Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы интеллектуальной собственности. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
61
Заключая договор, стороны должны согласовать срок его действия (в пределах срока действия исключительного права на предмет дого­вора); в противном случае считается, что договор заключен на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК).
Кроме того, к обязательным условиям лицензионного договора по­мимо предмета договора (с указанием номера и даты выдачи патента) относится определение территории его действия (п. 3 ст. 1235 ГК), что обусловлено особенностями предмета договора, его нематериальным ха­рактером.
Если территория в договоре не указана, то презюмируется, что он действует на территории России.
К основным обязанностям договаривающихся сторон ГК, в частно­сти, относит:
– обязанность лицензиата предоставлять отчет об использовании лицензии (если стороны не договорились иначе);
– своевременно уплачивать вознаграждение;
– лицензиат также не должен нарушать согласованные объемы, способы и сроки использования предоставленного по договору техниче­ского или художественно-конструкторского решения.
За нарушение этих обязательств помимо договорных санкций мо­гут быть применены установленные ГК санкции за нарушение исключи­тельных прав третьими лицами, поскольку такое нарушение квалифици­руется законом как случай внедоговорного (бездоговорного) использо­вания запатентованных решений (п. 3 ст. 1237, подп. 3 п. 1 ст. 1252).
В зависимости от объема предоставляемых пользователю прав раз­личаются исключительная и неисключительная лицензии.
Заключение любого лицензионного договора не влечет за собой пе­реход исключительного права к лицензиату, что теперь прямо закреп­лено в ГК (п. 1 ст. 1233).
При исключительной лицензии лицензиар в течение срока действия договора не может сам использовать объект договора и не может предо- ставить разрешение на его использование другим лицам.
Лицензиату – обладателю исключительной лицензии в случае нарушения третьими лицами патента, на основании которого выдана ли­цензия, предоставлено право самому, независимо от правообладателя, принять необходимые меры для пресечения нарушения и привлечь нару­шителя к ответственности (ст. 1254).
62
В отличие от исключительной лицензии предоставление неисклю- чительной лицензии не ограничивает права лицензиата на применение
и распоряжение его патентными правами на тот же объект. Он может сам применять объект лицензии и может предоставлять лицензии на этот же объект другим лицам.
Кроме этих двух видов лицензий для патентообладателя, который не рассчитывает на серьезный спрос со стороны других лиц и заинтере­сован в снижении на 50% патентной пошлины за поддержание патента в силе, сохраняется возможность предоставления так называемой открытой лицензии (ст. 1368 ГК).
9. CРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ
9.1. История формирования средств индивидуализации, особенности законодательного регулирования
Развитие производительных сил, производственных отношений
и торговли способствовало появлению фирменных наименований.
История их начинается в средневековой Италии. В то время торго­вые товарищества должны были себя обозначить, а именно указать лиц, ответственных по сделкам. Фирма представляла обозначение товарище­ства и использовалась в качестве подписи при заключении сделок. С пре­кращением товарищества исчезала и фирма.
Но в XIX веке фирма представляет собой уже особое торговое имя участника торгового оборота, купца, наряду с его гражданским именем. Торговое имя индивидуализирует его среди других торговцев.
В XX веке в некоторых странах фирма начинает рассматриваться в неразрывной связи с торгово-промышленным предприятием.
В России появление фирменных наименований связано с деятель­ностью торговых товариществ. Первоначально в названиях товариществ перечислялись имена всех участников товарищества. Но по мере увели­чения числа участников товарищества появилась необходимость упро­щенных и укороченных наименований.
63
Первоначально положения о фирменных наименованиях упомина­лись в различных законодательных актах царской России, например, в ст. 2148 законов (гражданских), в Уставе гражданского судопроизвод­ства, в Торговом уставе. В последствии, в послереволюционном периоде, правовое регулирование отношений, связанных с фирменным наимено­ванием, не получило должного развития. Гражданский кодекс 1922 года лишь упоминал о фирме (наименовании) товарищества, акционерного общества и государственного предприятия. Отдельные правила форми­рования фирменных наименований устанавливались на уровне подзакон­ных актов. Например, в Декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 10.04.1923 «О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах)» указывалось, что в уставе тре­ста должно быть «точно обозначено наименование (фирма) треста с обя­зательным указанием его государственной принадлежности и подведом­ственности». Впоследствии появилось Положение о фирме 1927 года, многие пункты которого восприняты современных законодательством. Впоследствии институт фирменных наименований не получил достаточ­ного развития, хотя и существовало около десятка различных законов и подзаконных актов, устанавливавших некоторые требования к назва­ниям предприятий, учреждений. А российское законодательство, дей­ствовавшее до 01.01.2008 года, не содержало легального определения понятия «фирменное наименование».
С развитием ремесла и торговли появилось такое обозначение лич­ной или групповой собственности, как клеймо (или тамга, которая пред­ставляла собой более широкое понятие). Клеймо мастера использовали для выделения изготовленной ими продукции из общей массы.
Людям было небезразлично, чьи товары они покупают, так как уме- ние и репутация разных мастеров была различной. Уже тогда клеймо вы­полняло функцию индивидуализации товара.
Использование товарных знаков возросло с развитием капитали­стического способа производства.
Законы, регламентирующие систему правовой охраны товарных знаков, появились в конце XIX века (Франция – 1857 год, Великобрита-
64
ния – 1883 год, Германия – 1894 год, Россия – 1896 год). Почти одновре­менно подписаны международные договоры: Парижская конвенция об охране промышленной собственности – 1883 год, Мадридское соглашение о международной регистрации фабричных и товарных знаков – 1891 год.
После образования СССР издано постановление ЦИК и СНК СССР «О товарных знаках», которое фактически воспроизвело ранее действо­вавшее законодательство. Впоследствии законодательство о товарных знаках совершенствовалось в 1936, 1974 и 1992 годах.
Использование указания на место производства (происхождения) товара в качестве индивидуализирующего средства началось раньше ис­пользования товарного знака – с появлением товарообмена после обще­ственного разделения труда. Еще в античный период известны коринф­ские и родосские вина, сицилийский мед, паросский и каррарский мра­мор, египетские финики.
В начале XVIII века появились такие обозначения, как вина Анжу и Шампани, шелка Персии и Китая, оливковое масло Прованса, шотланд­ский виски, кубинский ром, русская водка, баварское пиво, китайский и цейлонский чай, колумбийский и бразильский кофе, парижские духи и др.
Правовое регулирование вопросов охраны наименований мест про­исхождения товаров началось с помощью международного нормирова­ния в начале XX века – в 1911 году в Вашингтоне пересматривалась Па­рижская конвенция об охране объектов промышленной собственности 1883 года, и тогда в нее был включен объект «наименование мест проис­хождения», потом были еще несколько раз пересмотры конвенции в 1925, 1934 и 1958 году с целью уточнения определения наименования места происхождения товара.
Лишь после этого стали формироваться национальные законы в отношении указанного средства индивидуализации товара: Израиль – 1965 год, Болгария – 1967 год, Бразилия – 1969 год, Мексика – 1975 год, Алжир – 1976 год, Аргентина – 1980 год, Куба – 1982 год, Россия – Закон РФ от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено­ваниях мест происхождения товаров».
Право на коммерческое обозначение является новым для россий­ского законодательства.
65
9.2. Фирменное наименование: понятие, охрана, защита
Фирменное наименование должно представлять собой указание на организационно-правовую форму юридического лица, являющегося коммерческой организацией, и собственно наименование юридического лица, быть полным и содержаться на русском языке.
Оно может быть также:
– в сокращенном виде;
– на языках народов РФ и (или) на иностранных языках.
Оно может содержать:
– иноязычные заимствования в русской транскрипции (или языков народов РФ, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму;
– указание на принадлежность государственного унитарного пред­приятия соответственно РФ или субъекту РФ.
В фирменное наименование не могут включаться:
– официальные наименования РФ, иностранных государств, феде­ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного управления;
– наименования международных и межправительственных органи­заций;
– наименования общественных объединений;
– обозначения, противоречащие общественным интересам, прин­ципам гуманности и морали.
Оно указывается в учредительных документах коммерческой органи­зации и включается в единый государственный реестр юридических лиц.
Действующий порядок государственной регистрации юридических лиц не предусматривает такого основания для отказа в регистрации, как несоответствие фирменного наименования установленным требованиям.
Однако Гражданский кодекс предоставляет регистрирующему органу право на предъявление в суд иска о понуждении коммерческой организации к изменению фирменного наименования, не соответствую­щего требованиям закона.
66
Юридическому лицу принадлежит исключительное право исполь­зования своего фирменного наименования в качестве средства индиви­дуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания:
– на вывесках;
– в бланках;
– в счетах и иных документах;
– в объявлениях;
– на товарах и упаковке.
Распоряжение исключительным правом на свое фирменное наиме­нование не допускается.
Кодекс не содержит абсолютного запрета на использование ком­мерческой организацией фирменного наименовании, идентичного ранее зарегистрированному фирменному наименованию другой коммерческой организации или сходного с ним до степени смешения.
Использование такого фирменного наименования может быть при­знано нарушением исключительного права на ранее зарегистрированное фирменное наименование только в том случае, если оба правообладателя осуществляют аналогичную деятельность.
Таким образом, закон допускает сосуществование нескольких самостоятельных исключительных прав на идентичные фирменные наименования, если несовпадение осуществляемой правообладателями деятельности позволяет избежать их смешения, несмотря на тождество фирменных наименований.
Однако может возникнуть спорная ситуация, когда фирменное наименование, коммерческое обозначение и товарный знак полностью или частично совпадают, а исключительные права на них принадлежат разным лицам. Как быть в этом случае?
Согласно ст. 1476 и 1541 ГК РФ, тот правообладатель, чье исклю­чительное право возникло раньше, может при возникновении подобных коллизий требовать в судебном порядке запрета на использование дру­гим лицом, осуществляющим аналогичную деятельность, своего фир­менного наименования или коммерческого обозначения либо отдельных их элементов в составе соответствующего средства индивидуализации, используемого другим лицом.
67
10. ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ): ПОНЯТИЕ, ОХРАНА, ЗАЩИТА
Обозначения, используемые в гражданском обороте для отличия
товаров одних лиц от однородных товаров других лиц, называются то-
варными знаками (п. 1 ст. 1477). А в отношении работ и услуг – знаками обслуживания (п. 2 ст. 1477).
Ввиду совпадения правового режима товарных знаков и знаков об-
служивания соответствующие правила сформулированы в Кодексе, при­менительно к товарным знакам и в силу прямого указания закона подле­жат применению к знакам обслуживания (п. 2 ст. 1477).
Индивидуализация товаров, работ и услуг в гражданском обороте
обеспечивается путем закрепления за правообладателем исключитель­ного права использования товарного знака (п. 1 ст. 1477, ст. 1484).
Обладателями исключительного права на товарный знак могут
быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели (ст. 1478), поскольку само использование товарного знака связано с предпринимательской деятельностью.
Кодекс сохранил закрепленную в прежнем законодательстве
(п. 1 ст. 2 Закона о товарных знаках) регистрационную систему в каче­стве основания возникновения прав на товарный знак: правовой режим распространяется на товарные знаки, зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом).
В то же время на территории Российской Федерации признаются
права на товарный знак, охраняемый в соответствии с международным договором (ст. 1479 ГК). К таким международным договорам относятся Парижская конвенция, предусматривающая предоставление правовой охраны без регистрации общеизвестным знакам (ст. 6.bis), и Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 года, в котором Российская Федерация участвует с 1976 года.
В последнем случае заявка на международную регистрацию товар-
ного знака подлежит подаче через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1507 ГК).
68
Характерной особенностью правового режима товарного знака, который, как и другие средства индивидуализации, не относится к результатам творчества, является отсутствие у правообладателя каких­либо личных неимущественных прав (ст. 1226 ГК).
Виды товарных знаков. Товарные знаки различаются:
– по виду обозначения;
– степени известности;
– составу правообладателей.
10.1. Классификация товарных знаков в зависимости от вида обозначения
В зависимости от вида обозначения ГК допускает регистрацию
в качестве товарного знака:
– словесные обозначения; – изобразительные; – объемные; – другие обозначений или их комбинации. При этом товарный знак может быть зарегистрирован в любом
цвете или цветовом сочетании (ст. 1482).
Словесный товарный знак
Словесный товарный знак может состоять из отдельных слов, в том
числе оригинальных (неологизмы, аббревиатуры), или из их сочетания (так называемые девизы).
Словесные товарные знаки получили наибольшее распространение
в гражданском обороте и составляют до 80 % используемых для индиви­дуализации товаров обозначений, что объясняется их хорошей запоми­наемостью и высокой степенью различимости, необходимой для исполь­зования в рекламе.
Кодекс не исключает использование в качестве товарного
знака имен собственных. Однако для включения в товарный знак обозначения, тождественного с именем, псевдонимом или производным от них обозначением лица, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки, необходимо согласие этого лица или его наследников
(подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК).
69
Изобразительный товарный знак
Изобразительный товарный знак представляет собой значки, ри-
сунки, орнаменты, виньетки, изображения птиц, животных, памятников истории и культуры, архитектурных сооружений, географических объ­ектов и других предметов, в том числе обозначаемых товаров, а также любые сочетания и композиции цветов, линий и фигур на плоскости.
Кодекс не запрещает использование в качестве товарного знака изображения конкретного физического лица, однако портрет известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица не может быть включен в товарный знак без согласия этого лица или его наследников (подп. 2 п. 9 ст. 1483).
Кроме того, указанное условие должно быть распространено на любых физических лиц, так как в соответствии со ст. 152.1 ГК для использования соответствующего изображения необходимо получение согласия изображаемого лица или иных указанных в законе лиц.
Объемный товарный знак
Объемный товарный знак представляет собой трехмерное (по длине, высоте и ширине) изображение, в качестве которого наиболее часто используется оригинальная форма товара или его упаковки. Ко­декс не исключает одновременной правовой охраны объемного изобра­жения товара и в качестве товарного знака, и в качестве промышленного образца (в соответствии с подп. 3 п. 9 ст. 1483 запрещается лишь реги­страция в качестве товарного знака изображений, тождественных про­мышленному образцу, права на который возникли у других лиц ранее даты приоритета товарного знака).
Однако не допускается государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, представляющего собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товара (подп. 4 п. 1 ст. 1483).
Комбинированный товарный знак
Комбинированный товарный знак состоит из различных элементов перечисленных выше знаков – рисунков, изображений, цифр, слов и словосочетаний, как правило, взаимно дополняющих и поясняющих друг друга. Наиболее распространены такие виды комбинированных знаков, как этикетки, метки, ярлыки.
70
Открытый перечень возможных видов товарных знаков в п. 1 ст. 1482 Кодекса допускает использование для индивидуализации товаров в качестве товарных знаков и иных обозначений. Все большее распро­странение на практике получают звуковые (мелодии, позывные радио­или телевизионной станции), световые, обонятельные (запах товара или его упаковки), движущиеся обозначения.
10.2. Классификация товарных знаков по степени известности и в зависимости от состава правообладателей
По степени известности товарные знаки делятся на обычные
и общеизвестные. Правовой режим общеизвестного товарного знака основывается на ст. 6.bis Парижской конвенции, запрещающей регистра­цию товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имита­цию или перевод другого знака, способное вызвать смешение со знаком, который является в этой стране общеизвестным. В 2000 году Роспатен­том были утверждены Правила признания товарного знака общеизвест­ным в Российской Федерации.
Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставля-
ется по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1508, п. 1 ст. 1509 ГК), который вносит этот знак в Перечень общеизвестных товарных знаков (п. 2 ст. 1509 ГК).
Признание общеизвестным соответствующего обозначения «ком-
петентным органом страны регистрации» прямо предусмотрено ст. 6.bis Парижской конвенции.
Признание общеизвестности, несмотря на целый ряд характерных для государственной регистрации черт (решение патентного ведомства, наличие Реестра и т.п.), вовсе не означает государственную регистрацию соответствующего обозначения, так как быть признано общеизвестным и, следовательно, получить предусмотренную законом охрану может не только обозначение, отвечающее требованиям охраноспособности товарного знака, но и не охраняемое в качестве товарного знака обозначение.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]