Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гражданское право шпора.doc
Скачиваний:
227
Добавлен:
18.04.2015
Размер:
706.56 Кб
Скачать

30. Понятие договора бытового подряда, его отличительные признаки.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную для удовлетворения личных, домашних, семейных потребностей заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу". Согласно п. 2 и п. 3 ст. 683 ГК договор бытового подряда является публичным договором (ст. 396 ГК). К отношениям по договору бытового подряда применяется законодательство о защите прав потребителей.

Договор подряда может быть отнесен к бытовому подряду при наличии следующих условий:

1) подрядчиком может выступать только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;

2) заказчиком всегда может выступать только гражданин;

3) выполняемая работа должна быть предназначена для удовлетворения личных, домашних, семейных потребностей заказчика.

Специфика договора бытового подряда состоит еще и в том, что он заключается не в форме составления одного документа, подписанного сторонами или путем обмена документами, а в виде договора присоединения. "договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом".

Если иное не установлено законодательством или договором, договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи подрядчиком заказчику квитанции или другого документа, подтверждающего заключение договора.

Это не исключает возможности заключить договор в виде подписания одного документа.. Поскольку моментом заключения договора бытового подряда является выдача квитанции, то уместно подчеркнуть, что в обязательном порядке должно быть указано в квитанции:

1) стороны, их адреса, другие реквизиты;

2) кто предоставляет материал для работы, название материала, цена;

3) вопросы оплаты, в т.ч. материала, – предварительная оплата или по окончании работы;

4) сроки выполнения работы;

5) стоимость работ, которая не должна быть выше регулируемой соответствующими государственными органами.

Итак, форма договора бытового подряда – квитанция. По этой причине образец данного договора не приводится.

Если заказчика не устраивают условия, оговоренные квитанцией, стороны могут заключить договор, образец которого помещен под № 6.1, с учетом приведенной выше специфики.

Отличительные признаки договора бытового подряда.

1. Субъектный состав. На стороне подрядчика выступает лицо, осуществляющее соответствующую предпринимательскую деятельность по выполнению работ, как правило, коммерческая организация или индивидуальный предприниматель. Заказчиком по такому договору может быть только гражданин.

2. Предмет договора — работа предназначается для удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика. Данные отношения полностью подпадают под действие законодательства о защите прав потребителей.

31.Понятие и значение договора строительного подряда. Стороны, предмет, цена и срок в договоре строительного подряда.

Договор строительного подряда — соглашение, по которому подрядчик обязуется построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные или
иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную цену. По своей правовой природе договор строительного подряда является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Договором строительного подряда опосредуются работы, связанные с реконструкцией соответствующих объектов,
монтажные, пуско-наладочные работы, работы по капиталь¬
ному ремонту (если иное не предусмотрено договором).
Если по договору выполняются работы для удовлетворения
бытовых или личных потребностей граждан-заказчиков,
то применяются также нормы о бытовом подряде. Правовое регулирование отношений по строительному
подряду осуществляется многочисленными нормативными правовыми актами, основными из которых являются: • Гражданский кодекс Республики Беларусь; • Инвестиционный кодекс Республики Беларусь; • Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в Республике Беларусь», • Правила заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (вред. 01.11.2006).Сторонами договора строительного подряда выступают
подрядчик и заказчик. Заказчик (застройщик) - инвестор или
лицо, уполномоченное инвестором, привлекающее под¬
рядчика для реализации инвестиционного проекта путем
заключения договора строительного подряда. Заказчиками
по договору строительного подряда могут быть физические
и юридические лица. Подрядчик — специализированная
строительная организация, имеющая разрешение на выполнение обусловленных договором работ. При реализации строительного проекта задействуются, как правило,
несколько строительных, монтажных и других организаций.
Они привлекаются по договору субподряда. Предметом договора является выполнение работ и их
результат. Срок выполнения работ по договору строительного
подряда указывается в договоре по согласованию сторон и
является существенным условием договора. Срок выполнения работ определяется сроком начала работы и сроком ее
окончания, которые должны быть указаны в договоре. Форма договора письменная, путем составления единого
документа.

  1. Риск случайной гибели и повреждения имущества. Права и обязанности сторон. Договор субподряда.

Статья 659. Распределение рисков между сторонами

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами законодательства или договором подряда:

1) риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;

2) риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.

  1. Понятие, признаки,сфера использования договора на выполнение проектных и изыскательских работ.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ
(далее — НИР) исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования. По своей правовой природе договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Сторонами договора выступают заказчик и исполнитель,
которыми могут быть физические и юридические лица. Предметом договора являются научные и технические
результаты выполненных работ. Цена устанавливается по соглашению сторон и включает в себя издержки исполнителя, а также вознаграждение за работу. Срок также определяется сторонами. Форма договора
подчиняется общим правилам о форме сделок. Риск случайной невозможности исполнения несет заказчик, поскольку он определяет цель и задачи научных исследований. Подрядчик обязан: провести работы в соответствии с техническим заданием и передать их результаты заказчику,
выполнить работы лично, качественно и в срок. В обязанности заказчика входит: передать необходимую для выполнения работ информацию, принять и оплатить выполненные
работы. Сдача-приемка выполненных работ оформляется
двусторонним актом. Обе стороны договора обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора и полученных результатов.

  1. Договор на выполнение НИОКР.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ
(далее — НИР) исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования,
а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (далее — ОКР) — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или
новую технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется
принять работу и оплатить. По своей правовой природе договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Сторонами договора выступают заказчик и исполнитель,
которыми могут быть физические и юридические лица. Предметом договора являются научные и технические
результаты выполненных работ. Цена устанавливается по соглашению сторон и включает в себя издержки исполнителя, а также вознаграждение за работу. Срок также определяется сторонами. Форма договора
подчиняется общим правилам о форме сделок. Риск случайной невозможности исполнения несет заказчик, поскольку он определяет цель и задачи научных исследований и технических разработок. Подрядчик обязан: провести работы в соответствии с техническим заданием и передать их результаты заказчику,
выполнить работы лично, качественно и в срок. В обязанности заказчика входит: передать необходимую для выполнения работ информацию, принять и оплатить выполненные
работы. Сдача-приемка выполненных работ оформляется
двусторонним актом. Обе стороны договора обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора и полученных результатов.

  1. Договор возмездного оказание услуг. Виды договоров об оказании услуг в условиях рыночных отношений.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. По своей правовой природе договор возмездного оказания услуг является двусторонним, консенсуальным, публичным (в большинстве случаев). Предметом договора является совершение определенных
действий или осуществление определенной деятельности,
именуемых услугами. Цена услуг определяется сторонами. Сторонами договора являются исполнитель и заказчик,
в качестве которых могут выступать физические и юридические лица. Однако законодательством может устанавливаться специальный субъектный состав конкретного договора. Кроме того, деятельность по оказанию некоторых
услуг подлежит лицензированию (аудиторские услуги,
юридические, туристические и др.).Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в сроки и
порядке, указанные в законодательстве или договоре. Исполнитель обязан оказать услугу (по общему правилу)
лично, а заказчик ее оплатить в порядке и сроки, согласованные с исполнителем. Специфика данного договора заключается в том, что
как исполнителю, так и заказчику предоставлено право
отказаться от исполнения договора возмездного оказания
услуг. Отказ от исполнения договора возможен в любое
время: до начала оказания, во время оказания, но до завершения оказания услуги. При этом если заказчик отказывается от договора, он несет ограниченную ответственность:
возмещает только реальный ущерб, причиненный исполнителю. Если от договора отказывается исполнитель, он обязан
возместить убытки заказчику в полном объеме.

Видовое деление договоров возмездного оказания услуг может строиться по различным критериям. Так, наряду с общими положениями о подряде к договору возмездного оказания услуг применяются и положения о бытовом подряде, если заказчиком выступает гражданин-потребитель. Это дает основания для выделения в качестве его видов: договора возмездного оказания бытовых услуг; договора возмездного оказания услуг в сфере предпринимательской деятельности.

Законодательство, регулирующего особенности возмездного оказания услуг, дает возможность также провести классификацию видов договора возмездного оказания услуг по сферам хозяйственной и социально-культурной деятельности:услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию и иные.

По указанному основанию можно выделить следующие основные виды таких услуг: услуги связи и информации; медицинские услуги и услуги социального характера; ветеринарные услуги; аудиторские услуги; правовые услуги; туристско-экскурсионные услуги; услуги по обучению; услуги в содействии занятости населения; услуги общественного питания; гостиничные услуги; коммунальные услуги; гигиенические услуги; ритуальные услуги; спортивно-оздоровительные и санаторно-курортные услуги , культурно-зрелищные услуги.

  1. Понятие и классификация договора перевозки. Стороны в договоре перевозки грузов. Предмет договора перевозки грузов. Основные права и обязанности сторон по договору перевозки грузов.

Договор перевозки груза - соглашение, в силу которого
перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную
плату (ст. 739 ГК).

По своей правовой природе договор перевозки двусторонний, возмездный, реальный (чартер — консенсуальный), публичный, договор в пользу третьего лица. Стороны договора — перевозчик и отправитель. Перевозчики — коммерческие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие перевозки по закону
или на основании лицензии, отправители — юридические
и физические лица, от имени которых сдается для перевозки груз и оформляется перевозочный документ. Управомоченное на получение груза лицо является грузополучателем (физическое или юридическое лицо). Он не является
стороной по договору (кроме случаев, когда он одновременно является грузоотправителем), однако имеет определенные права и обязанности по отношению к перевозчику
(это договор в пользу третьего лица). Предмет договора — транспортная деятельность перевозчика по доставке груза в место назначения, т. е. оказание услуги фактического характера. Заключение договора перевозки груза подтверждается
составлением транспортной накладной (коносамента или
иного документа на груз, предусмотренного транспортным уставом или кодексом, иными актами законодательства), которая при несохранности груза является необходимым условием для предъявления претензии и иска к перевозчику. В ней отражены сведения о самом грузе, о размере
взысканной провозной платы и др.4. Обязательства по предоставлению
перевозочных средств и предъявление груза
к перевозне Основанием возникновения обязательства является
договор об организации перевозок грузов. По договору об
организации перевозок грузов перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец передавать
к перевозке грузы в обусловленном объеме; определяются
объемы, сроки предоставления транспортных средств и грузов, порядок расчетов и другие условия. Перевозчик должен подать отправителю под погрузку
обусловленное количество транспортных средств, исправных
и в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего
груза. Грузоотправитель вправе отказаться от непригодных
для перевозки транспортных средств. Грузоотправитель обязан предъявить груз для перевозки.
Сдаваемый к перевозке груз должен быть поименован, затарен, упакован. Вес груза определяется перевозчиком или
грузоотправителем или совместно в зависимости от вида
транспорта (железная дорога сама определяет массу груза).
Погрузка осуществляется перевозчиком или грузоотправителем в зависимости от вида транспорта (на автомобиль¬
ном транспорте — грузоотправителем), места погрузки,
свойства груза и других факторов.

Обязанности перевозчика: • доставить груз в пункт назначения в установленный
срок; • обеспечить сохранность груза в пути следования; • выдать груз уполномоченному на его получение лицу; • выгрузить груз (если такая обязанность не лежит на
грузополучателе); • при выгрузке проверить массу груза, количество мест
и состояние груза;

• при неявке грузополучателя за грузом передать груз
на хранение.

Права перевозчика: • получить провозную плату; • удерживать переданные для перевозки грузы в обеспечение причитающейся провозной платы и других платежей
по перевозке.

Обязанности грузоотправителя: • внести провозные платежи; • в случае нарушения условий договора перевозки до
предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, предъявить ему претензию в порядке, предусмотренном законодательством.

Права грузоотправителя: • требовать доставки груза в пункт назначения.

Несмотря на то, что грузополучатель не является стороной договора перевозки, законодательнаделяет его правами
и обязанностями.

Обязанности грузополучателя:

• произвести окончательные расчеты с перевозчиком,
если это необходимо по условиям договора;

• принять груз от перевозчика и вывезти его в установленный срок;

• если это предусмотрено условиями договора, очистить
перевозочные средства от остатков груза, мусора, а в необходимых случаях промыть перевозочные средства и продезинфицировать их (при железнодорожной перевозке).

  1. Договор перевозки пассажира и багажа.

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае
сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт
назначения и выдать его уполномоченному на получение
багажа лицу; пассажир обязуется уплатить, если иное не
определено законодательными актами, установленную
плату за проезд, а при сдаче багажа — и за провоз багажа
(п. 1 ст. 740 ГК).По своей правовой природе договор перевозки пассажира является консенсуальным, возмездным, двусторонним,
публичным. Сторонами договора являются перевозчик (транспортная организация) и пассажир (любое физическое лицо). Предмет договора — транспортная деятельность перевозчика по доставке пассажира и его багажа в пункт назначения. Если иное не определено законодательством, заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом
и (или) иным документом, предусмотренным законодательством, а сдача пассажиром багажа — багажной квитанцией.
При перевозке пассажиров городским транспортом заключение договора осуществляется путем совершения конклюдентных действий (осуществление платежа жетоном,
пластиковой карточкой или талоном).Цена договора состоит из оплаты услуг по перевозке.
Стоимость услуг определяется соглашением сторон. Однако плата за перевозку пассажиров и багажа транспортом
общего пользования определяется на основании тарифов,
утверждаемых в порядке', установленном транспортным
законодательством. Для некоторых категорий граждан устанавливаются льготы по оплате. Права и обязанности пассажира регламентируются специальным законодательством по отдельным видам транспорта. Основные права пассажира: провозить с собой ручную кладь в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по тарифам. Обязанности пассажира:
своевременно оплатить услуги по перевозке; соблюдать
правила перевозок, установленные на отдельных видах
транспорта. Договор перевозки багажа — соглашение, в силу которого перевозчик обязуется доставить багаж, сданный ему
пассажиром, в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется
уплатить за перевозку багажа установленную плату. По своей правовой природе это договор двусторонний,
возмездный, реальный, публичный. Перевозка багажа оформляется багажной квитанцией.

  1. Претензии и иски по перевозкам.

Предъявлению иска, вытекающего из перевозки груза,
предшествует предъявление претензии к перевозчику в силу
ст. 751 ГК. Претензия составляется в письменной форме с изложением требований к перевозчику, подтвержденных документами, обосновывающими их, и признается предъявленной надлежащим образом при соблюдении установленных транспортным законодательством правил. Для обращения к перевозчику с претензией транспортное
законодательство устанавливает сроки, именуемые претензионными. Ни продлению, ни восстановлению они не подлежат, а их пропуск погашает право заявителя на предъявление иска в суд. Таких сроков два: по претензиям об уплате
штрафов - 45 дней, по остальным требованиям — 6 месяцев.
Ответ на претензию должен быть дан в течение 30 дней. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо
неполучения ответа в 30-дневный срок. Срок исковой давности по требованиям, возникающим
из перевозки грузов, 1 год.

  1. Договор транспортной экспедиции.

Договор транспортной экспедиции - это соглашение сторон, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента —
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. По своей правовой природе договор транспортной экспедиции является двусторонним, возмездным, консенсуальным (при выполнении экспедитором услуг с уже вверенным ему грузом — реальным). Сторонами договора являются экспедитор (субъект предпринимательской деятельности, имеющий лицензию на
осуществление данного вида деятельности) и клиент (физическое лицо или организация). Предметом договора транспортной экспедиции являются услуги, оказываемые экспедитором в связи с перевозкой груза. Договор оформляется в простой письменной форме. В обязанности экспедитора входит: • организация перевозки груза транспортом и маршрутом, избираемым экспедитором или клиентом (по соглашению); • заключение договора перевозки груза от своего имени или от имени клиента; • обеспечение отправки и получения груза и др.

Клиент обязан: • оплатить услуги экспедитора; • выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей; • предоставить необходимые документы и другую информацию, необходимую для исполнения экспедитором
его обязанностей.

Правовое регулирование транспортно-экспедиционной
деятельности осуществляется в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 13.06.2006 № 124-3 «О транспорт-
но-экспедиционной деятельности» (в ред. от 26.12.2007).

  1. Понятие договора займа, его предмет и форма. Стороны в договоре займа, их права и обязанности.

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить продавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Это реальный и односторонний договор, он считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Республики Беларусь с соблюдением правил ст. 141, 142 и 298 ГК,

Предметом договора займа выступают деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками.

Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой ве¬личины, а в случаях, когда заимодавцем является юриди¬ческое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной доку¬мент, удостоверяющий передачу ему заимодавцем опреде¬ленной денежной суммы или определенного количества вещей.

Сторонами договора являются заемщик и заимодавец. Ими могут быть и физические, и юридические лица. Осо¬бый субъектный состав имеет договор государственного займа. Его стороны - Республика Беларусь и админист-ративно-территориальные единицы.

Договор займа является возмездным, если иное не предусмотрено законодательством или самим договором.

Договор займа предполагается беспроцентным если заключен между гражданами на сумму, не превышающую установленный законодательством пятидесятикратный размер базовой величины, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сто¬рон, а также если заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.

Правила о безвозмездном характере договора имеют место, если в договоре прямо не предусмотрено иное.

В возмездных договорах займа, если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, заимо¬давец имеет право на получение с заемщика процентов.

Размер и порядок уплаты процентов опреде¬ляются договором.

При отсутствии в договоре условия о размере процентов размер определяется существующей в месте жительства заимодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо - в месте его нахождения ставкой банковского про¬цента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заем-щиком суммы долга или его соответствующей части.

При отсутствии иного соглашения проценты выплачи¬ваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

Виды договора займа:

- целевой заем;

- заем, оформленный векселем или облигацией;

-договор государственного займа. Государство может выпускать государственные облигации или иные ценные бумаги, устанавливающие между государством и юридическими или физическими лицами отношения займа. Такой заем является одной из форм внутреннего государственного долга;

-коммерческий заем. Этот заем производится не по самостоятельному договору, а во исполнение обяза¬тельств по реализации товаров, выполнению работ или оказанию услуг, вытекающих из другого дого¬вора (товары поставляются ранее их оплаты).

По договору займа заемщик обязан:

♦ возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребова¬ния, сумма займа должна быть возвращена заем¬щиком в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не пре¬дусмотрено договором. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа мо¬жет быть возвращена заемщиком досрочно;

♦ выплатить проценты. Сумма займа, предоставлен¬ного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия заимодавца. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считаете возвращенной в момент передачи ее заимодавцем или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или по¬лучены в меньшем количестве, чем указано в договоре.

Заимодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов если иное не предусмотрено договором в случае невыполне¬ния заемщиком предусмотренных договором займа обязан¬ностей по обеспечению возврата суммы займа и утраты обес¬печения договора займа или ухудшились его условия по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает.

Согласно условиям договора заемщик обязан вернуть заимодавцу сумму займа, а также проценты, установлен¬ные за пользование заемными средствами. В случае нару¬шения условий договора ответственность наступает по правилам гл. 25 ГК (ответственность за нарушение обя-зательств).

Заемщик уплачивает: сумму займа; проценты, уста¬новленные за пользование заемными средствами; а также проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 366 ГК, со дня, когда сумма займа должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу.

  1. Понятие, предмет, срок кредитного договора. Форма кредита. Стороны кредитного договора, их права и обязанности. Ответственность сторон.

Кредитные правоотношения - это урегулированные нормами права отношения между банком или небанков¬ской кредитно-финансовой организацией (кредитодателем) и кредитополучателем, возникающие в связи с предостав¬лением последнему денежных средств (кредита).

Кредит - привлеченные и (или) собственные денежные средства, предоставленные банком другому лицу (кредито¬получателю) в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Кредитование - предоставление (размещение) банкой (кредитодателем) кредита от своего имени и за свой счет и на условиях возвратности, платности и срочности с заключением между кредитодателем и кредитополучателем (юридическим лицом, в том числе банком, или физичес-ким лицом) кредитного договора.

Банковское законодательство различает следующие виды кредитов.

Для целей финансовой и статистической отчетности, оценки кредитных рисков кредиты подразделяются на краткосрочные и долгосрочные.

К краткосрочным кредитам относятся кредиты со сроком полного погашения, первоначально установленным кредитным договором, до одного года включительно.

К долгосрочным кредитам относятся кредиты со сро¬ком полного погашения, первоначально установленным кредитным договором, свыше одного года.

Краткосрочные и долгосрочные кредиты физическим ли¬цам (за исключением индивидуальных предпринимателей) классифицируются на кредиты на финансирование недви¬жимости и на кредиты на потребительские нужды.

К кредитам на потребительские нужды относятся так¬же кредиты, использованные для получения дохода при осуществлении деятельности, не являющейся в соответ¬ствии с законодательством предпринимательской деятель¬ностью (деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность и т.д.), и кредиты, целевое использование для которых не установлено.

К микрокредитам относятся кредиты, предоставляе¬мые по упрощенной процедуре, при условии, что совокуп¬ная сумма (для кредитных линий - максимальный размер (лимит) общей суммы предоставляемых кредитополучате¬лю денежных средств) по всем действующим кредитным договорам, заключенным между банком-кредитодателем и кредитополучателем, не превышает 7500 базовых вели¬чин, установленных законодательством на момент заклю¬чения последнего кредитного договора.

Кредиты, по которым продлен срок полного погашения, со дня заключения дополнительного соглашения кредитному договору о продлении срока относятся к пролонгированным, за исключением продления срока погашения кредита при овердрафтном кредитовании.

Овердрафтное кредитование - предоставление кредита на сумму, превышающую остаток денежных средств на текущем (расчетном) счете, карт-счете или корреспондентском счете кредитополучателя, в безналичном порядке либо путем перечисления банком денежных средств в оплату расчетных документов, представленных кредитополучателем, либо путем использования денежных средств в соответствии с указаниями кредитополучателя посредством использования платежных инструментов (чека, дебетовой банковской пластиковой карточки, других инст¬рументов) или путем выдачи кредитополучателю налич¬ных денежных средств.

Овердрафт - дебетовое сальдо по текущему (расчет¬ному) счету, карт-счету или корреспондентскому счету кредитополучателя, возникающее в течение банковского дня в результате овердрафтного кредитования. При этом счет кредитополучателя - текущий (расчетный) счет, карт-счет, корреспондентский счет, счет банка по учету кредитов, полученных от других банков, в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в банках Респуб¬лики Беларусь.

Кредитование юридических лиц (в том числе банков) и физических лиц (в том числе индивидуальных предпри¬нимателей, осуществляющих предпринимательскую дея¬тельность) производится как с открытием, так и без от¬крытия текущих (расчетных) счетов.

Кредитование юридических лиц с привлечением внешних займов (кредитов) осуществляется с учетом осо¬бенностей, определенных международным договором (со¬глашением), межбанковским кредитным договором, инди¬видуальным кредитным соглашением, иным документом, содержащим условия кредитования, а также Положением «О внешних государственных займах (кредитах)», утверж¬денным Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252.

Кроме непосредственного кредита к формам кредита относят:

♦ кредитную линию. В этом случае кредит предостав¬ляется для определенных целей в согласованном сторонами размере частями в течение срока, уста¬новленного в договоре:

♦ межбанковский кредит, в котором субъектами дан¬ных отношений являются отношения между банка¬ми по взаимному кредитованию.

К принципам кредитования относятся:

- целевое предоставление денежных средств;

- возмездный характер кредитования;

- срочный характер кредитования;

-защита кредита от невозврата (гарантийный депо¬зит денег, страхование кредитодателем риска невоз¬врата кредита, перевод на кредитодателя правового титула (на имущество и имущественные права), залог недвижимого и движимого имущества, пору¬чительство, гарантия и иные способы, предусмот¬ренные законодательством Республики Беларусь или договором).

Кредитный договор является разновидностью договора займа.

В соответствии со ст. 137 Банковского кодекса Рес¬публики Беларусь (далее - БК) по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные сред¬ства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в разме¬ре и на условиях, предусмотренных договором, а кредито¬получатель обязуется возвратить кредит и уплатить про¬центы за пользование им.

Небанковская кредитно-финансовая организация вправе предоставлять кредиты только за счет собственных средств. Договор является консенсуальным, двусторонним.

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его недействительность.

Предметом договора выступают денежные средства в белорусских рублях, в иностранной валюте.

Сторонами кредитного договора являются кредитодатель (банки либо небанковские кредитно-финансовые организации, имеющие лицензию Национального банка) и кредитополучатель (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица).

К существенным условиям кредитного договора от¬носятся:

♦ сумма кредита с указанием валюты кредита;

♦ сроки и порядок предоставления и погашения кре¬дита;

♦ проценты за пользование кредитом и порядок их уплаты; целевое использование кредита;

♦ способ обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

♦ ответственность кредитодателя и кредитополучате¬ля за невыполнение условии договора;

♦ иные условия, относительно которых по заявле¬нию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Кредитный договор действует с момента его заключе¬ния и до полного исполнения кредитополучателем своих обязательств по возврату кредита (погашению кредита) и уплате процентов за пользование им, а также полного исполнения сторонами иных обязательств, вытекающих из кредитного договора.

Срок пользования кредитом исчисляется со дня его предоставления до полного исполнения кредитополучате¬лем своих обязательств по погашению кредита.

Днем предоставления кредита считается день, когда сумма кредита зачисляется на счет кредитополучателя либо перечисляется банком в оплату расчетных докумен¬тов, представленных кредитополучателем. Каждая из сторон обязана согласно условиям договора выполнить свою часть обязательств. Так, кредитодатель обязан предоставить денежные средства, а кредитополучатель вернуть их в установленный срок и выплатить соответствующие проценты.

Кредитодатель имеет право отказаться от заключения кредитного договора при наличии оснований, свидетельствующих о том, что предоставленная кредитополуча¬телю сумма кредита не будет возвращена в срок; при не¬предоставлении кредитополучателем обеспечения погаше¬ния кредита; при принятий хозяйственным судом реше¬ния о банкротстве; при наличии иных оснований, предус¬мотренных законодательством Республики Беларусь.

В свою очередь кредитополучатель вправе досрочно погасить кредит, если это предусмотрено кредитным дого¬вором либо есть согласие кредитодателя, а также после заключения договора полностью или частично отказаться от получения кредита. Однако реализовать это право он может только в случае, если уведомит об этом кредитода¬теля до установленного в договоре срока предоставления кредита.

Кредитный договор может быть заключен только с ус¬ловием о целевом использовании кредита.

Кредитодатель при заключении кредитного договора с каждым конкретным кредитополучателем самостоятельно определяет размер процентов за пользование кредитом. Стороны вправе предусмотреть в кредитном договоре поря¬док, при котором проценты за пользование кредитом уп¬лачиваются полностью в день возврата кредита или рав-номерными взносами в период его погашения.

Взыскание процентов за пользование кредитом в мо¬мент выдачи кредита не допускается.

Кредитополучатель, не погасивший кредит в срок, обязан в период со дня истечения срока возврата кредита до его полного погашения уплачивать повышенные про¬центы в размере, определенном кредитным договором, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или договором.

  1. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).

По договору финансирования под уступку денежного
требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется второй стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне
кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного
обязательства должника с дисконтом (разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору) с уведомлением должника о переходе прав кредитора к фактору (открытый факторинг) либо без уведомления о таком переходе (скрытый
факторинг) (ст. 772 ГК).По своей правовой природе договор факторинга являет¬
ся двусторонним, консенсуальным, возмездным.Предметом договора факторинга является финансирование кредитора — выплата ему суммы денежного обязательства должника с учетом дисконта. Этот договор может
заключаться как по поводу одного, так и ряда денежных
обязательств, в том числе и тех, которые могут возникнуть
в будущем, в частности однородных денежных обязательств
по получению оплаты за поставленный товар (п. 3 ст. 772 ГК).
При скрытом факторинге в предмет договора входит и возврат денежных средств фактору за счет полученного им от
должника (фактическая уступка денежного требования), а при
открытом факторинге - переход прав кредитора к фактору
(юридическая уступка денежного требования).К существенным условиям договора относится также его
цена, то есть размер дисконта (в твердой сумме или в виде
процента).Договор факторинга должен быть заключен в письменной
форме.Стороны договора факторинга — фактор и кредитор. В качестве фактора может выступать банк или небанковскаякредитно-финансовая организация, в качестве кредитора - физическое или юридическое лицо.Обязанности фактора: • вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты
ему суммы денежного обязательства должника с учетом
дисконта; • оказывать кредитору иные финансовые услуги (по выставлению счетов к оплате и т. д).Обязанности кредитора: • при открытом факторинге: возвратить фактору полученную от него сумму денег и уплатить дисконт; • при скрытом факторинге: уступить свое денежное
требование к должнику.Правовое регулирование договора факторинга осуществляется нормами Гражданского кодекса и нормами гл. 19
Банковского кодекса.

  1. Банковский вклад.

По договору банковского вклада (депозита) одна сторо¬
на (вкладополучатель) принимает от другой стороны
(вкладчика) денежные средства в белорусских рублях или
иностранной валюте - вклад (депозит) и обязуется воз¬
вратить вкладчику денежные средства, проводить безна¬
личные расчеты по поручению вкладчика в соответствии
с договором, а также выплатить начисленные по вкладу
(депозиту) проценты на условиях и в порядке, опреде¬
ленных этим договором.Предметом договора банковского вклада (депозита) мо¬
гут быть также драгоценные металлы и (или) драгоцен¬
ные камни.67По своей правовой природе договор банковского вклада
односторонний, реальный, возмездный. Он относится к числу
банковских сделок, поэтому наряду с нормами Граждан¬
ского кодекса регулируется нормами гл. 21 Банковского
кодекса, а также актами Национального банка Республики
Беларусь.Существенными условиями договора являются: сумма и
валюта вклада, проценты по вкладу, вид договора, срок и
условия возврата вклада соответственно для договоров сроч¬
ного и условного банковского вклада и иные условия, от¬
носительно которых по заявлению одной из сторон достиг¬
нуто соглашение.Форма договора письменная. Формой договора может
служить сберегательная книжка, сберегательный (депозит¬
ный) сертификат или иной аналогичный документ. Сбере¬
гательная книжка — документ, оформляющий заключение
договора банковского вклада с физическим лицом и удосто¬
веряющий движение средств по счету.Виды договора банковского вклада:• договор банковского вклада до востребования — вкладо-
получатель обязан возвратить вклад и выплатить начислен¬
ные по нему проценты по первому требованию вкладчика;• договор срочного банковского вклада — вкладополуча-
тель обязан возвратить вклад и выплатить начисленные по
нему проценты по истечении указанного в договоре срока;• договор условного банковского вклада — вкладополу-
чатель обязан возвратить вклад и выплатить проценты по нему
по наступлении определенного в договоре события..

Сторонами договора банковского вклада являются вкла-
дополучатель и вкладчик. На стороне вкладополучателя
выступают банки и небанковские кредитно-финансовые
организации, имеющие лицензии Национального банка
Республики Беларусь на привлечение денежных средств
физических и (или) юридических лиц во вклады. Вкладчи¬
ками могут быть юридические и физические лица. Договор
банковского вклада может быть заключен в пользу третье¬
го лица (бенефициара).68Договор банковского вклада является односторонним,
поэтому правами по договору обладает только вкладчик.
Вкладополучатель имеет только обязанности, которые кор¬
респондируют правам вкладчика.Вкладчик имеет право:• разместить вклад в любом банке и (или) небанков¬
ской кредитно-финансовой организации, а также в не¬
скольких из них;• свободно распоряжаться своим вкладом;• на возврат вклада;• на получение дохода по вкладу;• на тайну вкладов;• вкладчики - физические лица вправе также опреде¬
лить судьбу вклада на случай своей смерти и осуществлять
безналичные расчеты через свой депозитный счет.Прекращение договора происходит, как правило, по
одностороннему требованию вкладчика.

  1. Банковский счет.

По договору текущего (расчетного) банковского счета
одна сторона (банк или небанковская кредитно-финансо¬
вая организация) обязуется открыть другой стороне (вла¬
дельцу счета) текущий (расчетный) банковский счет для
хранения денежных средств владельца счета и (или) за¬
числения на этот счет денежных средств, поступающих в
пользу владельца счета, а также выполнять поручения вла¬
дельца счета о перечислении и выдаче соответствующих
денежных средств со счета, а владелец счета предоставля¬
ет банку или небанковской кредитно-финансовой орга¬
низации право использовать временно свободные денеж¬
ные средства, находящиеся на счете, с уплатой процен¬69тов, определенных законодательством или договором, а
также, за исключением случаев, установленных законода¬
тельными актами, уплачивает банку или небанковской
кредитно-финансовой организации вознаграждение (пла¬
ту) за оказываемые ему услуги (ст. 774 ГК).По своей правовой природе договор двусторонний, кон¬
сенсуальный, возмездный, публичный. Предметом договора
текущего банковского счета являются денежные средства,
находящиеся на счете, с которыми банком производятся
операции.Форма договора письменная. Договор заключается, как
правило, без указания срока.Сторонами договора являются банк и владелец счета
(клиент) — юридическое или физическое лицо.Договор текущего банковской) счета прекращается:• по заявлению владельца счета;• по требованию банка — в случае отсутствия средств
на счете в течение 3 месяцев со дня последнего списания
средств и в других случаях, предусмотренных законода¬
тельством;• в случае ликвидации предприятия или смерти граж¬
данина - владельца счета;• в других случаях.Правовое регулирование договора банковского счета осу¬
ществляется нормами Гражданского кодекса и нормами
гл. 22 Банковского кодекса.

Поскольку договор двусторонний, каждая из сторон имеет
права и обязанности, которые корреспондируют друг другу.Владелец счета (юридическое или физическое лицо) обязан:• учитывать все свои денежные средства на открытом
ему счете;• предоставить банку право использовать временно сво¬
бодные денежные средства, находящиеся на счете;• уплатить банку вознаграждение за услуги.Банк обязан:• надлежащим образом выполнять операции по счету;• уплачивать владельцу счета проценты за пользова¬
ние его денежными средствами, находящимися на счете;• списывать денежные средства со счетов плательщи¬
ков в бесспорном порядке платежными инструкциями взы¬
скателя на основании исполнительных документов в слу¬
чаях и порядке, предусмотренных законодательством.

  1. Понятие расчетных правоотношений. Правовое регулирование расчетных правоотношений. Наличные и безналичные расчеты.

Расчетные правоотношения - это правоотношения,
которые складываются между субъектами гражданско-правового обязательства и кредитным учреждением по поводу осуществления платежей за переданное имущество,
выполненные работы, оказанные услуги. Объектом как наличных, так и безналичных расчетных
правоотношений являются действия субъектов и участников правоотношений, направленные на осуществление
передачи денежных средств от должника к кредитору. Предмет расчетного правоотношения — денежные
средства. Сторонами расчетного правоотношения являются плательщик (приказодатель), получатель (бенефециар) и обслуживающие банки: банк плательщика (банк-отправитель,
банк-эмитент, представляющий банк) и банк получателя
(банк-получатель, исполняющий банк, банк-ремитент).Для проведения расчетов через учреждения банков субъекты хозяйствования должны открыть расчетный счет. Расчетный счет — это банковский счет, на котором хранятся
денежные средства и отражаются безналичные расчетные операции субъектов независимо от источников поступления и направлений использования этих средств. Содержанием расчетных правоотношений являются
права и обязанности субъектов расчетного правоотношения, определенные банковским законодательством. Ответственность участников расчетного правоотношения за ненадлежащее исполнение расчетного обязательства наступает по основаниям, предусмотренным законодательством или договором.

Расчеты — правоотношения, опосредующие предоставление компенсации в денежной форме за произведенное
исполнение или по другим основаниям. Осуществление расчетов возможно двумя способами:
наличными денежными средствами и безналичным путем.
Применяемый способ расчета зависит от субъектного со¬
става правоотношения, а также от основания платежа. Рас¬
четы с участием граждан, не связанные с осуществлением
ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами или в безналичном порядке,
установленном законодательством. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут проводиться так¬
же наличными деньгами в случаях, предусмотренных законодательством. Безналичные расчеты проводятся через банки или не¬
банковские кредитно-финансовые организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из акта законодательства и не обусловлено используемой формой расчетов. Порядок осуществления безналичных расчетов в Республике Беларусь определяется нормами гл. 24 Банковского кодекса. Безналичные расчеты предприятиями производятся
платежными требованиями, платежными поручениями,
платежными требованиями-поручениями, аккредитивами,
чеками и банковскими пластиковыми карточками (ст. 237
Банковского кодекса). Списание средств со счетов предприятий без их согласия осуществляется инкассовыми распоряжениями. Физические лица осуществляют расчеты платежными поручениями, чеками и банковскими пластиковыми
карточками. Если расчеты осуществляются наличными деньгами,
то самостоятельного правоотношения по расчетам, не за¬
висимого от основного гражданского правоотношения, во
исполнение которого производится расчет, не возникает.
Сам расчет в данном случае - лишь одно из действий участников правоотношения по исполнению денежного обязательства. Расчеты, осуществляемые безналичным спосо¬
бом, приобретают форму самостоятельного расчетного
правоотношения.

Основу правового регулирования расчетных правоотношений составляют:

1)банковский кодекс

2)постановление Правления НацБанка от 29.03.2011 № 107 «Об утверждении инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории РБ»

3)указ Президента № 82 от 22.02.2000 «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в РБ»

4)указ Президента № 359 от 29.06.2000 «Об упорядочении осуществления расчетов между и.п. и юр.лицам на территории РБ»

  1. Формы безналичных расчетов.

Платежное поручение — платежная инструкция, согласно которой банк-отправитель по поручению плательщика
осуществляет перевод денежных средств в банк-получатель
лицу, указанному в поручении (бенефициару). Расчеты платежными поручениями могут производиться за полученные
товары, оказанные услуги, выполненные работы. Может
производиться также предоплата товаров, работ и услуг,
а также могут выдаваться авансовые платежи, если это предусмотрено законодательством или соглашением сторон. Под
исполнением банком-отправителем платежного поручения
понимается выдача платежного поручения банку-получателю с одновременным предоставлением ему денежных
средств, необходимых для исполнения этого поручения.

Платежное требование-поручение является платежной
инструкцией, содержащей требование бенефициара (банк
или клиент, в пользу которого осуществляется банковский
перевод) к плательщику оплатить стоимость поставленного по договору товара, провести платежи по другим операциям на основании направленных ему (минуя обслуживающий банк) расчетных, отгрузочных и иных документов, предусмотренных договором. Платежное требование является платежной инструкцией, содержащей требование получателя денежных средств
к плательщику об уплате определенной суммы через банк. Платежное требование оплачивается с предварительным акцептом. Платежные требования используются для расчетов за отгруженные товары
(работы, услуги) по соглашению сторон основного обязательства.

Аккредитив — основанное на требовании банка плательщика (банк-эмитент) поручение банку, обслуживающему
получателя средств (исполняющий банк), производить оплату
счетов поставщика (получатель средств) непосредственно
после выполнения поставщиком своего обязательства из
средств, заранее выделенных плательщиком (покупателем
или приказодателем аккредитива).В аккредитивном обязательстве имеются четыре участника: плательщик (покупатель или приказодатель аккредитива), банк плательщика (банк-эмитент), банк получателя (исполняющий банк) и получатель средств (продавец
или иной бенефициар).Выделяют следующие виды аккредитивов:• отзывной и безотзывной аккредитив;• подтвержденный;• переводной;• резервный;• покрытый или непокрытый. Расчеты посредством аккредитива могут применяться
в случаях установления данной формы расчетов в договоре
между плательщиком и получателем средств (в частности,
в договоре купли-продажи).

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем
не обусловленное распоряжение чекодателя произвести
платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Участниками чекового обязательства являются:• чекодатель — лицо, за счет которого осуществляется
выплата средств по чеку (должник);• чекодержатель - лицо, в пользу которого производится выплата средств по чеку (кредитор);• плательщик (банк). В качестве плательщика может вы¬
ступать только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Осуществление расчетов чеками возможно при наличии чекового договора между банком-плательщиком и будущим чекодателем. Существуют два вида чеков: расчетные (используются
для ведения безналичных расчетов) и кассовые (используются для получения наличных денег).

Банковская пластиковая карточка представляет собой
средство проведения безналичных платежей за товары и
услуги, получения наличных денег и осуществления иных
операций, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. С использованием банковских карточек осуществляются такие виды операций, как безналичные платежи за приобретенные товары и услуги и получение наличных денежных средств. Карточка выдается держателю на основании заключенного банком-эмитентом и клиентом договора, предусматривающего осуществление операций с использованием
банковской пластиковой карточки. К числу существенных
условий данного договора законодательством отнесены: вид
карточки и срок ее действия, порядок пользования карточкой, права и обязанности клиента и банка, ответственность
сторон в случае нарушения условий договора, порядок
аннулирования и изъятия карточки.

  1. Понятие, признаки договора хранения и правовое регулирование хранения. Отличие договора хранения от смежных договоров. Виды договоров хранения.

Договор хранения — это соглашение, по которому одна
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную
ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту
вещь в сохранности (ст. 776 ГК). По своей правовой природе договор хранения является:• реальным либо консенсуальным (если хранителем является коммерческая или некоммерческая организация,
которая осуществляет хранение в качестве одной из целей
своей профессиональной деятельности, то в договоре может быть предусмотрена обязанность хранителя принять
на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный
договором срок); • двусторонним (права и обязанности возникают у обеих
сторон); • возмездным либо безвозмездным (если сторонами до¬
говора являются граждане).Договор хранения следует отличать от смежных договоров: договора на осуществление сторожевой охраны, договора аренды и др. Договор на осуществление сторожевой
охраны и договор хранения преследуют одну цель — обеспечение сохранности имущества, однако при сторожевой
охране вещь во владение охранника не передается (как при
хранении), осуществляется лишь внешняя охрана объекта.
Объектом хранения является движимое имущество, объектом
сторожевой охраны — недвижимость. Аренда преследует цель
использования имущества, а при хранении использование
предмета хранения по общему правилу не допускается. Договор хранения следует отличать от обязательств по хранению, которые являются составной частью других договоров, содержащих элементы хранения (подряда, комиссии, перевозки). Предметом договора могут быть движимые вещи (как
индивидуально-определенные так и определенные родовыми признаками). Предмет — единственное существенное
условие договора хранения. Стороны договора хранения - хранитель и поклажедатель. Ими могут быть как юридические, так и физические
лица. Закон различает профессиональных и непрофессиональных хранителей. Профессиональные хранители — ком¬
мерческие либо некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по хранению профессионально. Форма договора подчиняется общим правилам о форме
сделок. Консенсуальный договор хранения должен заклю¬
чаться в письменной форме. Форма соблюдена, если принятие
вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи
поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетель¬
ства или иного документа, номерного жетона или иного
знака, удостоверяющего прием вещей на хранение (если
такая форма предусмотрена законодательством или явля¬
ется обычной для данного вида хранения).Договор хранения, как правило, носит срочный харак¬
тер, но поклажедатель вправе в любой момент до истечения
срока хранения забрать вещь, прекратив договор хранения.
Если срок договора не определен, хранитель обязан хранить
вещь до востребования ее поклажедателем.

Правовому регулированию отношений по договору хранения посвящена гл. 47 Гражданского Кодекса (ст. 776-816). Отношения участников обязательств по хранению регулируются также специальными актами законодательства: Положением о порядке участия организаций в возмещении издержек по хранению документов в государственных архивах, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2000г. № 125; Правилами банковского хранения ценностей, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 мая 2001г. №140; Положением о двойных и простых складских свидетельствах, утвержденным постановление Государственного комитета по ценным бумагам Республики Беларусь от 4мая 2001г. №39, с изм. и доп. от 22 ноября 2004г. № 18.

  1. Понятие договора складского хранения. Предмет, форма договора складского хранения.

Договор складского хранения — это соглашение, по которому товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем
(поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности. Сторонами договора являются: поклажедатель — товаровладелец-предприниматель, хранитель — товарный склад
(организация, которая осуществляет хранение товаров и
оказывает связанные с хранением услуги в качестве предпринимательской деятельности).По своей правовой природе договор складского хранения является реальным, двусторонним, возмездным. Форма договора — письменная, она считается соблюденной, если заключение договора и принятие товара на
склад удостоверены складскими документами (двойное
складское свидетельство, простое складское свидетельство, складская квитанция). При приеме товаров товарный склад обязан произвести следующие действия:• определить количество сдаваемого на хранение товара;• произвести осмотр товара;• определить внешнее состояние сдаваемого на хранение товара. При возврате товара товаровладельцу каждая из сторон
вправе требовать осмотра товара и проверки его количества.
Размер ответственности товарного склада за убытки, возникшие в результате ненадлежащего хранения, определяется
стоимостной оценкой товара, указанной в складском свидетельстве, а если она не указана - то оценкой, установленной
в договоре хранения при размещении товара на хранение.

  1. Специальные виды хранения, их особенности по оформлению договора.

1. Хранение в ломбарде. По своей правовой природе договор хранения в ломбарде является возмездным, реальным, публичным. Предметом договора являются вещи, в том числе золотые изделия
и изделия из драгоценных камней, предметы домашнего
обихода и личного пользования. Договор оформляется выдачей именной сохранной квитанции. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя
за свой счет принятие на хранение вещи в размере полной
суммы оценки. Срок (наряду с предметом) относится к числу существенных условий договора, он указывается в именной сохранной квитанции. Если по истечении срока вещь не востребована, ломбард обязан хранить ее в течение 2 месяцев;
потом она может быть продана в порядке реализации заложенного имущества, а оставшаяся сумма возвращается
поклажедателю.

2. Хранение ценностей в банке. Предмет договора — ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в
том числе документы. Хранителем является специальный
субъект — банк или небанковская кредитно-финансовая
организация. Договор оформляется выдачей именного сохранного
документа, по предъявлении которого осуществляется
выдача хранимых вещей. Договор хранения ценностей в банке - смешанный
договор, включающий элементы аренды; в основе такого
договора лежит договор аренды сейфа.

3. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Предмет договора — вещи граждан (не только пассажиров). Хранителем является камера хранения, принадлежащая транспортной организации. Договор является публичным, реальным. Договор оформляется выдачей квитанции или номерного жетона. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах их стоимости, определяемой поклажедателем при сдаче на хранение, подлежат возмещению
хранителем в течение двадцати четырех часов с момента
предъявления требования об их возмещении.

4. Хранение в гардеробах организаций. Упанителем выступает организация, имеющая гардечероб — место, специально оборудованное для хранения вещей. Существуют гардеробы ведомственные (предназначенные для хранения вещей работников данного предприятия (организации) и гардеробы общего пользования
(для хранения вещей всех граждан - в театрах, ресторанах,
столовых и т. д.). Договор оформляется выдачей номерного жетона. Хранение предполагается безвозмездным, если вознаграждение
за хранение не оговорено при сдаче вещи на хранение. В любом случае на хранителя вещи возложена обязанность при¬
нять все меры к сохранению переданной на хранение вещи.

5. Хранение в гостинице. Сторонами договора являются: хранитель — гостиница
(пансионат, санаторий и т. п.) и поклажедатель - постоялец (физическое лицо, проживающее в гостинице). Услуги
по хранению вещей граждан гостиница обязана предоставлять на безвозмездной, бездоговорной основе, однако
хранение денег, ценных бумаг и ценных вещей осуществляется на возмездной основе с обязательным заключением договора хранения. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не
несет ответственности за сохранность вещей, не освобождает ее от ответственности.

6. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту
вещь третьему лицу, которое принимает обязанность по
разрешении спора вернуть вещь тому, кому она будет при¬
суждена по решению суда или соглашению спорящих лиц.
Хранителем может быть как лицо, назначенное судом, так
и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих
сторон. Во всех случаях требуется согласие хранителя. Предметом договора может быть движимое и недвижимое имущество. Хранение является возмездным, если договором или решением суда не предусмотрено иное. Вознаграждение хранителю выплачивается за счет спорящих
сторон.

  1. Обязательства по страхованию.

Сущность страхования: для возмещения ущерба, причинённого неожиданными явлениями, создаётся страховой фонд: ЮЛ, ФЛ передают денежные взносы страховым организациям, каждая из которых их собирает и управляет собранными средствами, а в случае неожиданных потерь, выплачивает потерпевшим соответствующие суммы с целью погашения ущерба в имуществе или в связи со смертью лица.

Правовое регулирование: обширно! ГК, Положение о страховой деятельности (декрет №20), закон «о страховании» и др. законы.

Виды страхования:

1. По критерию страхового интереса:

- личное страхование. Тут страхуются:

а) жизнь и здоровье страхователя или иного лица;

б) личный интерес (на случай определённого события в жизни человека – страхового случая

- имущественное страхование. Тут страхуются:

а) риск гибели или повреждения имущества;

б) риск ущерба имущественным правам;

в) риск ответственности за нарушение договора самим страхователем.

2. По основаниям возникновения:

- добровольное страхование (возникает на основании договора, заключённого по усмотрению сторон в соответствии с законодательством);

- обязательное страхование (когда указанные в законодательстве лица, обязаны страховать жизнь, здоровье, имущество других лиц).

Договор страхования – это соглашение, где одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по договору интересам в пределах определенной договором суммы (страховой суммы), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию) (п. 1 ст. 819 ГК).

Предмет договора: услуга страховщика, содержание которой – несение риска в пределах страховой суммы.

Форма договора: письменная. Несоблюдение формы влечёт недействительность договора страхования (за исключением договора обязательного государственного страхования) (п. 1 ст. 830 ГК). Форма договора соблюдается посредствам:

1.составления одного документа, подписанного сторонами;

2.составления страхового полиса:

-разового (единовременное страхование имущества);

-генерального (страхование разных партий однородного имущества).

Стороны договора страхования: 1) страхователь (ЮЛ, РБ, исполнительные и распорядительные органы, граждане (иностранные в том числе)); 2) страховщик – только коммерческая организация, имеющая лицензию на соответствующий вид страхования.

Сострахование – совместное страхование объекта несколькими страховщиками с распределением прав и обязанностей между ними в согласованных долях. Применяется при страховании крупных объектов).

Страховой пул – простые товарищества состраховщиков для совместного страхования крупных рисков, созданные их соглашением. Состраховщики солидарно отвечают перед страхователем (если иное не предусмотрено в договоре).

Страховой агент – страховой посредник – ФЛ или ЮЛ – действующий от имени страховой организации на основании заключенного с ним договора либо другого поручения, предусматривающего осуществление посреднической деятельности.

Страховой брокер – коммерческая организация или ИП, осуществляющий после получения соответствующей лицензии посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручения страховой организации или страхователя либо одновременно каждого из них.

Существенные условия договора страхования:1. при личном страховании:- о застрахованном лице;-о страховом случае;- размер страховой суммы;- сумма страхового взноса и срок его уплаты;- срок действия договора.

2. при имущественном страховании:- об объекте страхования;- о страховом случае;- размер страховой суммы;- сумма страхового взноса и срок его уплаты;- срок действия договора.

Обязанностям одной стороны соответствуют права другой стороны.

1. страхователь обязан:

а) до наступления страхового случая:

- уплачивать страховые взносы (премию). Их неуплата в добровольном страховании влечёт прекращение правоотношений; в обязательном страховании – правоотношения не прекращаются.

- Надлежащим образом содержать застрахованное имущество.

б) после наступления страхового случая:

- немедленно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя;

- при договоре имущественного страхования – принять меры для уменьшения убытков.

2. Страховщик обязан (его обязанности возникают после страхового случая):

- выплатить страхователю или выгодоприобретателю страховое возмещение (при имущественном страховании) или страховое обеспечение (при личном страховании) в пределах страховой суммы.

Существует две системы исчисления размера страхового возмещения:

- пропорциональная (возмещается часть убытков, пропорционально отношению страховой суммы страховой стоимости).

- система первого риска (возмещение убытков в размере полной стоимости погибшего имущества, но не выше страховой суммы).

Если имущество страхователя уничтожено (повреждено) 3-ми лицами, то к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещённые в результате страхования (п.1 ст. 855 ГК). Этот переход права называется СУБРОГАЦИЕЙ (!!!).

  1. Понятие и общая характеристика договора поручения и его отличие от смежных договоров.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Договор
поручения — это договор о представительстве. По своей правовой природе договор поручения является
двусторонним, консенсуальным, безвозмездным или возмездным. Договор поручения является безвозмездным, если
он не связан с осуществлением хотя бы одной из сторон
предпринимательской деятельности или стороны не договорились о выплате вознаграждения. Форма договора определяется общими правилами о
форме сделок. Срок определяется сторонами, однако возможно заключение договора поручения без указания срока. Сторонами договора поручения являются поверенный
и доверитель, в качестве которых могут выступать физические и юридические лица. Предметом договора является совершение поверенным
определенных договором юридических действий, влекущих
возникновение, изменение и прекращение субъективных
гражданских прав и обязанностей у доверителя. Не все юридические действия могут быть предметом договора поручения, поскольку они носят сугубо личный характер (вступление
в брак, усыновление, составление завещания). Заключая договор поручения, доверитель выдает поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором юридических действий. Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для
представительства перед третьими лицами. Договор поручения прекращается как по общим для
всех обязательств основаниям, так и по специальным,
обусловленным лично-доверительным характером отношений между доверителем и поверенным. К ним относятся:• отмена поручения доверителем и отказ поверенного
от договора;• смерть доверителя или поверенного, объявление
умершим, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Основные обязанности поверенного:• исполнить поручение в соответствии с указаниями
доверителя;• проинформировать доверителя об отступлении от его
указаний или о передоверии;• сообщать доверителю по его требованию о ходе исполнения поручения;• исполнить данное поручение лично;• передать доверителю все полученное по совершенным сделкам, вернуть доверенность, срок которой не истек,
представить отчет о выполнении поручения. Права поверенного:• отступить от указаний доверителя, когда это необходимо в интересах доверителя и он лишен возможности предварительно запросить доверителя либо не получил от него
ответа на свой вопрос в разумный срок. Такие действия признаются правомерными, следовательно, порождают правовые
последствия для доверителя. Коммерческий представитель
вправе отступать от указаний доверителя без предварительного запроса;• передать исполнение другому лицу (заместителю)
в двух случаях: если он на это уполномочен доверенностью или вынужден к этому в силу сложившихся обстоятельств
(болезнь);• получить вознаграждение, если это предусмотрено
договором.Договор поручения является двусторонним. Обязанностям одной стороны корреспондируют соответствующие
права другой стороны.

  1. Действие в чужом интересе без поручения.

Действия в чужом интересе без поручения — это одно¬
сторонние действия, которые при определенных условиях
могут привести к возникновению прав и обязанностей как
у лица, их совершающего, так и у лица, в интересах кото¬
рого совершаются указанные действия.Действия без поручения, иного указания или заранее
обещанного согласия заинтересованного лица в целях пре¬
дотвращения вреда его личности или имуществу, испол¬
нения его обязательства или в его иных непротивоправ¬
ных интересах (действия в чужом интересе) должны со¬
вершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и дей¬
ствительных или вероятных намерений заинтересованно¬
го лица и с необходимой по обстоятельствам дела забот¬
ливостью и осмотрительностью (ст. 870 ГК).К условиям возникновения обязательств в случае совер¬
шения действия в чужом интересе без поручения относят:• названные действия совершаются по собственной
инициативе лица;• лицо, совершающее действие в чужом интересе, ли¬
шено возможности испросить согласие заинтересованного
лица на совершение действий в его интересе;• названные действия должны совершаться с целью
предотвращения вреда личности и имуществу заинтересо¬
ванного лица и не носить противоправный характер.Предметом данного обязательства является действие в
чужом интересе. Это может быть как фактическое, так и
юридическое действие.Сторонами данного обязательства могут быть физиче¬
ские и юридические лица.Лицо, действующее в чужом интересе без поручения,
обязано немедленно уведомить заинтересованное лицо о
действиях в его интересе. Сообщив о своих действиях, оно95должно приостановить их, дожидаясь в течение разумного
срока ответа об одобрении или неодобрении совершенных
действий. Если заинтересованное лицо одобрит действия,
совершаемые в его интересах, то в дальнейшем их отно¬
шения приобретают договорный характер. Если же дейст¬
вия не одобрены, их необходимо прекратить. В любом слу¬
чае лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано пред¬
ставить отчет о совершенных действиях. Лицо, в чьем ин¬
тересе совершались действия, должно возместить убытки
лицу, действовавшему в чужом интересе.

  1. Договор комиссии

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обя¬
зуется по поручению другой стороны (комитента) за воз¬
награждение совершить одну или несколько сделок от сво¬
его имени, но за счет комитента.По своей правовой природе договор комиссии является
двусторонним, возмездным, консенсуальным.Сторонами договора комиссии являются комиссионер
и комитент. Ими могут быть физические и юридические лица.
В предусмотренных законодательством случаях указанные
лица должны иметь специальное разрешение (лицензию)
на осуществление торгово-посреднической деятельности.Предмет договора комиссии составляют действия комис¬
сионера по заключению сделок в интересах комитента.Цена не является существенным условием договора. Она
может определяться как в твердой сумме, так и в виде про¬
цента от цены сделки, заключенной комиссионером. Форма
договора комиссии подчиняется общим правилам о форме
сделок.Специальными основаниями прекращения договора
комиссии являются: -• отмена поручения комитентом и отказ комиссионе¬
ра от договора;• смерть комиссионера, объявление его умершим, при¬
знание недееспособным, ограниченно дееспособным или
безвестно отсутствующим;• признание индивидуального предпринимателя, являю¬
щегося комиссионером, экономически несостоятельным
(банкротом).

Договор комиссии относится к числу договоров, на¬
правленных на оказание юридических услуг. Поэтому он
имеет общие черты с договором поручения. Оба договора
заключаются за счет другой стороны (доверителя и коми¬
тента). Вместе с тем между указанными договорами име¬
ются и существенные различия.Прежде всего договор поручения отличается от дого¬
вора комиссии тем, что он оформляет отношения пред¬
ставительства, поскольку поверенный действует на осно¬
вании предоставленных ему доверителем полномочий,
выраженных в доверенности. Договор комиссии не порож¬
дает отношений представительства. Хотя комиссионер и
действует в интересах комитента, но в отношениях с треть¬
ими лицами он выступает от собственного имени. Поэто¬
му договор поручения является фидуциарным, то есть но¬
сит лично-доверительный характер, а договор комиссии
не относится к числу таких договоров. По договору пору¬
чения поверенный действует от имени доверителя, поэто¬
му права и обязанности по сделке, совершенной поверен¬
ным, возникают непосредственно у доверителя.Договор комиссии всегда возмездный, а договор пору¬
чения — как возмездный, так и безвозмездный.Предметом договора комиссии является заключение
сделок, а предметом договора поручения - совершение
различных юридических действий, не всегда охватывае¬
мых понятием сделки.

Основные обязанности комиссионера:• исполнить поручение в соответствии с указаниями
комитента;• заключить предусмотренную договором комиссии
сделку на условиях, наиболее выгодных для комитента;• отступить от указаний комитента, если это необхо¬
димо по обстоятельствам дела и отсутствует возможность
запросить комитента либо ответ на запрос в разумный срок
не получен;• уведомить комитента об отступлении от его указаний;• принимать меры к охране имущества и имуществен¬
ных прав;• по требованию комитента застраховать переданное
имущество;• если комиссионер продал имущество по цене ниже
цены, согласованной с комитентом - возместить коми¬
тенту разницу. Эта обязанность отсутствует, если комис¬
сионер докажет, что не было возможности продать иму¬
щество по согласованной цене и продажа по более низкой
цене предупредила еще большие убытки, а также отсутство¬
вала возможность согласовать свои действия с комитентом;• после исполнения поручения комитента представить
отчет и передать все полученное по договору комиссии.Основные обязанности комитента:• принять от комиссионера все исполненное по дого¬
вору комиссии;• выплатить комиссионеру вознаграждение;• возместить понесенные им расходы по исполнению
поручения.97Так как договор является двусторонним, обязанностям
одной стороны корреспондируют соответствующие права
другой стороны.

  1. Понятие, признаки, стороны, предмет и форма договора доверительного управления имуществом.

Договор доверительного управления имуществом — это
соглашение, по которому одна сторона (вверитель) пере¬
дает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление,
а доверительный управляющий обязуется за вознагражде¬
ние осуществлять управление этим имуществом в интересах
вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя)
(ст. 895 ГК).Отношения доверительного управления имуществом
могут возникнуть как в силу договора вверителя с довери¬
тельным управляющим (коммерческая форма доверитель¬
ного управления имуществом), так и в других случаях,
предусмотренных законодательством: управление имуще¬
ством подопечных, назначение исполнителя завещания и
другие основания (некоммерческая форма).По своей правовой природе договор доверительного управ¬
ления имуществом является двусторонним, реальным,
возмездным, срочным.Существенными условиями договора являются:• предмет договора. Предметом доверительного управ¬
ления могут быть предприятия и другие имущественные
комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижи¬
мому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные
бездокументарными ценными бумагами, исключительные
права и другое имущество;99• пределы использования имущества доверительным
управляющим;• наименование юридического лица или имя гражда¬
нина, в интересах которого осуществляется управление
имуществом (вверителя или выгодоприобретателя);• размер и форма вознаграждения (для коммерческой
формы доверительного управления);• срок действия договора. Договор заключается на срок
не более 5 лет, а если предметом договора являются де¬
нежные средства - не более 1 года.Доверительный управляющий совершает соответствую¬
щие действия от своего имени, но должен указывать, что
действует в качестве доверительного управляющего. Об этом
третьи лица могут быть уведомлены пометкой: «Д.У.», ко¬
торая проставляется после имени или наименования до¬
верительного управляющего в письменных сделках и до¬
кументах. Если такая информация отсутствует, будет счи¬
таться, что доверительный управляющий заключил сделку
в своих интересах и отвечает своим имуществом.Имущество, переданное в доверительное управление,
должно быть обособлено от имущества доверительного управ¬
ляющего. Оно отражается у доверительного управляющего
на отдельном балансе, по нему ведется самостоятельный учет,
для расчетов открывается отдельный банковский счет.Договор должен быть заключен в письменной форме. Если
объектом договора является недвижимое имущество, дого¬
вор подлежит обязательной государственной регистрации.Порядок осуществления доверительного управления де¬
нежными средствами определен гл. 23 Банковского кодекса.

Сторонами договора доверительного управления имущест¬
вом являются вверитель (кредитор) и доверительный управ¬
ляющий (должник).Вверителем может быть любой собственник имущества,
а в предусмотренных законом случаях — и другое лицо (орган
опеки и попечительства, нотариус, патентообладатели).Доверительным управляющим может быть индивидуаль¬
ный предприниматель или коммерческая организация (ис¬100ключая унитарные предприятия). В случаях, когда довери¬
тельное управление имуществом осуществляется по осно¬
ваниям, предусмотренным законодательством (некоммер¬
ческая форма доверительного управления), доверительным
управляющим может быть гражданин, не являющийся
предпринимателем, или некоммерческая организация, за
исключением учреждения.В роли доверительных управляющих не могут высту¬
пать государственные органы или органы местного управ¬
ления и самоуправления.Выгодоприобретатель не является стороной договора
доверительного управления имуществом. В качестве выго¬
доприобретателя по договору доверительного управления
имуществом может выступать любое лицо, но выгодопри¬
обретателем не может быть доверительный управляющий.

  1. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).

Франчайзинг - особое право, льгота, привилегия. Наиболее широкое распространение получил в междуна¬родной торговле. Он позволяет вести свое дело и исполь¬зовать поддержку известного лица.

По договору комплексной предпринимательской лицензии
(договору франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обя¬
зуется предоставить другой стороне (пользователю) за воз¬
награждение на определенный в договоре франчайзинга
срок либо без указания срока комплекс исключительных
прав (лицензионный комплекс), включающий право ис¬
пользования фирменного наименования правообладателя
и нераскрытой информации, в том числе секретов произ¬
водства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуаль¬
ной собственности (товарного знака, знака обслуживания
и т. п.), предусмотренных договором франчайзинга, для
использования в предпринимательской деятельности поль¬
зователя (ст. 910 ГК).По своей правовой природе договор франчайзинга являет¬
ся двусторонним, возмездным, консенсуальным.Предметом договора франчайзинга является лицензион¬
ный комплекс, включающий объекты исключительных прав.
Однако целью договора является не сама передача лицен¬
зионного комплекса, а получение возможности производить
товары (работы, услуги), ассоциируемые потребителями
с деятельностью правообладателя.104Сторонами договора франчайзинга могут быть только
коммерческие организации и индивидуальные предпри¬
ниматели.Договор франчайзинга должен быть заключен в письмен¬
ной форме и зарегистрирован в патентном органе в порядке,
установленном законодательством.Договором может быть предусмотрено право пользова¬
теля разрешать другим лицам использование предостав¬
ленного ему комплекса исключительных прав или части
этого комплекса на условиях, согласованных им с право¬
обладателем либо определенных в договоре франчайзинга
(комплексная предпринимательская сублицензия).Прекращение договора франчайзинга прекращает до¬
говор комплексной предпринимательской сублицензии.Ответственность перед правообладателем за действия
вторичных пользователей несет пользователь, если иное
не предусмотрено договором франчайзинга.

  1. Договор простого товарищества.

Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) – это соглашение в силу которого двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей законодательству цели (ст.911 ГК).

Характеристика договора: консенсуальный, возмездный, дву- или многосторонний.

Выделяют два вида простого товарищества: 1) гласное (существование договора раскрывается для третьих лиц) и 2) негласное (существование договора не раскрывается для третьих лиц).

Стороны договора: ЮЛ, ФЛ, РБ, АТЕ. Если цель договора – извлечение прибыли, то сторонами договора могут быть только ИП и(или) коммерческие организации (п.2 ст.911 ГК).

Форма договора: из общих положений о форме сделки.

Существенные условия: о предмете. Кроме того стороны договора могут согласовывать условия:

- размеры и формы внесения вклада каждого из участников;

- ведение общих дел участников;

- порядок распределения прибыли и убытков;

- ответственность учасников по общим обязательствам и ответственность участников договора за неисполнение своих обязанностей.

После заключения договора, его участники вносят вклады в общее дело (деньги, ценные бумаги, имущ. права). Все решения, касающиеся дел простого товарищества принимаются товарищами по общему согласию.

(!!!) Договор простого товарищества регулирует только внутренние взаимоотношения его участников. Отношения же с третьими лицами регулируются договорами, заключаемыми с ними товарищами в пределах их полномочий.

Плоды и доходы от деятельности простого товарищества являются общей долевой собственностью участников договора, если в самом договоре не определено иное (п.1. ст.913 ГК). Прибыль, полученная товарищами в результате их деятельности распределяется пропорционально стоимости их вкладов, если иное не предусмотрено договором.

Срок договора: может быть как срочный так и бессрочный

Права и обязанности сторон:

1. Стороны договора простого товарищества имеют право:

- участвовать в управлении делами простого товарищества;

- принимать участие в распределении прибыли;

- на возмещение произведённых за свой счёт расходов в интересах всех товарищей;

- на раздел имущества товарищества в случае прекращениядоговора.

2. Обязанности сторон:

- вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренных в договоре;

- участвовать в деятельности простого товарищества;

- участвовать в покрытии общих расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей.

Ответственность: 1) товарищей друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей (возмещение убытков); 2) товарищей перед третьими лицами по общим обязательствам (либо солидарно либо каждый товарищ отвечает пропорционально стоимости своего вклада (п.1,2 ст. 917 ГК)).

Прекращение договора: по общим основаниям ГК и по специальным основаниям (ст.920 ГК), в числе которых:

1) признания кого-либо из товарищей безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, объявления кого-либо из товарищей экономически несостоятельным (банкротом), за изъятием, указанным выше;

2) смерти товарища (объявления его умершим) или ликвидации либо реорганизации участвующего в договоре простого товарищества юридического лица,

3) отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого товарищества, за изъятием, указанным в 1);

4) расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами, за изъятием, указанным в 1);

5) истечения срока договора простого товарищества;

6) выдела доли товарища по требованию его кредитора, за изъятием, указанным в 1).

  1. Понятие и правовая природа проведения игр и пари. Права и обязанности организаторов и участников игр.

Отношения между организаторами лотерей, тотализа¬
торов (взаимных пари) и других основанных на риске игр -
Республикой Беларусь, административно-территориальны¬
ми единицами, лицами, получившими от уполномоченного
государственного органа разрешения (лицензии), - и участ¬
никами игр осуществляются в соответствии с законодатель¬
ством и основаны на договоре.Гражданский кодекс не раскрывает понятие игры (пари),
но очевидно, что речь идет об азартных играх, которым
присущи следующие признаки: возможность выигрыша
(проигрыша) для каждого из участников, имущественное
(денежное) выражение выигрыша (проигрыша), рисковый
характер игры.На территории Республики Беларусь разрешены орга¬
низация и проведение следующих видов азартных игр: ци¬
линдрические игры (рулетка), игра в кости, игра в карты,
игра на игровых автоматах, лотерея, игра тотализатора,
букмекерская игра.Сторонами договора являются организатор (устроитель)
и игрок. Право на деятельность по учреждению, организа¬
ции и проведению лотерей в Республике Беларусь при¬
надлежит государству и в установленном порядке осуще¬
ствляется республиканскими органами государственного
управления, местными исполнительными и распорядитель¬
ными органами, государственными юридическими лица¬
ми. Отношения между организаторами лотерей, тотализа¬
торов (взаимных пари), других основанных на риске игр и
участниками игр осуществляются в соответствии с зако¬
нодательством и основаны на договоре. Игроками могут быть
физические и юридические лица.По своей правовой природе договор об организации игр
(пари) относится к условным сделкам, является рисковым (алеаторным1), возмездным, реальным, договором присое¬
динения. Договор считается заключенным только в том
случае, если стороны согласовали все его существенные усло¬
вия: срок проведения игр, порядок определения выигрыша
и его размер. Форма договора — письменная.Предложение о заключении договора должно включать
условия о сроке проведения игр, порядке определения вы¬
игрыша и его размере.Договор между организатором и участником игр за¬
ключается на добровольной основе и оформляется выда¬
чей лотерейного билета, квитанции, другого документа
или иным предусмотренным правилами организации игры
способом.Выигравшему лицу организатором игр должен быть вы¬
плачен выигрыш в предусмотренных условиями проведе¬
ния игр размере, форме (денежной или натуральной) и в
срок, а если срок в этих условиях не указан, — не позднее
десяти дней с момента предъявления требования о выпла¬
те выигрыша. В случае нарушения данной обязанности лицо,
выигравшее в лотерее, тотализаторе или иных играх, вправе
требовать от организатора игр выплаты выигрыша, а так¬
же возмещения убытков, причиненных нарушением дого¬
вора со стороны организатора.

Другие права и обязанности организаторов и участников игр определяются ими самостоятельно в договоре. Однако в целях защиты прав и интересов участников игр закон устанавливает некоторые обязанности организаторов игр, которые не могут ими изменяться в одностороннем порядке. К ним относятся: размер и форма объявленного выигрыша, т.е. выигрыш должен быть выплачен в размере и форме, указанных в условиях проведения игр. Если было объявлено, например, что выигрыш выплачивается в денежной форме, то он не может быть заменен без согласия участника игр ценным подарком и наоборот. Стороны должны определиться в отношении срока, в который выплачивается выигрыш. В том случае, если он не указан, выигрыш выплачивается в течение 10 дней с момента проведения игр.

При неисполнении организатором игры его обязанностей участники игр вправе требовать исполнения обязательства, а также возмещения убытков, причиненных нарушением договора. Исключением из этого правила является изменение организатором срока проведения игр либо их отмена, в этом случае участник игр вправе потребовать возмещения только реального ущерба.

  1. Публичное обещание награды отличие от публичного конкурса.

Публичное обещание награды — односторонняя сделка, которая должна удовлетворять следующим условиям:

• обещание должно носить публичный характер (долж¬но быть адресовано неопределенному кругу лиц);

• награда устанавливается за совершение конкретных действий (нахождение пропавшего домашнего животного или утерянных документов);

• обещанная награда должна носить имущественный характер (выплата денежной суммы, передача вещи);

• объявление о награде должно содержать указание на лицо, обещающее ее;

• в объявлении должен быть указан срок, в течение которого должно быть совершено определенное действие.

Объявление может быть сделано как в устной (по радио), так и в письменной форме (в печати).

Для возникновения обязательства необходимо наличие двух фактов: объявление о публичном обещании награды и обращение лица, отозвавшегося на объявление, за вы¬платой вознаграждения.

Сторонами обязательства, возникающего из публичного обещания награды, являются лицо, обещавшее награду за совершение указанного в публичном обещании действия (должник), и лицо, представившее в установленный в пуб¬личном обещании срок результат совершенного указанного действия (кредитор). В силу данного обязательства долж¬ник становится обязанным при условии, что выполненное действие точно соответствует содержащимся в обещании о награде требованиям.

Публичный конкурс — это публичное объявление о вы¬плате (выдаче) награды за лучшее выполнение определен¬ной работы или достижение иных результатов, порождаю¬щее обязанность выплатить обусловленную награду лицу, признанному победителем.

Публичный конкурс — односторонняя сделка, кото¬рая должна удовлетворять следующим условиям:

• объявление о конкурсе должно носить публичный ха¬рактер, т. е. быть адресованным неопределенному (открытый конкурс) или определенному (закрытый конкурс) кругу лиц;

• публичный конкурс должен быть направлен на дос¬тижение каких-либо общественно полезных целей;

• публичный конкурс предполагает выплату награды за лучшее выполнение определенной работы (например, напи¬сание учебного пособия) или достижение иных результатов;

• обещание вознаграждения должно носить имущест¬венный характер или сочетаться с вознаграждением иму¬щественного характера (грамота и премия).

Объявление может быть сделано как в устной (по ра¬дио), так и в письменной форме (в печати). Оно должно со¬держать: условия, предусматривающие существо задания, критерии оценки результатов работы, место, срок и поря¬док представления работ на конкурс, размер и форму воз¬награждения, порядок и сроки объявления результатов.

Сторонами обязательства, возникающего из объявления публичного конкурса, являются организатор конкурса и кон¬курсант. Ими могут быть физические и юридические лица.

Обязанности организатора конкурса: принятие работ на конкурс, оценка представленных работ, информирование участников об итогах конкурса, выплата вознаграждения победителю.

Организатор конкурса имеет право изменить условия конкурса или отменить его только в течение первой поло¬вины установленного для предъявления работ срока.

  1. Понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от обязательств, возникающих из договоров.

Обязательство вследствие причинения вреда — внедого-
ворное обязательство, в силу которого лицо, причинившее
вред, обязано этот вред возместить, а потерпевший вправе
требовать возмещения вреда.Обязательства вследствие причинения вреда — это само¬
стоятельный тип гражданско-правовых обязательств. Им
присущ ряд характерных признаков:•

объектом являются как имущественные, так и личные
неимущественные отношения (честь, достоинство, личная
тайна и т. д.);• возникают вследствие нарушения прав, носящих абсо¬
лютный характер (право собственности, здоровье и др.);• носят внедоговорный характер, поскольку возникают
не в результате нарушения условий договора, а в резуль¬
тате нарушения норм закона.Сторонами обязательства являются кредитор и должник.
Кредитор — потерпевший, юридическое или физическое
лицо, которому причинен вред, а должник — причинитель
вреда.Предметом обязательства являются действия должника,
направленные на возмещение причиненного ущерба.

  1. Условия возникновения обязательств из причинения вреда.

Обязательства вследствие причинения вреда возникают
при наличии следующих условий:• наличие вреда у потерпевшего (вред возмещается в
полном объеме). Вредом признается умаление принадле¬
жащего юридическому лицу имущественного, а гражда¬
нину личного или имущественного блага. Вред может вы¬
ражаться в порче (повреждении) или уничтожении иму¬
щества, полной или частичной утрате трудоспособности,
потере кормильца, причинении личности нравственных
или физических страданий (моральный вред), которые
подлежат компенсации в денежной форме;• противоправность поведения причинителя вреда. Про¬
тивоправным является действие, нарушающее нормы зако¬
нодательства, а также субъективные права потерпевшего;• причинная связь между поведением причинителя
вреда и наступившим вредом. Причинная связь между дей¬
ствием (бездействием) причинителя и наступившими по¬
следствиями — взаимосвязь между причиной (противоправ¬
ным поведением) и следствием (наступившим вредом);• наличие вины причинителя (требуется не во всех слу¬
чаях). Вина — психическое отношение лица к совершенно¬
му им деянию и наступившему результату.Некоторые действия, причиняющие вред, противоправ¬
ными не являются: действия по выполнению возложен¬
ной обязанности или осуществлению права; действия, со¬
вершенные по просьбе или с согласия потерпевшего в
отношении блага, которым тот вправе распоряжаться, если
действия причинителя не нарушают нравственных прин¬
ципов общества; действия, совершенные в состоянии не¬
обходимой обороны и крайней необходимости.По общему правилу лицо, причинившее вред, освобож¬
дается от возмещения вреда, если докажет, что вред причи¬
нен не по его вине, однако законом может быть предусмот¬
рено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя
(например, владельца источника повышенной опасности).

  1. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за совместно причиненный вред.

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником, наступает при наличии следующих условий:

♦ трудовые отношения между юридическим лицом и причинителем вреда;

♦ вред причинен при выполнении работником своих трудовых обязанностей. Работа может выполняться на основании трудового договора (контракта), а также по гражданско-правовому договору, если при этом работники действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ;

♦ вина работника в причинении вреда.

При отсутствии хотя бы одного из этих условий ответственность причинителя вреда перед потерпевшим наступает на общих основаниях.

Юридическое лицо не отвечает за вред, причиненный работником хотя бы и во время работы, но не при исполнении своих трудовых обязанностей.

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 950 настоящего Кодекса.

  1. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными.

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достиг¬
шим 14 лет (малолетним), отвечают его родители, усынови¬
тели или опекуны, а также воспитательные, лечебные учре¬
ждения, учреждения социальной защиты населения и дру¬
гие аналогичные учреждения, которые в силу акта законо¬
дательства могут являться опекуном малолетнего.Данные лица и учреждения несут ответственность за
вред, причиненный малолетним, если не докажут, что вред
возник не по их вине. Под виной понимается неосуществ¬
ление должного надзора за малолетним, безответственное
отношение к их воспитанию, результатом чего и явилось
неправомерное поведение детей.Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет само¬
стоятельно несет ответственность за причиненный вред.В этом случае возможно возложение обязанности возме¬
щения вреда на родителей, усыновителей или попечителей
субсидиарно, если у такого несовершеннолетнего нет дохо¬
дов или иного имущества, достаточных для возмещения вре¬
да, и установлена вина этих лиц в возникновении вреда.
Обязанность родителей, опекунов, попечителей прекраща¬
ется, когда причинитель вреда достигает совершеннолетия,
а также в случае, если у него появляются доходы или иное
имущество, достаточные для возмещения вреда, либо он
приобрел дееспособность до достижения 18 лет.При причинении вреда совместными действиями не¬
скольких несовершеннолетних ответственность родителей,
усыновителей и попечителей определяется по принципу
долевой ответственности, а несовершеннолетние отвеча¬
ют солидарно.Лицо, признанное в установленном порядке недееспо¬
собным, не несет ответственности за вред, причиненный
его действиями. К ответственности привлекаются его опекун
или организация, обязанная осуществлять за ним надзор,
если не докажут,' что вред возник не по их вине. Эта их обя¬
занность не прекращается даже в случае признания впо¬
следствии гражданина дееспособным. Дееспособный гражданин, а также несовершеннолет¬
ний от 14 до 18 лет, причинившие вред в таком состоянии,
когда они не могли понимать значения своих действий или
руководить ими, не отвечают за причиненный вред (силь¬
ное душевное волнение, обморок, потеря сознания и т. п).
Такое состояние по общему правилу исключает вину, а зна¬
чит, гражданско-правовую ответственность, т. е. вред остается
невозмещенным. Однако законом предусмотрены исклю¬
чения из этого правила:• причинение вреда жизни и здоровью потерпевшего;• если причинитель вреда сам привел себя в такое со¬
стояние (употреблял алкоголь, наркотические вещества);• обязанность по возмещению вреда может быть возложе¬
на на совместно проживающих трудоспособных членов семьи,
которые знали о психическом расстройстве причинителя, но
не ставили вопрос о признании его недееспособным.

  1. Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Вред, причиненный незаконными действиями органов уголовного преследования и суда, подразделяется на:

♦ вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, применения принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного отстранения от должности, помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения административного взыскания в виде административного ареста, исправительных работ. Этот вред возмещается за счет казны Республики Беларусь, а в случаях, предусмотренных законодательством, - за счет казны административно-территориальной единицы в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов уголовного преследования и суда в порядке установленном законодательными актами; ♦ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов уголовного преследования, не повлекший последствий, указанных выше, возмещается по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 938 ГК. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

  1. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем (статья 611), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.

2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 933).

3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности

  1. Возмещение вреда по случаю потери кормильца.

1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют:

1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;

2) ребенок умершего, родившийся после его смерти;

3) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет, либо, хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;

4) лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.

2. Вред возмещается:

1) несовершеннолетним – до достижения восемнадцати лет;

2) обучающимся старше восемнадцати лет – до получения образования в очной форме получения образования, но не более чем до двадцати трех лет;

3) женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет – пожизненно;

4) инвалидам – на срок инвалидности;

5) одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими четырнадцати лет либо до изменения состояния их здоровья.

Статья 958. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца

1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам статьи 955 настоящего Кодекса, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.

2. При определении размера возмещения вреда пенсии (кроме соответствующих пенсий, назначенных в связи со смертью кормильца), назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.

3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:

1) рождения ребенка после смерти кормильца;

2) назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца;

3) назначения выплаты возмещения вреда лицам, состоявшим на иждивении и ставшим нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.

Размер возмещения может быть увеличен на основании законодательства или договора.

  1. Объем и характер возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина.

В случае причинения вреда здоровью гражданина данный
вред подлежит компенсации. В случае утраты трудоспособ¬
ности вред, подлежащий возмещению, состоит из возме¬
щения утраченного заработка, затрат на лечение и других
расходов, связанных с повреждением здоровья. Если утрата
трудоспособности не наступила, возмещению подлежат
расходы на лечение. В обоих случаях компенсации подлежит
моральный вред (физические и нравственные страдания).В случае смерти гражданина право на возмещение вре¬
да имеют следующие лица, названные в ст. 957 ГК:• нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении
умершего или имеющие ко дню его смерти право на полу¬
чение от него содержания;• ребенок умершего, родившийся после его смерти;• один из родителей, супруг либо другой член семьи не¬
зависимо от его трудоспособности, который не работает и
занят уходом за находившимися на иждивении умершего его
детьми, внуками, братьями, сестрами, не достигшими 14 лет,
либо, хотя и достигшими указанного возраста, но по заклю¬
чению медицинских органов признанными нуждающимися
по состоянию здоровья в постороннем уходе;• лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудо¬
способными в течение 5 лет после его смерти. Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не
работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братья¬
ми и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в
период осуществления ухода, сохраняет право на возмеще¬
ние вреда после окончания ухода за этими лицами.В случае смерти гражданина размер вреда лицам, имею¬
щим право на его возмещение, состоит из той доли зара¬
ботка (дохода) умершего, которую они получали бы на
свое содержание при его жизни. В состав доходов умершего
наряду с заработкам включаются получаемые им при жиз¬
ни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные
выплаты. Пенсии, назначенные в связи со смертью кор¬
мильца, подлежат зачету в счет возмещения вреда.Лица, ответственные за вред, вызванный смертью по¬
терпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на
погребение лицу, понесшему эти расходы. Лица, понес¬
шие такие расходы, должны представить в суд справки,
платежные и иные документы, подтверждающие факт оп¬
латы конкретных услуг.С целью защиты интересов потерпевшего закон уста¬
навливает правило, согласно которому лица, совместно
причинившие вред, несут солидарную ответственность.

  1. Возмещение морального вреда.

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными гл. 58 и ст. 152 ГК.

Под моральным вредом следует понимать испытываемые гражданином физические и (или) нравственные страдания (ч. 1 ст. 152 ГК).

Физические страдания - это физическая боль, функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права гражданина.

Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях страха, стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав граждан и т.п.

При решении вопроса о компенсации морального вреда исходят из общих оснований ответственности за причинение вреда.

В случаях, предусмотренных ст. 969 ГК, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя.

Моральный вред, причиненный жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности, компенсируется владельцем источника повышенной опасности.

Владельцы источников повышенной опасности моральный вред, причиненный третьим лицам в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.), компенсируют солидарно (по ст. 948 ГК).

При решении вопроса о компенсации морального вреда, причиненного непосредственно владельцам транспортных средств в результате их взаимодействия (столкновения), необходимо иметь в виду следующее:

1) моральный вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, компенсируется виновным;

2) моральный вред, причиненный владельцу при наличии вины, не компенсируется;

3) при наличии вины обоих владельцев размер компенсации морального вреда определяется соразмерно степени вины каждого и наступивших последствий;

4) при отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном причинении морального вреда (независимо от наступивших последствий) ни один из них не имеет права на его компенсацию.

Необходимо отметить, что моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации только в тех случаях, когда это предусмотрено законода-тельными актами.

Моральный вред возмещается при наличии виновных противоправных действий (бездействия) причинителя вреда. В ряде случаях вред возмещается независимо от вины причинителя вреда, когда:

♦ вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

♦ вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, применения принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного отстранения от должности, помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения административного взыскания в виде административного ареста, исправительных работ;

♦ вред причинен распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;

♦ в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

  1. Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения. Отличие его от обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.

Обязательство вследствие неосновательного обогащения
возникает в случаях, когда лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело
или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого
лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
(неосновательное обогащение). Указанное обязательство
является внедоговорным. Сторонами обязательства вследствие неосновательного
обогащения являются приобретатель — лицо, имущество
которого неосновательно увеличилось (сохранилось), и по¬
терпевший — лицо, имущество которого неосновательно
уменьшилось либо не увеличилось, хотя имелись основания
для его увеличения. Предметом обязательства являются вещи и деньги. Обязательство вследствие неосновательного обогащения
возникает при наличии одновременно трех условий:• наличие факта приобретения или сбережения имущества;• приобретение или сбережение произошло за счет
другого лица;• отсутствие правовых оснований для изменения имущественного положения приобретателя и потерпевшего.

Разграничение обязательств вследствие неоснователь¬
ного обогащения и обязательств вследствие причинения
вреда проводится по следующим критериям:1) по основаниям возникновения:• основанием возникновения обязательств вследствие
неосновательного обогащения является факт безвозмезд¬
ного перехода имущества от одного лица к другому или
сбережения имущества одним лицом за счет другого при
отсутствии правовых оснований;• основанием возникновения обязательств вследствие
причинения вреда является правонарушение (деликт), и вина
является одним из условий ответственности (ответствен¬
ность за вред, причиненный источником повышенной опас¬
ности, возникает без вины);2) по субъектному составу:• при неосновательном обогащении ответственным пе¬
ред потерпевшим всегда выступает обогатившийся;• в обязательствах вследствие причинения вреда воз¬
можно возложение ответственности не только на причи¬120нителя вреда, но и на третьих лиц (за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет или недееспо¬
собными, отвечают их родители или опекуны);3) по содержанию:• при неосновательном обогащении потерпевшему воз¬
вращается лишь то, что составило неосновательное при¬
обретение или сбережение (но не убытки);• в обязательствах вследствие причинения вреда убытки
потерпевшему возмещаются в полном объеме.

  1. Отдельные виды неосновательного обогащения. Имущество, не подлежащее возврату.

Существуют два вида обязательств вследствие неосновательного обогащения:• обязательства вследствие неосновательного приобретения имущества;• обязательства вследствие неосновательного сбережения имущества. Неосновательное приобретение имущества — поступление имущества в пользу приобретателя или возникновение у приобретателя имущественных прав при отсутствии
к тому правовых оснований (получение груза из-за ошибки,
допущенной грузоперевозчиком).Неосновательное сбережение имущества возникает при
наступлении определенных обстоятельств (юридических
фактов), когда в интересах приобретателя его имущество
должно было уменьшиться, однако такого уменьшения не
произошло, хотя выгода имела место (недоплата платежа
во внедоговорных отношениях).Выделяют особую разновидность обязательств вследст¬
вие неосновательного обогащения — обязательства, возник¬
шие в результате сделок, совершение которых запрещено
законодательством (получение взятки). Поскольку речь идето противоправном поведении сторон (или стороны) по
сделке, неосновательно приобретенное будет обращено в до¬
ход государства.

Содержание обязательства вследствие неосновательного
обогащения составляет требование потерпевшего к приобре¬
тателю возвратить неосновательно приобретенное или сбе¬
реженное имущество. Либо возврат производится в натуре,
либо компенсируется стоимость этого имущества на мо¬
мент его приобретения. Возврату подлежат также все доходы,
полученные от использования имущества* потерпевшего,
с того момента, когда приобретатель узнал или должен был
узнать о неосновательности обогащения. На сумму неосно¬
вательного обогащения подлежат начислению проценты
с того момента, когда приобретатель узнал или должен был
узнать о неосновательности получения или сбережения
денежных средств (ст. 366 ГК).Не подлежат возврату в качестве неосновательного обо¬
гащения:• имущество, переданное во исполнение обязательст¬
ва до наступления срока исполнения, если обязательст¬
вом не предусмотрено иное;• имущество, переданное во исполнение обязательст¬
ва по истечении срока исковой давности;• заработная плата и приравненные к ней платежи,
пенсии, пособия, стипендии, суммы по возмещению вре¬
да, причиненного жизни и здоровью, алименты и иные
денежные суммы, предоставленные гражданину в качест¬
ве средства к существованию, при отсутствии недобросо¬
вестности с его стороны и счетной ошибки;• денежные суммы и иное имущество, предоставлен¬
ное во исполнение несуществующего обязательства, если
приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата
имущества, знало об отсутствии обязательства либо пре¬
доставило имущество в целях благотворительности.Приобретатель вправе требовать от потерпевшего возме¬
щения понесенных необходимых затрат на содержание и со¬
хранение имущества с того времени, с которого он обязан
возвратить доходы с зачетом полученных им выгод (кроме
случаев, когда он умышленно удерживал имущество).

  1. Авторские правоотношения: объекты, субъекты,содержание.

Авторские правоотношения – отношения предполагающие множество участников. В них участвуют, с одной стороны, авторы произведений и их наследники, с другой стороны - организации, заинтересованные в их использовании (издательства, театры, киностудии и т.д.).

Авторское право в объективном смысле представляет собой совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей.

В субъективном смысле авторское право - те имущественные и личные неимущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произведения науки, литературы и искусства.

Субъекты авторского права, в широком понимании, – это лица участвующие в авторских правоотношениях.

Объекты авторского права.

Это произведение науки, литературы и искусства выраженные в той или иной объективной форме и представляющий собой результат творческой деятельности. Произведения охраняются с момента их создания и выражение вовне.

  1. Авторские договоры: понятие, виды, значение, содержание.

Договоры, связанные с созданием и использованием
произведений интеллектуального творчества, составляют
самостоятельную группу гражданско-правовых договоров.
Одни из них заключаются организациями (издательства¬
ми, театрами, радио-, киностудиями и т. д.) и авторами
по поводу создания и использования произведений твор¬
чества, другие возникают в связи с деятельностью куль¬
турных учреждений, распространяющих и использующих
произведения авторов. Возможны договоры между гражда¬
нами на создание и использование произведений для удов¬
летворения личных потребностей.В законодательстве не закреплено определение автор¬
ского договора. Однако в цивилистической литературе ав¬
торский договор понимается как соглашение двух или не¬
скольких лиц об установлении, изменении или прекращении
прав на объекты, охраняемые авторским правом. Авторский
договор служит средством передачи имущественных прав.
Имущественные права автора могут быть уступлены пол¬
ностью или в части и могут быть переданы для использо¬
вания по авторскому договору.Авторский договор о передаче исключительных иму¬
щественных прав разрешает использование произведения
определенным способом и в установленных договором
пределах только лицом, которому эти права передаются,
и дает такому лицу право запрещать другим лицам подоб¬
ное использование произведения.Содержание авторского договора. Авторский договор дол¬
жен предусматривать: способы использования произведе¬
ния (конкретные права, передаваемые по данному договору);
срок, на который передается право, и территорию, на кото¬
рую распространяется действие этого права на указанный
срок; размер вознаграждения и (или) порядок определения129размера вознаграждения за каждый способ использования
произведения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут необходимыми. Авторский договор должен быть заключен в письменной
форме. Авторский договор об использовании произведения
в периодической печати может быть заключен в устной
форме. При продаже экземпляров компьютерных программ
и баз данных договор считается заключенным в письмен¬
ной форме, если его условия изложены соответствующим
образом на экземплярах программы или базы данных.Классификация авторских договоров. Авторский дого¬
вор является особым типом гражданско-правового дого¬
вора. Он подразделяется на множество отдельных разно¬
видностей, каждая из которых имеет свои особенности. Су¬
ществует много оснований, по которым можно классифи¬
цировать авторские договоры:1) вид произведения. В связи с этим могут быть выделе¬
ны авторские договоры на создание и использование лите¬
ратурных, музыкальных, аудиовизуальных, архитектурных
произведений, произведений изобразительного искусства;2) готовность произведения. В зависимости от того яв¬
ляется ли предметом авторского договора уже готовое произ¬
ведение или произведение, которое только еще необходимо
создать, различают авторские договоры на готовое произ¬
ведение и авторские договоры заказа;3) другие основания.

  1. Смежные права исполнителей произведений литературы и искусства.

К исполнителям относят актеров, певцов, музыкантов, танцоров, иных лиц, которые играют роли, декламируют, поют, играют на музыкальных инструментах или иным образом исполняют произведения литературы или искусства (в том числе эстрадные, цирковые или кукольные номера), а также режиссеров-постановщиков спектаклей и дирижеров.

Вклад каждого из исполнителей при коллективном исполнении произведения оценивается самостоятельно. Однако отношения между лицами, участвующими в коллективном исполнении, схожи с отношениями между соавторами при создании коллективного произведения. Эти отношения должны строиться на основе взаимного согласия.

Артисты-исполнители получают охрану, так как их труд носит творческий характер, несущий отпечаток личности, а также в силу того, что повторное использование их исполнений имеет большую социальную значимость, так как благодаря деятельности артистов-исполнителей музыкальные, драматические и иные произведения, охраняемые как объекты авторского права, становятся достоянием широких слоев зрителей и слушателей.

Права исполнителей признаются за ними в случае, если:

1) исполнитель является гражданином Республики Беларусь;

2) исполнителям, не являющимся гражданами Республики Беларусь, но исполнения которых: имеют место на территории Республики Беларусь или включены в фонограммы, охраняемые в соответствии с настоящим Законом, или не записаны на фонограмму, но содержатся в передачах организаций эфирного или кабельного вещания, охраняемых в соответствии с настоящим Законом.

Согласно ст. 31 Закона Республики Беларусь от 16 мая 1996 г., исполнителям принадлежат следующие исключительные права:

1) право на имя;

2) право на защиту исполнения от всякого искажения или любого иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя (право на защиту репутации);

3) право на использование исполнения в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения.

Право на имя и право на защиту исполнения относятся к личным неимущественным правам.

Право на имя позволяет исполнителю требовать, чтобы при любом использовании результатов его творческого труда упоминалось его имя, действительное или вымышленное, причем без искажений. Право на имя не может отчуждаться и охраняется бессрочно.

Право на защиту исполнения, аналогичное праву на защиту репутации, предоставляет исполнителю право требовать, чтобы его интерпретация произведения воспроизводилась без искажений, что особенно важно в условиях, когда применение технических средств в процессе звуко- и видеозаписи позволяет вносить в результат исполнительской деятельности существенные изменения.

Право на использование исполнения относится к числу имущественных и означает право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия:

1) передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю исполнение, если используемое для такой передачи исполнение не было ранее передано в эфир или не осуществляется с использованием записи;

2) записывать ранее не записанное исполнение;

3) воспроизводить запись исполнения;

4) передавать в эфир или по кабелю запись исполнения, если первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей;

5) распространять оригинал или экземпляры исполнения, записанного на фонограмму, посредством продажи или иной передачи права собственности;

6) сдавать в прокат оригинал или экземпляры записанного на фонограмму исполнения;

7) сообщать для всеобщего сведения исполнение, записанное на фонограмму, по проводам или средствами беспроволочной связи таким образом, чтобы представители публики могли осуществлять к ним доступ из любого места и в любое время по их собственному выбору.

Исполнитель же сохраняет за собой право на вознаграждение за сдачу в прокат экземпляров такой фонограммы.

Разрешение на использование исполнения или постановки перечисленными выше способами дает исполнитель. В случае, если исполнение или постановка осуществляется большим коллективом исполнителей (хором, театральной труппой), разрешение на использование исполнения или постановки перечисленными выше способами дает руководитель коллектива.

Исключительные права исполнителя на использование произведения тем или иным способом могут передаваться по договору.

В отношении исполнения, созданного исполнителем в порядке выполнения служебных обязанностей, исполнителю принадлежит право на имя и право на защиту от искажения. Исключительные права на использование такого исполнения принадлежат лицу, с которым исполнитель состоит в трудовых отношениях, если в договоре между ним и исполнителем не предусмотрено иное.

Закон определяет и объем правомочий, которые исполнитель передает организации вещания на сообщение исполнения в эфир или по кабелю, изготовителю аудиовизуального произведения на создание аудиовизуального произведения или изготовителю фонограммы на запись исполнения на фонограмму.

  1. Защита авторских и смежных прав.

Субъектами права на защиту являются авторы, облада¬тели смежных прав, а также наследники и иные правопре¬емники.

Защита авторских и смежных прав может осуществлять¬ся уголовно-правовым, административно-правовым и гра¬жданско-правовым способами. Преобладающим является гражданско-правовой способ защиты.

В зависимости от характера нарушения обладатели ав¬торских и смежных прав могут требовать от нарушителей:

• признания своего авторского или смежных прав;

• восстановления положения, существовавшего до на¬рушения авторского или смежных прав;

• прекращения действий, нарушающих права или соз¬дающих угрозу их нарушения;

• возмещения убытков, включая упущенную выгоду;

• принятия иных мер, связанных с защитой авторско¬го или смежных прав.

Во избежание незаконного использования контрафакт¬ных (незаконно тиражированных) экземпляров произве¬дений или фонограмм они подлежат обязательной конфи¬скации по решению суда. Конфискованные экземпляры уничтожаются, кроме случаев их передачи обладателю ав¬торских или смежных прав по его просьбе. Кроме того,

может быть вынесено решение о конфискации материалов и оборудования, используемых для изготовления и вос¬произведения контрафактных экземпляров.

Незаконное распространение или иное незаконное ис¬пользование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, присвое¬ние авторства либо принуждение к соавторству и др. влекут наказание в соответствии со ст. 201 Уголовного кодекса Рес¬публики Беларусь. Ряд нарушений авторских и смежных прав влечет административную ответственность.

  1. Патентное право. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)

Патентное право — это система правовых норм, регулирующих отношения по созданию и использованию результатов творческой деятельности людей. Если эти результаты удовлетворяют требованиям, установленным нормами права, и оформлены выдачей охранного документа официальным органом государства (патента), их авторы имеют личные неимущественные права и, если патент выдан на их имя, и исключительные права использовать запатентованный объект. В случае выдачи патента другим лицам исключительные права на использование запатентованного объекта принадлежат обладателю патента.

Объекты патентного права могут использоваться во всех отраслях производственной деятельности и воплощаются в конструкциях, веществах, способах производственной деятельности и иных объектах материального мира. Многие объекты патентного права являются инновациями. Их использование необходимо. Экономика страны, в которой объекты права промышленной собственности не используются или используются недостаточно, обречена на отставание от экономики других стран со всеми вытекающими из этого последствиями для населения государства.

Нормы права, регулирующие отношения по созданию и использованию объектов промышленной собственности, составляют самостоятельный правовой институт подотрасли «интеллектуальная собственность» отрасли гражданского права. Многие нормы права этого института переплетаются с нормами права других отраслей права (административного, трудового и др.).

Перечень объектов патентного права содержится в ст. 998 ГК. Одну часть этих объектов составляют объекты, являющиеся результатом творческого труда (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения (новые сорта растений и новые породы животных), топологии интегральных микросхем, нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау), а вторую часть — средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания), другие объекты. В перечень объектов патентного права могут входить другие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных законодательными актами.

К средствам индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ,
услуг) относятся:• фирменное наименование;• товарный знак (знак обслуживания);• географические указания. Юридическое лицо, являясь участником гражданского
оборота, нуждается в индивидуализации. Как коммерческие, так и некоммерческие организации имеют свое на¬
именование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.В фирменном наименовании выделяют две части:• корпус фирмы;• добавления. Корпус фирмы — обязательная часть фирменного наименования, в которой сообщается об организационно-право¬
вой форме коммерческого юридического лица (например,135акционерное общество). Обязательным для фирменного на¬
именования является добавление, позволяющее отличать одного субъекта хозяйствования от другого (например, закрытое акционерное общество «Милавица»). Фирменное наименование юридического лица определяется его учредителями
при образовании юридического лица, указывается в его учредительных документах и подлежит регистрации путем включения в Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Юридическое лицо имеет исключительное право ис¬
пользовать фирменное наименование на товарах, их упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печат¬
ных изданиях, официальных бланках и иной документации, связанной с его деятельностью, а также при демон¬
страции товаров на выставках и ярмарках, которые проводятся на территории Республики Беларусь.Товарным знаком и знаком обслуживания признается
обозначение, способствующее отличию товаров или услуг
одного лица от однородных товаров или услуг других лиц
(п. 1 ст. 1017 ГК). Товарный знак идентифицирует товары,
знак обслуживания — работы и услуги по признаку их изго¬
товителей или лиц, выполняющих работы либо оказываю¬
щих услуги. Регулирование отношений по приобретению прав на
товарный знак осуществляется Гражданским кодексом, Зако¬
ном Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных
знаках и знаках обслуживания» (в ред. 07.05.2007), а также
актами патентного ведомства.В качестве товарных знаков могут быть зарегистриро¬
ваны словесные обозначения, включая имена собствен¬
ные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобрази¬
тельные, объемные обозначения, включая форму товара
или его упаковку, а также комбинации таких обозначений.
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цве¬
те или цветовом сочетании (ст. 1017 ГК).Товарный знак регистрируется в патентном органе. Ре¬
гистрация товарного знака действует в течение десяти лет
с даты поступления заявки в патентный орган.Свидетельство на товарный знак удостоверяет приори¬
тет товарного знака, исключительное право владельца на
товарный знак в отношении товаров, указанных в свиде¬
тельстве, и содержит изображение товарного знака.136Владелец товарного знака имеет исключительное право
использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право
запрещать использование товарного знака другим лицам.
Никто не может использовать охраняемый на территории
Республики Беларусь товарный знак, на который выдано
свидетельство, без разрешения его владельца (ст. 1019 ГК).Географическим указанием признается обозначение,
которое идентифицирует товар как происходящий с территории страны либо из региона или местности на этой
территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением (ст. 1024 ГК).Понятие «географическое указание» включает в себя
понятия «наименование места происхождения товара» и
«указание происхождения товара». Наименованием места
происхождения товара признается название страны, населенного пункта, местности или другого географического
объекта, используемое для обозначения товара, особые
свойства которого исключительно или главным образом
определяются характерными для этого географического
объекта природными условиями или иными факторами
либо сочетанием природных условий и этих факторов (на¬
пример, Боржоми, кубинские сигары, французские духи,
русская водка, уральские самоцветы и т. п.).Правовая охрана наименования места происхождения
товара в Республике Беларусь предоставляется на основа¬
нии его регистрации в патентном органе или в силу между¬
народных договоров Республики Беларусь. На основании
регистрации выдается свидетельство на право пользования
наименованием места происхождения товара. Состав заявки
на регистрацию и порядок предоставления права пользования наименованием места происхождения товара определяются в Законе Республики Беларусь от 17 июля 2002 г.
«О географических указаниях» (в ред. 07.05.2007).

** 75.Понятие наследования. Основания наследования. Время и место открытия наследства.

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном нормами наследственного права. Такой переход осуществляется в порядке универсального правопреемства.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное правопреемство), если из ГК и иных законов не вытекает иное.Право наследования гарантируется. Наследование регулируется ГК и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства.

Юридическими фактами, влекущими открытие наследства, являются:

• смерть гражданина;

• объявление судом гражданина умершим.

Основания наследования

1. Наследование осуществляется по завещанию и закону.

2. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства.

Наследство открывается в определенном месте и в определенное время. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, которым признается тот населенный пункт, где постоянно или преимущественно проживал гражданин.

Наследниками могут быть юридические и физические лица, а также Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы. Граждане могут быть наследниками как по завещанию, так и по закону. Республика Беларусь и административно-территориальные единицы, а также юридические лица могут быть только наследниками по завещанию. К недостойным наследникам, не имеющим права наследовать ни по завещанию, ни по закону, относятся наследники, умышленно лишившие наследодателя жизни или совершившие покушение на его жизнь, а также наследники, которые путем совершения иных противозаконных действий (составление подложного завещания) способствовали призванию их или их близких к наследованию.

В случае отсутствия наследников имущество, входящее в состав наследства, признается выморочным и передается в собственность административно-территориальной единицы по месту его нахождения.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.

Открытие наследства

1. Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим.

2. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день, установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 41 настоящего Кодекса.

3. Лица, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.

Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии - месту пребывания) на день открытия наследства, а если оно неизвестно, - место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения основной части движимого имущества.

** 76.Наследники. Недостойные наследники. Выморочное наследство.

Наследники

1. Наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

2. Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы.

Недостойные наследники

1. Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь.

2. Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.

3. При наследовании по закону отстраняются от наследования родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

4. Недостойный наследник может быть на основании настоящей статьи отстранен от наследования судом по требованию лица, для которого такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия.

5. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

6. Правила, содержащиеся в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи, соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1054).

Выморочное наследство

1. Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать (статья 1038), либо все они отказались от наследства, наследство признается выморочным.

2. Выморочное наследство переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения соответствующего имущества, входящего в состав наследства.

3. Наследство может быть признано выморочным судом на основании заявления органа местного управления и самоуправления по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. Наследство может быть признано выморочным до истечения указанного срока, если расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, превышают его стоимость.

4. Охрана выморочного наследства и управление им осуществляются в соответствии со статьями 1066 - 1068 настоящего Кодекса.

**77.Состав наследства.

Статья 1033. Состав наследства

1. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.

2. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

1) права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;

2) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

3) права и обязанности по алиментным обязательствам;

4) права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении;

5) личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

3. Личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие наследодателю, могут осуществляться и защищаться наследниками, если иное не установлено законодательством.

4. В состав наследства входят паенакопления в жилищном, жилищно-строительном, дачном, гаражном или ином потребительском кооперативе, имущественные права и обязанности наследодателя, основанные на договоре создания объекта долевого строительства, либо квартира, дача, гараж, иное помещение, машино-место, пай за которые полностью выплачен и данное имущество оформлено за наследодателем на праве собственности в установленном законодательством порядке. Если воля наследодателя на оформление указанного имущества на праве собственности была выражена в письменном заявлении, направленном в компетентные органы, но процедура оформления не была завершена в связи с его смертью, такое имущество может быть судом признано наследственным по требованию заинтересованных лиц.

** 78.Понятие и форма завещания. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.

Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

Требования к завещанию:

• может быть совершено только полностью дееспособным гражданином;

• должно быть совершено лично, т. е. совершение завещания через представителя не допускается;

• может содержать распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается;

• является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент составления завещания.

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.

Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение наследства наследника по закону не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное.

Наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе об имуществе, собственником которого он может стать на день открытия наследства.

Завещатель вправе обусловить получение наследства определенным правомерным условием относительно характера поведения наследника, отменить и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения и не обязан при этом указывать или сообщать кому-либо о причинах отмены или изменения им завещания.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1064), о недопущении возложения на лиц, назначенных наследниками в завещании, обязанности в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти, включения в завещание противоправных или невыполнимых для наследника в силу объективных причин условий его поведения для получения наследства.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 1045, статьей 1047 и пунктом 2 статьи 1048 настоящего Кодекса. Несоблюдение правил настоящего Кодекса о письменной форме завещания и его удостоверении влечет недействительность завещания.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с законом, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно. В завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства этого гражданина.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, не могут быть такими свидетелями, а также не могут подписывать завещание вместо завещателя:

1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети, родители, внуки и правнуки, а также иные наследники по завещанию и по закону;

3) граждане, не обладающие полной дееспособностью;

4) неграмотные;

5) лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний;

6) граждане с такими физическими недостатками, которые не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

7) лица, не владеющие в достаточной степени языком, за исключением случаев, когда нотариусом принимается закрытое завещание.

В завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1046 настоящего Кодекса.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом. При записи завещания со слов завещателя нотариусом могут быть использованы общепринятые технические средства (пишущая машинка, персональный компьютер и т.п.).

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до подписания завещания. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него свидетелем в присутствии нотариуса, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Если нотариально удостоверенное завещание составляется в присутствии свидетеля, в завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля.

Нотариус обязан предупредить свидетеля и лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1050).

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1064 настоящего Кодекса.

В случаях, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом уполномоченным должностным лицам местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатическим агентам дипломатических представительств Республики Беларусь и консульским должностным лицам консульских учреждений Республики Беларусь, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением требований настоящего Кодекса о форме завещания и порядке его нотариального удостоверения.

Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих под Государственным флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами этих частей;

5) завещания лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного заключения, или местах содержания под стражей, удостоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание, или руководителями администраций мест содержания под стражей.

Завещания, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, должны быть подписаны завещателем в присутствии свидетеля, который также подписывает завещание.

В остальном к таким завещаниям соответственно применяются правила статьи 1045 настоящего Кодекса, за исключением требования о нотариальном удостоверении завещания.

Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через орган юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

Порядок удостоверения завещаний и совершения связанных с этим других действий лицами, которым право удостоверения завещаний предоставляется в соответствии с настоящей статьей, устанавливается законодательством.