Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otvety_k_ekzamenam_za_6_let / Ответы ГП 1.doc
Скачиваний:
114
Добавлен:
12.06.2015
Размер:
644.61 Кб
Скачать

31. Основания прекращения права собств-ти (краткая хар-ка).

Чаще всего прекращение права соб-ти происходит по воле соб-ка, который передаёт это право другим лицам на основании различных договоров, администр-ых актов и т.п., а также при отчуждении собств-ом своего имущества, отказ от его права соб-ти, гибели или уничтожении имущества и при утрате права соб-ти имущества в иных случаях в силу закона. Однако существует и принудительное изъятие имущества у собственника. По общему правилу оно допускается лишь по основаниям, предусмотренным законом. Основания прекращения: 1) отчуждение имущества, которое не может принадлежать данному лиц в силу запрета, имеющегося в законе (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте, например оружие, наркотики и т.п.); 2) отчуждение недвижимости (зданий, строений и т.п.) в связи с изъятием участка, на котором она находится (земельный участок, изъятый у ч/соб-ка в публично-правовых интереса, например, для прокладки магистрали). При этом соб-ку недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, изымаемом у него для гос. или муниц-ых нужд, предоставляются необходимые гарантии. При этом гос. органу необходимо доказать, что этот участок действительно необходим; 3) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (когда соб-ик культурных ценностей бесхозяйственно их содержит, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собс-ка путем выкупа гос-ом или продажи с публичных торгов. При этом соб-ку возмещается их стоимость в размере, по соглашению сторон, а в случае спора - судом. При продаже с публичных торгов соб-ку передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов; 4) выкуп домашних животных в случае ненадлежащего обращения с ними; 5) реквизиция - изъятие имущества у собств-ка в интересах общества по решению госорганов в случае ЧС (стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и др.). Она проводиться только в соответствии с законом, с выплатой собств-ку стоимости реквизир-ого имущества. При этом собств-ик может оспорить в суде оценку, по которой ему возмещается стоимость реквизированного имущества; 6) выплата компенсации участнику долевой соб-ти взамен причитающейся ему части общего имущества при ее несоразмерности выделяемой доли; 7) приобретение права соб-ти на недвижимость по решению суда в случаях невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом з/участке; 8) выкуп з/участка для гос. или муниц-ых нужд в соответствии с решением суда; 9) изъятие у соб-ка з/участка, используемого им с грубым нарушением предписаний законов; 10) продажа с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого помещения; 11) национализация - отчуждение имущества у ч/лиц в собств-ть гос-ва, осуществляемое на основании спец-го акта компет-го гос-го органа. Затрагивает преимущественно отрасли и производства, требующие больших и долгосрочных вложений, либо наиболее пострадавшие от мирового кризиса и ставшие нерентабельными, предприятия в которых находятся под угрозой закрытия. Законод-во определяет порядок Н. как проводимой в общественных интересах меры с выплатой собственнику национализируемого имущества компенсации). Безвозмездные основания прекращения: а) обращение взыскания на имущество соб-ка по долгам (в судебном порядке, устанавливается очередность таких взысканий); б) конфискация – принуд-ое безвозмездное изъятие в собственность гос-ва имущества в качестве санкции (полная или частичная конф-ция личного имущества гр-на применяется в качестве доп. меры наказания, например, за гос. преступления). Орудия, средства преступления (оружие, транспорт и др.) или добытые преступным путем, изымаются во всех случаях. При этом гос-во не отвечает по долгам и обязательствам осужденного. В качестве санкции за гражданские правонарушения изымается, например, имущество, которое было передано либо подлежало передаче по недействительной сделке (совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т.п.);

32. Вещные права лиц не являющиеся собственниками.

Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: 1) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 2) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 3) сервитуты (право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом); 4) право хозяйственного ведения имуществом; 5) право оперативного управления имуществом ( 216 ГК) и другие. Виды вещных прав установлены законом и не могут устанавливаться договором. Признаки ограниченных вещных: *связь с вещью, выраженная в господстве над нею, *право следования за вещью. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество, *абсолютный характер защиты (против любого и каждого), *бессрочный характер прав. Признаки права хоз. ведения и права опер. управления: * ограниченные вещные права, *принадлежат юр. лицам, *объектами этих прав являются предприятия как имущественные комплексы. Право хоз. ведения или право оперативного управления имуществом возникает у этого предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договору или иным основаниям, поступают не в собственность юр. лицу, а в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения. Собственником этого имущества становится учредитель предприятия (гос-во, МО). Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника. Право хоз. ведения – это право гос- или муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом гос-ва или МО в пределах, определяемых в соответствии с ГК. Субъектами этого права являются искл-но гос-ые и муниципальные унитарные предприятия, за исключением казенных предприятий. Данные предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хоз. ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хоз-ых обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за искл. случаев, установленных законом или иными правовыми актами. Собственник имущества обладает определенными правами, в частности: *решает ?? создания предприятия, *пределения предмета и целей его дея-ти, его реорганизации и ликвидации, *назначает директора (руководителя) предприятия, *осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества, *имеет право на получение части прибыли от использования имущества (ст. 295). Право оперативного управления – это право казенного предприятия или учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться в отношении закрепленного за ними имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея-ти, заданиями собственника и назначением имущества. Субъектами права - казенные предприятия и учреждения. Собственник имущества вправе: 1) изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению; 2) определять порядок распределения доходов казенного предприятия. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (297). В отличие от казенного предприятия учреждение вообще не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Это прерогатива собственника имущества. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой дея-ти, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. Однако, законодательством четко не определен характер вещных прав на это имущество. В то же время учреждение несет ответственность по своим обязательством данным имуществом.

33. Общая собственность: понятие, виды, особенности осуществления полномочий собственника.

Понятие права общей собственности. Когда имущество принадлежит на праве собственности не одному лицу, а 2 или более лицам, в таких случаях на имущество возникает общая собственность. Основания возникновения: наследования, состояния в браке, образования крестьянского (фермерского) хозяйства, приватизации, совместной покупки вещи, совместной постройки дома, соединения и смешения вещей. Объект права - индивидуально-определенная вещь (например, жилой дом) или совокупность таких вещей (например, совокупность вещей, входящих в состав наследства). Объектом может быть и предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпр-ой дея-ти. Признаки: множественность субъектов права собственности (участники общей собственности или сособственники. Данные отношения по своей юр. природе являются абсолютными. Общая собственность хар-ся переплетением отн-ий собственников ко всем третьим лицам и отн-ий между самими сособственниками. Данные отношения - относительны. Виды права общей собственности. 2 вида: долевая и совместная (п. 2 ст. 244). Долевая тогда, когда каждому из ее участников принадлежит определенная доля. Совместная - доли её участников заранее не определены, они фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее (развод). Каждому собственнику принадлежит доля в праве собственности на все общее имущество. При этом право каждого сособственника не ограничивается какой-то конкретной частью общей вещи, а распространяется на всю вещь, сохраняется указание на то, что объектом этого права является вещь (собственности как особого вида общей соб-ти). Общая собственность на имущество является долевой, кроме случаев, когда законом предусмотрено образование на это имущество совместной собственности. Допускается перевод имущества с режима общей совместной на режим общей долевой собственности. Допускается общая долевая собственность не только граждан, но также граждан и юр. лиц, граждан и гос-ва, юр. лиц и гос-а. Образование общей совместной собственности допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Перейти с режима общей долевой на режим общей совместной собственности можно тогда, когда это допускает закон. Определение долей в праве общей собственности. Размер доли может увеличиться или уменьшиться (вследствие изменения состава участников). Доля выражается в виде дроби либо в виде %. Доли участников считаются =, если иное не вытекает из закона, договора или существа сложившихся между ними отн-ий. Осуществление права общей долевой собственности. Содержание права составляют принадлежащие сособственникам правомочия по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом. Каждый сособственник при осуществлении права независимо от размера своей доли имеет 1 голос. Осуществление права должно происходить по взаимному согласию всех сособственников. Собственник может быть заинтересован: *в меной, в потребительской стоимости имущества; *в доходах, кот. приносит общая вещь, *в использовании эту вещь для удовлетворения своих потребительских нужд. Собственник имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерно доле. Каждый сособственник по своему усмотрению может распоряжаться принадлежащей ему долей в общей собственности, без согласия др. сособственников. При продаже доли постороннему лицу остальные сособственники имеют преимущественное право покупки доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Продавец доли обязан в письменной форме известить остальных сособственников с указанием цены и других условий продажи. Если остальные сособственник откажутся в течение одного месяца, а на движимое имущество в течение 10 дней со дня извещения, продавец может продать долю любому лицу. При нарушении, любой другой сособственник вправе в течение 3 месяцев в судебном порядке требовать перевода на него прав и обязанностей покупателя. Прекращение права общей долевой собственности. При разделе общая собственность прекращается для всех её участников, при выделе - для того, чья доля из общей собственности выделяется. Раздел и выдел могут иметь место, как по взаимному согласию сособственников, так и по судебному решению. Выдел доли может происходить по требованию кредиторов для обращения взыскания на его имущество. Раздел и выдел происходят путем выдела доли в натуре, должны происходить соразмерно принадлежащим собственникам долям. Общая совместная собственность может быть образована лишь в случаях, предусмотренных законом. Два вида - супругов и членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Участники совместной соб-ти владеют и пользуются общим имуществом сообща, распоряжение - по взаимному согласию всех сособственников. Когда один из сособственников совершил С. по распоряжению общим имуществом, не имея необходимых полномочий, она может быть признана недействительной по требованию других сособственников, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была об этом знать. Совместная собственность в отличие от долевой не имеет заранее определенных долей, они определяются лишь при разделе совместной собственности или выделе из нее. Общая совместная собственность супругов (имущества нажито супругами во время брака, если договором не установлен иной режим этого имущества). Супруги в брачном контракте могут отнести это имущество, либо к общей долевой собственности, либо к раздельной собственности каждого из них. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак признается их раздельной собственностью. Аналогичный: правовой режим распространяется на имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или по наследству, а также на вещи индивидуального пользования Имущество каждого из супругов может быть отнесено к совместной собственности, если во время брака в указанное имущество за счёт общего имущества супругов или за счет личного имущества другого супруга были внесены вложения, кот. значительно увеличили стоимость имущества. Общая совместная собственность членов крестьянского (фер­мерского) хозяйства (производство товарной продукции, реализуемой на рынке). Членам (трудоспособные члены семьи и другие граждане, совместно ведущие хозяйство хозяйства, но с 16 лет) предоставляется право создать на базе имущества хозяйства хоз. товарищество или производственный кооператив. Указанное товарищество или кооператив признается юр. лицом и обладает правом собственности как на имущество, переданное ему членами хозяйства, так и на имущество, полученное им в результате собственной дея-ти и по иным основаниям. В совместной собственности хозяйства входит: земельный участок, насаждения, постройки и сооружения, продуктивный и рабочий скот, техника, оборудование, транспортные средства и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы - общие и используются по соглашению между ними. Сделки по распоряжению имуществом совершаются главой хозяйства либо иным доверенным лицом. При разделе крестьянского хозяйства на его базе образуется два или более самостоятельных хозяйства. При этом раздел осуществляется таким образом, чтобы не подорвать экономические возможности ни одного из хозяйств. При выделе один или несколько членов хозяйства выбывают из его состава, а оставшиеся члены продолжают заниматься производственной и иной хоз. дея-ью. При этом земельный участок и средства производства разделу в натуре не подлежат. Вышедший имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общем имуществе. Срок выплаты компенсации не должен превышать 5 лет. Если вышедший их хоз-ва член в течение 5 лет не потребовал своей доли в общем имуществе, то он право на это имущество утрачивает. Крестьянское хозяйство прекращает свою дея-ть в связи с выходом из него всех его членов. Общее имущество подлежит разделу по правилам, пре­дусмотренным гр. законодательством для раздела общей собственности. Если наследник умершего члена хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения — судом, не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследникам, доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае, когда после смерти члена хозяйства оно прекращает­ся, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства и никто из наследников не пожелал продолжить ведение хозяйства, имущество хозяйства делится между наследниками по правилам ст. 258 и 1182 ГК.

35. Понятие, элементы и основания возникновения обязательств.

Обязательством называется гр. правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307). Субъектами обязательства являются кредитор и должник. Содержание обязательства - субъективные права и обязанности его участников. Объект обязательства действия либо воздержание от действия. Обязательство опосредует экономический оборот. Оно является относительным правоотношением (конкретному обязанному лицу противостоит конкретное управомоченное лицо). Состав участников обязательства может меняться в силу правопреемства. Осуществление обязательств обеспечивается мерами гос-го принуждения в форме санкций (неблагоприятных для лица правовых последствий, наступающих в случае совершения правонарушения). По основаниям возникновения обязательства делятся на договорные, внедоговорные (деликтные) и обязательства из односторонних сделок. По соотношению прав и обязанностей - на односторонне-обязывающие (у одной стороны есть только права, у другой только обязанности (например, договор займа) и двусторонне-обязывающие (у каждой из сторон есть и права и обязан­ности). Выделяют обязательства, которые носят строго личный характер (обязательство по созданию произведения литературы, науки, искусства; после смерти должника оно прекращается), и обязательства, в которых личность кредитора и должника не имеет юр. значения (после смерти должника его права и обязанности переходят к его правопреемникам). Различают также обязательства, в которых должник обязу­ется выполнить строго определенное действие, обязательство, в котором при невозможности выполнить определенное действие должник может заменить исполнение иным, заранее определенным в договоре (факультативные обязательства); обязательства, в которых должник обязан совершить одно из нескольких действий, заранее определенных договором или законом (альтернативные обязательства). При этом право выбора принадлежит должнику, если иное не вытекает из договора, закона или существа обязательства. Обязательства также бывают главные (основные) (могут существовать самостоятельно (купля-продажа)) и доп-ые (акцессорные) (могут существовать только при наличии главного (обязательства, вытекающие из поручительства).

Основаниями возникновения обязательств являются юр. факты или их совокупность (юр. составы, в результате наступления которых возникают обязательственные правоотношения). К числу таких оснований относятся сделки, адм-ые акты, причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение, иные действия граждан и юр. лиц, события. Ведущее место занимают договоры, когда субъекты гр. права, вступая в дог-ые отношения, добровольно принимают на себя права и обязанности. Обязательства могут возникнуть также из односторонних сделок, когда какой-либо субъект гр. права в одностороннем порядке принимает на себя определенные обязанности (например, объявление конкурса). В редких случаях обязательства возникают из адм. акта, т.е. индивидуального акта органа административного управления (например, выдача ордера местной администрацией, в результате чего возникает обязательство заключить договор найма жилого поме­щения). Обязательство может возникнуть из факта причинения вреда, когда лицо, причинившее вред, рассматривается в качестве должника, а потерпевший - в качестве кредитора. Под неосновательным обогащением понимаются случаи, когда лицо без установленных законом, иным правовым актом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица. Такое лицо является должником по отношению к лицу, за чей счет оно неосновательно обогатилось. В результате одних только событий обязательства не возникают. Как правило, они являются частью совокупности юр. фактов.

36. Исполнение обязательств.

Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором. Законом или НПА, а также другими требованиями законодательства и обычаями делового оборота. Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленном в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленные сроки и в надлежащем месте, признается надлежащим. Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем часто одностороннюю. Принципы исполнения обязательств: а) принцип надлежащего исполнения (соблюдение договорной дисциплины и действующего законодательства); б) принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства (запрет на односторонний отказ от исполнения обязательств, а для договорных – запрет одностороннего изменения условий договора); в) принцип реального исполнения (совершение именно тех действий (бездействия), которые предусмотрены содержанием обязательства); г) принцип разумности и добросовестности (общие принципы осуществления ГП и исполнения О – разумный срок, разумная цена, разумные меры); д) принцип добросовестности и честной деловой практики (МНО); е) принцип взаимного сотрудничества сторон (МНО). Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что он сам исполняет лежащий на нем долг, но во многих обязательствах допускается перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения своего обязательства на третье лицо, которое производит исполнение либо непосредственно кредитору, либо должнику. Должник при этом не выбывает из обязательства, оставаясь полностью ответственным перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства. Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу (кредитору) и вправе специально удостовериться в этом. По указанию кредитора допускается переадресование исполнения обязательства вместо кредитора другому лицу. При этом 3 лицо не приобретает никаких прав требования в отношении должника, что отличает данную ситуацию от договорного обязательства, заранее заключенного в пользу другого лица. Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо определимым (исходя из содержания обязательства и указаний закона), иначе исполнение становится затруднительным или невозможным. Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты (дня) или периода времени, в течении которого оно подлежит исполнению. В последнем случае исполнение может последовать в любой момент (ежемесячные поставки в течение года – в любой день соответствующего месяца). При невозможности установления точного срока исполнения обязательство подлежит исполнению в разумный срок после его возникновения, который определяется существом обязательства и обычаями делового оборота. Срок исполнения может быть определен моментом востребования (договор хранения и банковского вклада). Отдельными видами договоров может быть предусмотрен определенный льготный срок для исполнения обязательства с момента предъявления кредитором требования об его исполнении (договор займа с неопределенным сроком – 30 дней). Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа. Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его ответственность за возникшие у кредитора убытки. Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства (обязательство по передаче вещи - место нахождения продавца или покупателя; кредитные обязательства – в месте нахождения банка). В тех случаях, когда место исполнения обязательства невозможно определить, исполнение производится в месте определяемом ГЗ (ст.316): а) О по передаче недвижимости – в месте нахождения НД; б) О по передаче вещей (товаров), предусматривающих их перевозку – место сдачи перевозчику, а для О в сфере предпринимательской деятельности – известное кредитору место изготовления или хранения имущества; в) для денежных О – место нахождения (жительства) кредитора; г0 для всех иных О – место нахождения (жительства) должника.

37. Понятия и общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств, их виды.

Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение должником действия, необходимого для удовлетворения интереса кредитора. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства, как правило, влечет возникновение у кредитора притязания на возмещение убытков или притязаний на возмещение убытков и на исполнение обязательства в натуре. Но реализация указанных притязаний зачастую оказывается невозможной ввиду отсутствия у должника необходимого имущества. Учитывая это, законодатель предусмотрел доп. меры, которые побуждают должника к надлежащему исполнению обязательства - способы обеспечения исполнения обязательства (Гл.23). Цель таких спец. правовых средств - обеспечение имущественных интересов кредитора путем создания особых гарантий надлежащего исполнения обязательства должником. Способы (п.1 ст.329): неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. Перечень не исчерпывающей. Спец-ые способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Формами личного кредита (поручительство и банковская гарантия), ибо при их установлении кредитор руководствуется принципом: верю не только личности должника, но и личности поручителя (гаранта). Формы испол-е обяз-в реального кредита (задаток, залог, удержание), ибо при их установлении кредитор руководствуется принципом: верю не личности должника, а имуществу. Доп. санкция – неустойка, по отношению к основной общей санкции за нарушение обязательства - возмещению убытков. При установлении неустойки закон и кредитор исходят из предположения о том, что, будучи связанным угрозой строго определенной доп. имущ-ой невыгоды, должник будет стремиться исполнить обязательство надлежащим образом. Соглашаясь с установлением неустойки, кредитор также получает определенный доп. личный кредит от должника. Другие способы обеспечения испол. обязательств, предусмотренные законом или договором, можно отнести к иным способам обеспечения исполнения обязательств. Обеспечительная передача вещи в собственность, при которой кредитору для обеспечения его требования передается право собственности на вещь, и обеспечительная уступка требования, при которой должник в целях обеспечения лежащего на нем обязательства уступает кредитору свое требование к третьему лицу. В этих случаях у приобретателя возникают права на реализацию переданной ему вещи или требование и удержание вырученной суммы в качестве удовлетворения. При превышении этой суммы размера обеспечиваемого обязательства излишек должен выдаваться отчуждателю права. Если обеспеченное обязательство исполняется надлежащим образом, то получивший обеспечение обязан возвратить право своему контрагенту по обеспечительной сделке. Передача проданной вещи с оговоркой о сохранении права собственности за продавцом до оплаты вещи покупателем, обеспечительный характер заключается в том, что сохраняя за собой право собственности на переданную вещь, отчуждатель побуждает покупателя к надлежащему исполнению обязательства по уплате покупной цены. В качестве способа обеспечения исполнения обязательств могут также использоваться заключаемые под отлагательным условием договоры цессии, аренды, доверительного управления имуществом, в которых отлагательными условиями могут являться различные факты нарушения должником обеспечиваемого обязательства. К установленным Д способам обеспечения испол. обязательства необходимо отнести и разнообразные конструкции предварительного договора (в отношениях будущей К-П, цессии, залога, аренды, доверительного управления и пр.), совершенных как под условием, так и без такового. Обеспечение, как правило, устанавливается по соглашению между участниками обеспечиваемого обязательства или между кредитором по этому обязательству и третьим лицом. При этом недействительность соглашения о неустойки, договора о залоге, договора поручительства, договора банковской гарантии и соглашения о задатке не влечет недействительности сделки, из которой возникло обеспечиваемое обязательство. Различают личные и вещные (реальные) способы обеспечения исполнения обязательств. Личные способы хар-ся тем, что они либо порождают доп. обязанность у основного должника (пр-р: обязанность к уплате неустойки), либо помимо него обязывают перед кредитором третье лицо (пр-р: поручителя или гаранта), и, следовательно, предоставляют кредитору возможность получить удовлетворение из всего имущества основного должника и третьего лица. При вещных (реальных) обеспечительных мерах происходит выделение определенного имущества, из стоимости которого кредитор может получить удовлетворение в случае неоплаты основного должника. К ним в частности относятся залог, удержание, задаток и обеспечительная передача вещи в собственность. Способы подразделяются на акцессорные (дополнительные) и неакцессорные. Задаток, поручительство, залог являются акцессорными способами. Соглашение об установлении какого-либо из перечисленных способов обеспечения исполнения обязательств порождает доп., акцессорное обязательство, призванное обеспечить исполнение главного, основного обязательства, а также могут возникать непосредственно из предписаний закона при наступлении определенных юр. фактов. Так, в силу закона при наличии условий, предусмотренных ГК, может возникнуть право залога. Последствием акцессорного характера обязательства, обеспечивающего исполнение основного, являются следующие правила: 1.Недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом. 2.Недействительность доп. соглашения об обеспечении испол. обязательства не влечет недейств-ти обеспечиваемого (основного) обязательства. 3.При замене кредитора в обеспечиваемом обязательстве, если иное не установлено законом, соглашением сторон или не противоречит существу средства обеспечения испол. обязательства, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение основного обязательства (переданного права требования). К неакцессорным способам обеспечения исполнения обязательств относится банковская гарантия, так как предусмотренное ею обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Неакцессорным характером обладают некоторые другие способы обеспечения исполнения обязательства, отнесенные законом к иным. Обязательства, обеспечивающие исполнение основных обязательств, но не носящие характер акцессорных, являются просто взаимосвязанными с основными обязательствами. В случаях, когда имеет место простая, т.е. без признаков акцессорности, взаимосвязанность основного и обеспеч-го обязательства, действительность обеспечительного обязательства может сохраниться даже в случае признания недействительности основного обязательства (пр-р: при недействительности основного обязательства сохраняется обязательство гаранта перед бенефициаром). Обеспечительный характер всех способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств и их взаимосвязь с основным обязательством означают, что соглашения об их установлении должны иметь место до факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства. Если такие соглашения совершатся после нарушения обязательства и исполняются с целью удовлетворения требований кредитора, то чаще всего такие сделки являются притворными со всеми вытекающими последствиями.

38. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков.

Согласно п.1 ст. 330 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Обеспечительное действие неустойки заключается в том, что обязанность к уплате неустойки побуждает должника к надлежащему исполнению обязательства. При его неисполнении неустойка утрачивает своей обеспечительный характер и фигурирует в качестве средства защиты интересов потерпевшего кредитора. Неустойка является самым распространенным способом обеспечения исполнения обязательства, в связи с тем, что исчисление неустойки не предполагает проведению сложных расчетов, а ее взыскание не требует установления причинной связи между неправомерным поведением должника и понесенными кредитором убытками. Договор о неустойки (яв-ся каузальным договором) может быть заключен как до, так и после возникновения основного обязательства, входит в разряд охранительных договоров. Существенными условиями являются установление размера неустойки, указание на основное обязательство и вид неисправности должника. Обязательно составляется в письменной форме. Может быть оформлен тем же документом, что и основная сделка, или отдельным документом. Неустойка может быть уплачена добровольно или взыскана в принудительном порядке. Виды неустойки: В зависимости от способа начисления неустойки различают штраф и пеню. Штраф начисляется однократно, пеня – за определенный период времени (за час, день, месяц и т.д.) и могут исчисляться в твердой или пропорциональной сумме. Типичным начислением пени выступает просрочка исполнения основного обязательства, штрафы устанавливаются в иных случаях. Различают неустойку в зависимости от: 1. Основания установления – договорную (добровольную) и законную (нормативную) неустойку. Договорная устанавливается соглашением сторон, а законная – ФЗ. Установленный размер законной неустойки по соглашению сторон может быть увеличен, если это не запрещено законом (но не уменьшен). 2. Соотношения уплачиваемой неустойки и взыскиваемыми убытками – зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную неустойку. Зачетная - убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Это общее правило, поскольку иное не установлено законом и договором, и причиненные убытки должны возмещаться, по возможности, полностью. Исключительная – кредитор вправе требовать уплаты неустойки, взыскание убытков исключается. Применяется тогда, когда необходимо ограничить размер ответственности должника. Такая неустойка упрощает расчеты между участниками обязательства и может устанавливаться законами, например транспортными уставами и кодексами, а также договором. Штрафная – уплачивается должником сверх возмещаемых им убытков (предусматривается при особо серьезных нарушениях обязательств). Альтернативная - у кредитора право выбора: он может требовать либо неустойку, либо возмещения убытков. При этом осуществление кредитором притязания на возмещение убытков влечет прекращение притязания на неустойку и наоборот (используется крайне редко). 3. Вида неисправности должника – неустойку за неисполнение обязательства и неустойку за его ненадлежащее исполнение. Соотношение неустойки и убытков: 1. Убытки могут быть взысканы лишь тогда, когда они действительно имели место. Причем для взыскания такого вида убытков, как упущенная выгода, необходимо также учитывать предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Между тем неустойка может быть взыскана независимо от указанных обстоятельств, кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 2. Размер убытков, особенно при длящихся нарушениях должником своих обязательств, определяется лишь в будущем, после свершившегося факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Напротив, размер неустойки известен заранее, что существенно облегчает и делает неизбежным ее взыскание. Тем самым повышается реальность неблагоприятных имущественных последствий для должника, не исполняющего или ненадлежащим образом исполняющего обязательство. В любом случае кредитор может взыскать неустойку, не дожидаясь ни возникновения убытков, ни точного определения их размера. 3. Определяя размер неустойки и ее соотношение с убытками, законодатель (при установлении законной неустойки) или стороны (при установлении договорной неустойки) тем самым дают оценку значимости обеспечиваемого обязательства. Как правило, чем большее значение придается исполняемому обязательству, тем выше устанавливается размер неустойки и ярче проявляется ее штрафной характер. В то же время, если размер подлежащей взысканию неустойки будет явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, суд вправе по своему усмотрению уменьшить неустойку.

40. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств и его виды.

Залог есть гр. правоотношение, в силу которого кредитор (залогодержатель) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Предметом залога могут служить только способные быть проданными вещи и имущественные права. Залоговое правоотношение устанавливается между залогодержателем и залогодателем. В качестве залогодержателя выступает кредитор по обеспечиваемому залогом обязательству. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Заложенное имущество обычно остается у залогодателя. Однако стороны договора о залоге могут оговорить, что подлежащая залогу движимая вещь передается залогодержателю. Залоговое право яв-ся акцессорным правом по отношению к обеспечиваемому им требованию. Это проявляется в том, что возникновение, изменение и прекращение права залога связано с возникновением, изменением и прекращением этого требования. Право залога служит обременением права собственности на вещь, ограничивающим возможность собственника распоряжаться заложенной вещью. По общему правилу залогодатель может распорядиться заложенной вещью лишь с согласия залогодержателя. Для обращения взыскания на заложенное имущество требуется материальные и формальные предпосылки. К материальным относятся неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые отвечает должник. К формальным относят акт, подтверждающий наличие материальных предпосылок: судебное решение или соглашение залогодержателя и залогодателя обращении взыскания на наложенное имущество. Взыскание производится на основании решения суда, но суд может отказать, если допущенное должником нарушение незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого несоразмерен стоимости заложенной вещи. Обращение взыскания на заложенную вещь во внесудебном порядке производится по соглашению сторон, а в случае заклада – в порядке, установленным договором. Обращение взыскания состоит в продаже заложенной вещи с публичных торгов, проводимых в виде аукциона. Залогодержатель продает вещь от своего имени. Виды залога. В зависимости от того, у кого находится предмет залога: заклада, т.е. залога с передачей имущества залогодержателю, и залога без передачи имущества залогодержателю. В случае заклада залогодержатель отвечает за сохранность переданного ему предмета в порядке, установленном законом, он вправе пользоваться предметом, если это предусмотрено договором. Залоговое право возникает с момента заключения договора залога, а в случае заклада с момента передачи вещи во владение залогодержателя. Особые виды залога. Ипотека представляет собой залог недвижимых вещей. Предмет ипотеки не передается во владение залогодержателя. Здание или сооружение не может быть заложено без одновременного залога земельного участка, на котором оно расположено. Д об ипотеки подлежит государственной регистрации. Установление ипотечного права может сопровождаться выдачей закладной, которая является обыкновенной именной ценной бумагой. Правовой режим закладной определяется Законом об ипотеке. Обращение взыскания на заложенное имущество допускается в судебном порядке или на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодателя и залогодержателя, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на это имущество. Продажа имущества осуществляется путем проведения публичных торгов, которые организуются судебными приставами, или проведением аукциона, организованного специализированной организацией. Участники торгов вносят задатки в пределах 5% начальной продажной цены. При проведении повторных торгов начальная цена снижается на 15%. Если повторные торги не состоятся, то залогодержатель вправе приобрести предмет залога в собственность по цене не более чем на 25% ниже его начальной стоимости на первых торгах. Закон об ипотеке устанавливает особенности залога земельных участком, предприятий и жилых помещений. Залог прав. Залог может быть установлен на имущественные права, в частности на долю в праве общей собственности, право требования, право аренды, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности. Заложенное право, в частности требование, остается у залогодателя, который обязан уведомить должника о залоге права и воздерживаться от уступки заложенного права другому лицу. Залогодатель должен принимать меры по защите права от посягательства третьих лиц, не допускать прекращения права или уменьшения его стоимости. В противном случае залогодержатель может потребовать перевода заложенного права на себя. При исполнении должником залогодателя своей обязанности, корреспондирующей заложенному праву, залогодержатель приобретает право залога на полученные предметы. Если залогодержатель получает от своего должника в счет исполнения денежные средства, то они должны быть переданы залогодержателю для его удовлетворения. В случае нарушения обеспеченного залогом обязательства заложенное право подлежит продаже в порядке, установленном ГК. Залог ценных бумаг. Предметом залога могут выступать предъявительские, ордерные, именные и обыкновенные именные ценные бумаги (ректа-бумаги). Установление права залога на предъявительскую ценную бумагу производится по предписаниям о залоге движимых вещей. При этом бумага передается во владение залогодержателя или в депозит нотариуса. Если договором залога не предусмотрено иное. В случае предпосылок для обращения взыскания на заложенную бумагу она подлежит продаже. Однако залогодержатель может приобрести право залога на имущества, полученное от обязанного по бумаге лица. Ордерные ценные бумаги могут быть заложены в общегражданском порядке или по праву ценных бумаг. В первом случае ордерные бумаги закладываются так же как бумаги на предъявителя. Во втором случае залог совершается с помощью залогового индоссамента. Этот индоссамент должен содержать оговорку «валюта в обеспечение», «валюта в залог», «как залогодержателю» и т.п. Для возникновения права залога на ордерную бумагу помимо залогового индоссамента требуется договор о залоге бумаги и передача бумаги залогодержателю. Залогодержатель бумаги не становится ее собственником и не имеет право распоряжения, однако может осуществить право из бумаги от собственного имени. Залог ректа-бумаги совершается по предписаниям о залоге прав. Для возникновения права залога на удостоверение ректа-бумагой право передачи бумаги залогодержателю по общему праву не требуется. Залог товаров в обороте. Предметом выступает товарная масса в виде сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции т.д. Это имущество остается у залогодателя, который вправе изменять состав товарной массы, перерабатывать и отчуждать входящие в нее товары без согласия залогодержателя, с тем чтобы общая сумма всей товарной суммы не становилась ниже стоимости, фиксированной в договоре о залоге. Поскольку предмет залога не индивидуализирован, то право залога товаров в обороте не яв-ся вещным правом. Оно не обладает свойством следования. В отношении отчужденных залогодателем товаров право залога прекращается, а в отношении приобретенных им или поступивших в его товарную массу новых товаров – возникает. Залогодатель обязан вести книгу записи залогов, которая необходима залогодержателю для контроля за состоянием контрольной массы. При нарушении условий залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатай приостановить операции до устранения нарушений. После возникновения предпосылок для обращения взыскания на заложенные товары они подлежат индивидуализации и продаже в общем порядке. Залог вещей в ломбарде. В залог принимаются движимые вещи, предназначенные для личного потребления. Залогодателем выступает гражданин. Закладываемые вещи передаются во владение ломбарда, который не имеет права ими пользоваться. Договор о залоге вещей оформляется выдачей залогового билета, который представляет собой легитимационную бумагу. В случае нарушения заемщиком совей обязанности ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать заложенное имущество с торгов. После проведения торгов обеспеченные залогом требования ломбарда считаются погашенными, даже если суммы, вырученной от реализации имущества, для их полного удовлетворения недостаточно.

41. Понятие гражданско-правовой ответственности и условия ее наступления.

Гражданско-правовая ответственность – это предусмотренная законом или договором мера гос. принуждения имущественного характера, применяемая в целях восстановления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет правонарушителя. Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответственности, образует состав гр. правонарушения. Необходимыми условиями для всех видов гр-правовой ответственности являются, по общему правилу, противоправное поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков, а также причинной связи между противоправным поведением должника и наступившими убытками. Т.о, состав гр. правонарушения, служащего основанием для возмещения убытков, является наиболее полным и охватывает элементы составов иных гражданских правонарушений, лежащих в основе других видов гр.-правовой ответственности. Противоправное поведение - поведение, которое нарушает норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. Противоправное поведение может выражаться в виде противоправного действия или в виде противоправного бездействия. Действие должника приобретает противоправный характер, если оно, либо прямо запрещено законом или иным правовым актом, либо противоречит закону или иному правовому акту, договору, односторонней сделке или иному основанию обязательства. Бездействие лишь в том случае становится противоправным, если на лицо возложена юридическая обязанность, действовать, в соответствующей ситуации. Причинная связь. Возмещению подлежат лишь убытки, причиненные противоправным поведением должника. Это означает, что между противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками должна существовать причинная связь. Наиболее приемлемой как с теоретической, так и с практической точек зрения представляется теория прямой и косвенной причинной связи. Эта теория опирается на два основных положения: 1.Причинность представляет собой объективную связь между явлениями и существует независимо от нашего сознания. В силу этого неправильно при решении вопроса о причинной связи руководствоваться возможностью или степенью предвидения правонарушителем вредоносного результата. Возможность предвидения наступления убытков носит субъективный характер и имеет значение при решении вопроса лишь о вине правонарушителя, но не причинной связи. 2.Причина и следствие, имеют значение лишь применительно к данному отдельно взятому случаю. Выходя за рамки конкретного случая, мы связываем его со всей цепью взаимодействия материального мира, в которой представления о причине и следствии сходятся и переплетаются, постоянно меняются местами. Для решения вопроса об ответственности необходимо ограничиться выявлением непосредственной причины, т. е. ближайшего по отношению к убыткам явления. Прямая (непосредственная) причинная связь имеет место тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между противоправным поведением лица и убытками не существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для гражданско-правовой ответственности. В тех же случаях, когда между противоправным поведением лица и убытками присутствуют обстоятельства, которым гражданский закон придает значение в решении вопроса об ответственности (противоправное поведение других лиц, действие непреодолимой силы и т.п.), налицо косвенная (опосредованная) причинная связь. Это означает, что противоправное поведение лица лежит за пределами рассматриваемого с точки зрения юридической ответственности случая, а следовательно, и за пределами юридически значимой причинной связи. Теория необходимого условия - причиной противоправного результата может служить любое обстоятельство, при отсутствии которого результат не наступил бы. Это ведет к ответственности за самые отдаленные от исследуемого случая события, так как цепь причинно-следственных связей, руководствуясь данной теорией, можно продолжать до бесконечности. В силу этого представители указанной теории пытаются ограничить цепь причинно-следственных связей с помощью субъективных критериев. Теория возможности и действительности - одни факты создают лишь возможность наступления противоправного результата, а другие — превращают эту возможность в действительность. Те факты, которые превращают возможность в действительность, всегда находятся в причинной связи с противоправным результатом. Те же факты, которые создают лишь возможность наступления противоправного результата, могут как находиться, так и не находиться в юридически значимой причинной связи с указанным результатом. В данной теории критерий, посредством которого выявляется юридически значимая причинная связь, фактически зависит от такого субъективного условия ответственности, как вина. Теория необходимой и случайной причинной связи - для наступления ответственности требуется необходимая причинная связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Случайная же причинная связь не дает оснований для привлечения к ответственности за наступивший результат. Вина. Вина является субъективным условием гражданско-правовой ответственности. Она представляет собой такое психическое отношение лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. В равной мере применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. В соответствии со ст. 401 ГК вина может выступать в форме умысла и неосторожности. В свою очередь, неосторожность может проявиться в виде простой или грубой неосторожности. Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на правонарушение. В гр. праве, имеющем дело с нормальными явлениями в сфере гр. оборота, вина в форме умысла встречается не так часто, как, например, в уголовном праве, рассчитанном на аномальные явления. Чтобы ограничить сферу умышленного нарушения обязательств, п. 4 ст. 401 ГК устанавливает, что заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. Вина в форме неосторожности - в этих случаях в поведении человека отсутствуют элементы намеренности. Оно не направлено сознательно на правонарушение, но в то же время в поведении человека отсутствует должная внимательность и осмотрительность. Отсутствие должной внимательности и осмотрительности характерно как для грубой, так и для простой неосторожности. При грубой неосторожности в поведении лица отсутствует всякая внимательность и осмотрительность. При простой неосторожности лицо проявляет некоторую осмотрительность и внимательность, однако недостаточные для того, чтобы избежать правонарушения. По общему правилу, вина является лишь условием, но не мерой ответственности. Если имеет место вина, то независимо от ее формы правонарушитель обязан возместить причиненные убытки в полном объеме. Однако в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом или договором, форма вины может повлиять на размер гражданско-правовой ответственности. Смешанная вина (п. 1 ст. 404 ГК) характеризуется следующими моментами: а) убытки наступают в результате виновного поведения не только должника, но и кредитора; б) убытки сосредоточиваются в имущественной сфере только одной стороны обязательства — кредитора; в) убытки представляют собой единое целое, когда невозможно определить, в какой части они вызваны виновными действиями должника, а в какой — виновными действиями кредитора. Поскольку при смешанной вине невозможно определить, какая часть убытков вызвана поведением должника, а какая — поведением самого кредитора, единственным критерием, которым можно руководствоваться в таких случаях при распределении между ними убытков, может служить степень (форма) вины должника и кредитора. При этом чем выше степень вины стороны в обязательстве, тем большая часть убытков относится на ее счет. Так, если убытки, понесенные кредитором, составляют 1 000 руб. и обе стороны допустили простую неосторожность, то кредитору возмещается лишь 500 руб., так как оставшаяся часть убытков падает на самого кредитора и поэтому возмещению за счет должника не подлежит. Если же должник допустил грубую неосторожность при простой неосторожности кредитора, то возмещению за счет должника подлежит большая часть убытков. Ее величина зависит от конкретных обязательств дела. Например, она может составить 700 руб. Смешанную вину необходимо отличать от совместного причинения вреда. Совместное причинение вреда характеризуется следующими признаками: а) убытки наступают в имущественной сфере только одной стороны обязательства — кредитора; б) убытки вызваны противоправными действиями двух или более лиц; в) убытки представляют собой единое целое, и невозможно установить, какая часть этих убытков причинена каждым из этих двух или более лиц; г) совместные причинители несут солидарную ответственность перед кредитором. В соответствии с п. 2 ст. 401 ГК отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Это означает, что в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности правонарушителя. Наряду с рядовыми субъектами гр. оборота, в нем участвуют и предприниматели, которые, в принципе, должны быть профессионалами в сфере товарно-денежных отношений и осуществлять предпринимательскую деятельность на свой риск. В соответствии с этим гражданско-правовая ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности строится на началах риска. Пункт 3 ст. 401 ГК устанавливает, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств и т. п. Изложенное выше правило носит диспозитивный характер. Иное решение данного вопроса может быть предусмотрено законом или договором. Однако предусмотренные гр. законодательством случаи ответственности независимо от вины не делают ее безграничной. В некоторых случаях ответственность не наступает, если имеет место умысел потерпевшего или действие непреодолимой силы. Так, владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник вследствие умысла потерпевшего или непреодолимой силы. Из этого следует вывод, что владелец источника повышенной опасности отвечает не только за вину, но и за случай. Напомним, что на тех же основаниях строится ответственность за нарушение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. И здесь границей ответственности служит непреодолимая сила. В связи с этим необходимо различать случай и непреодолимую силу. Случай — это то, что заранее никто предвидеть не может. Если имел место случай, то не может быть и вины. Поскольку случай заранее предвидеть невозможно, он характеризуется субъективной непредотвратимостью. Вместе с тем, если бы лицо знало о предстоящем случае, оно бы могло его предотвратить. Так, если бы торгующая организация знала о том, что спрос населения на закупленные ею товары изменится, она бы заказала другие товары и не понесла бы убытки, связанные с уменьшением своего торгового оборота. Если случай характеризуется субъективной непредотвратимостью, то для непреодолимой силы характерна объективная непредотвратимость. Ее не только невозможно предвидеть, но и невозможно предотвратить любыми доступными для лица средствами даже тогда, когда лицо могло предвидеть действие непреодолимой силы. Поэтому непреодолимая сила иногда именуется как квалифицированный случай. Так, пароходство не смогло бы исполнить обязательство по перевозке груза в установленный день, даже если бы знало, что в этот день на море будет шторм, исключающий выход судна в море. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.д.), так и общественные явления (военные действия, забастовки, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершить действия, предусмотренные обязательством, и т. п.). Однако для того, чтобы обстоятельство, препятствующее исполнению обязательства, рассматривалось в качестве непреодолимой силы, оно должно обладать признаками чрезвычайности и непредотвратимости. Отсутствие любого из них ведет к тому, что соответствующее обстоятельство не признается непреодолимой силой. Понятие непреодолимой силы носит относительный характер, поскольку п. 3 ст. 401 ГК причисляет к обстоятельствам непреодолимой силы лишь те, которые являются чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях. Это означает, что при различных условиях, в которых лицо исполняет обязательство, одно и то же обстоятельство может выступать в одних случаях как непреодолимая сила, а в других — как обычное явление, препятствующее исполнению обязательства.

42. Понятия, признаки, виды договоров в гражданском праве. Свобода договора.

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граж­данских прав и обязанностей. Договор - наиболее распространенный вид сделок. В содержание договора входят права и обязанности сторон, заключающих договор, условия, при которых договор вступает в силу или теряет ее, и др. Понятие договора употребляется в трех значениях, договор как: 1) юр. факт, т. е. основание возникнове­ния, изменения или прекращения гражданского правоотношения; 2) соглашение сторон, предусматривающее права, обязанности и порядок их осуществления; 3) документ, где изложено определенное сообщение. Содержание договора составляют его условия, кото­рые делятся на существенные, обычные и случайные. Существенные условия Д. - это условия: 1) о предмете договора; 2) условия, предусмотренные в законе как существен­ные; 3) условия, необходимые для данного вида договоров; 4) условия, в отношении которых по заявлению од­ной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Обычные условия - условия, предусмотренные законом и вступающие в действие автоматически, независимо от указания их в договоре. Случайные условия дополняют либо изменяют обычные условия. Такие условия включаются в текст договора по усмотрению сторон, но их отсутствие на действительность договора не влияет. Деление Д. на отдельные виды имеет теоретическое и практическое значение: помогают выявлять и использовать наиболее существенные свойства Д.; прибегать на практике к такому Д., который в наибольшей мере соответствует потребностям сторон. Классификация: 1) односторонние (у одной стороны Д. порождает права, у другой – обязанности) и двухсторонние (при заключении Д. каждая сторона приобретает как права, так и обязанности); 2) возмездные (имущественное представление одной стороны обусловлено встречным имущественным представлением др. стороны) и безвозмездное (имущественное представление производится только одной стороной); 3) реальные (например, К-П) и консенсуальные (Д. считается заключенным с момента достижения соглашения сторонами по всем Существенным условиям Д.); 4) Д. в интересах сторон (право требования принадлежит только участникам Д); Д. в интересах 3 лица (Д., в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в Д. 3 лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу); 5) основной Д. (Д., непосредственно порождающий права и обязанности сторон, связанные с перемещением мат. благ, передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг); предварительный Д (соглашение о заключении Д. в будущем. Предварительный Д. заключается в той же форме, что и основной Д., содержит существенные условия Д., а также срок, в который должен быть заключен основной Д.. Если срок заключения основного Д. не указан, то такой Д. должен быть заключтон в течение года с момента заключения предварительного Д.. Стороны, заключившие предварительный Д., основной Д. заключить обязаны); 6) свободный (Д., заключение которого всецело зависит от усмотрения сторон); обязательный - публичный Д. (является обязательным для одной стороны или обеих сторон. *Д., заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые она по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (например, Д. розничной торговли купли-продажи). Организация не имеет права отдавать предпочтение кому-либо либо отказываться от заключения Д. при наличии возможности предоставления требуемой услуги или товара). 7) Взаимосогласованные Д. (их условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в Д.), Д. присоединения (их условия устанавливаются одной стороной) – это Д. перевозки, заключаемые железной дорогой с клиентами, Д. проката, Д. бытового подряда и др. *Для защиты интересов др. стороны предусмотрены правила Присоединившаяся к Д. сторона вправе потребовать расторжения или изменения Д., если Д. присоед-ия, хотя и не противоречит закону и иным пр. актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по Д. такого вида, исключает или ограничивает ответст-ть др. стороны за нарушение обязат-тв, либо содержит др. явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий Д. Свобода договора. Договорные отношения субъектов гр. права основаны на их взаимном юр. равенстве, исключающем властное подчинение одной стороны другой. На этой основе формируется одно из основополагающих начал частноправового регулирования - принцип свободы договора (п.1 ст.1), который по своему социально-экономическому значению стоит в одном ряду с принципом признания и неприкосновенности права частной собственности. Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах: 1. Это - свобода в заключении Д и отсутствие принуждения к вступлению в договорные отношения (п.1 ст.421). Иначе говоря, субъекты гр. права сами решают, заключать им или не заключать тот или иной договор, поскольку никто из них не обязан вступать в договор против своей воли. Принудительное заключение договора допускается лишь как исключение, прямо предусмотренное либо законом (например, для публичных договоров в соответствии с п.3 ст.426), либо добровольно принятым на себя обязательством (например, по предварительному договору в соответствии со ст. 429). 2. Свобода договора состоит в свободе определения характера заключаемого договора. Субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, какой именно договор им заключить. Они вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, если только такой договор не противоречит прямым законодательным запретам и соответствует общим началам и смыслу гражданского законодательства (п.1 ст.8, п 2 ст.421). 3. Свобода Д проявляется в свободе определения его условий (содержания) (п.2 ст.1, п.4 ст.421). Стороны Д по своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо условия императивно не определено законом или иными правовыми актами. Прежде всего, Д безусловно должен соответствовать императивным нормам закона и иных правовых актов (п. 1 ст. 422 ГК), которые в сфере договорных обязательств практически всегда устанавливают те или иные ограничения договорной свободы в общественных и государственных (публичных) интересах. Однако императивные правила закона, принятого после заключения договора, не должны распространяться на условия ранее заключенных договоров, если только сам этот закон прямо не придаст им обратную силу (п 2 ст.422): ведь при их заключении стороны не могли предвидеть будущие изменения закона. Подзаконными же актами, включая президентские указы, во всяком случае, нельзя предписывать изменения условий заключенных договоров.

48. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.

В зависимости от особенностей гражданских правоотношений различаются виды ответственности за гр. правонарушения. 1) по основаниям возникновения: *ответственность за причинение имущественного вреда. Основания возникновения такой ответственности могут предусматриваться как законом (в отдельных случаях - и подзаконным актом), так и соглашением сторон (договором). * и ответственность за причинение морального вреда. возникает только в отношении граждан-потерпевших и лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Ответственность за причинение морального вреда, как правило, наступает независимо от вины причинителя, состоит в денежной (но не в иной материальной) компенсации и осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда, т.е. сверх него. 2) Договорная и внедоговорная: *договорная ответственность наступает тогда, когда нарушается договор, т.е соглашение самих сторон. Поэтому такая, ответственность может устанавливаться и за правонарушения, прямо не обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а в ряде случаев увеличиваться или уменьшаться по соглашению участников договора в сравнении с размером, предусмотренным законом. *Внедоговорная ответственность может использоваться только в прямо предусмотренных законом случаях и размерах, т.е это более строгий вид ответственности. Она возникает при причинении личности или имуществу потерпевшего вреда, не связанного с неисполнением или ненад­лежащим исполнением нарушителем обязанностей, лежащих на нем в силу договора с потерпевшей стороной. Но закон требует ее применения и в тех случаях, когда неисполнением договорных обязанно­стей причинен вред жизни или здоровью гражданина, например пассажиру при транспортной аварии. Внедоговорную от­ветственность называют также деликтной, связывая ее в основном с обязательствами из причинения вреда (деликтами), которые по сути и представляют собой форму гражданско-правовой ответственности. 3) Как договорная, так и внедоговорная ответственность в зависимости от числа обязанных лиц может быть долевой, солидарной или субсидиарной: *Долевая ответственность означает, что каждый из ответчиков не­сет ответственность в точно определенной доле, установленной зако­ном или договором. Например, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в размере действительной стоимости (доли) перешедшего к ним по наследству имущества. Если законодательство или договор не определяют доли сторон, они считаются рав­ными, т.е. каждый из ответчиков несет ответственность в одинаковом с другими ответчиками размере, *Солидарная ответственность более строгая, чем долевая. Здесь по­терпевший-истец вправе предъявить требование как ко всем ответчикам совместно, так и к любому из них, причем как в полном объе­ме нанесенного ему ущерба, так и в любой его части; не получив пол­ного удовлетворения от одного из солидарных ответчиков, он вправе по тем же правилам требовать недополученное с остальных, которые остаются перед ним ответственными до полного удовлетворения его требований. *Субсидиарная ответственность является дополнительной по отношению к ответственности, которую несет перед потерпевшим основной правонарушитель. Она призвана дополнить его ответственность, усиливая защиту интересов потерпевшего. При этом лицо, несущее такую дополнительную ответственность, совсем не обязательно является сопричинителем имущественного вреда, нанесенного потерпевшему, а во многих случаях вообще не совершает ка­ких-либо правонарушений. Субсидиарная ответственность для несущего ее лица наступает в случае, когда основной ответчик отказался удовлетворить требование потерпевшего либо последний в разумный срок не получил от него ответа на свое требование. *регрессная ответственность, наступает в случаях, когда гражданский закон допускает ответственность одного лица за действия другого (н-р, ЮЛ и работодатели несут от-ть за вред, причиненный их работниками). Формы гражданско-правовой ответственности: - неустойка – денежная сумма, предусмотренная договором, кот. выплачивается должником кредитору в результате ненадлежащего исполнения обя-ва. - возмещение убытков – установленная законом мера граж-прав от-ти, применяемая как в договорных, так и внедоговорных отношениях (обезательствах). Убытки – денежная оценка имущественных потерь (вреда). Складывается из расходов, кот-ые потерпевшее лицо произвело для устранения правонарушения; стоимость утраченного или поврежденного имущества; неполученные доходы. Т.е. из реального ущерба и упущенная выгода . - компенсация вреда (морального) - ден. компенсация за физ. и нравственные страдания. Требование могут быть заявлены только конкретными гр-ми, т.к. юр. лица таких страданий не испытывает; *нарушение права должно носить личный неимущ-ый хар-р; *в некоторых случаях компенсация за моральный вред должна прямо указываться в законе. Компенсация МВ осуществляется: *если нарушено немат-ое благо, то всегда; * если нарушено мат-ое благо, то в случаях, предусмотренных в законе о правах потребителей. Компенсация МВ осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущ. вреда.

43. Заключение договора. Оферта и акцепт.

Для того чтобы Д. породил обязательство, он должен быть заключенным, т.е. стороны должны достигнуть соглашения по всем существенным условиям Д. Заключению Д. обычно предшествуют предварительные переговоры между сторонами, начинающиеся с проявления инициативы одной из них на его заключение. Можно выделить следующие стадии заключения Д: 1) преддоговорные контакты сторон (переговоры); 2) оферта; 3) рассмотрение оферты; 4) акцепт оферты. При этом 2 стадии - оферта и акцепт оферты - являются обязательными для всех случаев заключения Д. Стадия преддоговорных контактов сторон (переговоров) носит факультативный характер и используется по усмотрению сторон, вступающих в договорные отношения. Что касается стадии рассмотрения оферты ее адресатом, то она имеет правовое значение только в тех случаях, когда законодательство применительно к отдельным видам договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты (проекта договора). Основные 2 стадии: стадию выдвижения предложения о заключении Д. (оферту) и стадию принятия предложения (акцепт). *Однако, не любое предложение вступить в Д. может быть признано офертой. Свойства оферты: предложения должно быть достаточно определенным; должно выражать намерение лица, сделавшего предложение; быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам. Определенность содержания оферты квалифицируется как наличие в предложении о заключении Д. его существенных условий (цена, платеж, качество и количество товара, место и срок поставки, V ответственности одной стороны перед др. при разрешении споров. Достаточное содержание оферты это указание на наименование товара, его количество и цену). *Предложение о вступлении в Д. может быть адресованным к неопределенному кругу лиц (публична оферта). Признаки ее: должна содержать все существенные условия Д. и из нее должна усматриваться воля лица, делающего предложение, о заключении Д. (Д. доводится до сведения публики посредством объявлений, афиш, торговых каталогов, рекламной и т.п.). *В качестве оферты признаются различные документы, направляемые друг другу участниками гр. оборота (письмо, проект Д., тлг., тлф., эл. почта и др). *Процесс заключения Д. может занимать определенное t., которое зависит от того, был ли в оферте назначен срок ее действия, который назначается путем указания оферентом в тексте самой оферты срока, в течение которого он будет ожидать ответа на свою оферту, или иными способами. Если предложение о заключении Д. было совершено в устной форме без назначения срока для ответа, то Д. может считаться заключенным только в случае немедленного заявления адресатом о принятии этого предложения. Для пис-ой же оферты Кодекс устанавливает правило, согласно которому в случае адресования ее без указания срока оферент продолжает оставаться связанным своей офертой в течение некоторого t, нормально необходимого для ответа с учетом расстояния и др. Последствия оферты: 1) Важен момент начала действия оферты для определения момента заключения Д. т.к. могут возникнуть обстоятельства: а) возможности отзыва оферты либо утраты ею силы вследствие смерти оферента или объявления его недеесп-ым; б) определения нормативных актов, применяемых к Д., в случаях, когда такие акты отменялись или изменялись в промежуток t между отправкой оферты и получением акцепта; в) определения дееспос-ти стороны, заключившей Д. (дееспос-ть определяется на момент заключения Д.); г) определения места заключения Д. (способного, в свою очередь, иметь значение для определения подсудности возникающих из Д. споров или подчинения Д. иностранному закону в случаях сделок с иностранным элементом). 2) По общему правилу - оферта есть одностороннее волеизъявление, которое само по себе соглашения не производит, т.е. пока она не акцептована, она может быть отозвана, отменена, а также может утратить силу в случае смерти или недееспособности лица, которое ее сделало. 3) Вступает оферта в силу с момента получения ее адресатом, при этом оферент не может произвести в ней каких-либо изменений и дополнений, а тем более отменить или отозвать ее. *Следует понимать – пока оферта не достигнет адресата, она не производит каких-либо юр. последствий. Поэтому вплоть до момента получения ее адресатом, оферент юр. не связан сделанным предложением и может отменить его. По этой же причине и адресат не может превратиться в акцептанта ранее получения оферты; если содержание оферты стало ему известно из иного источника (например, от иного лица), он не может акцептовать предложение заключить Д. до фактического получения оферты. Поэтому правовое значение оферты теснейшим образом связано с акцептом. Заключение Д. в обязательном порядке. Заинтересованная сторона, для которой заключение не обязательно, направляет др. сторон, для которой заключение Д. обязательно, проект Д. (оферту). Др. сторона должна в течение 30 дней отправить 1 ответ об акцепте. Заключение Д. на торгах (тендеры на строительство) – Д. заклячается организатором торгов с лицом, выигравшим торги (приватизация гос. и муниц. имущества). Организаторсоб-ик имущества. Форма торгов – аукцион (кто больше даст денег), конкурс. Число участников – более 2. Бывают открытыми и закрытыми. Объявлено за 30 дней до проведения с указанием t, места, цены, участников, форе проведения. Изменение или расторжение Д возможно только по взаимному согласию сторон. По требованию одной из сторон Д может быть расторгнут судом в следующих случаях: 1) при наличии существенных нарушений договора другой стороной (потерпевшая сторона договора вправе требовать от стороны-нарушителя возме­щения убытков, причиненных изменением или расторжением Д); 2) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Д; 3) в других случаях, предусмотренных законам или договором. Нарушение сроков на рассмотрение оферты другой стороны или, соответственно, протокола разногласий стороной, обязанной заключить Д, может повлечь для нее негативные последствия даже в том случае, если судом не будет признан факт необоснованного уклонения от заключения Д. На эту сторону могут быть отнесены расходы по гос. пошлине, поскольку дело в суде возникло вследствие ее неправильных действий. Претензионный порядок разрешения вопроса об изменении или расторжения договора состоит в возможности заинтересованной стороны до обращения в суд направить другой стороне свои об изменении или расторжении договора. В случае несогласия последней дело решается судом.

47. Понятии, значение и особенности гражданско-правовой ответственности.

Ответственность в гражданском является разновидностью юр. ответственности. В свою очередь юр. ответственность представляет собой одну из форм гражданско-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом санкций - мер ответственности, влекущих для них доп. неблагоприятные последствия. Значение гр-правовой ответственности выражено в ее функциях: 1) компенсаторно-восстановительная применяется в соразмерности применяемых мер ответственности и убытков, вызванных правонарушителем, а также направленность взыскания на компенсацию имущественных потерь; 2) предупредительно-воспитательная (превентивная) функции состоит в предупреждении и исполнении правонарушений. Возлагаемые санкции стимулируют неисправного должника и других участников гр. отношений к надлежащему исполнению обязанностей; 3) штрафную (наказательную, репрессивную) функция означает наказание для правонарушителя, так как назначаются лишения, доп. неблагоприятные обязанности, обеспечиваемые принуждение. Гражданско-правовая ответственность имеет свои особенности, обусловленные спецификой самого гр. права. 1) Меры (гражданско-правовые санкции) носят имущественный характер. Тем самым эта гр.-правовая категория выполняет функцию имущественного (экономического) воздействия на правонарушителя и становится одним из методов экон-го регулирования общественных отношений. Но есть исключения. Так, реституция как последствие признания сделки недействительной или понуждение к исполнению заключенного Д не могут считаться мерами имущественной ответственности, т.к общему правилу не влекут никаких неблагоприятных имущественных последствий для правонарушителей. А вот требование о возмещении убытков, влечет возложение на правонарушителя доп-ых расходов, являются мерами ответственности. Поэтому применение гражданско-правовых санкций всегда влечет неблагоприятные имущественные последствия для правонарушителя. Имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя взыскиваются в пользу потерпевшей стороны. 2) компенсационная природа гражданско-правовой ответ-ти, размер которой должен соответствовать размеру понесенных потерпевшим убытков, но не превышать его. Регулируемые гражданским правом товарно-денежные отношения носят эквивалентно-возмездный характер. В связи с этим и гр.-правовая ответственность направлена на эквивалентное возмещение потерпевшему причиненного вреда или убытков, а цель - восстановление имущественной сферы потерпевшего с правонарушения, но не его неосновательное обогащение. В сферу гр. права включены и определенные неиму­щественные отношения. Правонарушения в этой области также могут влечь неблагоприятные имущественные последствия. Н-р, распространение о лице порочащих его сведений может затруднить его трудоустройство или предпринимательскую деятельность. Наряду с этим гражданское право предусматривает случаи имущественно­го возмещения морального вреда за причиненные гражданам определенными правонарушениями физические и нравственные страдания, которое тоже является мерой граждан­ско-правовой ответственности. Т.о. особенности :1 имущ-ый характер т.е нарушитель отвечает свои имуществои, а не личностью; 2.ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед потерпевшим) - санкции налагаемые на нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего; 3. Компенсационный характер основная цель гражд. правовой ответственности - восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны; 4. соответсвие размера гра. правовой ответств. размеру причиненного вреда или убытков; 5. Равенство участников гр. оборота при наложении мер гр.правовой ответств. Недопустимо установление каких либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гр.права при применении к ним гр.правовых санкций.

45. Перемена лиц в обязательстве.

Перемена лиц в обязательстве может происходить в двух формах: переход (уступка) права требования кредитора к другому лицу и перевод долга. Переход прав может совершаться в форме цессии, а также суброгации. Цессия (от лат. cessio - уступка, передача) представляет собой передачу права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящую к замене кредитора в обязательстве. Суброгация (от лат. subrogare - заменять, восполнять) - один из вариантов замены кредитора в обязательстве, состоящий в переходе права требования к новому кредитору в размере реально произведенного им прежнему кредитору исполнения. Понятие суброгации пришло из страхового права, согласно нормам которого к страховщику, выплатившему предусмотренное договором имущественного страхования возмещение застрахованному лицу, переходит право требования последнего как кредитора в деликтном обязательстве к лицу, ответственному за причиненные убытки, но в пределах фактически выплаченной страховщиком суммы (т.е. в пределах убытков, возмещенных им застрахованному кредитору). Применение суброгации не ограничивается страховым правом. В качестве суброгации можно рассматривать и предусмотренную возможность третьего лица исполнить обязательство вместо должника без его согласия, взамен вступив в права кредитора, т.е. получив соответствующее право требования к должнику. Суброгация отличается от цессии, 1, тем, что всегда возникает в силу указанных в законе юр. фактов, а не по соглашению сторон. 2, объем получаемого новым кредитором требования при суброгации ограничен пределами фактически произведенных им прежнему кредитору выплат (или иного реально осуществленного исполнения), тогда как в случае цессии новый кредитор приобретает право требования прежнего кредитора в полном объеме, обычно компенсировав ему лишь известную часть причитающегося исполнения. Проанализируем в кратком виде эти формы. 1. Переход (уступка) права требования кредитора к другому лицу урегулирована ГК. Смысл данной формы заключается в том, что если у кредитора есть право (требование) на основании обязательства, то оно может быть им передано другому лицу по сделке (уступка права требования) или перейти к другому лицу в силу закона. Основные отличительные особенности данной формы: Особые требования действующий ГК РФ предъявляет к форме данной сделки: 1) Если основная сделка совершена в простой письменной форме или в нотариальной форме, то сделка по уступке права требования должна заключаться в аналогичной форме. 2) При гос. регистрации основной сделки сделка по уступке права требования должна быть зарегистрирована в аналогичном порядке, если иное не установлено законом. 3) Уступка права требования по ордерной ценной бумаге осуществляется путем совершения на ней индоссамента. На основании закона права кредитора могут перейти к другому лицу в следующих случаях: 1) При универсальном правопреемстве в правах кредитора (наука называет два случая универсального правопреемства: при наследовании и при реорганизации юр. лиц). 2) На основании решения суда или допущения перехода таких прав законом. 3) При исполнении обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимися должниками по данному обязательству. 4) При суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая. По общему правилу требуется не согласие должника, а его простое уведомление; не допускается уступка требования без согласия должника, если личность кредитора имеет для него существенное значение; не допускается уступка, если она противоречит закону, иным правовым актам или договору. Не допускается перехода к другому лицу прав кредитора:1) Неразрывно связанных с личностью кредитора – в частности, требование об уплате алиментов или о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. 2) Без согласия должника, если личность кредитора имеет для него существенное значение. Общим условием уступки права требования является то, что она не должна противоречить закону, иным правовым актам или договору. Относительно объема переходящих прав от кредитора к другому лицу необходимо отметить следующее. Как правило, право первоначального кредитора переходит к другому лицу (новому кредитору) в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права – в частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также права на неуплаченные проценты. При передаче права требования кредитор должен уведомить об этом должника. В противном случае, новый кредитор несет риск неблагоприятных для него последствий. При этом, исполнение должником своих обязательств первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору. Кредитору не безразлична личность должника, его платежеспособность и добросовестность, поэтому закон требует согласия кредитора на перевод долга. Кредитор, уступивший право требование другому лицу (новому кредитору), обязан передать все документы, удостоверяющие право требования, а также сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования. Следует учитывать, что должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права требования к этому лицу. Кроме того, должник вправе выдвигать против нового кредитора требования, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе права требования по обязательству к новому кредитору. 2. Перевод долга урегулирован состоит в переводе должником своего долга с согласия кредитора на другое лицо. Новый должник может выдвигать против кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. К форме соглашения о переводе долга применяются правила, аналогичные установленным правилам применительно к уступке права требования. Если основная сделка совершена в простой письменной форме или в нотариальной форме, то сделка по уступке права требования должна заключаться в аналогичной форме. При гос. регистрации основной сделки сделка по уступке права требования должна быть зарегистрирована в аналогичном порядке, если иное не установлено законом.

46. Множественность лиц в обязательстве.

Множественность лиц в обязательстве предполагает, что на стороне только кредитора или только должника либо на обеих сторонах одновременно выступают несколько лиц. Различают активную, пассивную и смешанную множественность. При активной множественности на стороне кредитора выступают несколько лиц при одном должнике. В этом случае каждый из кредиторов имеет право требовать от должника исполнения обязательства. Если несколько субъектов участвуют в обязательстве на стороне должника, то речь идет о пассивной множественности. В данном случае кредитор имеет право требовать исполнение от каждого из должников. При одновременном участии в обязательстве нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная множественность. Обязательства с множественностью лиц также делятся на долевые и солидарные. Долевая множественность означает, что каждый из участников обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в пределах определенной доли. Солидарными же называются обязательства, в силу которых каждый из солидарных кредиторов вправе требовать, а каждый из солидарных должников обязан исполнить обязательство полностью. Солидарные обязательства возникают в случаях, предусмотренных договором или законом. Так, солидарными предполагаются обязанности нескольких должников, как и права нескольких кредиторов в обязательстве, связанном с осуществлением предпр-кой деятельности. В силу указаний закона солидарные обязательства возникают при неделимости предмета обязательства (например, при отчуждении принадлежащего супругам автомобиля); в отношениях поручительства; при совместном страховании одного объекта по одному договору несколькими страховщиками; у лиц, совместно причинивших имущественный вред, и др. В солидарных обязательствах кредитор имеет право требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. Солидарные обязательства хар-ся неделимостью долга (в пассивном солидарном обязательстве), права требования (в активном солидарном обязательстве) либо того и другого (в смешанном солидарном обязательстве). Полное исполнение обязательства должником одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным сокредиторам и прекращает данное обязательство. Получивший исполнение кредитор обязан возместить другим сокредиторам причитающиеся им доли, которые предполагаются равными. Иными словами, в этом случае возникает долевое обязательство получившего исполнение кредитора (становящегося должником) перед оставшимися сокредиторами. Выделяют также субсидиарные (доп-ые обязательства). Например, у основного (материнского) общества возникает субсидиарная обязанность по оплате долгов его дочерней компании в случае банкротства последней по вине материнского общества. Суть их состоит в том, что в случаях предусмотренных законом или договором при неисполнении обязательства или неполном исполнении основным должником, это исполнение возлагается на другое лицо – дополнительного должника. Следовательно, субсидиарные обязательства имеют место при множественности лиц на стороне должника, т.е. могут быть либо пассивными, либо смешанными. От долевых и солидарных обязательств они отличаются невозможностью для кредитора предъявить требование об исполнении полностью или в части сразу же к субсидиарному должнику, минуя основного. Более того, субсидиарная обязанность вовсе не возникает при наличии возможности у кредитора удовлетворить свое требование путем зачета встречного однородного требования к основному должнику либо взыскания с него средств в бесспорном порядке. Субсидиарный должник до исполнения обязательства обязан предупредить основного должника о предъявленном к нему кредитором требовании либо привлечь основного должника к участию в судебном деле. Тогда основной должник сможет выдвинуть против требований кредитора имеющиеся у него возражения (например, о недействительности обязательства, истечении по нему исковой давности и т.д.), о которых не всегда осведомлен субсидиарный должник. В ином случае эти возражения основной должник вправе выдвинуть против субсидиарного должника при предъявлении к нему последним требования о возмещении исполненного им кредитору. Субсидиарное обязательство, представляет собой разновидность (форму) гражданско-правовой ответственности (любой субсидиарный должник, а не только поручитель отвечает перед кредитором и за собственные упущения): либо за действия основного должника, т.е. за чужую вину (например, в случае ответственности собственника имущества учреждения по долгам последнего на основании, либо за собственные упущения (например, в случае ответственности родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми на основании правил. Состав участников обязательства в период его существования может меняться. Такая ситуация получила название перемена лиц в обязательстве. Это возможно в результате общего правопреемства, когда к правопреемнику переходят все права и обязанности или частного правопреемства, когда то или иное право или обязанность переходят от одного лица к другому на основании специальных соглашений (сделок). Такие соглашения именуются уступка требования и перевод долга.