19 Вересня 2011 року
Семінар
Має бути щонайменше три оцінки з кожної з трьох основних тем. Ще три оцінка – письмові.
Доцільність реєстрації фізичною особою (не ФОПом) торговельної марки є сумнівною – з огляду на сутність торговельної марки (розрізнення товарів та послу).
Треба мати на увазі, що основні міжнародні договори та предмети їх регулювання треба знати. Хоча би in general.
26 Вересня 2011 року
Семінар
Що стосується співавторства: автор не має опублікувати збірку в цілому без того, щоби запитати дозволу інших співавторів.
Щодо права слідування. Норма ЦК дещо ширша, ніж норма Закону: стосується ще й рукописів літературних творів. Крім того, не встановлює обмеження щодо того, як має здійснюватися відчуження (у законі – через галереї, виставки, салони і т. ін.).
Вільне використання з комерційною метою в принципі неможливо.
3 жовтня 2011 року
Продовження після зупинки на формальній експертизі
Не можуть бути зареєстровані як винаходи чи корисні моделі ті об’єкти, що порушують суспільну мораль, громадський порядок, вимоги моральності. Так, на заході не можуть бути зареєстровані методи клонування людини.
Що стосується таємних винаходів – вони патентуються, але про таке патентування оголошується лише по факту, без опису винаходу.
За результатами формальної експертизи виносяться такі рішення: висновок, на підставі якого установа приймає рішення.
Щодо корисної моделі – виноситься рішення про реєстрацію чи про відмову у видачі патента. Патент видається під відповідальність власника.
Корисна модель має два критерії патентоздатності – новизна та профпридатність – ці критерії не перевіряються. Через таку не перевірку мається на увазі багато проблем: патентуються речі, які вже давно всіма використовуються, а потім забороняють іншим використання таких об’єктів. Відповідні патенти підлягають визнанню недійсними, але для цього потрібен час.
Так само що стосується лікарських засобів: додають якийсь неважливий елемент і отримують патент.
Щодо винаходу: після експертизи приймається рішення про відмову у видачі патенту (це не об’єкт, чи не сплачено збір тощо); або заявнику надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи та проведення кваліфікаційної експертизи. Після цього заявник має право протягом 3х років від дати подання заявки надіслати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи після сплати відповідного збору. Вимагати проведення кваліфікаційної експертизи має право інша особа, крім заявника – після публікації заявки в межах трьох років після подання заявки. Теж за умови сплати збору. Разом з тим, третя особа нічого не може виправляти чи додавати, з нею не ведеться листування.
Перевірка на локальну новизну – цей розділ правил нечинний і така перевірка зараз не проводиться.
Щодо вимоги «єдність»: якщо експерт на стадії формальної експертизи встановить, що певні елементи формули не пов’язані – заявнику надсилається пропозиція виділити самостійні заявки із збереженням дати подання від початкової заявки. Якщо заявник не відповість – експертиза йде далі щодо того винаходу, який заявлено першим.
Після спливу 18 міс після подання заявки дані про заявку публікуються. !! Заявки про корисні моделі і таємні винаходи не публікуються.
В публікації є назва, формула винаходу.
Безпосередньо з публікацією пов’язана тимчасова правова охорона: після публікації заявки заявник має право одержати компенсацію за порушення його прав за період від дати публікації і до отримання патенту (від осіб, які взнають про публікацію). !! Відшкодування йде у випадку видачі врешті-решт патенту. Законом передбачено можливість опублікування заявки раніше – за зверненням заявника та після сплати відповідного збору.
Дія тимчасової охорони припиняється з видачею патенту
КВАЛІФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА
На цьому етапі перевіряються критерії патентоздатності:
Промислова придатність. Як правило, винаходи, засновані на недоведених наукою законах, визнаються непридатними. Якщо цього критерію немає – далі експертиза не проводиться.
Новизна, а точніше – світова новизна. Ст. 7 закону. До уваги при визначенні новизни беруть до уваги, зокрема, всі заявки, які має бути опубліковано на час подання цієї заявки (крім тих, які відкликані, не підлягають публікації з інших підстав, а також опубліковані, які при цьому вони були відкликані до публікації (таке трапляється, бо збірник формується десь за 2 місяця до безпосереднього опублікування).
Збірний прототип: результат складання кількох різних об’єктів, тобто сума суттєвих ознак різних об’єктів !! При визначенні новизни не може застосовуватися збірний прототип.
Пільга по новизні: новизна не вважається опороченою, якщо мало місце розкриття самим винахідником за 12 міс до …?
Винахідницький рівень: для фахівця у відповідній сфері винахід не є очевидним. Очевидність не означає простоту!) Наприклад, не є винаходом додача ножів до кавомолки для більшої подрібнюваності кави. Наприклад, використання алюмінію замість чугунку для полегшення механізму.
Формула може коригуватися, однак у будь-якому випадку будь-які зміни допускаються виключно в межах поданих матеріалів.
За результатами експертизи приймається рішення про видачу чи відмову у видачі експертизи. Рішення приймається Службою на підставі висновку експертизи.
Державне мито отримується виключно після позитивного рішення. Інакше втрачається можливість відкликати заявку чи оскаржити рішення установи до апеляційної палати: відкликання можливе у будь-який час до дати сплати мита або до дати прийняття рішення щодо об’єкта.
Перетворення заявки. Можливе до прийняття рішення за результатами формальної експертизи шляхом перетворення заявки на винахід /корисну модель на заявку про корисну модель/винахід.
До публікації заявки на винахід чи відомостей про видачу патенту на КМ все листування ведеться у конфіденційному режимі з метою збереження новизни.
Після позитивного рішення про видачу патенту сплачується держмито за видачу патенту та збір про публікацію. Документи про сплати мають надійти установі протягом 3х місяців після надходження заявнику повідомлення про позитивне рішення. Цей строк може бути продовжено на 6 місяців за умови сплати відповідного збору (за подовження). У разі пропуску строку з поважних причин його може бути поновлено в рамках 6міс після спливу строку для оплати.
Дата публікації відомостей про видачу патенту і державної реєстрації – одна і та ж. опис може бути опубліковано в іншому бюлетені, але в будь-якому випадку не пізніше 3х місяців після публікації відомостей про видачу патенту.
Сам патент видається протягом 1 міс після публікації про видачу патенту. Якщо заявників кілька – їм видається 1 патент. Якщо патент втрачено – може бути видано його дублікат.
Після того 3і особи може отримувати копії матеріалів заявки для ознайомлення.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗА ЗАЯВКАМИ
Способи: в межах 2х місяців від дати одержання рішення по КАС; до Апеляційної палати Служби. 3і особи, які не є заявниками, можуть оскаржити рішення лише до суду.
Стаття 26 «перетворення деклараційного патенту» - тепер ця стаття практично «мертва». З прийняттям ЦК деклараційні патенти вже не видаються, а строк дії видачі попередніх припинився.
ПРАВА, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ
Особі, яка має панент, має виключні майнові права. ОНП належать автору винаходу.
МП:
Право використовувати;
Виключне право дозволяти / перешкоджати використанню.
Якщо власників патенту кілька: кожен вправі використовувати винахід чи КМ сам, але видати ліцензію чи передати права на нього можливо лише за згодою всіх.
Порушенням права є, серед іншого, використання в господарській діяльності (?!) навіть добросовісним набувачем речі, виготовленої з порушенням права патентовласника.
Після повідомлення набувачу патентовласником про порушення цей перший має або припинити використання, або купити ліцензію.
Продукт вважається виготовленим з використанням, якщо використано всі суттєві ознаки (не менше, можна більше) або еквівалентні. Суть еквівалентності: можливість заміни однієї суттєвої ознаки іншою, якщо технічний результат зостається той самий.
Так:
А+Б+С = О
А+Б+Д = О
С = Д (еквівалентні)
На приклад, ланцюг і трос.
Еквівалентність неможлива «взагалі» - вона встановлюється виключно застосовно до конкретного винаходу, адже має значення однаковий функціональний результат.
«Опосередкована охорона» - охороняється процес, а опосередковано – об’єкт, виготовлений із застосуванням того процесу. При цьому застосовується практично презумпція явності особи, щодо якої є достатні підстави припускати порушення.
ПІДТРИМАННЯ ЧИННОСТІ МАТЕНТУ
За підтримання патенту щороку має сплачуватися збір. Розміри зборів чим довше, тим більші. Цей розмір може бути зменшено (50%) у випадку подачі до установи зобов’язанні надавати ліцензію кожному, хто звернеться (відкрита ліцензія).
ВИНЯТКИ з майнових прав
І. без виплати винагороди і без згоди
1. Невідчужуване право попереднього користування.
2. В ТЗ, які тимчасово/випадково перебувають в Україні.
Патенти захищаються і діють територіально.
3. Використання об’єкта без комерційної мети.
4. З науковою метою або в порядку експерименту.
ІІ. Без згоди і з виплатою винагороди
5. Технічні лиха, аварії тощо.
ІІІ. Вичерпання права
1. Наступні після першого перепродажі (повторне введення в цивільний обсяг). Головна умова – правомірність виготовлення власником патенту чи ліцензіатом.
Тут діє міжнародна, а не національна концепція (не має значення, де було здійснено перший продаж).
NB! Якщо продукт було виготовлено правомірно, але в країні, де продукт не захищався, то власник вправі забороняти ввезення продукту до Україні, де він має патент.
! В РФ діє національне вичерпання права.
«Сірий, паралельний імпорт» - правомірний імпорт не офіційним дистриб’ютором. Правомірний завдяки міжнародній концепції вичерпання.
!!! Не є порушенням добросовісне використання в господарській діяльності. А добросовісне воно лише постільки поскільки немає повідомлення від правовласника.
ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ прав – помилка в законі. Правильно – примусовий дозвіл.
Невикористання протягом 3х послідовних років – будь-хто зацікавлений може оскаржити необґрунтовану відмову правовласника від видачі ліцензії до суду.
Перехресне ліцензування
Власник раднішого патенту зобов’язаний видати патент пізнішому, якщо той другий значно кращий (має значні техніко-економічні переваги), але який неможливо використовувати без першого.
Ще один виняток – примусова ліцензія, що видається КМУ у випадку суспільної необхідності. Пкму № 8.
3 жовтня 2011 року
Семінар
Виконання вживу того самого твору тією самою особою є іншим, осібним виконанням. Про «те саме виконання» можливо вести мову лише тоді, коли було здійснено запис виконання.
Казати про похідний характер суміжних прав від авторських вельми умовне: запис звуків дикої природи, виконання твору фольклору – таким чином утворюються об’єкти суміжних прав, але про жодні авторські права мова не йде.
Суміжні права суміжні в тому розумінні, що вони – як матрьошка: права виконавців, оскільки без запису у грамі практично не існують, та прав виробників грам, оскільки виконання, зазвичай, суть наповнення грами, зв’язані дуже сильно. Програми ж мовлення наповнюють виконання і грами.
Слід мати на увазі, що виробники
Слід чітко розрізняти дата виконання
10 жовтня
Семінар
Наступний семінар – захист, практичні питання (вирішування задач)
+ тест – біля 20-30 хвилин
Міжнародна конфедерація авторських та композиторських товариств – міжнародна організація управління. З нею співпрацює єдине – українське агентство з авторських та суміжних прав.
17 жовтня
Семінар
Розпорядження майновими правами – бонусний семінар
Наступний розділ буде три семінари і разом, крім патентного права, нетрадиційні об’єкти.
По патентному буде контрольна робота
Наступний семінар – уся частина один
«Анастасія Василівна давала вам його дуже глибоко. Я так само буду питати»
24 жовтня
Лекція
КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Об’єкти:
Торговельні марки;
Комерційні найменування;
Географічні зазначення.
Ці об’єкти не є результатами творчої діяльності.
ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА = ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
В законі – тільки «торговельна марка», вже в ЦК додано торговельні марки.
Це – позначення, що відрізняє товарів та послуг одних осіб він товарів і послуг інших. На відміну від комерційного найменування, яке розрізняє самих осіб.
Види:
І. Звичайні:
Словесні зазначення;
Зображувальні, в т.ч. геометричні фігури, малюнки;
Комбіновані позначення – зі словесних, зображувальних, інших.
ІІ. Нетрадиційні:
Об’ємні
Звукові;
Нюхові;
Тактильні (що сприймаються на дотик);
Кольори або поєднання кольорів як таких.
Звичайні реєструються без проблем; більшість нетрадиційних в Україні зареєструвати неможливо (крім об’ємних, а також кольорів хіба-що; звукові реєструються лише як частина музичного твору або музичний твір – тобто які можна подати нотами. В правилах написано, що допускається реєстрація будь-яких видів звуків, на практиці ще жодного звуку, який не можна подати нотами, не зареєстровано). Взагалі нетрадиційні реєструються тільки в невеликій кількості країн, серед цих останніх – США (там реєструються практично все).
Взагалі вважається, що опис не може вважатися адекватним відображенням торговельних марок.
В 2006 році прийнято Сінгапурський договір про право на торговельні марки. В інструкції до договору викладено положення щодо великої кількості нетрадиційних знаків, прийнято, що опис слід все-таки вважати належним відображення знаку.
В Німеччині зареєстровано знаки, створені шрифтом Брайля, але не як тактильні, а як об’ємні.
Серед прикладів об’ємних знаків – особливі форми пляшок.
Міндрул: це має охоронятися як промисловий зразок. Але, мовляв, так роблять, бо промислові зразки охороняються всього-лише 15 років. Найвідоміший приклад – оригінальна пляшка кока-коли.
Об’ємний знак не повинен бути обумовлений виключно функціями товарів (це є підстава для відмови в реєстрації), має бути присутня оригінальність. Приклад: нещодавно було подано на реєстрацію губка для миття посуду із хвилястою поверхнею однієї грані. Заявник стверджував, що через те, що він і саме він виробляв губки такої форми, ця форма набула розрізняльної властивості.
Відмовили: 1) об’єкт є реалістичним відображенням товару; 2) знак є суто функціональним (заявник сам стверджував, що саме така поверхня найкраща для піноутворення).
Критерії придатності
Статті 5, 6 закону.
1. Не реєструються знаки, що суперечать публічному порядку, вимогам моральності та гуманності.
Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів і послуг (одні правила і для подання, і для розгляду). Наказ Держпатенту 28.07.1995р. № 116.
В законі про організацію та проведення чемпіонату Євро 2012 є окремий розділ про інтелектуальну власність – особливі положення про порядок реєстрації: серед підстав відмови – якщо УЄФА вважає, що реєстрація знака може порушити його права (експерт, якщо вважає, що може мати місце таке порушення, надсилає заяву для надання висновку до УЄФА, і на підставі рішення останнього приймає своє рішення). В законі визначено, що чемпіонат є особливо важливим для цілої країни
Підстави для відмови (стаття 6):
1) абсолютні: оманливість знака, порушення моральності тощо
Частина 1 статті 6: зображення або імітація державних символів, прапорів, назви держав, двобуквені коди держав, закр. у стандарті ВОІВ № 3; емблеми, скорочені найменування міжнародних міжурядових організацій; нагороди.
На цій підставі ніколи не буде зареєстровано позначення, яке містить лише ці елементи. Ці елементи можуть складати частину знаку, якщо не займають у ньому домінуючого положення, при чому вони у складі знаку не охороняються.
Для включення такого елемента до знака потребується згода відповідного компетентного органу. В Україні це – спеціальний колегіальних орган при Держслужбі (щодо слова «Україна» та UA); щодо державних символів: в Конституції визначено, що вони можуть застосовуватися лише на підставі та в порядку закону.
За законодавством РФ їх державні символи за жодних обставин не можуть бути ні торговельною маркою, ні її елементом. Використання вербального позначення назви держави – на це дає згоду спеціальний їхній орган.
Порядок включення до знака слова «Україна» визначено окремо; за таке сплачується додатковий збір.
Чим більше зайвих елементів у знаку, тим складніше його захищати.
Не варто реєструвати етикетки і под. в цілому (зі словом «Україна» в адресі, штих-кодом і под. – воно того не варте).
Знак не подається «в нікуди», прив’язується тільки до конкретних типів товарів.
Частина 2 статті 6: позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання. Це – позначення, що складаються з однієї літери, цифри, простої геометричної фігури без характерного графічного виконання тощо. Однак, реєстрація таких позначень допускається, якщо внаслідок тривалого використання набули розрізняльної здатності (напр., «777» шоколад). Не мають розрізняльної здатності – реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються як знак на позначення цих товарів (як правило, об’ємні позначення). Що стосується пляшки кока-коли – товаром там є напій, а не пляшка (а позначення помідора для виробника помідора; цукерки рафаелло для цієї ж цукерки – так само). Ще – наявність функціонального призначення.
Що стосується абревіатур – вони вважаються такими, які мають розрізняльне значення (за загальним правилом).
Загальновживані скорочення так само не підлягають реєстрації (не мають розрізняльної здатності).
Ще одне положення – старі радянські знаки, які використовувалися різними виробниками одного й того ж товару (згущене молоко; прима тощо). З часом цю норму було виключено із закону, але в правилах вона залишилася і практично діє.
Допускається, щоправда, реєстрація колективних знаків. В законі не відображено, є, натомість, у Паризькій конвенції. Суть: знак реєструється на об’єднання осіб: громадську організацію; об’єднання підприємств (спільна діяльність?). Під колективний знак при реєстрації обов’язково подається статут такого знаку: договір про порядок використання особами такого знака.
Зарплатня експерта залежить від кількості заявок, які проходять через нього.
Так само не є розрізнювальними родові поняття товарів, які відпочатково використовувалися як знаки для товарів та послуг, але згодом втратили розрізняльну здатність (поліетилен; целофан; ксерокс тощо). Така загроза чатує і на реальні торговельні марки. Ледь-ледь вдалося уникнути такої долі Памперсу.
В законодавстві ЄС зазначено: заборонено у словниках вживати назви торговельних марок, хай би й звичайних, без зазначення, що вони є зареєстрованими торговельними марками.
Так само – якщо марка складається виключно з опису певних властивостей товару, місця і часу їх виготовлення (надання), початку виробництва тощо. Наприклад: «перший сорт»; «1898». Для реєстрації має бути підтвердження, що, до прикладу, є підстави для зазначення відповідного року як року початку виробництва. Крім того, якщо, наприклад, рік чи щось подібне виконано оригінальним графічним робом – реєстрація можлива.
Не підлягають реєстрації оманливі чи потенційно оманливі знаки. Напр., зображення вівці для синтетичних тканин. Це – те, для чого відпочатково задумовувалася ця норма. Ще приклад: «Херес міцний сухий» для цілої лінії будь-яких алкогольних товарів: для частини товарів, яким відповідає по-суті – такий знак не підлягає реєстрації як описовий; для інакших – оманливий.
У нас в законодавстві відсутнє поняття недобросовісної реєстрації: коли особа не має відношення до виробництва відповідного товару, але реєструє на себе такий знак. При тому, що захист територіальний, це створює широке коло для маніпуляцій – напр., реєстрація закордонних знаків. Установа, буває, виходить із ситуації шляхом посилання при відмові на оманливість.
«Складаються лише з позначень, які складаються лише із загальновживаних символів і термінів»: якщо завляється загальновживаний термін певної галузі для товару, який стосується у цій сфері. Так, «авто» не зареєструються у сфері автомобілебудування, але зареєструються для поліграфічної продукції.
«Термін» - словесне позначення; «символ» - графічне позначення.
_______________________________________________________
При цьому допускається включення до знаку як елементів, що не займають домінуючого положення у знаку, всього згаданого добра – крім оманливих елементів.
Домінуюче положення – суб’єктивне явище; вважається, що, зазвичай, воно є, коли елемент посередині; коли він більший за інші елементи; коли він виконаний у кольорі, який привертає особливу увагу.
2) відносні: пов’язані з більш ранніми правами третіх осіб
Частина 3 статті 6
Частина 4 статті 6
Не реєструються «тотожні» (збігається в усіх елементах; але за розмірами можуть бути відмінності) або «схожі до ступеню змішування» (у свідомості споживачів) – із знаками, раніше зареєстрованими; заявленими до реєстрації іншою особою за знаками для однорідних товарів і послуг. Це не стосується добре відомих знаків – їх стосується окрема стаття.
Також: тотожність чи схожість із знаками, не зареєстровами, але які охороняються за міжнародними договорами (по паризькій конвенції (знаки, офіційно визнані добре відомими в Україні – апеляційною палатою Держслужби чи судом), мадридській, протоколу до мадридського – реєстр веде ВОІВ), без видачі реєстрації.
Ще – сході з фірмовими (комерційними) найменуваннями, відомими в Україні. Право на комерційне найменування виникає без реєстрації з часу першого використання (цей останній момент здебільшого визнається у практиці – з моменту першого господарського використання); (не зовсім ясно – що мається на увазі під відомістю). Ця норма застосовується не часто, якщо є інші норми – застосовуються вони (внаслідок складності).
24 жовтня
Семінар
Деклараційні патенти на винаходи після 2004 року не видаються, видавався на шість років, вже не діють взагалі. Цей патент видавався без проведення кваліфікаційної експертизи. Видавався швидко, десь за 4 місяці.
Є різни види пріоритету: є конвенційний, є виставковий (про це йшлося в лекції).
Ось приклад: якщо було подано згруповану заявку, і виділяється певний елемент заявки в окрему – для встановлення дати подання цієї нової використовується дата подання первісної (але не пізніше 12 місяців)
Конвенційний – якщо заявку до того було подано в іншій країні
Виставковий – датою пріоритету (подання заяви) може бути дата відкриття виставки чи виставки впродовж виставки.
Право пріоритету: належить заявнику, і не інакше, але на більш ранню заявку. Серед значення: потрібне, щоби винахід не ввійшов до рівня техніки, щоби хтось інший десь де-інде, в іншій конвенційній країні не звернувся із заявою.
Першість заявки – це «хто перший»;
Пріоритет заявки – мається на увазі пріоритет не заявників, а пріоритет саме заявок одного й того ж заявника, тобто визначення дати подання заявки за ранішою, фактично, датою.
Публічкація заявки – для того, щоби нові заявники не тужилися надаремне; для подання заперечень.
Етапи отримання патенту:
Подання заявки;
Попередня перевірка (щодо наявності державної таємниці);
Формальна експертиза;
Опублікування заявки;
Кваліфікаційна експертиза;
Пільга по новизні – 12 місяців.
Спочатку визначається промислова придатність;
Новизна, винахідницький рівень;
Висновок Укрпатенту;
Сплата;
Реєстрація патенту Держслужбою;
Видача патенту.
Особливе немайнове право – на присвоєння свого імені винаходу.
Специфіка щодо використання процесу: не всі нові процеси призводять до використання нового продукту; один і той же продукт може бути результатом різних процесів. Тому фактично законом встановлено презумпцію вини, і те, що порушення права на процес не було, доказується відповідачем, а не позивачем.
Наступний семінар – винятки, захист; + промислові зразки.
7 листопада
лекція
ВИНЯТКИ З ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Не є порушенням здійснення будь-якого права, яке виникло до подання заявки (для власників промислових зразків тощо).
Не є порушенням використання після вичерпання прав. Оскільки в законі не вказано прямо на інше, вичерпання права міжнародне.
Неможливо заборонити некомерційне використання знака.
Неможливо заборонити використання при повідомленні новин.
Неможливо забороняти добросовісне використання особами їх імен та адрес. Недобросовісність означає, що використання прямо свідчить про мету скористатися авторитетом правовласника.
ОБОВ’ЯЗКИ ЗІ СВІДОЦТВА НА ЗНАК
Добросовісність використання.
Підтримання чинності свідоцтва немає – є просто поновлення дії свідоцтва один раз на 10 років, кількість цих подовжень необмежена.
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА
Відмова власника свідоцтва.
Несплата збору за продовження дії свідоцтва. Сплата здійснюється в останні чотири місяці останнього року. Після збігу 10-річного строку дається пільговий 6-місячний строк. Тут треба мати на увазі, що збіг 10-річного строку дії свідоцтва, якщо іще не збіг 6-місячний строк, це означає, що свідоцтво ще може бути поновлено.
Якщо позначення перетворилося на загальновживаний термін (ескалатор, ксерокс). Визнання здійснюється судом в порядку позовного провадження.
Якщо знак не використовується протягом безперервного 3-річного періоду після дати реєстрації знака («дострокове припинення у зв’язку з невикористанням»). Підстава не застосовується у разі поважних причин. Друга підстава: якщо знак має дві особи, чи, принаймні, дві особи можуть використовувати знаки. І саме щоби не вводити в оману споживачів… Для цілей положень про дострокове припинення у зв’язку з невикористанням використання ліцензіатом вважається використанням.
P.S. Другу підставу взято з директиви ЄС, там вона – підстава навпаки неповажна.
Дата припинення.
За рішенням суду – з дня набрання сили рішенням суду.
Несплата збору, відмова власника – з дня публікації про це.
Визнання знака недійсним – вважається таким, що не мав сили взагалі (ще від дати подання заявки).
Ситуація. Знак зареєстровано неправомірно, подається позов про визнання свідоцтва недійсним, відповідач відмовляється. Нібито зникає предмет спору.
Підстави визнання свідоцтва недійсним:
1) невідповідність статтям 5,6;
2) наявність у свідоцтві товарів/послуг, відсутніх у заявці;
3) значна зміна позначення у свідоцтві порівняно з тим, яке було в заявці;
4) видача свідоцтва з порушенням прав інших осіб (напр., суб’єктів авторського права).
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ВЛАСНИКА СВІДОЦТВА
Використання тотожних чи споріднених товарів/послуг/знаків.
В ЦК зазначено, що щодо всіх об’єктів інтелектуальної власності можна просити компенсації, але щодо об’єктів промислової власності відсутні норми з визначенням розмірів таких компенсацій, тому на практиці застосовується тільки відшкодування шкоди.
ПОВТОРНА РЕЄСТРАЦІЯ
Підстави:
- свідоцтво припинилося через несплату збору;
- свідоцтво припинилося за заявою правовласника.
«Кожен експерт керується своїм глибоким внутрішнім переконанням»
NB! Тут мова йде лише про тотожні (співпадіння у всіх елементах), але не про схожі до ступеню змішування, знаки.
РЕЄСТРАЦІЯ ЗНАКІВ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ
1. За національною процедурою окремо в іноземних державах. Перевага: знак може використовуватися тільки на території відповідної країни. Недолік: дорожча, ніж міжнародна; треба діяти через патентних повірених; чим більше реєстрацій в багатьох країнах, тим складніше за всіма ними наглядати.
2. Міжнародна система реєстрації: Мадридська конвенція та Протокол до мадридської конвенції. Різниця. Відпочатково укладено Мадридську угоду, до неї ряд країн не хотіли приєднуватися, зокрема, США. Тому було розроблено дещо
До 2009 року – якщо країна одночасно була учасницею обох угод, то нею мали застосовуватися положення мадридського договору. В 2009 році це положення було переглянуто Асамблеєю – і тепер при паралельній дії реально діє Протокол.
По мадриду, підставою для міжнародної заявки є тільки базова реєстрація, по Протоколу – або базова реєстрація, або базова заявка.
Заявка подається на одному з трьох бланків в інструкції. ММ1 – обрані країни є учасницею суто мадридською угодою (практично не застосовується, таких країн тільки дві – Алжир, і Таджикистан); ММ2 – обрані країни є учасницями лише протоколу; ММ3 – обрані країни є учасницями і протоколу, і мадриду, будь-які інші комбінації.
Будь-які інші дії здійснюються на бланках із сайту ВОІВ.
Постанова 1716 – збори. За подання заявки подається національний збір та міжнародний збір. Сплачується у швейцарських франках. Розрахунок: на сайті ВОІВ є спеціальний калькулятор, саме ним треба користуватися обов’язково. За загальним правилом, мито сплачується один раз. В деяких, щоправда, мито розбито на кілька «фаз» (напр., в Японії).
Якщо збори сплачено нормально – відомство надсилає заявку до ВОІВ. Якщо заявка доходить до ВОІВ не більш як за два місяці – датою заявки вважається дата подання до відомства; якщо більше – за датою надходження заявки вже до ВОІВ.
ВОІВ розсилає заявку на національні рівні. Потім починається національна фаза (експертизи за національними законодавствами).
Мадрид: експертиза має проводитися за 12 міс (чи попереднє повідомлення про відмову). За протоколом – теж 12 міс, але держава може, повідомивши про це ВОІВ, збільшити цей строк до 18 місяців.
Проводячи експертизу, національні відомства можуть відмовити на підставі, яка існує в національному праві – крім підстави «в національному праві обмежено кількість класів чи товарів/послуг». Насправді дуже багато країн вимагають окрему заявку для кожного класу; в Китаї збільшений збір за кожний після 10-го товар/послугу.
Направляючи заявнику відмову, національне відомство зазначає підстави і визначає строк для подання ремарки.
ЧЕРЕЗ ВОІВ: продовження строку, внесення змін, подання заявки (через національне відомство). Решта спілкування з національними відомствами – через патентних відомств.
По національній заявці, по попередній відмові у нас встановлено фактично 2 місяці; по міжнародних наша служба дає 3 місяці.
Правова охорона надається не з видачею свідоцтва, а з видачею свідоцтва – простий незасвідчений папірчик.
Відмінностей в охороні про міжнародній реєстрації від національної немає.
Переваги міжнародної: дешевше, ніж окремо по національних (якщо не буде особливих проблем у реєстрації); легше підтримувати чинність – стосовно всіх обраних країн здійснюється один раз.
Підтримання чинності. Мадрид – 20 років, але підтримання – що десять років; протокол – 10 років.
Міжнародна реєстрація залежна від базової реєстрації/заявки протягом 5 років. Так, якщо протягом 5 років базова реєстрація/заявка припиняється – міжнародна йде туди ж, після 5 років – це не впливає на міжнародну реєстрацію.
«Центральна атака» - на базову реєстрацію, найпростіший спосіб позбавити знак одразу у всіх країнах.
За мадридом, якщо протягом 5 років базова реєстрація анульована – міжнародна кане в лєту; за протоколом якщо протягом 5 років базова реєстрація припинена чи анульована: якщо протягом 3х місяців (від дати анулювання національної та міжнародної) власник встигне подати заявки до національних відомств, датою подання заявок тих вважається дата міжнародної реєстрації.
