Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП пособбие 2.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
640.51 Кб
Скачать

Тема 9. Договор хранения

  1. Понятие договора хранения, его характеристика и элементы

  2. Основные права и обязанности сторон

  3. Договор складского хранения и иные специальные виды хранения

1. 1. Обязательство хра­нения (depositum) было известно еще римскому частному праву. В числе пер­вых это обязательство (под названи­ем "поклажа") появилось и в праве Древней Руси. С изданием Свода За­конов Российской Империи правила о хранении были сведены в Свод Зако­нов Гражданских (т. X ч. 1). В ГК РСФСР 1922 г. нормы о хранении включены не были, и хранение более чем на 40 лет оставалось без законо­дательного кодифицированного регу­лирования. ГК РСФСР 1964 г. устра­нил этот пробел, посвятив обязатель­ству хранения главу 37 (ст. 422-433 ГК).

2. Новый ГК значительно расширил и обновил законодательное регулиро­вание обязательства хранения. Урегу­лировано хранение на товарном скла­де и обращение складских документов в качестве ценных бумаг. В ГК вклю­чены нормы об отдельных видах хра­нения, которые ранее регулировались в основном в подзаконных актах (хра­нение в ломбарде, камерах хранения транспортных организаций и др.) ли­бо вообще не регулировались (хране­ние ценностей в банке, хранение ве­щей, являющихся предметом спора).

3. Договор хранения – это соглашение, в силу которого одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Указанное определение (оно с некоторыми уточнениями воспроизводит определение договора хранения, содержавше­еся в ГК РСФСР 1964 г.) отражает сущность договора хране­ния, его предмет, основные права и обязанности сторон по это­му договору.

4. Целью хранения является сбережение, обеспечение со­хранности вещи. Хранение вещи может быть более или менее длительным, но по сути своей всегда носит временный харак­тер, то есть является срочным. Поэтому юридическая природа договора хранения прояв­ляется и в обязанности хранителя возвратить сохраненную вещь. Для договора хранения характерно, что хранение вещи осуществляется хранителем, по общему правилу, в помеще­нии или ином месте, находящемся в сфере деятельности (кон­троля) хранителя, который фактически владеет вещью.

5. Договор хранения может быть и реальным, и консенсуальным. Реальный договор хранения предусматривает обязан­ность хранителя хранить вещь, переданную ему поклажедателем. Для заключения реального договора хранения необходи­ма передача вещи на хранение и только с момента передачи вещи такой договор считается заключенным (см. п. 2 ст. 433 ГК и п. 1 ст. 886 ГК).

Консенсуальный договор хранения предусматривает обя­занность хранителя принять на хранение вещь, которая будет передана поклажедателем в предусмотренный договором срок. После принятия вещи на хранение у хранителя возникает обя­занность обеспечить ее сохранность, а у поклажедателя - право требования возврата вещи.

В отличие от реальных, консенсуальные договоры хране­ния могут быть заключены ограниченным кругом хранителей. В соответствии с пунктом 2 статьи 886 ГК договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, может быть заключен только профессиональным хра­нителем.

Договор хранения может быть как возмездным, так и без­возмездным. Из общего правила, предусмотренного статьей 423 ГК, следует, что договор хранения предполагается возмезд­ным. Вместе с тем из указанного общего правила сделано иск­лючение для хранения в гардеробах организаций, которое пред­полагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение (ст. 924 ГК). Отдельные виды дого­воров хранения, например договор складского хранения (ст. 907 ГК), могут быть только возмездными.

6. Объектами хранения могут быть только вещи. Иму­щественные права физически невозможно передать на хране­ние.

Будучи сориентированным прежде всего на регулирова­ние отношений по хранению движимых вещей, ГК, тем не ме­нее, не исключает принципиальную возможность передачи на хранение также и недвижимых вещей, а в случае хранения ве­щей, являющихся предметом спора, прямо допускает такую воз­можность (см. ст. 926 ГК).

Объектом обязательства хранения могут быть как инди­видуально-определенные вещи, так и вещи, определенные ро­довыми признаками. Индивидуально-определенные вещи дол­жны храниться только с обособлением их от других вещей. Ве­щи, определенные родовыми признаками, могут храниться так­же и с их обезличением, то есть смешением их с вещами того же рода и качества, если это прямо предусмотрено договором хранения (ст. 890 ГК).

7. Сторонами договора являются хранитель и поклажедатель. Поклажедателем и хранителем могут быть физические и юридические лица. Закон не устанавливает в отношении них особых запретов.

Среди хранителей ГК выделяет фигуру профессиональ­ного хранителя, связывая с ней важные юридические послед­ствия, прежде всего с точки зрения оснований ответственно­сти хранителя (ст. 901 ГК). Согласно статье 886 ГК професси­ональный хранитель - это коммерческая организация либо не­коммерческая организация, осуществляющая хранение в ка­честве одной из целей своей профессиональной деятельно­сти. Профессиональными хранителями, в частности, являют­ся товарные склады (§ 2 гл. 47 ГК), ломбарды (ст. 919 ГК), камеры хранения транспортных организаций (ст. 923 ГК).

Обязанности по обеспечению сохранности вещей явля­ются элементами ряда других договорных обязательств, в ча­стности залога (ст. 343 ГК), подряда (ст. 714 ГК), перевозки (ст. 796 ГК) и комиссии (ст. 998 ГК). В таких случаях обязанности по обеспе­чению сохранности вещей регулируются правилами о соответ­ствующих договорах и к ним правила главы 47 ГК не применя­ются.

Общие правила ГК о форме сделок и договоров (ст. 158-165,434) применяются и к догово­ру хранения, но с учетом особенностей, предусмотренных спе­циальными положениями о форме договора хранения.

Договоры хранения с участием юридических лиц, а также договоры хранения между гражданами, если стоимость вещи, передаваемой на хранение, превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты тру­да, подлежат заключению в письменной форме. Соблюдение письменной формы требуется и для всех договоров хранения, предусматривающих обязанность хранителя принять вещь на хранение (п. 1 ст. 887 ГК).

Для договора хранения типичны случаи его оформления путем составления и выдачи поклажедателю в подтверждение приема вещи на хранение сохранной расписки, квитанции, сви­детельства или иного сохранного документа, подписанного хра­нителем. Если договор хранения оформлен сохранным доку­ментом, простая письменная форма договора считается также соблюденной. Простая письменная форма договора также счи­тается соблюденной, если принятие вещи на хранение удосто­верено хранителем путем выдачи поклажедателю номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым ак­том либо обычна для данного вида хранения (п. 2 ст. 887 ГК). Ука­занная форма подтверждения приема вещей на хранение обычно применяется при хранении вещей в гардеробах организа­ций, камерах хранения магазинов, библиотек, ряда других ор­ганизаций.

Несоблюдение простой письменной формы договора хра­нения по общему правилу не влечет его недействительности, но лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтвер­ждение договора и его условий на свидетельские показания. При этом, однако, стороны не лишаются права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (п. 3 ст. 887).

2. Основными обязанностями хранителя являются:

1) обязанность обеспечить сохранность вещи. По обще­му правилу хранитель обязан принять все предусмотренные договором меры для того, чтобы обеспечить сохранность пе­реданной на хранение вещи (п. 1 ст. 891 ГК). Многочисленные правила хранения содержатся в различного рода стандартах, технических условиях, инструкциях по хранению, правилах хра­нения отдельных видов товаров. Если обязательность таких правил для хранителя предусмотрена законом, иными право­выми актами или в установленном ими порядке, то они долж­ны применяться хранителем во всяком случае (п. 2 ст. 890 ГК). Если эти правила перестали быть обязательными, но широко применяются на практике, то они могут рассматриваться в ка­честве обычаев делового оборота, которым также должны со­ответствовать меры по обеспечению сохранности вещи;

2) обязанность возвратить вещь. Эта обязанность согла­сно статье 900 ГК включает обязанность возвратить ту вещь, которая была передана на хранение (кроме вещей, хранимых с обезличением), при этом в том состоянии, в каком она была принята на хранение с учетом ее изменения вследствие ее ес­тественных свойств. Кроме того, установлено, что хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить при­нятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный догово­ром срок ее хранения не окончился (ст. 904 ГК).

Основными обязанностями поклажедателя являются:

1) обязанность уплатить вознаграждение за хранение и возместить расходы по хранению (ст. 896-898 ГК). Обязанность уплатить вознаграждение очевидно применима только к воз­мездному договору;

2) обязанность взять вещь обратно (ст. 899 ГК). При неис­полнении поклажедателем этой обязанности хранитель обя­зан продолжать хранение, но при этом уменьшается его от­ветственность за сохранность вещи (п. 2 ст. 901 ГК) и хранитель получает дополнительные права, в том числе право реализо­вать хранимую вещь (см. п. 2 ст. 899 ГК).

Основания ответственности хранителя за утрату, не­достачу или повреждение вещей определяются общими поло­жениями об ответственности (ст. 401 ГК). Вместе с тем ГК преду­смотрел специальные основания ответственности для профессиональных хранителей. Они отвечают за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажут, что это произошло вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойства вещей, о которых хранитель не знал или не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя (ст. 901 ГК).

3. В соответствии со стать­ей 907 ГК товарным складом признается организация, осущест­вляющая в качестве предпринимательской деятельности хра­нение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги. К числу товарных складов можно, например, отнести элевато­ры, холодильники, овощехранилища, нефтехранилища.

Из числа товарных складов ГК выделяет особую их груп­пу - товарные склады общего пользования, которые обязаны принимать товары на хранение от любого товаровладельца (ст. 908 ГК).

Договор складского хранения - это договор хранения, в силу которого товарный склад (хранитель) обязуется за воз­награждение хранить товары, переданные ему товаровладель­цем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (ст. 907 ГК). Как предпринимательский договор он всегда носит возмездный характер.

Договор складского хранения заключается путем состав­ления и выдачи товаровладельцу специального складского до­кумента, который совмещает в себе свойства различных пра­вовых документов и дает разнообразные юридические и эко­номические возможности товаровладельцу. Для соблюдения письменной формы договора складского хранения достаточ­но его оформление одним только складским документом, под­писанным товарным складом. В тоже время условия, не пред­усмотренные складским документом (режим хранения, допол­нительные услуги склада и др.), при необходимости могут оп­ределяться сторонами в дополнительном документе, подписы­ваемом сторонами или оформляемом иным способом, устано­вленным статьей 434 ГК. При этом, однако, надо учитывать оборотоспособный характер складских свидетельств. Условия, не предусмотренные складским свидетельством, в случае его пе­редачи другому лицу по передаточной надписи, на это лицо распространяться не могут. Поэтому целесообразно исчерпывающе определить условия хранения непосредственно в склад­ском свидетельстве.

Товарный склад выдает товаровладельцу в подтвержде­ние принятия товаров на хранение один из следующих склад­ских документов:

а) двойное складское свидетельство;

б) простое складское свидетельство;

в) складскую квитанцию.

Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей (складское свидетельство и залоговое свидетельство) и простое складское свидетельство являются ценными бума­гами, которые относятся к числу товарораспорядительных цен­ных бумаг. Складские документы, являющиеся ценными бума­гами, можно обобщенно именовать складскими свидетельст­вами. На складские свидетельства как на ценные бумаги рас­пространяются общие нормы о ценных бумагах, предусмотрен­ные главой 7 ГК, с учетом, конечно, специальных правил о складских свидетельствах.

Двойное складское свидетельство должно содержать условия (реквизиты), перечень которых определен в статье 913 ГК. В двойном складском свидетельстве могут быть предусмо­трены и иные условия (сведения), связанные с хранением то­вара. В двойном складском свидетельстве должно быть пред­усмотрено также место для передаточных надписей (как пра­вило, на обороте свидетельства). Двойное складское свиде­тельство может выдаваться только на определенное имя.

Двойное складское свидетельство и каждая его часть яв­ляются ордерными ценными бумагами. Складское свидетель­ство и залоговое свидетельство могут передаваться вместе или порознь по ордерным или бланковым передаточным подписям.

Согласно статье 914 ГК держатель складского и залого­вого свидетельств имеет право распоряжаться хранящимся на складе товаром в полном объеме. Держатель одного только складского свидетельства, отделенного от залогового свиде­тельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения займа (кредита), выданного по за­логовому свидетельству. Держатель одного только залогового свидетельства, отделенного от складского свидетельства, име­ет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству займа (кредита) и процентов по нему.

Товар, сданный на склад под двойное складское свиде­тельство, может быть передан новому приобретателю (поку­пателю) без изъятия товара со склада путем передачи приоб­ретателю двойного складского свидетельства, в котором склад­ское и залоговое свидетельства не отделены друг от друга, ли­бо складского и залогового свидетельств, отделенных друг от друга, либо только складского свидетельства. Сданный на склад под двойное складское свидетельство товар не может быть от­чужден без надлежащей передачи складского свидетельства.

Залог складского свидетельства возможен только для обеспечения обязательства по возврату суммы займа (креди­та), выданного по данному залоговому свидетельству. Для обес­печения других обязательств залог этого свидетельства не рас­считан. Само залоговое свидетельство после его первой пере­дачи товаровладельцем в залог становится долговым докумен­том, на основе которого возникают одновременно два обяза­тельства: во-первых, долговое денежное обязательство това­ровладельца по возврату суммы займа (кредита), полученного им от залогодержателя, и, во-вторых, залоговое обязательст­во, обеспечивающее исполнение товаровладельцем своего долгового обязательства перед залогодержателем. Собствен­но в возможности соединения в залоговом свидетельстве (вар­ранте) указанных двух обязательств и проявляется существо и главная юридическая особенность этого документа.

Складское и залоговое свидетельства дают их держате­лям разнообразные возможности в торговом обороте. Напри­мер, товаровладелец решил продать хранящуюся на складе партию товара по цене сто миллионов рублей. Покупатель име­ет возможность заплатить сразу только половину от этой це­ны. В сложившейся ситуации стороны могут совершить куплю-продажу всей партии товара, произведя передачу товара и рас­четы следующим образом. Товаровладелец (продавец) пере­дает покупателю двойное складское свидетельство (с неразъ­единенными частями) на товар с передаточной надписью на складском свидетельстве, а покупатель (новый товаровладе­лец) платит продавцу (бывшему товаровладельцу) имеющиеся у него пятьдесят миллионов рублей и в счет недостающей суммы возвращает продавцу залоговое свидетельство на куп­ленный товар с первой передаточной надписью на нем, содер­жащей обязательство покупателя выплатить пятьдесят мил­лионов рублей с процентами. При получении полного платежа по займу (кредиту) держатель залогового свидетельства обя­зан возвратить залоговое свидетельство товаровладельцу с учиненной на нем распиской в получении платежа.

Простое складское свидетельство является ценной бу­магой на предъявителя.

В нем вместо сведений о товаровладельце указывается, что свидетельство выдано на предъявителя (ст. 917 ГК).

Передача незаложенного простого складского свидетель­ства другому лицу с целью передачи ему товара, хранящегося на складе по этому свидетельству, осуществляется путем вру­чения свидетельства этому лицу (без совершения передаточ­ной надписи).

Простое складское свидетельство не имеет специальной залоговой части, которая существует в двойном складском сви­детельстве. Но и простое свидетельство может быть заложе­но в обеспечение долга по этому свидетельству.

Залог простого складского свидетельства совершается пу­тем передачи заимодавцу (кредитору) этого свидетельства с передаточной надписью на нем, аналогичной по содержанию и оформлению первой передаточной надписи на залоговом сви­детельстве с той лишь разницей, что она совершается на предъявителя. В дальнейшем для передачи заложенного про­стого свидетельства другому лицу достаточно вручения ему этого свидетельства.

Товаровладельцу (заемщику), получившему денежную сумму под простое складское свидетельство, по его требова­нию нотариусом либо товарным складом выдается копия сви­детельства с воспроизведенной на нем передаточной надпи­сью и отметкой о том, что надпись нотариально удостоверена либо зарегистрирована в реестре склада.

После "раздвоения" простого складского свидетельства за счет выдачи товаровладельцу его копии заложенное прос­тое свидетельство и его копия обращаются так же как и, соот­ветственно, залоговое свидетельство и складское свидетельство разделенного двойного складского свидетельства, с дву­мя, однако, существенными различиями. Во-первых, заложен­ное простое свидетельство и его копия, как предъявительские бумаги, передаются другим лицам простым вручением. Во-вто­рых, держатель заложенного простого свидетельства в случае неуплаты долга по нему вправе предъявить иск о его взыска­нии только к товаровладельцу (держателю копии заложенного простого свидетельства), а не ко всем лицам, индоссировав­шим заложенное простое свидетельство, что возможно в отно­шении залогового свидетельства.

Анализ норм ГК о складских документах позволяет сделать вывод о том, что к простому складскому свидетельст­ву применяются соответствующие правила, установленные ГК для двойного складского свидетельства, если они не противо­речат специальным правилам о простых складских свидетель­ствах и их существу. При этом незаложенное простое склад­ское свидетельство приравнивается к складскому свидетель­ству, не отделенному от залогового свидетельства, копия про­стого складского свидетельства - к складскому свидетельству, отделенному от залогового свидетельства, а заложенное про­стое складское свидетельство - к залоговому свидетельству.

Складская квитанция в отличие от двойного складского свидетельства и простого складского свидетельства не явля­ется ни ценной бумагой, ни товарораспорядительным докумен­том. Товар, принятый на хранение по складской квитанции, не может быть заложен посредством залога этой квитанции.

ГК не устанавливает требований к содержанию складской квитанции. Однако целесообразно, чтобы складская квитанция содержала сведения, предусмотренные статьей 913 ГК, а так­же другие необходимые условия (сведения), связанные с хра­нением товара.

Складская квитанция не является оборотным документом и не может быть передана другому лицу посредством индос­самента. Передача товара, сданного на хранение под склад­скую квитанцию, новому приобретателю может производиться и без изъятия товара со склада по заявлению прежнего това­ровладельца товарному складу путем выдачи складом приоб­ретателю товара новой складской квитанции и погашения пре­жней квитанции.

Специальные виды хранения. В § 3 главы 47 ГК уста­новлены особенности отдельных видов хранения: хранение в ломбарде, в банке, камерах хранения, гардеробах организа­ций, гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спо­ра. Нормы об этих видах хранения определяют специфику оформления и содержания соответствующих договоров. Важ­но, что такие договоры хранения, как хранение в ломбардах и камерах хранения транспортных организаций признаны пуб­личными договорами (ст. 919, 923 ГК). Это означает, что ломбард или транспортная организация обязаны на равных условиях оказывать соответствующие услуги по хранению любому, кто к ним обратится.

Хранение в ломбарде - один из давних видов хранения (первые ломбарды появились в России в 1772 г.), рассчитан­ный в основном на хранение вещей граждан, предназначен­ных для личного потребления.

При применении норм ГК о хранении в ломбарде следует учитывать, что Типовой устав ломбарда, утвер­жденный постановлением Совета Министров РСФСР от 7 ию­ня 1968 г. № 3581, в части вопросов хранения практически ут­ратил свое значение.

Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом

Как профессиональный хранитель ломбард несет повы­шенную ответственность за несохранность принятых на хра­нение вещей.

Хранение ценностей в банке впервые специально уре­гулировано в ГК в связи с распространением на практике этого вида хранения (ст. 921, 922 ГК). Необходимо обратить внимание, что статья 922 ГК предусматривает две разновидности догово­ра хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе: договор хранения ценностей в банке с использованием кли­ентом индивидуального банковского сейфа (п. 2 ст. 922 ГК) и до­говор хранения ценностей в банке с предоставлением клиен­ту индивидуального банковского сейфа (п. 3 ст. 922 ГК). По дого­вору первого вида банк обязан осуществлять контроль за по­мещением ценностей в сейф и их выемкой клиентом и это пред­полагает, что банку известно о составе и содержании храни­мых ценностей. По договору о хранении с предоставлением клиенту сейфа банк предоставляет клиенту возможность по­мещения ценностей в сейф и их изъятия из сейфа вне своего контроля и обязан обеспечивать контроль лишь за доступом в помещения, где находится сейф. Соответственно банк осво­бождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, предоставленного клиенту, если докажет, что по усло­виям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен,

Хранение в камерах хранения транспортных организа­ций раньше было урегулировано только в подзаконных, пре­имущественно в ведомственных, актах транспортных мини­стерств. Теперь эти акты должны быть приведены в соответст­вие с ГК, а до этого будут применяться в части, ему не проти­воречащей.

Помимо специальных видов хранения, предусмотренных § 3 главы 47 ГК, отдельные виды хранения могут регулиро­ваться также другими законами и иными правовыми актами. В качестве примера здесь можно привести нотариальный депо­зит.