Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt-1.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
292.51 Кб
Скачать

Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.

1. Понятие интеллектуальной собственности;

2. Основные институты права ИС

3. Законодательство РБ о праве ИС

4. Международные конвенции, соглашения и договоры об ИС

ст. 139 указывает, что в случае и в порядке, установленном кодексом и законами, признается исключительное право ИС гражданина или ЮЛ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные средства индивидуализации (фирменное наименование и т. д). В науке и на практике 2 подхоа: 1) приветствуют закрепление данного понятия и не считают его ненаучным; 2) считают данный термин неточным и ненаучным, поэтому его можно применять только в политических, но не в юридических документах.

Происхождение термина ИС связывают с французским законодательством 18 в. Тогда сформировался проприетарный подход к пониманию ИС, который базировался на школе естественного права. В соответствии с теориями этой школы право создателя любого творческого результата является неотъемлемым, природным правом и возникает из самой природы творческой деятельности и существует независимо от признания этого права государством. Во французском законодательстве были закреплены понятия литературной и промышленной собственности.

Но этот подход справедливо критиковался в литературе по следующим позициям: 1) нельзя отождествлять правовой режим материальных вещей и нематериальных объектов; 2) в отличие от права собственности, которое бессрочно и не подвержено территориальным изменениям, права автора изначально ограничены во времени и в пространстве; 3) авторские и патентные права защищаются при помощи иных правовых средств; 4) авторские и патентные права тесно связаны с личности создателя творческого результата.

С учетом вышеизложенного в праве сформировался 2-ая теория – теория собственности особого рода. В настоящее время чрезвычаной распространена 3-яя теоиря- теория ИП, в соответствии с которой права авторов, изобретателей, патентооблдателей должны быть признаны правами особого рода, находящимися вне классического деления гражданских прав на вещные, обязательственные и личные.

ИП имеют двойственную природу: с одной стороны создателя творческого результата приадлежит право на его использование, которое носит исключительный характер и в принципе может свободно передавать другим лицам. Данное право относится к числу имущественных прав и по целому ряду признаков сходно с правом собственности. Однако с другой стороны, автор обладает совокупности личных неимущественных моральных прав, которые не могут отчуждаться от их обладателя в силу самой их природы. Причем четкой грани между этими права нет. Они взаимосвязаны и переплетены. Поэтому нужно говорить об условности термина «интеллектуальная собственность».

В России отношение к этому понятию менялось след. образом: в 19 в. законодательство относило права авторов к праву собственности, но в конце 19 начале 20 в. большинство ученых высказалось использования более точного термина. При Советах отношение к этому термину было отрицательное. Впервые после длительного перерыва данный термин появился в Законе «О собственности СССР». Окончательное термин ИС был узаконен конституцией РБ (ст. 51).

Под правовую охрану подпадают только те объекты права ИС, которые указаны в законе несмотря на то, что перечень соответствующих объектов является открытым. Однако дополнить этот перечень может только законодатель.

Посмотреть п. 8 ст. 2 Конвенции «Учреждающей ВОИС» от 14 июля 67 года.

Из смысла п. 1 ст. 139 и названия раздела 5 «Исключительные права на результаты интеллектуальной деяетльности» возникает тождественность терминов ИС и исключительные права. Причем под исключительными правами понимаются имущественные права создателей творческих результатов (ст. 938, 984). Но им принадлежат и личные неимущественные права, не имеющие экономического содержания. Они принадлежат автору независимо от его имущественных прав, сохраняются за ним в случае перехода его имущественных прав к другому лицу (ч. 3 п. 1 ст. 982) и действуют бессрочно (ст. 988). Отсюда вывод: ГК трактует термин ИС узко, поскольку понятием исключительные права, личные неимущественные права авторов не охватываются. Вместе с тем, в литературе высказывается и другая точка зрения, в соответствии с которой исключительные характер носят и имущественные, и личные неимущемственные.

Объекты закреплены в ст. 980 ГК (наизусть!)

Литературная и художественная собственность и промышленная собственность. В ГК РБ в подотрасли ИС выделяют 2 института: авторское право и смежные права; право промышленной собственности. Первый охватывает нормы, регулирующие отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки и искусства и передач эфирного и кабельного вещания. Предметом регулирования права промышленной собственности являются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционные достижений, топологии интегральных микросхем и охраны нераскрытой информации, средств индивидуализации участников гражаднского оборота, товаров, работ и услуг, мест происхождения товаров и отношения, возникающие в связи недобросовестной конкуренции.

В качестве основных задач авторского права в литературе называют 2 задачи: 1) стимулирование деятельности по создании произведений литературы и искусства; 2) создание условий для широкого использования произведений в интересах общества.

Указанные задачи авторского права связанные с его принципами:

    1. принцип свободы творчества (ст. 33, 51 Конституции);

    2. сочетание личных интересов автора с интересами общества: автору принадлежит монопольное право на использование своего произведения, задача же норм права в том, чтобы определить разумные границы этой монополии и обеспечить в некоторых случаях свободное использование произведения заинтересованными лицами;

    3. неотчуждаемость личных неимущественных прав автора;

    4. свобода авторского договора;

Право промышленной собственности отличается от авторского. Если в произведения в литературе и искусства предметом охраны является объекты, отражающие их оригинальность, то в праве промышленной собственности ценность представляют сами идеи. В качестве принципов патентного права можно называть следующие:

  1. принцип признания за патентнообладателем исключительного права на использования патентообладателя. Он означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, вводить, продавать и иным образом вводить в хоз. оборот запатентованную разработку.

  2. соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя и интересов общества. Проявляется в том, что срок действия патента ограничен определенным сроком (20 лет).

  3. предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Если установление авторско-правовой охраны не требует соблюдение от автора каких-либо формальностей, поскольку эта охрана устанавливается автоматически, то по патентному праву соблюдение формальностей, патентование является особым условием охраны.

  4. Законом признаются и охраняются права и интересы не только панетообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Проявляется это в том, что действительным разработчиком предоставляется право запатентовать разработку. За разработчиками во всех случаях признается личные неимущественные права на созданный объект, которые являются бессрочными и непередаваемые.

Гл. 60 и 61 ГК; Закон от 16 мая 96 г в ред. от 11 августа 98 г. «Об авторском праве и смежных правах»; Закон от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы»; Закон от 13 апреля 95 г «О патентах на сорта растений; Закон «О правовой охране топологии интегральных микросхем; Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания»; Закон «О географических указаниях».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]