначения (например, резервный фонд).

Если на конец финансового года стоимость чистых активов общества становится меньше минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

Содержание:

  • управление и распоряжение имуществом товарищества осуществляют полные товарищи, а управление и распоряжение имуществом общества – специально создаваемые органы общества;

  • при выходе из товарищества или общества (кроме акционерного общества) участнику выдается или выплачивается причитающаяся ему доля имущества общества или товарищества и, соответственно, уменьшается стоимость имущества юридического лица. Выход акционера из акционерного общества возможен только путем отчуждения акции другому акционеру или третьему лицу – стоимость имущества акционерного общества не уменьшается;

  • имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов в процессе ликвидации хозяйственного товарищества или общества, распределяется между его участниками пропорционально их долям. Законом оговаривается круг лиц, которые обладают преимущественным правом на получение причитающейся им доли имущества, оставшегося после ликвидации соответствующего юридического лица (например, вкладчики в коммандитном товарищества).

2. Право собственности кооперативов.

Собственность кооперативов формируется из:

  • паевого фонда, формируемого членами кооператива;

  • имущества, приобретенного кооперативом на иным основаниям.

В законе или уставе кооператива может быть предусмотрено создание различных целевых фондов, в том числе неделимых (например, создание резервного фонда в производственном кооперативе).

Содержание:

  • как производственный, так и потребительский кооператив является собственником принадлежащего ему имущества;

  • кооперативу на праве собственности может принадлежать любое имущество, не изъятое из оборота, а имущество, ограниченное в обороте, - с соблюдением установленных ограничений. Потребительский кооператив как некоммерческая организация обладает специальной правоспособностью (ст. 43 ГК), что несколько ограничивает перечень имущества, которым он может обладать на праве собственности;

  • управление и распоряжение имуществом кооператива осуществляет специально создаваемые органы управления кооператива;

  • при выходе из кооператива его члену выплачивается стоимость его пая или выдается имущество, соответствующее стоимости пая;

  • оставшееся после ликвидации кооператива имущество распределяется между его членами.

3. Право собственности некоммерческих организаций.

Собственность некоммерческих организаций составляет имущество, переданное им их учредителями (участниками), а также имущество, приобретенное по иным основаниям.

Содержание:

  • некоммерческие организации вправе использовать принадлежащее им на праве собственности имущество только в соответствии с целями их деятельности, определенными в учредительных документах;

  • на собственность большинства некоммерческих организаций их учредители (участники) не имеют никаких прав. Исключение составляют ассоциации и союзы юридических лиц, а также потребительские кооперативы. Участники ассоциаций и союзов юридических лиц имеют право на получение части имущества, оставшегося после ликвидации таких объединений, хотя по общему правилу имущество, оставшееся после ликвидации некоммерческой организации, расходуется на цели, для достижения которых она была создана.

Право государственной собственности

Государственная собственность – это имущество, принадлежащее на праве собственности РФ или субъектам РФ. Оно состоит из:

  • распределенного государственного имущества – собственность государства, закрепленная за государственными унитарными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; в отношении этого имущества правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению ограничены;

  • нераспределенного государственного имущества (казна).

Содержание:

  • субъектом права собственности является само государственное образование, а управление и распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом осуществляют органы государственного управления, а также специально уполномоченные юридические и физические лица;

  • полномочия собственника государство осуществляет в основном путем издания правовых актов;

  • специфика заключается в том, что в отличие от всех остальных субъектов права собственности, объекты, которые могут находиться в собственности государства, не ограничены (в том числе и изъятое из оборота); а субъекты РФ могут иметь на праве собственности любое имущество, за исключением имущества, отнесенного к исключительной собственности РФ.

Только в собственности государства могут быть:

  • недра, земля, леса;

  • дикий животный мир;

  • естественные богатства континентального шельфа;

  • государственные архивы;

  • памятники истории, культуры общенационального значения;

  • музейный фонд;

  • имущество государственных предприятий, а также учреждений;

  • имущество (государственной) казны, ВС, обороны;

  • существуют способы приобретения права собственности, характерные только для государства: национализация, конфискация, реквизиция, иные случаи принудительного возмездного изъятия имущества, налоги и т.п.;

  • присущее только государственной собственности основание прекращения права собственности – приватизация, то есть отчуждение имущества из государственной (а также муниципальной) собственности в собственность граждан или определенных юридических лиц в порядке, установленным законом.

Особым образом осуществляются правомочия собственника:

Пользование – путем закрепления имущества за другими своими субъектами.

Распоряжение – правомочия от имени государства осуществляют его органы. Если же объект относится к исключительной собственности, то распоряжения нет вообще, так как собственник здесь меняться не может и право собственности сводится к управлению.

Право муниципальной собственности

Муниципальная собственности – имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям (понятие «муниципальное образование» дано в ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 28 августа 1995 года).

Муниципальная собственность, как и государственная является публичной формой собственности, поэтому она строится в основном по принципу государственной собственности.

Но, в отличие от государственной собственности, у муниципальных образований нет объектов исключительной собственности.

Объекты муниципальной собственности, как правило, имеют определенное целевое назначение: социальные, культурные, образовательные, спортивные… То есть, для нужд населения.

По вопросу разграничения объектов государственной и муниципальной собственности должен быть принят специальный закон (в настоящее время действует Положение об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности, утверждение распоряжением Президента РФ от 18 марта 1992 года).

Общая собственность

Понятие Общая собственность – это собственность, которая принадлежит двум и более лицам, то есть существует несколько субъектов права собственности на такое имущество (на 1 вещь, при этом вещь неделима).

2 вида: долевая и совместная.

Долевая - доли собственников на имущество определены (каждый из участников имеет свою долю).

Совместная - недолевая собственность, то есть доли собственников на имущество не определены.

По общему правилу возникает долевая собственность (у лиц, которые приобрели что-то вместе). А совместная собственность – возникает только в случае, прямо указанном в законе. Таких случаев 2:

  • совместная собственность супругов;

  • совместная собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

Правовой режим совместной собственности

Доли в совместной собственности можно выделить только в случае ее прекращения. Если совместная собственность прекращается (например, между супругами), доли признаются равными.

    1. Владение, пользование и распоряжение осуществляется по взаимному согласию.

    2. Расходы и доходы, возникающие по совместной собственности, являются общими.

    3. Распоряжение – осуществляется с согласия. В случае распоряжения общей собственностью, согласие второго супруга предполагается (презюмируется), то есть если вы заключаете сделку с одним из супругов, предполагается, что второй супруг согласен.

НО! в отношении следок с недвижимостью требуется письменное согласие второго супруга. В случае несогласия второго супруга, сделка считается оспоримой. Для признания сделки недействительной, в суде необходимо доказать, что третье лицо знало или могло знать о том, что он не согласен.

Эти правила действуют только в случае, если сами супруги не изменили своего положения. Это заключение брачного договора. Им супруги могут изменить положения закона об их собственности.

То есть совместная собственность возникает только по закону, а долевая собственность может быть установлена по договору.

НО! супруги имеют не только совместную собственность но и раздельное имущество. В случае отсутствия брачного договора, все имущество является совместной собственностью, кроме:

  1. всего имущества, принадлежащего на праве собственности до вступления в брак, является раздельным имуществом;

  2. имущество, полученное супругом во время брака (в порядке дарения или наследования) по безвозмездным сделкам. Исключение: если личное имущество во время брака подверглось существенным изменениям;

  3. вещи индивидуального пользования, даже если они были приобретены на совместные средства. Исключение: если эти вещи составляют особую ценность (предметы роскоши, драгоценные украшения, произведения искусства…). Такие предметы, даже если они находятся в пользовании одного из супругов, являются совместной собственностью, если иное не оговорено брачным договором;

  4. гонорары, премии – находятся в совместной собственности, кроме таких, как Нобелевская премия…, которые находятся в раздельной собственности.

При прекращении брака прекращается совместная собственность, выделяются доли, которые, как правило, по суду признаются равными, кроме случаев (при наличии соответствующих доказательств). Например, дети у одного из супругов, ущемление прав одного супруга другим.

Правовой режим долевой собственности

Долевая собственность возникает в случае, когда доли собственников определены. Они могут сами определять доли. Но бывают случаи, когда собственники не определили доли. Если доли собственников не определены самими собственниками, то закон признает их равными. Но эти доли не означают сами доли на саму вещь. Бывают случаи, когда можно выделить реальные доли, но это случается крайне редко.

То есть у каждого собственника есть право на вещь в целом. Иными словами, это не доля в самой вещи, а доля в праве собственности на нее.

Поскольку право собственности – это три полномочия – владение, пользование, распоряжение, то:

  1. владение и пользование вещью осуществляется по взаимному согласию, то есть

  • собственники должны решить вопрос о владении вещью единогласно;

  • независимо от размеров доли, за каждым собственников признается 1 голос при голосовании;

  • в случае разногласий – вопрос решается через суд.

Наличие имущества предполагает ведение текущих расходов. Они распределяются пропорционально долям, если иное не оговорено в договоре. Если имущество приносит доходы – то они распределяются также пропорционально долям, если иное, опять же, не предусмотрено соглашениями сторон;

  1. распоряжение: сособственники должны распоряжаться в целом имуществом по взаимному согласию.

!!! Не зависимо от согласия других, каждый собственник может осуществить отчуждение своей доли (продать, подарить…). НО! для остальных собственников законом предусмотрено право преимущественной покупки. Если вы, как собственник, решили продать свою долю, то вы в первую очередь должны предложить другим.

Закон предусматривает, что право преимущественной покупки находится у других собственников, при этом лицо должно:

  • письменно предложить другим участникам свою долю;

  • в случае отказа в письменной форме, или если не ответят в установленный законом срок, лицо может продать свою долю любым третьим лицам.

Срок дачи ответа на предложение:

  • для недвижимости – 1 месяц;

  • для движимого имущества – 10 дней.

В предложении о продаже должны содержаться: предмет и цена (условиях продажи). При этом условия должны быть едиными как для сособственников, так и для третьих лиц. В противном случае сделка признается судом недействительной, как и в случае других нарушений правила преимущественной покупки.

В этом случае действует сокращенный срок исковой давности – иск может быть подан только в течение 3 месяцев.

В случае мены доли действуют те же правила о преимущественной покупки, что и при продаже.

Дарение – на дарение правила преимущественной покупки не распространяются.

Возможен выдел доли или раздел общей долевой собственности – должен осуществляться по соглашению между участниками, в случае разногласий – по суду.

НО! когда имущество можно разделить реально (выделить реальную долю – комнату, часть дома…) – то все в порядке. А если такое выделение сделать невозможно, тогда в соответствии с долями такому участнику по соглашению сторон выдается денежная компенсация, в противном случае – по решению суда.

Другие вещные права (ограниченные вещные права)

Отношения статики, которые характеризуют принадлежность той или иной вещи, характерны не только для права собственности. В жизни возникают ситуации, когда граждане (юр. лица) пользуются имуществом, не принадлежащим им на праве собственности, то есть чужим имуществом.

Иными словами, это права лиц на имущество, собственником которого они не являются. Такие вещные права всегда уже, чем право собственности.

Определение Ограниченные вещные права – это правомочие по владению, пользованию и распоряжению чужим имуществом, производное от права собственности и ограниченное по содержанию по сравнению с ним.

Особенности Таким образом, можно выделить следующие признаки (особенности) этих вещных прав:

      1. они производны и зависимы от права собственности, то есть:

  • они возникают по воле собственника;

  • собственник определяет их объем, предел, содержание, то есть если собственник передает свое имущество в пользование, он определяет, что можно делать с его имуществом не зависимо от того, кто является собственником (государство, юридическое лицо, муниципальное образование…);

      1. они носят ограниченный характер по содержанию, то есть эти вещные права включают в себя такие же полномочия в правомочии владения и пользования, а правомочие распоряжения ограничено или отсутствует совсем;

      2. защита этих ограниченных вещных прав осуществляется в том же порядке и теми же способами, что и право собственности. Она может осуществляться даже против самого собственника, то есть если собственник передал на законных основаниях право пользования, а затем лишает его осуществлять, то такое лицо может обратиться в суд против собственника.

Виды ограниченных вещных прав

Классификации могут быть различны:

  • по субъектам – могут быть только граждане и юридические лица;

  • по объектам (например, права, возникающие в связи с земельными участками, недвижимостью)…

Вещные права юрид.

лиц на хозяйствование

с имуществом: - право хозяйственного ведения;

- право оперативного управления;

(- право на самостоятельное распоряжение доходами, которые получают учреждения по результатам своей деятельности).

У государственных и муниципальных предприятий – право хозяйственного ведения. А у учреждений и казенных предприятий – право оперативного управления.

Собственником имущества, которое закреплено за государственными и муниципальными предприятиями, является государство или муниципальное образование.

Право хозяйственного ведения уже, чем право собственности, но очень близко примыкает.

Государственные и муниципальные предприятия практически могут делать все, как и собственник, кроме одного исключения: распоряжаться недвижимым имуществом они могут только с согласия собственника (в лице его органов).

Движимое имущество – средства труда… - распоряжение без ограничений.

Право оперативного управления – более узкое по содержанию, чем право хозяйственного ведения.

Казенные предприятия могут распоряжаться как движимым, так и недвижимым имуществом (то есть любым имуществом) только с согласия собственника.

Это основано на ответственности. Если предприятие образовано на праве хозяйственного ведения – то несет полную ответственность, а казенные – соответственно.

Учреждения. Право на имущество – хотя тоже право оперативного управления, но еще уже – они вообще не вправе распоряжаться имуществом, закрепленным за ними по смете.

Но если учреждению разрешено заниматься деятельностью, связанной с извлечением дохода, то они вправе распоряжаться этими доходами самостоятельно.

Собственник, который финансирует учреждение, несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения.

Вещные права на земельные участки (гл. 17 ГК РФ не действует впредь до принятия земельного кодекса, но эти права есть):

      1. право пожизненного наследуемого владения;

      2. право постоянного пользования земельным участком;

      3. право временного пользования земельным участком;

      4. земельный сервитут.

Право пожизненно наследуемого владения.

Субъект – только гражданин.

Земельные участки выдаются из государственных и муниципальных земель, то есть такое право может предоставить только государство или муниципальное образование (не гражданин, не юр.лицо).

Содержание – субъект этого права может с этим участком делать все что угодно в смысле владения и пользования, а распоряжение – только передача участка по наследству и сдача в аренду. Все остальные сделки (мены, дарения…) запрещены. При этом в соответствии с действующим законодательством неважно какое наследование: по закону или по завещанию. Однако нотариусы отказываются заверять подобные завещания.

Право постоянного пользования земельным участком:

Субъекты – и граждане, и юридические лица.

Возникает это право как из государственно-муниципальных фондов, так и из частных. Такое право может перейти и от физического лица. В случае заключения договора купли-продажи, можно оговорить, что вы продаете: дом и земельный участок, только дом, или только земельный участок.

В случае если вы продаете только дом, то предполагается, что автоматически к покупателю переходит право постоянного пользования на земельный участок.

Содержание – субъект этого права ничего не может сделать (не может распоряжаться земельным участком), кроме как сдать его в аренду с разрешения собственника.

Право временного пользования земельным участком:

То же самое, только на время. Обычно бывает до 3 лет в сельскохозяйственных целях.

Земельный сервитут:

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим имуществом для каких-то конкретных целей.

Это самое ограниченное из всех ограниченных вещных прав, так как элемента распоряжения вообще не предусмотрено законом, да и пользование ограничено определенной целью.

Виды сервитутов:

      1. земельные - примером может служить следующая ситуация: два земельных участка; колодец находится на одном из них; и хозяева должны определиться (путем договора) о пользовании этим колодцем другим хозяином. Если соглашение не достигнуто, вопрос решается в судебном порядке. В любом случае необходимо установить вознаграждение за пользование (проход через его участок);

      2. лесные (регулируются новым лесным кодексом);

      3. водные (водным кодексом).

Среди лесных и водных сервитутов закон различает:

  • публичные (сбор грибов, купание в водоемах…);

  • частные (использование участка, закрепленного за другим субъектом);

4) сервитуты зданий и сооружений (ст. 277) – например, тот же проход (наш институт арендует отдельные помещения у строительного университета, но иногда нам приходится пользоваться не арендованной нами территорией здания;

5) сервитуты жилого помещения (например, договор купли-продажи с правом пожизненного проживания).

Существует много других сервитутов.

Содержание (для всех) – никакого права распоряжения нет, и пользование является ограниченным.

Защита права собственности и других вещных прав

Понятие Защита права собственности … - это применение установленных законом мер к нарушителю и восстановление права собственности и других вещных прав.

Способы защиты Эти меры, установленные законом, и есть способы защиты. Они очень разнообразны. Их можно разделить на 3 группы:

  1. Обязательственно-правовые способы защиты – это защита тех прав собственником, которые существуют в рамках обязательств соответствующей стороны, то есть если стороны связаны обязательствами.

Например, договор аренды – истекает срок аренды и имущество не возвращается. В данном случае будет не защита (иски) по нарушенному праву собственности, а по нарушению обязательств в договоре аренды.

То есть защита применительно к отдельным видам обязательств.

Если нарушено непосредственно право собственности, если нет никаких договоров, обязательств (например, кража имущества…), то здесь подаются иски вещно-правовые.

  1. Вещно-правовые способы защиты – когда стороны не связаны никакими обязательствами и происходит неправомерное нарушение права собственности (владения, пользования, распоряжения). В этих случаях подаются иски о нарушении права собственности (защиты).

  2. Иные способы (их очень много, они различны):

  • признание сделок недействительными;

  • признание права собственности явившегося лица, ранее признанного умершим или без вести пропавшим…

Вещно-правовые способы защиты права собственности

К ним относятся 2 характерных, типичных иска (из Римского права):

  • вендикационный;

  • негаторный.

Вендикационный иск – от латинского «vim di cari» - «объявляю о применении силы».

Он защищает такое правомочие собственности, как владение (то есть нарушено правомочие владения).

Нарушать владение – у собственника вещь выбыла из владения, находится у другого лица, и ее нужно истребовать.

Это иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения.

Условия предъявления такого иска:

Истец – не владеющий собственник (или другой законный владелец); его задача доказать свое право собственности на вещь (предъявить документы, чеки, договоры…).

Ответчик – фактический незаконный владелец, то есть у него нет законного основания (оно вообще отсутствует – не может быть собственником) или оно отпало (после окончания срока аренды).

Предмет иска (истребования) - могут быть только, во-первых, индивидуально-определенные вещи; во-вторых, сохранившиеся в натуре. При этом вы можете истребовать только свою личную вещь, но если вещь изменилась, то возможно только возмещение убытков (по другому иску).

Правила виндикации (ст. 302 ГК).

Возможность истребовать вещь (условия) зависит от того:

  1. является ли владелец добросовестным или нет;

  2. как он получил это имущество – возмездно или безвозмездно;

  3. как выбыло имущество из владения собственника: помимо его воли или по воли.

Незаконный владелец может быть добросовестным и недобросовестным.

У недобросовестного владельца вещь истребуется всегда (в натуре).

У добросовестного владельца, который приобрел имущество безвозмездно, вещь также истребуется всегда (в натуре).

Также всегда вещь истребуется (в натуре) у добросовестного владельца, который приобрел вещь возмездно, если имущество выбыло из владения собственника помимо его воли (например, вследствие утраты, кражи…).

А если вещь выбыла из владения собственника по его воли, то такое имущество истребовать в натуре у добросовестного владельца, который приобрел эту вещь возмездно, нельзя. В данном случае можно требовать только компенсации.

Никогда не допускается истребование денег, а также ценных бумаг на предъявителя от добросовестного приобретателя (это не исключение, так как это не индивидуально-определенные вещи).

Помимо возврата в натуре могут производиться расчеты, если в процессе нахождения имущества в законном владении, ему был причинен ущерб, либо произведено улучшение.

Владелец также обязан возместить расходы по содержанию вещи.

Доходы и плоды отдаются собственнику имущества, если приобретатель недобросовестный.

Добросовестный приобретатель доходы и плоды не отдает. Но только до того момента, когда он узнал о незаконности владения.

Негаторный иск - от латинского «action negatore» - «отрицающий иск» - защищает такие правомочия собственника, как пользование и распоряжение.

Как можно нарушить право пользования и распоряжения, не нарушая при этом право владения? Например, гараж с машиной. Перед ним куча песка. Вы владеете машиной, а пользоваться и распоряжаться ею не можете.

Условия предъявления данного иска:

Истец – владеющий собственник, который не может пользовать, распоряжаться своим имуществом.

Ответчик – лицо, которое препятствует собственнику осуществлять его правомочия (пользования, распоряжения).

Условия:

  1. необходимо, чтобы эти действия были длящимися на момент предъявления иска, так как если к моменту предъявления иска эти действия закончились, то вы уже можете пользоваться / распоряжаться, и вам уже следует предъявлять не негаторный иск, а иск о возмещении ущерба;

  2. эти действия должны быть неправомерными.

При отсутствии любого из этих условий предъявление негаторного иска невозможно.

Предмет – устранение этого неправомерного состояния (нарушения).

Защита – суд принимает решение, обязывающее нарушителя прекратить неправомерные действия своими силами и за свой счет (кто раскопал яму, тот и должен ее закопать).

Если нарушитель, несмотря на решение суда, не выполняет таких действий, то собственник может совершить их сам, но за счет ответчика.

Не имеет значения вина нарушителя (умышленно или по неосторожности) и вендикационном иске (требование вещи в натуре), и в негаторном иске.

Исковая давность - распространяется на вендикационные иски, не распространяется на негаторные иски (так как речь идет о длящемся действии, если действие закончилось, то подается иск о возмещении ущерба).

СДЕЛКИ

  • Понятие и виды сделок

  • Формы сделок. Последствия нарушения формы сделки.

  • Условия действительности сделок

  • Недействительные сделки. Последствия признания сделок недействительными.

Понятие и виды сделок

Понятие Сделка – это одно из важнейших, центральных понятий гражданского права. Это самый распространенный источник возникновение гражданских прав и обязанностей. От слова «сделать» - то есть должно порождать какие-то последствия, а именно: гражданские последствия.

Сделка (по ГК РФ) – это действие граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Признаки сделки: 1) это действие, причем волевое действие, то есть речь идет о воле внутри и действии во вне. Иными словами, у сделки есть 2 элемента:

  • субъективный (воля лица);

  • объективный (внешнее материальное выражение – волеизъявление – то есть действие).

Сочетание этих двух элементов является основанием действительности сделки.

  1. это только те действия, которые порождают гражданско-правовые последствия (нельзя путать с административными);

  2. сделками может быть только правомерные действия, то есть соответствующие закону.

Существуют и другие признаки, но мы остановимся только на этих (и этого хватить для ответа на вопрос).

Виды сделок Классификации имеют не только теоретическое, но и практическое значение. В самом ГК также имеются классификации.

Основные виды классификаций:

  1. в зависимости от количества сторон сделки бывают:

  • односторонние – это такие сделки, в которых для возникновения юридических последствий достаточно волеизъявления одного лишь лица (например, завещание, доверенность, прощение долга);

  • двух и многосторонние – бывают чаще – это сделки, в которых необходимо встречное волеизъявление двух и более лиц. Это договоры. Например, купля-продажа;

  1. в зависимости от наличия или отсутствия встречного предоставления сделки бывают:

  • возмездные;

  • безвозмездные (например, дарение – это договор, так как требуется согласие другой стороны на принятие дара).

Есть только безвозмездные (например, дарение, договор ссуды (безвозмездное пользование имуществом)). Но большинство договоров возмездные. Некоторые по своей сути бывают только возмездными (например, купля-продажа), а могут быть и возмездными и безвозмездными (например, договор хранения, займа);

  1. в зависимости от основания сделки бывают:

  • каузальными – большинство сделок;

  • абстрактными.

«Кауза» - причина, основание, цель. Большинство сделок имеют какую-то правовую цель, основание. Если они есть – то действительные, если нет – недействительные. Например, договор купли-продажи. Цель – перенос права собственности. Если нет цели, то сделка фиктивная.

НО! есть сделки, в которых не важно есть цель (основание) или нет. Например, вексель, банковская гарантия…;

  1. в зависимости от момента, с которого сделка считается заключенной различают:

  • консенсуальные («консенсус» - соглашение) – считаются заключенными с момента достижения соглашения между сторонами. Достаточно соглашения между сторонами, чтобы возникли права и обязанности (например, купля-продажа, договор аренды, договор ренты). Большинство договоров оформляется письменно;

  • реальные – считаются заключенными с момента передачи имущества, то есть недостаточно соглашения между сторонами (например, договор займа. НО! кредитный договор будет являться консенсуальным);

  1. по степени доверия выделяют фидуциарные сделки, в которых большое (юридическое) значение имеют личные доверительные отношения между сторонами (например, договор поручения – между гражданами зависит от личных доверительных отношений; учредительный договор при создании хозяйственных товариществ, договор о совместной деятельности…);

  2. в зависимости от того, когда и какие возникают права и обязанности по сделки – в зависимости от наличия или отсутствия условий (возникновения или прекращения прав и обязанностей сторон) выделяют сделки:

  • обычные (их большинство);

  • условные.

Условие сделки – это такое обстоятельство, относительно которого не известно, наступит оно или нет, и с которым связана возможности возникновения или прекращения прав и обязанностей сторон сделки.

Условия могут быть:

  • отлагательными;

  • отменительными.

Соответственно сделки бывают:

  • под отлагательным условием – в которых возникновение прав и обязанностей сторон зависит от наступления этого обстоятельства (условия);

  • под отменительным условием – в которых прекращение прав и обязанностей сторон зависит от наступления этого обстоятельства (условия).

Например, договор аренды. Сдача квартиры в аренду, если уедет мой родственник.

Формы сделок Форма – это способ внешнего выражения воли или внешнего волеизъявления сделки.

Известно несколько способов:

  • устная;

  • письменная;

  • иные.

Устная форма - воля лица (лиц) выражается словесно. Например, при непосредственном общении по телефону, по радио…

Закон четко не определяет случаи, когда такие сделки заключаются.

В устной форме можно заключать сделки всегда, когда законом для них не установлена письменная форма.

Это зависит от субъекта (между гражданами), суммы, срока (как правило, краткосрочные).

Устно заключаются обычно сделки, которые исполняются при самом их заключении, то есть заключение и исполнение сделки совпадают во времени (например, купля-продажа).

Письменная форма - либо составление единого документа, подписанного сторонами (например, договор); либо обмен письменными документами (письмами, телеграммами, факсимильными сообщениями).

Бывает упрощенная письменная форма сделки, когда выдаются легитиционные знаки (выдача номерков, жетонов…). Например, договор хранения, в сфере бытового обслуживания, подпись на квитанциях, свидетельствах.

Существует 2 вида письменной формы сделки:

  • простая;

  • нотариальная (на соответствующие документы делается заверительная подпись нотариуса или любого другого должностного лица, который имеет право совершать нотариальные действия).

Простая письменная форма требуется законом:

    1. если хотя бы одна из сторон сделки является юридическим лицом;

    2. в случае заключения сделки между гражданами – если сумма сделки превышает 10 МРОТ;

    3. если законом для данной сделки прямо установлена письменная форма сделки (например, договор аренды сроком более чем на год; договор доверительного управления; договор обещания дарения; кредитный договор);

    4. по соглашению сторон, то есть мы может любой договор оформить в письменной форме по своему желанию.

Нотариальная письменная форма требуется законом:

  1. если это прямо установлено законом (например, доверенность (некоторые ее виды – в частности, если по этой доверенности будут совершаться сделки, требующие нотариального заверения); завещание; договор ренты; некоторые сделки с недвижимостью (в земельной сфере – купчая);

  2. по соглашению сторон.

Иные формы – законодательство знает 2 иные формы:

  1. путем конклюдентных действий – это действия, которые свидетельствуют о намерении заключить сделку. Это не устно и не письменно, а с помощью каких-то жестов. Например, в метро – пропускаем через турникет проездной – заключаем сделку с метрополитеном. То есть это сделки, совершаемые с автоматами. Но не только таким образом. Закон говорит, что любые сделки, которые могут быть заключены устно, могут быть заключены и путем конклюдентных действий (например, на рынке);

  2. путем молчания – существует 2 случая:

  • когда это прямо установлено законом;

  • по соглашению сторон, если это не противоречит нормам закона (то есть если для данной сделки установлена другая форма сделки, то нельзя). Например, пролонгация сделки, уже заключенной (в частности, пролонгация договора аренды).

Последствия нарушения формы сделки

В отношении устной формы сделки – вопросов нет: ее не соблюсти просто невозможно.

При несоблюдении простой письменной формы сделки закон предусматривает 2 вида последствий:

  1. сделка считается недействительной (юридически не существует, нет ни прав, ни обязанностей сторон), но только в случаях, когда такое последствие прямо установлено (предусмотрено) законом. Например, соглашение о залоге – закон предусматривает заключение данного договора в простой письменной форме, иначе считается недействительным. Если в законе такого прямого указания нет, то будут другие последствия;

  2. договор или сделка не будет считаться недействительным, но свидетельские показания для подтверждения факта заключения сделки или ее условий в качестве доказательств приниматься не будут (то есть если заключен договор займа на сумму, скажем, в 35 тыс. рублей). Однако при этом можно ссылаться на любые письменные доказательства совершения такой сделки (например, переписка).

Нотариальная форма – ее несоблюдение всегда влечет недействительность сделки.

В ряде случаев закон требует не только простой письменной или письменной нотариальной формы сделки, но и государственной регистрации (например, договор концессии). Без такой регистрации сделка будет также недействительной.

В случае если лицо не в состоянии самостоятельно составить письменный документ (подписать его) либо в силу неграмотности, либо в связи с болезнью; за него это может сделать другое лицо. Но подпись этого лица должна быть засвидетельствована нотариусом или другим должностным лицом, уполномоченным на то, но с указанием причин, почему другое лицо, а не сам гражданин, составляет или подписывает документ.

Условия действительности сделки

Для того чтобы сделка была действительна, нужно, чтобы ее содержание и форма были действительны, то есть соответствовали закону.

Выделяют 4 условия:

  1. законность содержания сделки – то есть все, что написано в сделке, не должно противоречить закону;

  2. способность субъектов участвовать в сделке (дееспособность для граждан и правоспособность для юридических лиц);

  3. соответствие формы требованиям закона;

  4. соответствие воли и волеизъявления сделки, то есть воля и то, как это выражено, должны соответствовать (например, дарение совершено под угрозой насилия).

Все четыре условия должны быть одновременно в наличии. Если хотя бы одно из них отсутствует – сделка недействительна.

Недействительные сделки

Это сделки, в которых отсутствует хотя бы одно из перечисленных условий.

Виды недействительных сделок – в ГК закреплены 2 классификации:

    1. В зависимости от того, какое из четырех условий нарушено.

    1. сделки с несоответствующим закону содержанием (3 вида):

  • сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (например, сделки, нарушающие монополию государства; сделки направленные на ограничение правоспособности граждан; направленные на распространение вредных, опасных средств (наркотики); направленные на ограничение свободной конкуренции);

  • мнимые и притворные сделки, которые совершаются только для вида.

Мнимая (фиктивная) сделка – совершение сделки без намерения вообще породить юридические последствия (например, заключение договора дарения с целью избежать конфискации имущества).

Притворная сделка – совершенная с целью прикрыть другую сделку, которую стороны совершают (например, право преимущественной покупки доли имущества и договор купли-продажи оформляется как договор дарения;

    1. сделки, совершенные с лицами, неспособными участвовать в сделке:

      1. внеуставные сделки (юр.лица), то есть выходят за пределы правоспособности;

      2. совершенные недееспособными гражданами:

  • несовершеннолетними (от 14 лет) без согласия родителей … (в соответствии с законом);

  • сделки малолетних (до 14 лет) без согласия родителей…;

  • совершенные недееспособными (по заболеванию);

  • совершенные ограниченно-дееспособными (им можно только мелко-бытовые сделки)$

    1. при несоблюдении формы сделки (уже говорили выше);

    2. если воля не соответствует волеизъявлению → «с пороком воли»:

      1. совершенные под влиянием насилия (физического, психического) как против самих лиц, так и против их близких;

      2. под угрозой насилия (физ., псих.) как против самих лиц, так и против их близких (насилие – осуществление воздействий; а угроза – будущее воздействие, но угроза должна быть реальной и существенной);

      3. совершенные под влиянием заблуждения или обмана.

Эти понятия близки по содержанию. Они предполагают неправильное представление лица о каких-то существенных условиях сделки (о существе сделки). Например, лицо заблуждается о предмете сделки, о цене сделки, о сроках.

Разница – каким образом.

Заблуждение – собственная ошибка лица.

Обман – умышленно другой лицо вводит его в заблуждение, и неважно, кто это (одна из сторон сделки, или третье лицо);

      1. «кабальные» сделки – это сделки, совершенные на крайне невыгодных условиях при стечении тяжелых обстоятельств:

  • должно быть явное не соответствие выгоды от сделки тому, что должны были получить;

  • стечение тяжелых обстоятельств, то есть должна быть доказана вынужденность совершения сделки;

  • сторона, получающая выгоду от этой сделки, должна быть заинтересована (корысть);

      1. сделки, совершенные гражданином (дееспособным) в состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.

Лицо должно быть дееспособным, но в тот момент, когда совершается сделка, он не понимает или не может руководить своими действиями. Например, алкогольное опьянение, травматический шок, психический шок, аффект…

      1. сделки, совершенные в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной (то есть если представитель совершил сделку против лица, которое он представляет, при этом важен умысел.

    1. Как они признаются недействительными:

    1. ничтожные (абсолютно недействительные);

    2. оспоримые (относительно недействительные).

Ничтожные – это сделки, которые признаются недействительными в силу самого факта их совершения. То есть хотя стороны и совершили какие-то действия, направленные на возникновение юридических последствий, но никаких юридических последствий не возникает.

К таким сделкам относятся:

    1. все сделки, которые недействительны по причине нарушения первого условия (незаконное содержание);

    2. некоторые сделки с нарушением условия о способности лиц-участников, а именно:

  • совершенные недееспособными;

  • совершенные малолетними (до 14 лет), кроме м/б сделок

    1. сделки, нарушающие условие о форме.

Оспоримые – это сделки, которые признаны недействительными судом. Для того чтобы оспоримая сделка была признана недействительной, необходимо доказать условия, по которым она должна быть признана судом недействительной.

Оспоримые – от слова «спор».

К ним относятся:

    1. сделки, совершенные несовершеннолетними (14-18 лет), выходящие за пределы их дееспособности;

    2. внеуставные;

    3. совершенные ограниченно-дееспособными, выходящие за пределы их дееспособности;

    4. все сделки с нарушением четвертого условия действительности сделок (с пороком воли).

Подать иск (признать такие сделки недействительными) могут заинтересованные лица, потерпевшие лица (могут быть органы опеки и попечительства, прокурор).

Юридические последствия признания сделок недействительными

Общее правило: сделка, признанная недействительной, не влечет юридических последствий, на возникновение которых она была направлена. Считается недействительной с момента ее совершения.

Сделки бывают разными. Это могут быть и разовые действий, а могут быть и длящиеся отношения между сторонами. Поэтому и вопрос о последствиях решается по разному:

Некоторые сделки длящегося характера (например, сдача в аренду) могут быть прекращены только на будущее время, при этом:

  • если сделка не началась исполняться, она просто аннулируется;

  • если начала исполняться – стороны возвращаются в первоначальное положение (двусторонняя реституция), то есть каждая стороны возвращает другой стороне все полученное по сделке. Например, в случае, если договор купли-продажи признан недействительным.

Гражданский кодекс РФ признает 3 вида последствия признания сделки недействительной:

    1. реституция двусторонняя (от лат. «restitutio») – применяется по большинству сделок. Это общее правило (последствие). При признании сделки недействительной, обе стороны возвращают друг другу все полученное по сделке;

    2. односторонняя реституция – одна из сторон возвращает другой все, что получила, а другая – отдает все полученное в доход государства (если другая стороны и не получила реально, закон взыскивает все равно, то есть это санкция. Применяется в случае, если одна их сторон действовала умышленно противоправно:

      1. сделки, совершенные под влиянием обмана, угрозы насилия, насилия;

      2. кабальные сделки;

      3. сделки, связанные с тем, что представитель одной из сторон злоумышленно…

    3. недопущение реституции – то есть восстановление имущественного положения стороны (первоначального) не допускается. Таким образом, все, что каждая из сторон получила по сделке, взыскивается в доход государства.

Это сделки, в которых обе стороны, заключая такую не законную сделку, действовали умышленно противоправно.

Только один случай – сделки, совершенные с целью, противной основам порядка и нравственности, и если обе стороны действовали умышленно и противоправно (в случае если только одна из сторон – то односторонняя реституция).

Например, сделка купли-продажи наркотиков.

Притворная сделка – ее признание недействительной влечет за собой последствия, которые должны были возникнуть по прикрываемой (притворной сделкой) сделке.

Дополнительные последствия. Реституция не отменяет общее правило, что стороны возмещают друг другу убытки (дополнительные расходы, например, в случае утраты или повреждения возвращаемого имущества), понесенные в результате заключения (исполнения) такой сделки.

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

Понятие речь идет о субъективных правах и обязанностях. Обязанность – это мера должного поведения субъекта, определенная законом.

Как субъективное, гражданское право включает в себя помимо меры возможного поведения субъекта, определенного законом, и несколько правовых возможностей, – что мы можем делать.

Выделяются 3 таких правовых возможности:

  1. право на собственные действия лица (например, право собственности – по своему усмотрению может владеть, пользоваться, распоряжаться);

  2. право требования на действия или выполнение обязанности какого-того лица (например, вклад в банке – есть право на вклад; его реализация – только путем реализации обязанности другого лица);

  3. право на защиту нашего нарушенного права.

Осуществление субъективных гражданских прав – это реализация заложенных в нем правовых возможностей, перечисленных выше.

Субъективная обязанность – это мера должного правового поведения субъекта, определенная законом.

Содержание обязанности (иными словами, обязанность может осуществляться):

  • обязанность совершения активных действий (например, обязанность передать вещь по договору);

  • обязанность бездействия – воздержание от действий (например, хранитель в гардеробе не может пользоваться вашей вещью).

Принципы осуществления гражданских прав и обязанностей (некоторые юристы называют – «пределы»)

    1. Общий принцип – не нарушать прав и законных интересов других лиц (свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого);

    2. Использование своих прав и обязанностей в соответствии с их социальным назначением, то есть вы должны использовать эти права и обязанности, осуществлять их так, чтобы они не нарушали… (например, нельзя использовать право на добросовестную конкуренцию в целях ограничения прав других);

    3. Принцип разумности и добросовестности при осуществлении своих прав и обязанностей (ст. 9, 10, 157, 220, 234).

Пределы осуществления прав и обязанностей.

В гражданском праве есть понятие «злоупотребление»:

    1. в смысле использования недозволенных средств и способов – лицо выходит за рамки своих полномочий;

    2. лицо специально использует свои права и обязанности с целью умышленного причинения вреда другому лицу – «шикана»; даже если его право законно, то данное право лишается защиты (п. 3 ст. 10).

Право на защиту как субъективное гражданское право

Понятие - это такое субъективное право (право субъекта), которое представляет собой юридическую возможность для управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера для восстановления нарушенного или оспариваемого права.

Иными словами, это право защищать какие-то свои права с помощью мер, не запрещенных законом.

Содержание - это меры правового характера.

Классификация способов защиты (меры – их виды)

Выделяются 3 больших группы.

Формы защиты – выделяют 2 формы:

  • юрисдикционные – защита с обращением к государственным органам (с помощью органов государственного принуждения);

  • неюрисдикционные – без обращения к государственным органам за защитой.

Говоря о видах, необходимо учитывать форму меры.

        1. Первая группа – самозащита – это совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического характера (направленные на охрану своих прав, и без обращения к государственным органам).

Это действия практического характера. Это действия фактического характера. Специально закон их не оговаривает, но и не запрещает.

Например, замок в квартире, забор – меры самозащиты. Но если электрический ток по забору – то это уже запрещено законом.

Исключение: закон регламентирует некоторые способы самозащиты: необходимая оборона и крайняя необходимость.

Необходимая оборона – правомерно, если пределы ее не превышены. По общему правилу в гражданском праве, если эти действия не превысили свои пределы, то ущерб, причиненный в результате, не возмещается.

Крайняя необходимость – предполагает, что защищаете не свое имущество, здоровье, жизнь, а те же блага, но третьих лиц. Но при этом нанесенный вред не должен превышать масштабы возможного вреда.

По общему правилу, вред возмещается, но суд может уменьшить его размер или вообще освободить лицо от возмещения такого вреда.

        1. Вторая группа – меры оперативного воздействия.

Это воздействие на нарушителя гражданских прав. Это юридические средства (меры) правоохранительного характера, которые применяются управомоченным лицом без обращения за защитой к государственным органам.

Эти меры (средства) разнообразны. Например:

  • перевод неисправного должника на предоплату;

  • односторонний отказ от договора в случае существенного нарушения его другой стороной;

  • прекращение оплаты недоброкачественного товара;

  • право удержания (вещи, полученной в качестве залога по кредитам в случае не возвращения денег)…

        1. Третья группа – меры государственного принуждения.

Это меры юридического, правоохранительного характера, которые применяются управомоченным лицом с обращением за защитой к государственным органам (в суды).

Их можно разделить на несколько групп (их виды):

    1. меры предупредительного (превентивного) характера.

Они направлены на то, чтобы предупредить возможное нарушение или оспаривание какого-либо права.

Например:

  • признание прав в суде, чтобы исключить возможные дальнейшие споры – права авторства, право собственности на какую-то вещь, признание отцовства…

  • установление факта, имеющего юридическое значение (установление родства между лицами для того, чтобы потом можно было осуществить право наследования; признание сделки недействительной – призвано предупредить нарушения впоследствии чьих-то прав; санация при банкротстве…).

  1. меры регулятивного характера.

Так же не связаны с применением наказания или каких-либо санкций.

Например:

- урегулирование преддоговорных споров;

- раздел имущества, выдел доли в общей собственности, определение долей между наследниками;

- истребование имущества в порядке вендикационного иска или негаторного иска – возврат имущества, незаконно приобретенного.

  1. меры юридической ответственности (санкции, применяемые к нарушителю).

Эти меры бывают разного характера:

  • конфискационные меры (например, допущение реституции);

  • штрафные санкции (пени, штрафы, неустойки) – например, нарушение различных видов договоров;

  • компенсационные меры – возмещение причиненных в результате убытков – восстановление.

В принципе способы защиты перечислены в ст. 12 ГК РФ, правда приведены они без всякой системы.

Они направлены на то, чтобы предупредить возможное нарушение или оспаривание какого-либо права.

Например:

  • признание прав в суде, чтобы исключить возможные дальнейшие споры – права авторства, право собственности на какую-то вещь, признание отцовства…

  • установление факта, имеющего юридическое значение (установление родства между лицами для того, чтобы потом можно было осуществить право наследования; признание сделки недействительной – призвано предупредить нарушения впоследствии чьих-то прав; санация при банкротстве…).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ

Представительство

Понятие - совершение сделки одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочий с тем, чтобы юридические последствия возникли у представляемого.

Субъекты Субъектами представительства являются:

    1. Представляемый.

Им может быть любой субъект гражданского права, как дееспособный, так и недееспособный. Это лицо, которое нуждается в помощи или желает ее получить.

Причины, по которым оно нуждается, могут быть как юридические (недееспособность, ограниченная дееспособность), так и фактические (отъезд, некомпетентность, болезнь…).

    1. Представитель.

Может быть как юридическим лицом, так и гражданином.

Это лица, способные оказать подобную помощь представляемым.

Они могут быть только дееспособными.

    1. Третье лицо.

Третье лицо – это лицо, которое непосредственно в отношениях не участвует, но которое заинтересовано.

Это то лицо, с которым представитель вступает в отношения в интересах представляемого.

Полномочия – права представителя осуществлять юридические действия в интересах и от имени представляемого.

Они могут быть основаны на законе, договоре, доверенности, административном акте. А также они могут явствовать из обстановки.

Содержание представительства – это те юридические действия, которые осуществляет представитель для представляемого и от его имени.

Например, поручение приятелю купить книгу.

Виды представительства – по основаниям его (представительства) возникновения:

  1. добровольное (договорное) представительство

Характеризуется тем, что стороны по собственной инициативе определяют необходимое возникновение представительства и выбирают субъект.

Данное представительство возникает из доверенности или из договора.

Это могут быть:

      1. договор поручения;

      2. договор коммерческого представительства.

Коммерческое представительство – оно используется в коммерческой (предпринимательской) деятельности, то есть обе стороны являются предпринимателями.

Это представительство всегда осуществляется возмездно, то есть коммерческий представитель действует всегда только за вознаграждение.

Только в случае коммерческого представительства представитель может одновременно представлять сразу обе стороны (то есть быть посредником между представляемым и третьим лицом).

Оформляется всегда договором коммерческого представительства.

  1. обязательное представительство (законное представительство).

Возникает помимо воли сторон, не зависит от воли ни представляемого, ни представителя.

Возникает из 2 оснований:

  • непосредственно из нормативного акта (закона) – например, опекуны, попечители, родители по отношению к детям;

  • из административного акта (акты индивидуального характера, устанавливающие обязательств только для определенного лица или лиц) – например, приказ о назначении на должность; о зачислении в штат работников; из решения, например, общего собрания (один товарищ согласно решению общего собрания будет представлять все товарищество).

Доверенность

Понятие - это одно из оснований возникновения представительства.

Это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами (определение, содержащееся в ГК).

Это документ, который определяет объем, характер и пределы полномочий представителя.

Если лицо вышло за пределы полномочий или вообще действовал без полномочий, то считается, что права и обязанности возникают у самого представителя.

Но если представителем в дальнейшем подтвердит (одобрит) действия представителя, то они переходят к представляемому.

Формы доверенности:

  1. по общему правилу, доверенность имеет простую письменную форму (требование закона).

Граждане указывают: ФИО гражданина, паспортные данные, кому доверяет (его данные) и что доверяет.

Если доверенность выдается от имени юридического лица, то в конце требуется подпись руководителя и печать юридического лица.

Если доверенность для получения денег или каких-либо средств, то плюс к этому еще и подпись главного бухгалтера.

Может быть выдана доверенность как несколькими лицами, так и одним лицом нескольким лицам;

  1. бывают случаи, когда требуется нотариальная форма доверенности:

- когда для совершения сделки требуется нотариальное оформление, то есть доверенность не может быть слабее, чем сделка.

Прямо указано в законе:

        1. некоторые сделки с недвижимостью, договор ренты;

        2. для доверенности, совершаемой в порядке передоверия.

На практике граждане чаще заверяют доверенности нотариально, чем этого требует закон;

- существуют доверенности, приравненные к нотариально заверенным, то есть заверенные лицами:

a) начальники воинских подразделений или врачи лечебных учреждений;

b) начальники мест лишения свободы в отношении доверенностей, выдаваемых заключенным;

c) начальники домов престарелых,… объектов социальной защиты РФ;

  1. особое оформление доверенности на получение выплат, связанных с трудовыми отношениями и некоторых иных выплат, указанных в законе:

  • заработанной платы;

  • пенсий;

  • стипендий;

  • вкладов в банке;

  • пособий;

  • корреспонденции на почте;

  • авторских гонораров.

Здесь требуется еще и удостоверение (но не нотариусом) по месту жительства или по месту учебы, работы, в больницах, если человек болеет.

Срок доверенности - доверенность всегда является срочным документом.

Общий срок доверенности составляет 3 года (максимум). На ней должна обязательно стоять дата ее совершения, иначе доверенность будет недействительной.

Срок указывать не обязательно. Если он не указан, то доверенность считается действующей в течение одного года с момента выдачи.

Виды доверенности - различают:

  1. разовые доверенности – для совершения одного юридического действия (например, получить стипендию);

  2. специальные доверенности:

- совершение несколько однородных действий (например, на получение заработной платы в течение полугода);

- совершение разных (разнородных) действий, но с одной целью (например, для получения груза (перевозчиков).

  1. общие (генеральные) доверенности – это доверенность на любые действия (например, генеральная доверенность на управление филиалом, управлением автомобилем).

Передоверие

Понятие - это передача полномочий представителем другому лицу, то есть представляемый доверяет, а представитель передоверяет.

По общему правилу представитель должен осуществить свои полномочия лично. Но есть исключения (закрепленные в ГК) из этого правила.

Основания передоверия – случаи (основания), по которым возможно передоверие:

  1. если в самой доверенности указано на право передоверять, то есть если заранее в доверенности, договоре поручения, коммерческом поручении прямо указано такое положение.

В этом случае разрешение у представляемого не спрашивается. Представитель может передоверить по любым причинам;

  1. когда представитель вынужден это сделать в силу обстоятельств для охраны интересов представляемого, даже если положение о передоверии в документе не содержится.

Но! в любом случае представитель обязан уведомить представляемого о факте передоверия, и сам должен доказывать, что обстоятельства его вынудили. Если не уведомит, то он выходит за рамки своих полномочий, о чем подробно уже говорилось выше.

Прекращение доверенности:

  1. истечение срока;

  2. смерть гражданина (любой из сторон: представителя или представляемого);

  3. ликвидация юридического лица (представителя или представляемого);

  4. в случае если представитель как гражданин стал недееспособным;

  5. в случае если представляемый признан недееспособным или ограниченно дееспособным;

  6. отмена доверенности лицом, которое ее выдало - никаких причин для объяснения не нужно; при этом если доверенность была выдана в порядке передоверия, то передоверие то же отменяется;

  7. лицо, которое получило доверенность, в любое время может отказаться от доверенности без всяких объяснений; передоверие так же прекращается.

Лицо, выдавшее и отменившее доверенность, обязано сообщить об этом лицу, которое доверенность получило. И все сделки, совершенные представителем до того, как он узнал об отмене, являются действительными, и права и обязанности, вытекающие из этих сделок, находятся у представляемого.

Если лицо знало или должно было знать, что такая доверенность отменена (в силу разных причин), то совершая сделки, лицо выходит за рамки своих полномочий, и последствия (права и обязанности) возникают не у представляемого, а у него.

СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Понятие и виды сроков в гражданском праве

Понятие Все юридические действия и последствия ограничены во времени.

Сроки имеют большое юридическое значение (например, для права собственности…).

Срок - по юридической природе это юридический факт.

Юридический факт – это обстоятельства реальной жизни, с которыми закон связывает наступление юридических последствий.

Срок может определяться по-разному: может быть как какой-то момент, а может быть и как определенный период.

Таким образом, срок – это момент или период (промежуток времени), с которым закон связывает наступление определенных юридических последствий.

Виды сроков - существует много классификаций. Наиболее распространенными из них являются:

  1. по способам установления срока:

  • нормативные – которые определяются нормативными актами, то есть установлены законами в широком смысле слова (например, срок доверенности).

Нормативные сроки в свою очередь делятся по своему характеру на:

  • императивные – это обязательные сроки, которые не подлежат изменению сторонами, то есть стороны не могут их изменить (например, срок доверенности нельзя установить более 3 лет);

  • диспозитивные – которые определены в законе, но которые стороны могут изменять;

  • договорные, – которые устанавливаются договорами (например, поставка таких-то товаров в такой-то срок);

  • судебные – которые установлены судом;

  1. по степени определенности:

- определенные – сроки, относительно которых установлены точный размер срока или ж его начало и конец не определены;

- неопределенные – в ГК много указаний на неопределенные сроки (например, своевременно, в разумный срок, непосредственно до или после передачи вещи…);

  1. по соотношению между сроками:

- общие – которые установлены по общему правилу, то есть действуют для всех случаев, кроме исключений;

- специальные – установлены для каких-то особых случаев, то есть это и есть исключения из общих сроков (например, по оспоримым сделкам – 1 год, по ничтожным – 10 лет);

  1. по своему назначению сроки делятся на:

4.1. Сроки возникновения гражданских прав и обязанностей – это сроки, с наступлением или истечением которых закон связывает, по определению, возникновение гражданских прав и обязанностей его субъектов

Например, правоспособность у граждан с момента рождения, у юридических лиц – с момента регистрации.

Новый вид срока в нашем гражданском законодательстве – срок приобретательной давности – это такая продолжительность владения вещью, по истечении которой у лица возникает на нее право собственности, то есть лицо как бы приобретает право собственности. Отсюда и название «срок приобретательной давности».

Но такое владение должно быть открытым, добросовестным и непрерывным.

Открытое владение – владение не тайное, а все знают, что вы владеете этой вещью.

Добросовестное владение – вы не знаете и не должны знать, кто хозяин данной вещи.

Если эта вещь – недвижимость, то срок = 15 лет; а если движимость = 5 лет.

По истечении срока вы можете подать иск в суд о признании вас собственником.

4.2. Сроки осуществления гражданских прав и обязанностей. Это срок, в течение которого лицо может исполнить свои права или обязано что-то совершить.

Эти сроки можно подразделить на несколько видов:

    1. сроки существования гражданских прав и обязанностей (например, авторское право – для автора его право существует пожизненно, а для его наследников – 50 лет со дня смерти автора);

    2. пресекательные сроки – срок, который прекращает возможность осуществления каких-то прав и обязанностей (например, срок хранения находки – 6 месяцев; про истечении этого срока потребовать ее обратно нельзя; право собственности переходит к другому лицу);

    3. гарантийные сроки – в течение которых производитель или продавец гарантирует качество товара и берется за свой счет устранить недостатки;

    4. претензионные сроки - в течение которых лицо вправе или обязано обратиться к обязанному лицу с требованием о восстановлении нарушенного права (например, стороны заключили договор; одна из сторон договора нарушает; и прежде чем обратиться в суд, необходимо обратиться с претензией к другой стороне договора).

4.3. Сроки защиты гражданских прав – это срок исковой давности (будет рассмотрен нами более подробно позднее).

Исчисление сроков в гражданском праве

Иными словами, как определяются сроки:

  1. сроки могут быть определены путем указания даты;

  2. путем указания на событие: начало навигации, наступление страхового случая, рождение, вступление в брак…;

  3. путем указания на период.

Исходя из этого, мы можем определить начало и конец срока.

Начало срока – срок начинает течь на следующий день после даты или наступления события, которым определяется начало срока.

Например, если установлено в договоре банковского вклада, то проценты будут исчисляться на следующий день, а не в день заключения договора.

Окончание срока (только в случае, если он определен периодом времени) – определяется следующим образом:

  • если срок недельный – последний день недели;

  • если месячный – то последний день месяца;

  • если годовой – последний день года.

День заканчивается до 24:00. В 00:01 – уже нарушение обязательства (это для граждан).

А для юридических лиц день заканчивается последним часом работы юридического лица.

Если последний день срока выпадает на нерабочий день (воскресенье, праздник), то днем окончания будет считаться следующий за ним рабочий день (ближайший к нему).

Срок исковой давности

Понятие Это срок, который относится к срокам защиты гражданских прав. Это время, в течение которого лицо может требовать принудительной защиты своего нарушенного права. То есть это срок, в течение которого лицо может обратиться в суд с иском по защите своего права, нарушенного кем-либо.

Почему закон ограничивает этот срок? Да потому, что это дисциплинирует участников гражданского оборота, с целью защиты истца. Срок создает некоторую определенность.

Момент начала истечения срока

Срок исковой давности начинается со дня возникновения права на иск; а право на иск возникает, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Так как лицо, подающее иск, заинтересовано, чтобы этот срок был как можно дольше, то законодательство ввело понятие «должно было узнать», чем привнесло элемент объективности.

Должно было узнать – то есть имелась реальная возможность узнать о нарушении своего права.

Существует общий срок исковой давности (3 года) и специальный (более 3 лет или менее 3 лет).

Приостановление срока исковой давности

«Приостановление» - срок на какое-то время останавливается, а потом начинает течь дальше.

Приостановление срока исковой давности означает, что этот срок не течет (приостанавливает свое течение) с момента, когда возникают обстоятельства, указанные в законе, и до момента, когда эти обстоятельства отпадают (прекращаются).

После отпадения обстоятельства течение срока исковой давности продолжается.

Основания приостановления срока исковой давности

Их перечень содержится в ГК. Он является исчерпывающим. В соответствии с законом, их только 4:

  1. действия непреодолимой силы (форс-мажор) – предъявлению иска мешало обстоятельство – действие непреодолимой силы.

Непреодолимая сила – чрезвычайное и непредотвратимое в данных условиях обстоятельство.

Чрезвычайное – возникло внезапно, стихийно.

Непреодолимость – обстоятельство непреодолимо в данных конкретных обстоятельствах.

Это могут быть и действия социального характера (гражданская забастовка, резкое падение курса рубля…);

  1. мораторий – отсрочка исполнения какого-либо обязательства, установленного Правительством РФ (например, кризис 17 августа 1998 года – отсрочка выплат кредитов);

  2. пребывание истца или ответчика в составе Вооруженных сил, но не просто, а переведенных на военное положение. То есть если это просто срочная служба – то это не основание для непредъявления иска (например, сейчас в Чечне – нет возможностей для предъявления иска);

  3. приостановление действия закона или иного нормативного акта, регулирующего соответствующие отношения.

Срок исковой давности приостанавливается только в том случае, если эти обстоятельства возникли в течение последних 6 месяцев срока. Если срок исковой давности сокращенный (всего 6 месяцев), то в течение этих 6 месяцев.

Со дня прекращения (отпадения) обстоятельства течение срока исковой давности продолжается, и оставшаяся часть удлиняется до 6 месяцев.

Перерыв срока исковой давности

Перерыв – время до возникновения обстоятельства, указанного в законе, не защитывается в срок исковой давности, а после отпадения этого обстоятельства срок исковой давности начинает течь заново.

Основания дли перерыва срока исковой давности.

Закон предусматривает только 2 основания:

  1. предъявление иска – то есть не просто подача иска в суд, а необходимо, чтобы иск был подан в суд в соответствии со всеми требованиями и чтобы суд принял этот иск, но спор не был разрешен (например, ответчик скрывается, свидетель заболел…);

  2. признание долга – это такое действие, которое свидетельствует о признании долга ответчиком (например, ответчик не может заплатить, но просит в письме об отсрочке, то есть любое письменное подтверждение, что он вам должен).

С момента признания долга срок исковой давности начинает течь снова (можно до бесконечности).

Восстановление срока исковой давности

Восстановить его можно в любое время: в течение 3 лет, после 3 лет, и т.д.

Если пропустили срок исковой давности, необходимо обратиться в суд и убедить суд, что вы не могли.

ГК не указывает каких-то конкретных оснований для восстановления, но это должны быть личные причины истца.

Восстановление происходит в исключительных случаях, когда суд признает уважительность причины пропуска срока исковой давности, но только по обстоятельствам, связанным с личностью истца (например, тяжкая болезнь, длительная заграничная командировка, лицо неграмотное…).

Этот вопрос полностью находится на усмотрении суда.

Последствия истечения срока исковой давности

«Право на иск» принято понимать в материальном и процессуальном смыслах.

В материальном смысле – это право лицо на удовлетворение иска.

В процессуальном – это право на подачу иска в суд, на обращение в суд с иском.

В случае истечения срока исковой давности судьба этих двух понятий различна.

Истечение срока исковой давности погашает (прекращает) право на иск в материальном смысле (то есть суд не будет удовлетворять ваше требование).

А право на иск в процессуальном смысле не прекращается, то есть вы можете подавать свой иск сколько угодно, и суд должен принять его к рассмотрению.

Это важно, так как со временем у вас может возникнуть подтверждение, что ваш срок может быть приостановлен или прерван.

Добровольное исполнение долга после истечения срока исковой давности необратимо, то есть требовать обратно исполненное после истечения срока уже нельзя.

Существуют такие обстоятельства, исковые требования, нарушенные права, на защиту которых не распространяется срок исковой давности.

Срок исковой давности не распространяется на следующие требования (то есть их можно защищать когда угодно):

  1. требования о защите чести, достоинства, деловой репутации и иных неимущественных благ, принадлежащих лицу (тайна личной жизни…);

  2. требования собственника об устранении всяких нарушений его права собственности. Право собственности носит абсолютный характер. Оно бессрочное, вечно ему принадлежит;

  3. требования вкладчиков к банке о выдаче вкладов;

  4. требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объектом посягательства были не материальные блага, а жизнь или здоровье.

Однако по данному пункту существуют ограничения: требовать можно хоть до конца жизни, но размер этого требования ограничивается. Например, если через 10 лет, то в этом случае максимально будет выплачиваться за 3 года.

Этот перечень не является исчерпывающим. Возможны и иные требования. Но примеры привести достаточно трудно.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

Понятие, значение и виды обязательств в гражданском праве.

Гражданское право имеет дело именно с обязательствами. Им посвящены и 1, и 2, и 3 части ГП.

По юридической природе обязательства – это правоотношения. Правоотношения с точки зрения структуры всегда есть 2 субъекта, между которыми таким отношения и возникают (по поводу каких-то объектов).

Законодатель определяет обязательства следующим образом:

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, либо воздержаться от определенного действия (активные и пассивные обязанности); а кредитор имеет право требовать от должника из исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

То есть обязательства гражданско-правовые – есть правоотношения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]