Основы изобретательской деятельности. Конспект лекций по дисциплине «Основы изобретательской деятельности» подготовки магистров по направлению 270100.
.pdf11
или средства индивидуализации, различаются в зависимости от конкретного вида объекта интеллектуальной собственности или средства индивидуализации. Устанавливаются они ГК (Гражданским кодексом) или специальным законодательством, регулирующим отдельные виды указанных объектов. После истечения определенного срока, установленного в законодательстве, они становятся общественным достоянием, т.е. могут использоваться без согласия правообладателя и уплаты соответствующего вознаграждения. При этом обязательно должны соблюдаться личные неимущественные права создателей объектов интеллектуальной собственности, которые являются неотчуждаемыми и действуют бессрочно.
Необходимо отметить также то обстоятельство, что результаты творческой деятельности не могут быть ограничены государственными границами: известно, что большое количество российских объектов интеллектуальной собственности используется за рубежом, а в то же время иностранные объекты интеллектуальной собственности активно употребляются в России. Негативным последствием такой "безграничности" стало широкое распространение пиратства, т.е. неправомерного использования охраняемых правом объектов интеллектуальной деятельности (в первую очередь компьютерных программ и аудиовизуальных произведений).
Результаты интеллектуальной деятельности не подвержены физической амортизации, однако возможен их моральный износ. При этом следует иметь в виду, что для отдельных видов объектов интеллектуальной собственности возможно и физическое старение. В частности, произведения живописи могут физически устаревать с течением времени, однако при этом моральному износу они не будут подвергаться, а денежная стоимость их может только расти.
1.1. Понятия промышленной собственности.
Понятие "промышленная собственность" было впервые введено в текст ст. 1 Парижской конвенции об охране промышленной собственности на Гаагской конференции 1925г.. Для объектов права промышленной собственности характерно наличие территориального принципа охраны, который заключается в том, что исключительное право на такой объект действует только в пределах того государства, где это право было получено. Исключительное право на объекты промышленной собственности основывается на специальном
12
охранном документе, выданном компетентным органом (как правило, это патентное ведомство).
Необходимость специальной регистрации для объектов промышленной собственности обусловлена тем, что в отличие от произведений, охраняемых авторским правом, для которых преобладающее значение имеет форма выражения, для первых важнее содержание. Если форма произведения уникальна и, по общему правилу, не может быть воспроизведена другим лицом, то объекты промышленной собственности могут быть созданы независимо друг от друга несколькими лицами (наиболее известным является спор о том, кто изобрел радио).
Всвязи с этим необходимо наличие регистрационной системы, которая удостоверит первенство создателя. .
Охранные документы (патент, свидетельство) действуют в течение определенного срока, по окончании которого объекты промышленной собственности становятся общественным достоянием, т.е. могут использоваться без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Вместе с тем некоторые права (например, право на обозначение наименования товара) не имеют временных ограничений.
Необходимость усиления защиты интеллектуальной собственности в России диктует то обстоятельство, что в настоящее время наша страна готовится к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), одним из условий членства в котором является соблюдение положений, содержащихся в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
Внастоящее время понятие интеллектуальной собственности получило конституционное закрепление. Так, ст. 44 Конституции РФ хотя и не раскрывает его содержания, но гласит, что "интеллектуальная собственность охраняется законом". В ст. 71 Конституции сказано, что правовое регулирование интеллектуальной собственности отнесено к ведению Российской Федерации.
Фиксация права интеллектуальной собственности в Конституции РФ означает, что государство принимает на себя обязанность обеспечить своим гражданам эффективные средства защиты этого права. С точки зрения гарантий свободы творчества существенное значение имеет то обстоятельство, что творческой деятельностью можно заниматься как на профессиональной, так и на любительской основе. Любые виды творчества охраняются и поддерживаются государством. Гарантированная Конституцией свобода творчества
13
предполагает также создание эффективной правовой системы охраны прав на результаты творческой деятельности.
В массиве действующего законодательства РФ, посвященного интеллектуальной собственности, следует упомянуть прежде всего ГК. Статья 128 ГК среди объектов гражданских прав называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, исключительные права на них.
Наиболее полно понятие интеллектуальной собственности раскрывается в ст. 138 ГК. В соответствии с указанной статьей под интеллектуальной собственностью понимаются исключительные права гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только
ссогласия правообладателя.
1.2.Понятие авторского права
Первые определения авторского права появились с возникновением самой категории авторского права и означали прежде всего принадлежность авторского права тому или иному лицу. Поэтому, на наш взгляд, на этапе становления, авторское право можно определить как - право извлекать выгоды из созданий умственного труда. Иначе авторское право – господство лица над произведением.
В современном понимании авторское право раскрывается посредством ряда определений. Авторское право – это, во-первых, ряд правомочий автора, то есть субъективное право автора. Во-вторых, авторское право – совокупность норм направленных на регулирование авторских правоотношений.
Современное авторское право, как это следует из международных соглашений, регулирует отношения по использованию произведений науки, литературы и искусства.
Авторское право – право интеллектуальной собственности. Институт авторского права является частью более обширной отрасли права интеллектуальной собственности.
14
Авторское право – совокупность правовых норм, направленных на регулирование авторских правоотношений. Оно является частью национального гражданского права и разделом международного частного права.
Авторское право - часть гражданского права, регулирующая отношения, которые складываются в связи с использованием произведений науки, литературы и искусства, выраженных в объективной форме (рукопись, чертеж и т.п.), позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора.
В широком смысле понятие авторское право представляет собой совокупность норм гражданского и иных отраслей права, которые регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Применительно к конкретным лицам определение авторское право понимается как совокупность принадлежащих автору (физическому лицу) имущественных и личных неимущественных (духовных) прав в отношении созданного им творческим трудом произведения науки, литературы и искусства, обладающим новизной и оригинальностью, то есть идёт речь о его авторских правах.
Каковы основные функции и проблемы авторского права?
Одной из основных проблем авторского права является создание правовых, имущественных и иных условий для эффективной творческой деятельности в сфере науки, литературы и искусства, обеспечение реальных возможностей автору для признания и защиты его права на созданное его творческим трудом произведение. Наряду с этим, не менее значимой проблемой авторского права является создание правовых, материальных и иных условий для использования произведения науки, литературы и искусства максимально широким кругом лиц. То есть авторское право решает проблему разумного сочетания прав автора на произведение с возможностью использования его обществом.
Виды авторских прав. Исключительные и неисключительные авторские права.
Авторские права и объекты авторского права делятся по нескольким категориям:
Имущественные и неимущественные авторские права. Исключительные и неисключительные авторские права. Человек, обладающий исключительными авторскими правами на произведения, имеет единоличное право на его использование и может запрещать
15
подобное использование произведения другими лицами. Исключительными правами обладает автор произведения, если он не передал свои права (не заключил Авторский договор о передаче исключительных прав) третьему лицу. Лицу, обладающему неисключительными правами на произведение, разрешается использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом. Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное. Неимущественные авторские права это так называемые личные права (такие права, c которыми нельзя поступать как с имуществом: продавать, покупать, дарить, передавать, наследовать и т.д.). Далее остановимся подробнее на имущественных и неимущественных авторских правах.
Личные неимущественные авторские права. В соответствии со ст. 15 Закона об авторском праве автору в отношении его произведения принадлежат следующие основные личные неимущественные права:, - право авторства - право признаваться автором произведения. Право авторства может принадлежать только действительному создателю произведения и не может передаваться ни по каким основаниям, в том числе и по завещанию. От данного права нельзя и отказаться, поскольку оно возникает у автора в связи с созданием им произведения;- право на имя, т. е. право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо, без обозначения имени, т. е. анонимно. Указанное право также является личным правом автора, которое не может кому-либо передаваться, но реализуется только при обнародовании произведения. При подготовке произведения в порядке выполнения служебного задания наряду с непосредственным автором может быть обозначено и наименование организации, по поручению которой выполнена данная работа; — право на обнародование, т. е. право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме. Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять за свой счет из обращения, ранее изготовленные
16
экземпляры произведения. При создании служебных произведений право на отзыв автором не применяется, но он реализует свое право на обнародование в форме передачи своего произведения работодателю;
— право на защиту репутации автора, т. е. право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав, сохраняются за ним даже в случае уступки исключительных прав на использование произведения и охраняются бессрочно. Они не могут перейти и не могут быть переданы иным лицам, в том числе по наследству, по авторскому и иному договору, поскольку по смыслу норм закона являются неотчуждаемыми.
Имущественные авторские права Автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом (ст. 16 Закона об авторских правах).Исключительные права автора на использование произведения означают, в частности, право осуществлять или разрешать следующие действия:— воспроизводить произведение, т. е. изготавливать один или более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме и любым образом (право на воспроизведение); — распространять экземпляры произведения (право на распространение) любым способом: продавать, сдавать в прокат и т. д. При этом следует учесть, что существует так называемое положение об «исчерпании» прав: когда экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения (в частности, это касается свободной продажи и перепродажи экземпляров правомерно изданного литературного произведения и др.); — импортировать экземпляры произведения (право на импорт) в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав; — публично показывать произведение (право на публичный показ); — публично исполнять произведение (право на публичное исполнение)', — сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир (право на передачу в эфир)', — сообщать произведение для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных
17
средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю)', — переводить произведение (право на перевод)', — переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку). Имущественные права на использование произведения, в отличие от неимущественных прав, могут быть переданы (уступлены) другим лицам на основе авторского договора либо по праву наследования и носят срочный характер, поскольку срок действия указанных авторских прав ограничен законом (в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти).
В нашей стране сейчас наблюдается значительное увеличение числа нарушений авторских и патентных прав. Разумеется, одной из причин такой ситуации является слабое знание авторами, изобретателями, патента обладателями и другими лицами, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности, своих прав. Нынешнее российское законодательство о защите интеллектуальной собственности, как правило, недостаточно хорошо освоено юристами, обычно избегающих браться за ведение достаточно сложных дел по данной категории.
Защита авторского права относится к числу наиболее сложных цивилистических проблем, которые имеют непреходящую научную и практическую значимость. Защита авторских и смежных прав выполняется в предусмотренном законом порядке, причем выделяется два способа защиты:
-юрисдикционный, т.е. обеспечение защитой и помощью государственных органов, посредством суда.
-неюрисдикционный, который охватывает собой действия лиц и организаций по защите авторских и смежных прав, которые осуществляются самостоятельным путём, без обращения к государственным или иным компетентным органам.
Уголовную ответственность за нарушение авторских прав несут
лица, которые достигли 16 лет. Данное деяние наказывается штрафом от 200 до 400 МРОТ, или обязательными работами от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.
1.3.Нетрадиционные виды интеллектуальной
собственности. (НВИС)
К НВИС относят: открытия, ноу-хау, рационализаторские предложения.
18
Открытием признается установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познаний. Открытие совершается в различных областях науки в результате научно-исследовательской деятельности, направленной на решение научной проблемы. Оно делает наши знания более глубокими, но раскрывает объективную истину не полностью, не абсолютно, а относительно. Открытие представляет собой совершенно новое научное достижение мирового масштаба, автором его может считаться только тот, и го раньше других оповестил об установлении им новой закономерности, свойства или явления материального мира.
Открытия могут содержать теоретическое обоснование закономерностей, свойств или явлений, хотя теоретическое обоснование не является обязательным признаком открытия, достаточно и экспериментального подтверждения обнаруженных закономерностей, мнений или свойств. Открытием может стать установление закономерной тон между ранее обнаруженными явлениями или свойствами с научным обоснованием. Открытием могут быть не только явления, существующие в природе и ранее не установленные, но и искусственно создаваемые (получение новых химических элементов в системе Менделеева, не обнаруженных в природе).
Нельзя считать открытием научную догадку, гипотезу, которые не базируется на точных расчетах, веских док азательствах и не подтверждены экспериментально. Например, догадка Кеплера об отклонения хвоста кометы в сторону от Солнца под давлением солнечных лучей не есть открытие; а расчеты ученого физика Лебедева, измерившего давления света на твердые тела и газы и подтвердившего гипотезу Кеплера, признаны открытием.
Диплом - документ, выдаваемый на имя автора открытия и удостоверяющий признание выявленных закономерностей, свойств и материального мира открытием, приоритет и авторство на открытия, что дает автору права и льготы, предусмотренные законодательством. Диплом является правовым охранным документом. Диплом приводится формула, которая четко и сжато выражает и.сущность открытия. Если открытие сделано в связи с выполнением • задания, то автору (авторам) выдается
19
диплом, а организации, в котором сделано открытие, свидетельство по установленной форме, удостоверяющее этот факт.
Роспатент с целью широкого использования открытий в народном хозяйстве информирует заинтересованные министерства и ведомства о мронанных открытиях.
«Ноу-хау» это слово сейчас если не на языке, так на слуху почти у всех. В переводе с английского know-how означает «знать как». Обычно под ноу-хау понимают конструкторские и технологические секреты изготовления продукции в различных отраслях производства. Многочисленные попытки дать точное определение ноу-хау не привели к единой формулировки. На наш взгляд, с позиции инженеров
– механиков, ближе всего к истине изложения ноу-хау, данное в американском «Руководстве по выработке договоров о международной передаче ноу-хау (производственного опыта и знаний) в машиностроении» Там говориться: « В зависимости от обстоятельств в отношении определенного товара или части технических знаний, необходимых для проектирования, производства, применения, обслуживания и, возможно, сбыта изделия или некоторых его элементов, а также любого сочетания этих операций; если речь идет о технологии или процессах, то ноу-хау могут состоять из совокупности или части технических знаний, необходимых для их разработки и применения … Ноу-хау представляют экономическую ценность, для использования который их обладатель должен иметь определенные научные и технические навыки».
Рациональные предложения направлено, как правило, на повышение качества продукции, производительности труда, экономии сырья, топлива и материалов там, где непосредственно работают новаторы.
2. ИЗОБРЕТЕНИЕ
2.1. Критерии патентоспособности.
В соответствии со ст. 4 Патентного закона РФ техническое предложение является изобретением, которому предоставляется правовая охрана, если оно обладает тремя критериями:,
-является новым;
-имеет изобретательский уровень;
-промышленно применимо;
Наиболее понятным из перечисленных критериев патентоспособности является пр о м ыш ле н н ая пр им е н им о ст ь ,
20
т.е. возможность применения изобретения в промышленности, сельском хозяйстве и других областях деятельности, используя только материалы заявки.
Однако здесь нужно иметь в виду, что этот критерий исключает возможность патентования невоспроизводимых объектов, например таких, функционирование которых основано на уникальных, т.е., не повторяющихся в природе, особенностях отдельных ее образований. Нельзя, например, запатентовать способ получения некоторого вещества из воды определенного источника, если этот способ нельзя применить для других минеральных вод. Непатентоспособна будет геотермальная электростанция, приспособленная исключительно к особенностям конкретного вулкана и т.п. Впрочем, патентование в таких случаях и не нужно, так как монополизм здесь гарантирован самой природой таких изобретении.
Но в из н а , другой критерий патентоспособности, требует, чтобы изобретение было новым, т.е. неизвестным ранее. Законом установлен принцип мировой новизны, в соответствии с которым, новизну изобретения могут порочить любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Под "общедоступными" следует понимать сведения, распространение которых не ограничено специально, например, грифами "секретно", "для служебного пользования" и т.д.
Наиболее сложным для понимания является третий критерий патентоспособности – и зо бр е та те ль с к и й ур о ве нь . В законе этот критерий сформулирован кратко: "Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники".
Рассмотрим это положение. Любое изобретение можно охарактеризовать некоторой совокупностью существенных признаков, т.е. таких признаков, каждый из которых необходим, а всех вместе достаточно для того, чтобы обеспечить изобретательский замысел. Эта совокупность обязательно должна быть новой (первый критерий патентоспособности), однако составляющие ее существенные признаки (хотя бы один) не обязательно должны обладать новизной. В огромном большинстве случаев изобретение содержит как новые, так и известные, а нередко – только известные элементы. В последнем случае неизбежно встает вопрос о наличии творческого начала, так как изобретение по самой сути – плод творческого труда. В этом его
