Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsii_Grazhdanskoe_pravo_Obschaya_chast.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
208.16 Кб
Скачать
  • Юридические лица собственники имущества (все остальные юридические лица).

    1. Способность самостоятельно отвечать по своим обязательствам своим имуществом. Это выражается в том, что:

      1. Юридические лица отвечают по обязательствам всем своим имуществом. Исключение составляют финансируемые собственником учреждения, которые отвечают по обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами;

      2. Учредители и участники юридического лица или собственник не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам этих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо учредительными документами юридического лица.

    Участники ООО солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества в пределах, определяемых учредительными документами (пункт 1 статьи 94 ГК).

    Участники полного товарищества и полные товарищи коммандитного товарищества солидарно между собой несут субсидиарную ответственность (пункт 1 статьи 72 ГК, пункт 1 статьи 81 ГК).

    Члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе в пределах, установленных уставом, но не меньше величины полученного годового дохода в кооперативе (пункт 1 статьи 107 ГК).

    Если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана собственником его имущества, участниками или другими лицами, в том числе руководителями юридического лица, имеющими право давать обязательные для данного юридического лица указания либо имеющие возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам лица.

    Государство не отвечает по обязательствам созданных им юридических лиц кроме случаев, предусмотренных законодательными актами.

    1. Самостоятельное участие в гражданском обороте от своего имени. Этот признак включает в себя возможность:

      1. от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

      2. нести обязанности;

      3. быть истцом и ответчиком в суде.

    Коммерческие и некоммерческие юридические лица

    Коммерческое юридическое лицо – организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющая полученную прибыль между участниками.

    Они могут создаваться в форме:

    • хозяйственных товариществ и обществ;

    • производственных кооперативов;

    • унитарных предприятий;

    • крестьянских фермерских хозяйств;

    • иных формах, предусмотренных ГК.

    Некоммерческое юридическое лицо – организация, не преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) не распределяющая полученную прибыль между участниками.

    Они могут создаваться в форме:

    • потребительских кооперативов;

    • общественных или религиозных организаций и объединений;

    • учреждений;

    • фондов;

    • в других формах, предусмотренными законодательными актами.

    Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи в соответствии с законодательством, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

    А также некоммерческие организации могут создаваться для удовлетворения материальных или имущественных потребностей лиц граждан либо граждан и юридических лиц в случаях предусмотренных ГК и законодательными актами.

    Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц

    Гражданская правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, то есть в момент государственной регистрации, если иное не предусмотрено Президентом и прекращается в момент его ликвидации.

    В науке выделяют общую и специальную правоспособность.

    Общая правоспособность означает способность иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности (граждане).

    Специальная правоспособность предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям и виду деятельности и прямо зафиксированы в учредительных документах.

    В соответствии со статьей 45 ГК юридическое лицо может иметь гражд права соответствующие:

    1. Целям деятельности, предусмотренные его учредительными документами

    2. Предмету деятельности, если он указан в учредительных документах.

    Отдельными видами деятельности юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения – лицензии.

    В настоящее время существует тенденция закрепления общей правоспособности юридических лиц. В учредительных документах некоммерческих организаций, а также предусмотренных законодательными актами случаями коммерческих организаций должен быть определен предмет деятельности юридического лица.

    Учредительными документами коммерческих организаций может быть предусмотрен предмет их деятельности и в случаях, когда в соответствии с законодательными актами это не является обязательным (пункт 2 статьи 48 ГК).

    Согласно пункту 19 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования утвержденному Декретом № 1 от 16.01.2009 года в уставе юридического лица по желанию собственника или участников могут указываться виды деятельности осуществляемые юридическим лицом. Регистрирующим и другим государственным органам запрещается требовать указания в уставе осуществляемых видов деятельности.

    Специальной правоспособностью обладают некоммерческие юридические лица, не подпадающие под действие Декрета № 1.

    Гражданская дееспособность возникает и прекращается одновременно с правоспособностью. Дееспособность юридического лица осуществляется его органами.

    Орган юридического лица – это правой термин, обозначающий лицо или лиц, представляющих интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на то полномочий, то есть без доверенности.

    Именно через свои органы юридическое лицо приобретает права и принимает на себя обязанности, поэтому действия органа юридического лица рассматриваются как действия самого юридического лица.

    Органы могут быть:

    • Единоличными;

    • Коллегиальными.

    По срокам деятельности:

    • Постоянные;

    • Временные.

    Формирование органов может происходить:

    • Путем избрания участниками или членами;

    • Путем назначения собственником имущества;

    • Наниматься по контракту с собственником или уполномоченным им органом.

    Состав органов, пределы их компетенции и порядок формирования определяются в виде общего правила законодательными актами о данном виде юридических лиц и конкретизируются в учредительных документах.

    Орган юридического лица должен действовать в пределах компетенции. Действия, совершенные за пределами компетенции, не порождают для юридического лица правовых последствий.

    Ответственность за их совершение несут физические лица как самостоятельные субъекты.

    В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может осуществлять свою деятельность через своих участников (пункт 1 статьи 69 ГК).

    Лицо, выступающее от имени юридического лица, должно действовать добросовестно и разумно. По требованию собственников или участников юридического лица оно обязано возместить убытки, если иное не было предусмотрено законодательными актами или договором (пункт 3 статьи 49 ГК).

    От органа юридического лица необходимо отличать его представителя. Полномочия представителя основываются на доверенности.

    От осуществления деятельности юридического лица его органом следует отличать действия всего коллектива работников по обеспечению функционирования юридического лица. Действия работников в процессе выполнения трудовых обязанностей признаются действиями самого юридического лица.

    Юридическое лицо отвечает за действия своих работников, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (статья 373 ГК).

    Юридическое лицо может предъявить регрессное (обратное) требование работнику действия которого повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства или причинили вред.

    Наименование и местонахождение юридических лиц Наименование

    Наименование юридического лица должно соответствовать требованиям законодательства.

    Оно должно содержать:

    1. Указание на организационно-правовую форму;

    2. Указание на характер деятельности (для некоммерческих юридических лиц и УП, а в предусмотренных законодательными актами случаях и для иных коммерческих организаций).

    Юридическое лицо вправе выбрать любое наименование отличное от наименования других субъектов и не используемое другими ранее.

    Статья 50 ГК предусматривает исключения из этого правила:

    1. Включение в наименование указания на полное или сокращенное название Республики Беларусь. Это право в соответствии Указом от 07.04.2000 года № 172 «Об использовании названия Республики Беларусь юридическими лицами» принадлежит государственным органам и организациям, а также иным юридическим лицам в случае наделения их этим правом Президентом по представлению Совета Министров;

    2. Включение слов «белорусский» и «национальный». Смотри Указ Президента от 31.05.2005 года № 247 «О дополнительных мерах по упорядочению использования слов "национальный" и "белорусский"». Этим указом определены лица, обладающие правом использования этих слов в наименовании.

    Коммерческие юридические лица должны иметь также фирменные наименования.

    Право на фирму, то есть использовать фирменное наименование в гражданском обороте, является личным неимущественным правом и носит абсолютный характер. Юридическое лицо имеет право исключительного использования фирменного наименования.

    Постановление Совета Министров от 05.02.2009 года № 154 утвердило Положение о порядке согласования наименований. Для согласования наименования заявитель подает:

    • Заявление;

    • Копию документа об оплате соответствующей пошлины;

    • Копию документа, подтверждающего полномочия.

    Заявители, которым согласовано наименование, в течение 3 месяцев со дня согласования обязаны использовать это наименование. На этот срок наименование резервируется в базе данных.

    В соответствии с Постановлением Министерства Юстиции от 5.03.2009 года № 20 «О согласовании наименований юридических лиц» согласование наименования производится путем:

    1. Оценки на предмет тождественности наименования уже внесенным в реестр или зарезервированным;

    2. Оценки на предмет соответствия предложенных наименований требованиям законодательства.

    Юридическое лицо может иметь сокращенное наименование, которое определяется в целях упрощения взаимоотношений между участниками гражданского оборота при наличии сложного и многословного полного наименования (НЦЗПИ).

    Коммерческая организация обязана, а некоммерческая может иметь специальное наименование, то есть индивидуализирующую юридическое лицо часть наименования, содержащуюся в кавычках.

    Местонахождение

    Местонахождением юридического лица является местонахождение его постоянно действующего исполнительного органа, а в случаях отсутствия постоянно действующего исполнительного органа иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

    Размещение собственником в принадлежащем ему помещении организаций и их подразделений допускается после перевода этих помещений в нежилые, если иное не предусмотрено законодательными актами (статья 272 ГК).

    Использование не по назначению одноквартирных, блокированных жилых домов или их части производится по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами с соблюдением правил градостроительства, норм санитарной гигиены и противопожарной безопасности (статья 8 ЖК).

    Согласно пункту 2 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденному Декретом № 1 от 16.01.2009 года местонахождением ЧУП может являться жилое помещение физического лица-собственника в одном из следующих случаев:

    1. Жилое помещение принадлежит на праве собственности (в этом случае необходимо согласие всех со-собственников и всех совершеннолетних членов семьи, проживающих в этом жилом помещении);

    2. Если субъект постоянно проживает в жилом помещении, за исключением помещения государственно-жилищного фонда (необходимо согласие собственника и проживающих в данном жилом помещении проживающих членов семьи собственника).

    Осуществление производственной деятельности в жилом помещении не допускается без перевода его в нежилое.

    Учредительные документы

    Юридическое лицо может действовать на основании:

    • Учредительного договора (хозяйственные товарищества);

    • Устава;

    • Положения, если это предусмотрено актами Президента.

    Юридическое лицо действует на основании устава и (или) учредительного договора. Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается собственником имущества (учредителями, участниками).

    В уставе, учредительном договоре юридического лица должны определяться:

    1. Наименование юридического лица;

    2. Место его нахождения;

    3. Цели деятельности;

    4. Порядок управления деятельностью юридического лица;

    5. Предмет деятельности (для некоммерческих юридических лиц, а в предусмотренных законодательством случаях и для коммерческих);

    6. Иное.

    Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования установлено, что в уставе ООО должна предусматриваться субсидиарная ответственность учредителей в пределах, определяемых уставом, но не менее суммы, эквивалентной 50 базовым величинам.

    Образование юридических лиц

    1. Круг лиц, которые имеют право принимать решение о создании юридического лица:

    • По решению собственника или уполномоченного им органа. В соответствии с Положением от 23.07.2004 № 913 «О порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество которых находится в республиканской собственности, их реорганизации и ликвидации и признании утратившими силу некоторых постановлений правительства Республики Беларусь» создание РУП основанных на праве хозяйственного ведения осуществляется по решению республиканских органов государственного управления или государственных организаций, подчиненных Правительству;

    • Создание казенных предприятий осуществляется по решению Совета Министров, а учреждения, имущество которых находится в республиканской собственности, создаются государственными органами по согласованию Совета Министров;

    • Учредителями;

    • Членами.

    1. Порядок образования юридического лица. Различают следующие порядки образования юридических лиц:

    • Распорядительный. По распоряжению собственника имущества или уполномоченного им органа (государственные предприятия, учреждения, ЧУП);

    • Разрешительный. Он характеризуется:

    1. Инициатива создания юридического лица исходит от учредителей;

    2. Для создания требуется разрешение компетентного органа, который проверяет соблюдение законодательства и принимает решение по вопросу создания юридического лица (Декрет № 1 от 2009 предусмотрен для садоводческих товариществ).

    • Явочно-нормативный. Он допускает образование юридического лица по инициативе учредителей при соблюдении условий, предусмотренных законом. Характеризуется:

      1. Инициатива создания юридического лица исходит от учредителей;

      2. Не требуется разрешение какого-либо органа, поскольку это разрешено законодательством;

      3. Государственная регистрация обязательна, но регистрационный орган проверяет только соответствие порядка создания и учредительных документов требованиям законодательства.

    С принятием Декрета № 1 государственная регистрация осуществляется по заявительному принципу, то есть по заявлению учредителей в день подачи документов и заявитель несет полную ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов. Этот принцип не распространяется на государственную регистрацию банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

    Порядок регистрации установлен ГК и Декретом № 1

    Для отдельных видов юридических лиц применяется специальное законодательство.

    Государственная регистрация в соответствии с Декретом № 1 осуществляется в отношении:

    1. Коммерческих организаций:

      1. Хозяйственные товарищества и общества;

      2. Унитарные предприятия;

      3. Производственные кооперативы;

      4. Государственные объединения и крестьянские фермерские хозяйства.

    1. Некоммерческих организаций:

      1. Ассоциации и союзы;

      2. Государственные объединения;

      3. Потребительские кооперативы;

      4. Садоводческие товарищества;

      5. Торгово-промышленные палаты;

      6. Учреждения и товарищества собственников.

    Государственная регистрация банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций и брокеров, объединений страховщиков, государственных объединений, открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации, осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательством для данного субъекта хозяйствования.

    Государственная регистрация осуществляется следующими регистрирующими органами:

    1. Национальным банком (банки и небанковские кредитно-финансовые организации, в том числе с иностранными инвестициями);

    2. Министерством финансов (регистрация страховых организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков, в том числе с иностранными инвестициями и в свободных экономических зонах);

    3. Министерство юстиции (торгово-промышленные палаты);

    4. Администрации свободных экономических зон (юридические лица, создаваемые в этих зонах, в том числе с иностранными инвестициями);

    5. Облисполкомы и Минский горисполком (коммерческие организации с иностранными инвестициями, остальные субъекты хозяйствования).

    В соответствии с Положением от 1.07.2005 № 302 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов» государственную регистрацию местных фондов осуществляет управление юстиции…, а республиканских фондов – Министерство юстиции.

    В соответствии с Указом № 6 от 2006 года № 605 «О некоторых вопросах государственной регистрации общественных объединений и их союзов (ассоциаций)» государственная регистрация политических партий, республиканских профессиональных союзов, международных и республиканских общественных объединений, их союзов (ассоциаций) осуществляется Министерством юстиции, а государственная регистрация территориальных профессиональных союзов, профессиональных союзов в организациях, местных общественных объединений, их союзов (ассоциаций) – управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.

    В соответствии со статьей 16 Закона «О свободе совести и религиозных организаций» государственную регистрацию религиозных организаций осуществляют:

    • религиозных общин – областные, Минский городской исполнительные комитеты;

    • религиозных объединений, а также монастырей и монашеских общин, религиозных братств и сестричеств, религиозных миссий, духовных учебных заведений, создаваемых по решению органов управления религиозного объединения, – республиканский орган государственного управления по делам религий.

    Государственная регистрация производится по месту нахождения юридического лица в день подачи документов (заявление, устав или его электронная копия (doc, rtf), копия документа, удостоверяющего личность, документ об уплате государственной пошлины).

    Согласно Постановлению Минюста от 27.01.2009 № 8 «О некоторых мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1» до подачи документов в регистрационный орган учредители должны:

    1. Согласовать с регистрационным органом наименование;

    2. Определить предполагаемое место размещения;

    3. Принять решение о создании и подготовить устав;

    4. Сформировать уставной фонд (для коммерческих организаций открыть временный счет в банке при внесении денежного вклада).

    В день подачи документов сотрудник регистрационного органа:

    1. Ставит штамп на учредительных документах;

    2. Выдает 1 экземпляр учредительного документа заявителю;

    3. Вносит в ЕГР запись о государственной регистрации.

    В этот день Министерство юстиции предоставляет необходимые сведения для включения их в ЕГР.

    Юридическое лицо является созданным с даты проставления штампа на его учредительных документах.

    Дата государственной регистрации указывается в свидетельстве, которое выдается не позднее следующего рабочего дня.

    Регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней выдает документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых оганах, в органах государственной статистики, органах фондов социальной защиты населения (ФЗСН) и регистрацию в Белгосстрахе.

    Отказ от государственной регистрации допускается только по предусмотренным законом основаниям.

    Государственный регистратор не осуществляет регистрацию:

    1. Не представление необходимых документов;

    2. Оформление заявления с нарушением требований законодательства;

    3. Предоставление документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

    Собственники или участники юридического лица несут ответственность за достоверность сведений. Если были предоставлены заведомо ложные сведения, то деятельность юридического лица является незаконной и запрещается, а его государственная регистрация признается недействительной по решению хозяйственного суда. Доходы от такой деятельности взыскиваются в местный бюджет за весь период деятельности (хоть за 20 лет!!).

    Прекращение деятельности юридических лиц

    В зависимости от основания выделяют 2 способа прекращения деятельности юридических лиц:

    • Добровольное. По решению учредителей, собственников, уполномоченных органов;

    • Принудительное. По решению суда или иного органа.

    По последствиям выделяют 2 способа прекращения деятельности юридических лиц:

    1. Реорганизация. Передача прав и обязанностей одного юридического лица в порядке универсального или сингулярного правопреемства другому юридическому лицу:

    Реорганизация осуществляется в формах:

    • Слияния;

    • Присоединения;

    • Выделения;

    • Разделения;

    • Преобразования (изменение организационно-правовой формы юридического лица).

    При слиянии, присоединении и преобразовании имеет место универсальное правопреемство, а при разделении и выделениисингулярное.

    Для отдельных некоммерческих организаций могут устанавливаться ограничения в отношении реорганизации. В соответствии с Указом № 302 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов» реорганизация фонда допускается:

    1. Если возможность реорганизации предусмотрена уставом;

    2. Фонд не может быть реорганизован в форме преобразования;

    3. Ограничены допускаемые формы реорганизации.

    Реорганизация обычно производится добровольно, а с случаях, предусмотренных законодательством, по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

    Реорганизация оформляется разделительным балансом (при разделении, выделении) или передаточным актом (при слиянии, присоединении, преобразовании). Эти документы утверждаются лицом, принявшим решение о реорганизации.

    Реорганизация считается завершенной в момент государственной регистрации вновь создаваемых юридических лиц, а при присоединении – в момент исключения присоединяемого юридического лица из ЕГР.

    Обязательным условием реорганизации является обязательное письменное уведомление кредиторов, которые вправе требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещение урона.

    1. Ликвидация. Абсолютное прекращение юридического лица без перехода его прав другим лицам.

    Ликвидация может быть:

    • Добровольной. Пункт 2 статьи 57 ГК предусматривает примерный перечень оснований;

    • Принудительной:

      • По решению суда или иного органа (подпункт 2 пункта 2 статьи 57 ГК);

      • Кроме ГК в соответствии с подпунктом 3.2 Положения о ликвидации субъектов хозяйствования основанием для принудительной ликвидации по решению суда является банкротство;

      • Статья 80 ГК – когда в полном товариществе остается 1 участник;

      • Пункт 1 статьи 85 ГК – когда из коммандитного товарищества убывают все вкладчики.

    При обнаружении оснований для принудительной ликвидации уполномоченные органы обращаются в хозяйственный суд с иском.

    По решению регистрационного органа коммерческая организация может быть ликвидирована в случае:

    1. Не осуществление предпринимательской деятельности в течение 12 месяцев подряд;

    2. Ненаправления налоговому органу сообщения о причинах;

    3. Внесения налоговым органом представления о ликвидации в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и списанием.

    При обнаружении оснований уполномоченные государственные органы направляют представление в регистрационный орган, который принимает решение о ликвидации.

    Процесс ликвидации предусмотрен статьями 56-60 ГК.

    Виды юридических лиц

    !!!Изучить самостоятельно!!!

    Тема 6. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки

    1. Понятие и классификация возникновения гражданско-правовых правоотношений

    2. Понятие и виды сделок

    3. Формы сделок и последствия ее несоблюдения

    4. Условия действительности сделок. Общие положения о недействительности сделок

    5. Сделки с пороками субъектного состава

    6. Сделки с пороками воли их участников

    7. Сделки с пороками содержания

    8. Последствия недействительности сделок

    Понятие и классификация возникновения гражданско-правовых правоотношений

    Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения.

    Перечень видов юридических фактов:

    Гражданские права и обязанности возникают:

      1. из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;

      2. из актов государственных органов и органов местного управления и самоуправления, которые предусмотрены законодательством в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

      3. из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

      4. в результате создания и приобретения имущества по основаниям, не запрещенным законодательством;

      5. в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

      6. вследствие причинения вреда другому лицу;

      7. вследствие неосновательного обогащения;

      8. вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

      9. вследствие событий, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий.

    По волевому моменту юридические факты делятся на:

    • События. Не зависят от воли людей;

    • Действия. Зависят от воли людей:

      • Неправомерные. Нарушают нормы и принципы гражданского законодательства, а также субъективные права лиц;

      • Правомерные. Не нарушают нормы и принципы гражданского законодательства, а также субъективные права лиц:

        • Юридические акты. Действия, которые совершаются со специальным намерением вызвать соответствующие гражданско-правовые последствия:

          • административный акт. Издается компетентными государственными органами и направлен на установление конкретного правоотношения (государственный заказ на поставку товара для государственных нужд);

          • сделка. Действие граждан и юридических лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;

          • решение суда.

        • Юридические поступки. Правомерное действие, которое порождает гражданско-правовые последствия независимо от воли лица его совершившего (создание произведения).

    По гражданско-правовым последствиям юридические факты делятся на:

    • правоустанавливающие (заключение договора);

    • правоизменяющие (раздел помещения);

    • правопрекращающие (расторжение договора, смерть).

    Как действует юридический факт:

    1. Самостоятельные юридические факты. Действуют без помощи другого юридического факта и непосредственно приводят к возникновению правовых последствий;

    2. Несамостоятельные юридические факты. Сами не могут породить правовые последствия. Необходим еще один или несколько юридических фактов.

    Гражданско-правовой юридический состав – это совокупность юридических фактов.

    Юридический состав:

    • простой (юридические факты в совокупности на определенный момент);

    • сложный (юридические факты должны накапливаться в определённой последовательности) – наследование по завещанию.

    В зависимости от срока существования:

    • кратковременные;

    • длящиеся (состояние).

    Понятие и виды сделок

    Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

    Признаки сделки:

    1. Волевой акт. Действие людей;

    2. Правомерные действия;

    3. Специально направлена на возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения;

    4. Сделка непосредственно порождает гражданско-правовые последствия.

    Для совершения сделки необходима воля.

    Воля – это внутреннее побуждение лица к совершению сделки и достижению определенных правовых последствий.

    Чтобы воля возникла, необходима конкретная потребность, которая и определяет волю лица.

    Мотив сделки – это осознанная потребность, побуждающая лицо совершить действие для ее удовлетворения.

    Как правило, мотив юридического значения не имеет.

    Если мотив включен в сделку в качестве ее условия, то он порождает соответствующие правовые последствия.

    От мотива следует отличать основание сделки.

    Основание сделки – это типовой юридический результат, который должен быть достигнут исполнением сделки.

    Воля – это фактор субъективный.

    Волеизъявление – это внешнее выражение воли лица.

    Воля и волеизъявление могут расходиться. Обычно закон отдает предпочтение волеизъявлению. Если будет установлено, что волеизъявление формировалось не свободно и не соответствовало внутренней воле лица, то сделка может быть признана недействительной.

    Виды сделок

    В зависимости от числа сторон:

    • Односторонние. Достаточно волеизъявление одного лица. Она, как правило, создает обязанности для лица, совершившего сделку, а для других лиц, если это предусмотрено законодательством или соглашением сторон. К односторонним сделкам применяются общие положения об обязательствах и договорах, если это не противоречит законодательству и существу сделки (выдача доверенности, составление завещания);

    • Двухсторонние. Сделки, в которых выражается волеизъявление двух лиц. Наиболее распространено: договоры. Важно совпадающее волеизъявление;

    • Многосторонние. В них требуется согласованное волеизъявление трех и более сторон. При этом воля каждой из сторон должна быть направлена на достижение общей цели (договор о совместной деятельности по строительству дома).

    Многосторонние сделки следует отличать от двухсторонних, в которых на каждой их сторон несколько лиц.

    Многосторонние и двухсторонние сделки являются договорами.

    Понятие сделки шире понятия договора.

    В зависимости от наличия или отсутствия встречного предоставления:

    • Возмездные. Одна сторона что-то предоставляет;

    • Безвозмездные. Договор дарения.

    В зависимости от момента заключения:

    • Консенсуальные. Сделка, для заключения которой достаточно достижения сторонами соглашения по всем ее существенным условиям в надлежащей форме (купля-продажа!!);

    • Реальные. Сделка, для заключения которой кроме заключения соглашения требуется еще и передача вещи (договор займа).

    По значению основания сделки для ее действительности:

    • Каузальные. Сделка, действительность которой обусловлена ее основанием;

    • Абстрактные. Сделка, действительность которой не зависит от основания (вексель).

    В зависимости от того, когда сделка вступает в силу или должна исполняться:

    • Срочные. Должен определяться момент вступления в силу, момент прекращения или оба момента;

    • Бессрочные. Статья 295 ГК.

    От срочных сделок следует отличать сделки условные.

    Условные сделки – сделки вступление в силу или прекращение поставлено в зависимость от определенного обстоятельства, то есть условия.

    Условие:

    1. должно быть добавочным обстоятельством, а не элементом сделки;

    2. должно быть правомерным;

    3. в момент заключения стороны не знают наступит условие или нет.

    Условия могут быть:

    • Отлагательными. Если они определяют срок вступления сделки в силу;

    • Отменительными. Стороны условной сделки не должны воздействовать на наступление условия.

    Выделяют отдельно фидуциарные сделки.

    Фидуциарные сделки – это сделки, которые имеют лично-доверительный характер.

    Их особенность в том, что изменения характера отношения сторон и утрата доверия может привести к прекращению отношений в одностороннем порядке (договор поручения).

    Формы сделок и последствия ее несоблюдения

    Форма сделки – это способ, посредством которого выражается воля сторон при совершении сделки.

    Выделяют следующие формы сделок:

    1. Устная. ГК закрепляет общие правила, что устно может быть совершена сделка, для которой законодательными актами не предусмотрена письменная форма. ГК выделяет дополнительно 3 случая, когда сделка может совершаться устно:

      1. все сделки, исполняемые при совершении, за исключением:

        • сделок, для которых предусмотрена нотариальная форма,

        • сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность;

        • сделок в отношении которых иное установлено соглашением сторон;

      2. сделки граждан между собою на сумму не более 10 базовых величин, если иное не предусмотрено законодательством;

      3. сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит законодательству и договору.

    2. Письменная. Она совершается путем составления одного документа, подписываемого сторонами, а договор также может совершаться путем обмена документами.

    Документ должен быть подписан обеими сторонами при составлении одного документа, а при обмене документами – одной стороной.

    Если при совершении сделки гражданин не может собственноручно подписать, то документ подписывает другое лицо, которое называется рукоприкладчик. Подпись должна быть засвидетельствована нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом. Для формы сделки законодательством или соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, а также последствия несоблюдения этих требований.

      1. Простая. Предусмотрена:

        • для сделок юридических лиц между собой и с гражданами, за исключением

            • сделок, требующих нотариального удостоверения и;

            • сделок, которые могут совершаться в устной форме;

        • для сделок граждан между собой на сумму не менее 10 базовых величин;

        • при совершении сделок между гражданами, когда письменная форма предусмотрена законодательством;

        • граждане могут использовать письменную форму для любой сделки, даже если закон этого не требует.

      2. Нотариальная удостоверенная форма сделки. При ее совершении на документе нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом производится удостоверительная надпись. Нотариальное удостоверение необходимо:

        • в случаях, указанных в законодательных актах (завещание);

        • в случаях, предусмотренных соглашениям сторон.

    Кроме того для некоторых сделок предусматривается государственная регистрация:

    1. В отношении сделок с землей и другим недвижимым имуществом;

    2. Сделки с движимым имуществом в случаях, определенных законодательством (машины).

    Устные сделки могут заключаться путем совершения конклюдентных действий.

    Конклюдентное действие – это такое поведение лица из которого следует его воля совершить сделку.

    Путем совершения конклюдентных действий лицом, получившим предложение заключить договор, могут заключаться также договоры, для которых установлена письменная форма (часть 3 статьи 408 ГК).

    В случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон, молчание признается выражением воли совершить сделку (статья 592 ГК).

    При несоблюдении простой письменной формы сделки стороны лишаются права ссылаться в подтверждении сделки и ее условий на свидетельские показания. Но они могут приводить письменные и иные доказательства.

    В отдельных случаях закон допускает исключения из общего правила о письменной форме сделки (пункт 2 статьи 777 ГК).

    Недопустимость ссылки предоставляется лишь при наличии спора между сторонами. Поэтому если факт заключения сделки и ее содержание признаются сторонами и не оспариваются, то возможно использование любых доказательств, в том числе свидетельских показаний.

    В случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

    При несоблюдении нотариальной формы или требований государственной регистрации сделка является ничтожной. Но если одна из сторон полностью или частично выполнила сделку, требующей нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется, то суд вправе признать сделку действительной.

    Согласно ППВХС от 28.10.2006 № 26 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства, регулирующего недействительность сделок» факт заключения полного или частичного исполнения сделки может подтверждаться только письменными доказательствами, если иное не предусмотрено законодательством. Если сделка, требующая государственной регистрации совершена в ненадлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от государственной регистрации, то суд вправе вынести решение о государственной регистрации. В этом случае сделка регистрируется, а права и обязанности сторон возникают с момента государственной регистрации. В обоих случаях виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки. Если к форме сделки предусмотрены дополнительные требования и последствия их несоблюдения, то применяются эти последствия, если они не определены, то применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.

    Условия действительности сделок. Общие положения о недействительности сделок

    Условия действительности сделок:

    1. Сделка должна быть совершена в надлежащей форме;

    2. Лицом в пределах дееспособности;

    3. Воля лица должна соответствовать волеизъявлению;

    4. По содержанию сделка не должна противоречить законодательству.

    Все недействительные сделки могут быть сгруппированы в зависимости от того, какое условие действительности было нарушено:

    1. Сделки с пороками формы;

    2. Сделки с пороками субъектного состава;

    3. Сделки с пороками воли;

    4. Сделки с пороками содержания.

    Недействительная сделка – это действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения, которое не порождает желаемые сторонами правовых последствий, а влечет иные негативные для сторон последствия.

    Недействительные сделки:

    • Оспоримые. Может быть признана недействительной только по решению суда. Если иск не предъявлен в течение срока давности, то сделка считается действительной;

    • Ничтожные. Является недействительной в силу несоответствия ее требованиям законодательства. Она недействительна в момент ее заключения независимо от признания ее таковой судом.

    Сделка, несоответствующая требованиям, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения.

    Требования об установлении факта ничтожности сделки могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом, и срок исковой давности составляет 10 лет. Суд вправе по своей инициативе установить факт ничтожности сделки и применить последствия ее недействительности.

    Требования о признании оспоримой сделки могут быть предъявлены только лицами, указанными в соответствующих нормах ГК или ином законодательном акте, устанавливающем оспоримость сделки недействительной. Срок исковой давности – 3 года.

    По общему правилу недействительная сделка признается таковой с момента ее совершения, но если из содержания сделки вытекает, что она может быть прекращена только на будущее время, то суд прекращает ее действие на будущее время (аренда имущества).

    Сделка может быть признана недействительности в части при наличии следующих условий:

    1. Нарушение норм не должно относится к форме, право- и дееспособности;

    2. Остальные части сделки могут составлять содержание сделки;

    3. Сделка была бы совершена и без включения недействительной части.

    Сделки с пороками субъектного состава

    Эти сделки делятся на:

    • Сделки граждан совершенные с выходом за пределы из дееспособности:

      • Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. Эти сделки ничтожны за исключением сделок, которые малолетний вправе совершать самостоятельно. В интересах малолетнего сделка может быть признана действительной по требованиям родителей или законного представителя (пункт 2 статьи 173 ГК);

      • Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Если сделка совершена без согласия родителей или законных представителей, то она может быть признана недействительной по их иску;

      • Гражданин, признанный ограниченным в дееспособности. Может быть признана судом недействительной по иску попечителя;

      • Гражданин, признанный недееспособным. Сделка ничтожна, но в интересах недееспособного может быть признана действительной по требованию опекуна.

    • Сделки юридических лиц, совершенные с нарушением их специальной право- и дееспособности:

      • Сделки, выходящие за пределы правоспособности юридического лица (статья 174 ГК);

      • Сделки, совершенные органами юридического лица с превышением полномочий (статья 175 ГК).

    Сделки с пороками воли их участников

    Сделки с пороками воли их участников можно разделить на 2 группы:

    1. Без волеизъявления участников;

    2. Внутренняя воля сформировалась неправильно.

    Заблуждение

    Заблуждение – это отсутствие представления или неправильное представление лица о каком-либо факте в частности о сделке или ее элементах.

    Это результат неосторожности самого заблуждающегося либо его контрагента или умысла или неосторожности третьего лица.

    Заблуждение должно быть существенным, то есть касаться природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают его возможность использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

    Сделка, совершенная под влиянием заблуждения может быть признана недействительной.

    Обман

    Обман – это умышленное введение лица в заблуждение относительно обстоятельств, влияющих на его решение вступить в сделку.

    Обман может быть совершен как путем сообщения ложных сведений, так и путем умолчания об обстоятельствах, имеющих существенное значение.

    Насилие

    Насилие – это причинение участнику сделки физических или душевных страданий с целью понудить его заключить сделку.

    Насилие может быть незаконным, но не обязательно уголовно-наказуемым.

    Угроза

    Угроза – это умышленное воздействие на психику лица с целью понудить его совершить сделку под страхом причинения ему или его близким физических или моральных страданий в будущем.

    Угроза должна быть:

    1. Значительной. То есть затрагивать важные с точки зрения объективной оценки или субъективных интересов конкретного лица имущественные или личные неимущественные блага принадлежащие ему или его близким;

    2. Реальной. То есть:

      1. вероятной, а не предполагаемой;

      2. осуществимой как объективно, так и сточки зрения возможностей угрожающего.

    Согласно пунктом 21 ППВХС № 26 от 28.10.2005 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства, регулирующего недействительность сделок» угроза состоит в совершении только психического, но не физического воздействия, и имеет место при наличии как неправомерных, так и правомерных действий (например, угроза обратиться в суд с заявлением по делам частного обвинения, лишить наследства или наложить арест на имущество).

    Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной

    Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной – это сговор о заключении сделки представителя с лицом, с которым он заключает сделку от имени представляемого с целью возникновения неблагоприятных последствий для представляемого.

    При этом не имеет значение, получил ли участник сговора выгоду или сделка совершена с целью нанесения ущерба представляемому.

    Кабальная сделка

    Кабальная сделка – это сделка, совершаемая вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных условиях.

    Стечение тяжелых обстоятельств – это такое имущественное положение лица, которое вынудило его осознанно и добровольно заключить сделку на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона сознательно воспользовалась.

    Согласно пункту 21 ППВХС № 26, поскольку предпринимательская деятельность носит самостоятельный инициативный характер и осуществляется предпринимателем на свой риск, его просчеты в коммерческой деятельности (в том числе и явные), допущение им производственно-хозяйственного риска, конъюнктура рынка сами по себе не могут являться условиями кабальности совершенных им сделок.

    Крайне невыгодные условия – резкое несоответствие между стоимостью передаваемого имущества или оказываемой услуги и встречных предоставлений.

    Оценка степени такого несоответствия дается судом исходя их обстоятельств дела.

    Для признания сделки недействительной необходимо сочетание двух обстоятельств:

    1. Стечение тяжелых обстоятельств;

    2. Крайне невыгодные условия.

    Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения и кабальные сделки могут быть признаны недействительными по иску любого заинтересованного лица.

    Сделка в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица хозяйственного общества

    Аффилированные лица хозяйственного общества – это физические и юридические лицами, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие хозяйственным обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми хозяйственное общество оказывает такое влияние (статья 56 Закона «О хозяйственных обществах»).

    Хозяйственное общество определяет круг его аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом и ведет учет этих лиц.

    Заинтересованность аффилированных лиц в совершении сделок признается в случаях, если эти лица:

    1. Являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

    2. Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

    3. Являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

    4. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

    5. В иных случаях, определенных уставом.

    Решение о совершении сделки принимается общим собранием, большинством голосов участников незаинтересованных в заключении этой сделки.

    Уставом хозяйственного общества к компетенции совета директоров может быть отнесено принятие решения по такой сделке, если стоимость имущества по сделке не превышает 2% балансовой стоимости активов.

    Недействительность крупных сделок, заключаемых хозяйственным обществом

    Крупная сделка – сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов этого общества.

    Крупные сделки могут совершаться по решению общего собрания, если уставом это не отнесено к компетенции совета директоров.

    Если решение по совершению крупной сделки отнесено к компетенции совета директоров, то оно принимается всеми членами совета единогласно, если решение не принято, то оно принимается общим собранием.

    Крупная сделка может быть признана судом недействительной по иску:

    • участников хозяйственного общества;

    • самого хозяйственного общества, а также;

    • членов совета директоров или наблюдательного совета.

    Недействительность сделок должника в отношении которого принято заявление о банкротстве

    Сделка должника по заявлению управляющего признается хозяйственным судом недействительной, если она была совершена:

    • 6 месяцев до начала производства по делу о банкротстве или после возбуждения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве, если эти сделки влекут предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами, или эти сделки связаны с выплатой члену кооператива (лицу), выходящему (исключенному) из кооператива, стоимости пая, выдачей иного имущества члену кооператива, выходящему из кооператива, либо осуществлением иных выплат, предусмотренных уставом кооператива, или эти сделки связаны с получением (отчуждением) либо выделом доли в имуществе должника – юридического лица или ее стоимостного либо имущественного эквивалента участнику должника в связи с его выходом из состава участников должника;

    • 1 года до начала производства по делу о банкротстве или после возбуждения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве, если этими сделками должник умышленно нанес вред интересам кредиторов, а другие стороны сделок знали или должны были знать об этом;

    • 3 лет до начала производства по делу о банкротстве или после возбуждения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве, если должник вызвал свою неплатежеспособность уголовно наказуемым деянием, установленным вступившим в законную силу приговором суда, а другие стороны сделок знали или должны были знать об этом или если должник путем совершения этих сделок умышленно нанес вред интересам кредиторов, а другие стороны сделок были заинтересованными в отношении должника лицами, которые, как предполагается, знали о том, что должник совершением этих сделок умышленно нанес вред интересам кредиторов.

    Сделки с пороками содержания

    Сделки с пороками содержания можно разделить на 2 группы:

    1. Сделки, не соответствующие требованиям законодательства (статья 169 ГК – общие правила), в том числе сделки, совершение которых запрещено законодательством (статья 170 ГК);

    2. Сделки мнимые и притворные.

    Сделки не соответствующие требованиям законодательства

    Требования законодательства – предписания любых НПА.

    Для признания сделки недействительной не требуется вина сторон.

    Общие основания ничтожности сделок, предусмотренные в статье 169 ГК, не применяются к сделкам, для которых законодательством предусмотрены специальные основания ничтожности.

    Кроме того сделка будет считаться ничтожной по статье 169 ГК только при отсутствии указания в законодательном акте на оспоримость такой сделки или иные последствия нарушения.

    Согласно пункту 6 ППВХС № 26, если законодательством за нарушение установленных требований либо за совершение сделки в нарушение запрета установлена ответственность в виде штрафа, изъятия в бюджет дохода и т. п. (в отношении одной или всех сторон такой сделки), наличие таких обстоятельств следует расценивать в качестве иных последствий нарушения.

    Сделки совершение которых запрещено законодательством

    Они признаются недействительными, когда стороны или одна из них умышленно совершают сделку, совершение которой запрещено законодательством.

    Согласно пункту 7 ППВХС № 26 необходимо наличие прямого запрета по существу обязательств – предмету, субъектному составу, условиям совершения сделки. При этом такая сделка будет ничтожной при условии, что законодательством не установлены иные последствия нарушения законодательства.

    Мнимые сделки

    Совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Они совершаются с целью создать видимость правовых последствий, не желая их наступления в действительности.

    Притворные сделки

    Совершаются с целью прикрыть другую сделку. В таких сделках стороны пытаются достичь не того правового результата, который должен возникнуть из совершаемой сделки.

    Если прикрываемая сделка не противоречат законодательству, то при признании притворной сделки недействительности применяются нормы о сделке, которую стороны имели в виду.

    Последствия недействительности сделок

    Если сделка не была исполнена, то она не порождает правовых последствий.

    Последствиями недействительности сделки может быть:

    1. По общему правилу – двухсторонняя реституция, то есть возвращение в первоначальное состояние. Это означает, что каждая из сторон сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость в деньгах;

    2. Односторонняя реституция, то есть восстановление в первоначальном состоянии только невиновной стороны путем возвращения этой стороне исполненного ею по сделке. Все переданное виновной стороной или причитающееся с нее взыскивается в доход государства (сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения, кабальная сделка, сделка, совершение которой запрещено законодательством при отсутствии умысла у одной из сторон);

    3. Недопущение реституции, то есть взыскание в доход государства всего полученного сторонами по сделке и причитающееся с нее (сделки, совершение которых запрещено законодательством при наличии умысла у обеих сторон).

    При двухсторонней и односторонней реституции в некоторых случаях наступают дополнительные последствия недействительности сделок: одна сторона обязана возместить другой стороне реальный ущерб (расходы, стоимость утраченного, поврежденное имущество).

    Эти последствия наступают при признании недействительными следующих сделок:

    1. Сделки, совершенные недееспособными (статья 172 ГК);

    2. Сделка, совершенная несовершеннолетним до 14 лет (статья 173 ГК);

    3. Сделки несовершеннолетних от 14 до 18 лет (статья 176 ГК);

    4. Сделка, совершенная гражданином, ограниченным в дееспособности (статья 178 ГК);

    5. Сделка, совершенная гражданином не способным понимать значение своих действий и/или руководить ими (статья 177 ГК).

    Во всех этих случаях, кроме возврата полученного, дееспособная сторона обязана возместить другой стороне понесенный ею реальной ущерб, если она знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

    1. В случае признания сделки недействительной под влиянием обмана, насилия, угрозы, кабальной сделки кроме .. потерпевшей стороне возвращается реальный ущерб;

    2. В случае признания сделки недействительной сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещение реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не будет доказано, то сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.

    Тема 7. Право собственности и друге вещные права. Общие положения

    1. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав

    2. Собственности и право собственности. Содержание права собственности

    3. Формы и субъекты права собственности. Виды собственности Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав

    Вещное право – это право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства.

    Вещное право относится к числу абсолютных прав.

    Его отличие от относительных правоотношений в частности обязательственных состоит в следующем:

    Вещное право

    Обязательственное право

    Вещное право прямо непосредственно направленно на вещь;

    Объектом обязательственного права являются действия;

    Субъект вещного права не должен прибегать к помощи третьих лиц, чтобы удовлетворить свои потребности и интересы;

    В содержании обязательственного права преобладающим является право требовать определенного поведения от обязанного лица, а поэтому активная роль принадлежит именно обязанному лицу;

    Круг вещных прав очерчен законом;

    Участники обязательственных правоотношений могут вступать в сделки, не предусмотренные законом, но не противоречащие ему;

    Для вещного права законом предусмотрены специфические формы защиты: виндикационный и негаторный иск.

    Основное средство защиты обязательственных прав – это возмещение убытков.

    Вещному праву присущи 2 признака:

    1. Право следования. Оно означает, что обладатель вещного право продолжает по общему правилу сохранять его и тогда когда вещь переходит к новому владельцу (статья 282 ГК, пункт 2 статьи 217 ГК);

    2. Абсолютный характер защиты. (Пункт 3 статьи 217 ГК).

    Вещные права можно разделить на 2 группы:

    1. Право собственности;

    2. Другие вещные права (ограниченные вещные права):

      1. право хозяйственного ведения;

      2. право оперативного управления;

      3. право пожизненного наследуемого владения земельным участком;

      4. право постоянного пользования;

      5. сервитуты.

    Собственности и право собственности. Содержание права собственности

    Понятие собственности традиционно раскрывается в 2 смыслах как категория экономическая и юридическая.

    Собственность как экономическая категория – это 1) общественные отношения между людьми, 2) носящие имущественный характер, поскольку складываются по поводу материальных благ.

    В отношениях собственности можно выделить внутреннюю и внешнюю сторону:

    • Внутренняя – проявления воли лица относится к вещи как к собственной;

    • Внешняя – отношение третьих лиц к вещи как к чужой.

    Собственность характеризуется наличием:

    1. Материального субстрата в виде вещи;

    2. Волевого содержания.

    Собственность как экономическая категория – это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении, а также в устранении вмешательства третьих лиц в сферу хозяйственного господства собственника.

    Собственность как юридическая категория раскрывается через понятие права собственности. Оно традиционно рассматривается в объективном и субъективном смыслах

    Собственность в объективном смысле – это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по его усмотрению и в его интересах, а также по устранению вмешательства третьих лиц.

    Собственность в субъективном смысле – это совокупность правомочий отдельного лица, то есть собственника: совокупность прав по владению, пользованию, распоряжению данного собственника.

    Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью.

    Владение

    Правомочие владения – это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью.

    Владение может быть законным (есть титул) и незаконным (нет титула).

    Законное владение может быть добросовестным и недобросовестным.

    Владение является добросовестным, если владелец не знал и не должен был знать о незаконности владения.

    Владение является недобросовестным, если владелец знал и должен был знать о незаконности владения.

    Пользование

    Правомочие пользования – это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее потребления.

    Распоряжение

    Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная возможность определять судьбу вещи путем совершения юридических действий.

    Собственник может передать свои полномочия другим лицам.

    В соответствии с пунктом 2 статьи 210 ГК собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия.

    Пределы осуществления прав собственности устанавливаются:

    1. Законодательством, поскольку действия не должны противоречить законодательству, общественной пользе и безопасности, не должны приносить вред окружающей среде, историко-культурным ценностям (публичный интерес);

    2. Не должны нарушаться права и защищаемые законом интересы других лиц (частный интерес – мое право заканчиваются там, где начинается право другого лица).

    Обязанности собственника:

    1. Бремя содержания. Несение расходов, связанных с содержанием имущества (ремонт, уплата налогов);

    2. Риск случайной гибели или повреждения имущества, то есть возможность наступления негативных последствий, выражающаяся в утрате или повреждении имущества при отсутствии вины третьих лиц. Риск может быть переложен на другое лицо по закону или договору (договор лизинга).

    Формы и субъекты права собственности. Виды собственности

    Формы собственности:

    Государственная

    Частная

    Республиканская

    Коммунальная

    • Частная собственность физических лиц;

    • Частная собственность негосударственных юридических лиц.

    • Казна Республики Беларусь:

      • средства республиканского бюджета;

      • золотовалютные резервы;

      • другие объекты, находящиеся только в собственности государства;

      • иное государственное имущество, не закрепленное за республиканскими юридическими лицами;

    • Имущество, закрепленное за республиканскими юридическими лицами.

    • Казна АТЕ:

      • средства местного бюджета;

      • иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами;

    • Имущество, закрепленное за коммунальными юридическими лицами.

    Тема 8. Право государственной собственности

    1. Понятие и основания возникновения государственной собственности

    2. Субъекты права госс обствености

    3. Объекты права гос собственности

    4. Срдержание и осуществление права гос соб

    5. Приватизация гос имущества

    1

    Как экономическая категория гос собственность является основной формой арисвоения с помощтю которой обеспечиваются потребности населения РБ.

    Прво гос соб в об смысле – совокупность правовых норм, регулирующих присвоение материальных благ РБ или АТЕей в лиице компетентных органов и устанавливающих порядок владения пользования и распоряжения гос имуществом.

    Право гос соб в субъективном смысле это совокупность правомочий по влад польз и расоряж имуществвом, закрепленным за РБ или АТЕей.

    Основания возникноваения права гос собстенности

    первоначальноые способы

    производные способы

    Возникает как по общим основанияи так и по специальным

    Спец

    1. Реквизиция (при чрезывчайных обстоятельствах имущество в интересах общества по решению гос органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом с выплатой ему стоимости имущества)

    2. Конфискация (в случаях предусмтанных зак актам имущемство мб безвозмедно изъято в виде сванкуции за совершенное преступление или иное правонарушение)

    3. Национализация (обращение имущество находященгося в собсткенности ФЛ или ЮЛ в гос собственностиь на основании закона со своевременной и полной компенсации стоимости и других убытков)

    4. Обращение в гос собственность бесхозяйного недвижимого имущества (такое имущество рег в организацией пр ркенгистрации недвижимого имущества. Право коммунальной собственности моет быть признано в судебном порядке).

    5. Получение налогов, сборов и пошлины (фискальные функции)

    6. Переход в собственность гос-ва вымороченного имущества (ст. 1039 ГК). ЕНсли нет наследников ни по закону ни по завещанию либо никто не имеет права наследовать либо все отказались от наследства, то наследство признается выморочным. Такое имущество переходит в собственность АТЕ по месту нахождения имущетсва.

    7. Безвозмездная передача имущества от субъекта права гос собственности.

    2

    Субъектами \вляются РБ и АТЕы.

    Согласно статье 126 ГК…

    Осуществление функций собственника явл собственностью РБ и организация управления этим имуществом возложены на Совет Министров (ст 107 К).

    Минэкономики является подчиненным Правительству, гос органас гос управления, вырабатывающим гос политику в сфере управления гос имущества и приватизации.

    Управление имуществои находящимся в собствнности РБ осущ гос комитет по имуществу РБ, а также он обеспечивает ведение реестра имущества находящегося в собственности РБ. Структутур госком имущества входит департамент с правами ЮДЛ – Фонд госимущества.

    В пределах компетенуии правомочия апо управлению собственность РБ обладаю ттакже Президент, Нацбанк, РОГУ, и иные гос организации.

    Управление коммуналной собствееносьбю осущ МСД а также исполнительными и распорядительными органами.

    Непосредственное расапорядение ком собственностью осущестляют соот исполкомы и администрации. Они также принимают решения о создании, реорганизации ликвидауии организаций, имущество которых находится в ком собственности (ст 41 З о МУиСУ)

    3.

    Исключительную собственность гос-ва составляют недра, воды, леса (ст 13 К)

    В соот вс З от 15.07.2010 «..» к чмслу таких объектов в частности отнесены:

    • земли сх назначения

    • объекты военного и специального назначения

    • оборонные объекты

    • сильнодействующие ядовитые вещества

    Владение и пользование данным осущ уполномоченными гос органами и иными гос органазациями за которыми они закреплены на праве хоз ведения или оперативного управления

    Отчуждение этих оюбъектов осущ в пределах респ или коммунальной собственности соответственно. /Эти объекты не могут быть предметом залога, доверительного управления, если иное не предусмотрено актами Президентва и не подлежат приватизации, если иное не установлено законми или актами Президента.

    Объекты находящиеся только в соб гшгосва согут предавать негосударственным оргвнизац, иностранным госвам, международным организациям и физ лицам в аренду без пра без права выукпа или безвозмездное пользование а также мб предоставлены в концессию.

    Концессия – договор о передаче на возмедной основе на опред срок право пользования имуществом, находящемся в собственности РБ (ст 50 Инв К)

    Респ собстенность состоит из:

    1. Казны РБ – средства респ бюджета, золотовалютные резервы, другие объектв находящ только в собственности государства и иное гос имущество не закрепленное за республиканмкмии юр лицами

    2. Имущество, зкрепленнле за респ юр лицами в соот с актами зак-ва.

    Правово режим имущества не одиноаков в зависимомти от того относится оно к распределенному или нет.

    Распределенная часть – это имущество которое гос-во заккрепило за своими юр лицами. В отношении этого имущества гос-во осущ только контрль

    В отношении нераспределенной части имущества госво осуществляет управление через уполномоченные гос органы.

    Постановлением Совмина от 20.12.2006 № 1687 утверждено положение о реестре имущства находящегося в собственности РБ.

    5. К объектам учета реестра относятся:

    здания, сооружения, изолированные помещения (за исключением жилых домов и жилых помещений), не завершенные строительством капитальные строения (кроме не завершенных строительством жилых домов и жилых помещений), передаточные устройства и иное недвижимое имущество;

    нематериальные активы;

    земельные участки, выделенные в пользование республиканским юридическим лицам;

    акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ), принадлежащие республиканским юридическим лицам.

    Не подлежат учету в реестре земля (за исключением земельных участков, выделенных в пользование республиканским юридическим лицам), недра, воды, леса, особо охраняемые природные территории и природные ресурсы, государственный жилищный фонд, имущество, относящееся к государственному и мобилизационному материальным резервам, историко-культурным ценностям.

    Субхекты реестра

    РОГУ и иные гос организации подчиненные Правительству

    Республиканские юр лица

    Велдение реестра осущ Фондом гос имущества и его территориальными фондами.

    Коммунальная собст состоит из

    Казны АТЕ – средства местного бюджета и иное коммунальное имущество не закрепленное за коммунальными юр лицами

    Имущество закрепленное за коммунальными юр лицами

    К оюъекьтоа права ком собственности

    имущество исполнительных и распоряд органов

    жилищный фонд

    предприятия торговли, бытового обслуживания

    учреждения образования здравохранения и тд.

    Согласно решениям оргнов местного управнию форимруется ком собственность АТЕц соот уровня.

    4

    Содержание: правомочия

    владение

    польз

    расп

    о они проявляются специфически

    Владение включает в себя учет имущества и контроль за его использованием

    Пользование предпалагает издание специальных актов опред общий порядок использования и целевое назначение имущества

    Распоряжкеине проявляется в издании ПА определяющих правовоую судьбу имущества

    В отношении респ собственности правомочия по влад поль и расп осуществляются

    1. Соот гос органы в пределах компетенции

    2. Юр лица учрежденные на основе респ собственности

    3. Респ гос-общественные объединения в пределах полномочий

    4. Иные юр и физ лица на основе заключенных договоров

    Специальным заквом определяются полномочия гос органов и других орг по влад польз рас гос имуществом

    По решению Президента в соот с указом от 14.09 2006 № 575 осуществляется:

    1.1. отчуждение <**> находящихся в собственности Республики Беларусь:

    предприятий как имущественных комплексов (далее - предприятия);

    капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных капитальных строений, передаточных устройств, иного недвижимого имущества, долей в праве общей собственности на них, незавершенных незаконсервированных капитальных строений (далее, если не указано иное, - здания, сооружения, помещения, незавершенные строения, устройства), стоимость каждого из которых превышает 10 тыс. базовых величин;

    машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящихся к основным средствам (далее - машины, оборудование, транспортные средства), стоимость каждого из которых превышает 10 тыс. базовых величин;

    акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ);

    <*> Под распоряжением государственным имуществом понимаются:

    отчуждение в установленном порядке на аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона либо конкурса;

    залог;

    аренда;

    передача в безвозмездное пользование;

    передача в доверительное управление;

    иная передача без изменения формы собственности (передача имущества другим государственным юридическим лицам на безвозмездной основе, не связанная с прекращением права республиканской или коммунальной собственности).

    Под государственным имуществом понимаются имущество, закрепленное за республиканскими и коммунальными юридическими лицами на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, казна Республики Беларусь и административно-территориальных единиц, а также имущество, признаваемое государственным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе государственных органов и иных государственных организаций, или международными договорами Республики Беларусь.

    <**> Под отчуждением понимается передача из республиканской собственности в коммунальную и (или) частную собственность на возмездной или безвозмездной основе, в том числе внесение в уставный фонд негосударственного юридического лица, имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь и закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за республиканскими юридическими лицами, подчиненными республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, другими государственными организациями, а также переданного в безвозмездное пользование негосударственным юридическим лицам, республиканским государственно-общественным объединениям.

    1.2. залог предприятий республиканских юридических лиц;

    1.3. залог акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ), находящихся в собственности Республики Беларусь;

    1.4. приобретение в собственность Республики Беларусь акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ), не связанное с внесением имущества в уставный фонд (за исключением приобретения акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ) при реструктуризации в соответствии с законодательными актами их задолженности по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным банками, а также иных случаев, предусмотренных Президентом Республики Беларусь).

    Правительство организует управление гос собственностью имеет право создавать реорг ликв респ ЮЛ.

    Совмин по согласованию с Президентом производит:

    1. Передачу без изменения формы собственности предпритяий (передачача другому РОГУ или ЮЛ на возмездной основе или безвозмездно имущества если это не связано с прекращением права республиканской собственности

    2. Пробретение за счет средств рес бюджета или безвозмездно в томч числе из коммун собственности преприятий зданий сооружений помощений незавершенных строений и устройст

    3. В отношении имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь и закрепленного за подчиненными им республиканскими юридическими лицами на праве оперативного управления или хозяйственного ведения либо за этими органами и организациями:

      1. передачу без изменения формы собственности предприятий;

      2. аренду предприятий;

      3. залог зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, устройств, машин, оборудования, транспортных средств, стоимость которых превышает 300 тыс. базовых величин (за исключением имущества, находящегося в безвозмездном пользовании);

      4. передачу в доверительное управление акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ);

      5. безвозмездное отчуждение под конкретные инвестиционные проекты зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, устройств.

    По решению Совета Министров Республики Беларусь в отношении имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь и закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за республиканскими юридическими лицами, подчиненными республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, либо за этими органами и организациями, администрациями свободных экономических зон, а также переданного в соответствии с законодательством в безвозмездное пользование негосударственным юридическим лицам и республиканским государственно-общественным объединениям, производить:

    передачу без изменения формы собственности зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, устройств, стоимость каждого из которых превышает 10 тыс. базовых величин, акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ);

    аренду предприятий.

    Гос органы и иные гос организации

    осущ распоряжение гос имуществом в соот с компетенцией в зависимости от вида и стоимости объекта

    По согл с През

    приобретение в собственность РБ предприятий, зданий, сооружений, помещений

    самостоятельно безвозмездно приобретать в собственность РБ машины оборудование транспортные средства

    Респ юрлица в отношении закрепленного за ними имущества осущ по согласованию с соот вышестоящими РОГУ и иными гос организациям передачу в аренду и безвозмездное пользование зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, устройств, машин, оборудования и транспортных средств.

    Негосударственные юридические лица, республиканские государственно-общественные объединения, которым в соответствии с законодательством переданы в безвозмездное пользование находящиеся в собственности Республики Беларусь здания, сооружения, помещения, устройства, машины, оборудование, транспортные средства, осуществляют передачу этого имущества в аренду (согласование передачи в субаренду), безвозмездное пользование по согласованию со ссудодателями.

    Правомочия собственника к отдельным объектам права собственности РБ

    Ст 23 КоЗ

    Гос регулирование объектами в собственности госва осущ Президент, Совмин, МСД, в пределах компетенции, (Зак)

    Распоряжение комм собственностью осущ соот МСД, исполнительные комитеты и администрации

    Порядок управления и распоряжения ком собственностью определяется соот Советами.

    Исполкомы непосредственно распоряжаются коммунальной собственностью в порядке установленном Советами Депутутатов. Также исполкомы осущ контроьь за использованием имущества на соот территории.

    Исполнительные и распорядительные органы их структурные подразделения с правами юрлица организации мущество которых находится в ком собственности в праве в установленном порядке передавать объекты ком собственности во владение и пользование а также отчуждать их

    Советы могут определятб условия владения и пользования объектами ком союбственности отчуждаемыми иным собственником. Они мб отчуждены в том числе на аукционе или по конкурсу.

    В целях упорядочения распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности:

    1. Установить, что:

    1.1. отчуждение находящихся в коммунальной собственности зданий, сооружений, изолированных помещений (за исключением жилых домов и жилых помещений), расположенных в центральной части г. Минска и городов областного подчинения, стоимость которых превышает 10 тыс. базовых величин (далее - здания, сооружения, изолированные помещения), а также отчуждение, в том числе внесение в уставный фонд негосударственных юридических лиц, и залог находящихся в коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию (далее - акции), осуществляется по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

    Для отчуждения зданий, сооружений, изолированных помещений, акций облисполкомы и Минский горисполком вносят Президенту Республики Беларусь для согласования проекты решений соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов;

    1.2. отчуждение зданий, сооружений, изолированных помещений осуществляется на аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона, конкурса путем внесения их в уставный фонд негосударственного юридического лица;

    1.3. отчуждение зданий, сооружений, изолированных помещений без проведения аукциона, конкурса может производиться по решению местных исполнительных и распорядительных органов, согласованному с Президентом Республики Беларусь, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере производства товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг и арендующим данное имущество не менее 5 лет, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

    отчуждение зданий, сооружений, изолированных помещений осуществляется на аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона, конкурса путем внесения их в уставный фонд негосударственного юридического лица; Указ 677

    Тема .. . Договор Содержание договора

    Содержание договора – это совокупность его договорных условий.

    Виды условий:

    • существенные (условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора). Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Ст.402 ГК – срок договора подряда.

    К существенным условиям относят:

      • условия о предмете договора

      • условия, названные в законодательстве как существенные необходимые или обязательные для договоров данного вида

      • условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из сторон – доставить елочные игрушки до 30 декабря

      • условия, которые вытекают из сущности данного вида договора – определение страхового случая в договоре страхования

      • Значение: без их согласования заключить договор невозможно

      • По ГК условия о сроке и о цене не рассматриваются как существенные в качестве общего правила, поскольку этот вопрос решается в специальном законодательстве (п.3 ст.394 ГК).

    • обычные (условия, которые устанавливаются в нормативном порядке диспозитивными нормами и применяются сторонами без дополнительной договоренности).

    • случайные (условия, которые не предусмотрены законодательством и их отсутствие не влияет на признание договора заключенным). Но случайное условие может стать существенным, если одна из сторон настаивает на его включение в договор.

    Форма договора

    Форма договора подчиняется общим положениям о форме сделок. Договор может быть заключен в любой форме, если законодательством для данного случая не установлена определенная форма.

    При письменной форме договора он может быть заключен:

    1. Путем составления одного документа, подписанного сторонами;

    2. Путем обмена документами посредством средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору

    3. В случаях, когда для заключения определенных видов договоров требуется составление одного документа, осуществление иных действий не свидетельствуют о соблюдении формы его участниками.

    4. К письменной форме договора приравнивается совершение в ответ на письменное предложение заключить договор действий другой стороной по выполнению предложенных ей условий договора (п.3 ст.404 ГК).

    Заключение договора

    Процесс заключения договора состоит из 2 стадий:

    1. Предложение заключить договор (оферта);

    2. Принятие предложения (акцепт).

    Сторона, делающая предложение – оферент.

    Сторона, принимающая предложение – акцептант.

    Предложение заключить договор признается офертой, если оно обладает следующими признаками:

    1. Оферта должна быть достаточно определенной и выражать намерение оферента заключить договор;

    2. Оферта должна содержать существенные условия договора;

    3. Оферта должна быть адресована одному иди нескольким конкретным лицам. Если реклама или иное приложение адресованы неопределенному кругу лиц, то оно рассматривается как приглашение делать оферты (вызов на оферту), если иное не указано в предложении. От предложения делать оферту следует отличать публичную оферту – это содержащее все существенные условия договора предложение заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (товары в каталогах). Иногда предложение заключить договор считается публичной офертой без существенных условий (товар на витрине без цены). Ст.464 ГК.

    Оферта может быть с указанием срока для акцепта либо без указания. Если срок определен, то договор считается заключенным, если акцепт получен оферентом в пределах срока.

    Если срок не определен, то договор считается заключенным, если акцепт получен оферентом до истечения срока, предусмотренного законодательством или нормально необходимого для этого времени (оценочный характер действий сторон).

    Согласно п.5 ППВХС от 16.12.1999 № 16 «О применении норм гражданского кодекса республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров» нормально необходимое для получения ответа время определяется применительно к каждому конкретному случаю и складывается не только из времени на пересылку предложения и ответа с учетом способа связи (почта, телеграф и т.п.), но и времени, достаточного для изучения предложения.

    Оферта связывает оферента с момента получения ее адресатом, поскольку с этого момента она не может быть отозвана.

    Оферта считается не полученной, если извещение о ее отзыве поступило ранее или одновременно с офертой.

    Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта, если иное не предусмотрено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения либо обстановки.

    Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Если же согласие заключить договор сопровождается дополнениями, изменениями или оговорками, то такое согласие не имеет силы акцепта, а рассматривается как новая оферта.

    Молчание рассматривается как акцепт только в случаях предусмотренных законодательством или соглашением сторон.

    Иногда признаются конклюдентные

    Действия по выполнению указанных в оферте условий в срок, установленный для ее акцепта считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте.

    При рассмотрении споров относительно несообщения в письменном виде о намерении заключить договор, хозяйственный суд выясняет вступили ли стороны в фактические договорные отношения. При этом принимаются во внимание как письменные документы, так и действия сторон. Если в результате оценки доказательств суд придет к выводу, что стороны намеревались заключить договор на предложенных стороной условиях и фактически это намерение было ими выполнено, то само по себе не направление письменного ответа не может служить основанием считать договор незаключенным.

    Акцептант получивший оферту связан своим согласием с момента получения согласия оферентом. До этого он может отозвать акцепт, но извещение должно поступить ранее или одновременно с акцептом.

    Договор признается заключенным с момента получения акцепта оферентом.

    Изменение и расторжение договора

    По общему правилу договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон.

    В одностороннем порядке это допускается, если предусмотрено законодательством или договором. Порядок изменения или расторжения зависит от того допускается это по соглашению сторон (сторона направляет предложение другой стороне, которая обязана дать ответ не позднее срока, предусмотренного в предложении либо установленного законодательством или договором. При отсутствии такого срока в договоре законодательством предусмотрен 30-дневный срок. При не достижении соглашения требование заявлено в суд.) или односторонне.

    Основания для изменения или расторжения:

    1. Существенное нарушение договора другой стороной;

    2. Иные случаи, предусмотренные законодательством или договором.

    Признаком существенного нарушения является причинение нарушением такого ущерба, который лишает сторону возможности получить то, на что она рассчитывала при заключении договора. Ст.420 ГК.

    Кроме того предусматривается изменение или расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельство из которых стороны исходили при заключении договора

    К существенному отнесено такое изменение обстоятельств при котором в случае его возможного предвидения стороны вообще не заключили бы договор или заключили бы его на значительно иных условиях. Ст.421 ГК.

    Существенным изменением обстоятельств являются основанием для изменения или расторжения договора по соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. При этом изменение договора по данному основанию допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб значительно превышающая затраты необходимые для исполнения договора на измененных условиях.

    Условия одностороннего изменения или расторжения договора предусматриваются в специальном законодательстве или в договоре. Ст.493 ГК.

    Для одностороннего изменения или расторжения договора достаточно уведомления об этом другой стороны. Согласие другой стороны или обращение с требованием в хозяйственный суд в таких случаях не требуется. Договор будет считаться измененным или расторгнутым с момента получения уведомления или истечения срока предупреждения.

    Тема .. . Исполнение обязательств

    1. Понятие и принципы исполнения обязательств

    2. Субъекты исполнения обязательств

    3. Предмет исполнения обязательств

    4. Способ, срок и место исполнения обязательств

    Понятие и принципы исполнения обязательств

    Ст.290 ГК.

    Исполнение обязательства – это совершение обязанном лицом действий или воздержание от совершения действий, составляющих содержание обязательства.

    С точки зрения правовой природы исполнение обязательств – это правомерное волевое действие, которое влечет прекращение обязанности должника. Следовательно, исполнение является сделкой и к нему применяются общие требования к совершению сделок, кроме правила о форме.

    Ст.160 ГК.

    Принципы находят отражение в ГК и детализируются в законодательстве, регулирующем определенный тип отношений.

    Выделяются :

    1. Принцип надлежащего исполнения обязательства. Обязательства должны исполняться надлежащем образом в соот с условиями обязательства и требованиями зак-ва а при их отсутствии в соот с обычно предъявляемыми требованиями. Надлежащее исполнение охватывает совокупность моментов:

      1. исполнение должно быть произведено надлежащим должником надлежащему кредитору;

      2. в соответствии действий должника требования зак-ва и обязательства или обычно предъявляемым требованиям (в отношении надлежащего предмета

      3. Исполнение должно быть в установленный срок;

      4. в определенном месте;

      5. определенным способом.

    2. Принцип реального исполнения.. Согласно ст.367 обязательство должно быть исполнено в натуре, то есть должник должен совершить именно то действий, которое составляет содержание обязательства в отношении предмета обязательства. Действие этого правила может быть сужено: если обязательство исполнено, но ненадлежащим образом, то возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре, но в случае полного неисполнения обязательства действует иное правило: возмещение убытков и уплата неустойки освобождают должник, а от обязанности исполнения обязательства в натуре. ГК предусматривает отдельные случаи принудительного исполнения обязательства в натуре: ст.369 ГК.

    Оба принципа носят самостоятельный характер, но взаимообусловлены. О надлежащем исполнении можно говорить только когда есть реальное исполнение. Если нет реального исполнения, не может быть и надлежащего.

    1. Принцип сотрудничества сторон. Каждая сторона обязана оказывать другой стороне содействие в исполнении обязанностей. Способы содействия могут быть неправовые (выгрузить груз), правовыми (кредитор надлежащим образом исполняет кредиторские обязанности – встречное исполнение обязательства: ст.309 ГК).

    2. Принцип недопустимости одностороннего изменения или расторжения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством или соглашением сторон. Субъекты исполнения обязательств

    Следует отличать субъектов обязательства и субъектов исполнения обязательства.

    Субъекты обязательстваэто лица, между которыми оно возникает.

    Субъекты исполнения обязательств – это лица на которых в силу правовых основание возложено исполнение обязательства а также лица в пользу которых эти действия должны быть совершены.

    Иногда субъекты обязательства и субъекты исполнения обязательсва не совпадают:

    1. Когда обязательства вместо должника исполняет третье лицо (возложение исполнения на третье лицо или перепоручение: ст.294 ГК: кредитор должен принять исполнение от третьего лица, но обязанным лицом перед кредитором остается должник, так как кредитор в правоотношение с третьим лицом не вступает

    2. Когда обязательство исполняется самим должником, но вместо кредитора исполнение принимает третье лицо (исполнение третьему лицу или переадресовка). Уклониться от переадресовки должник не может, н дополнительные расходы ложатся на кредитора.

    По общему правилу должник имеет право исполнить обязательство либо кредитору либо лицу указанном. Закон предоставляет должнику право потребовать предъявления доказательств, что исполнение принимается управомоченным лицом. Если должник не использует это право, то риск наступления негативных последствий ложится на него.

    Предмет исполнения обязательств

    Предмет – это та вещь, работа или услуга которую в силу обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать кредитору.

    Чтобы обязательство считалось надлежаще исполненным, должник обязан передать именно тот предмет, который предусмотрен обязательством. Требования к предмету определяются в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, а при их отсутствии в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

    Особенности денежного обязательства:

    1. Эти обязательства должны выражаться и исполняться в национальной валюте. Исполнение в иностранной валюте допускается в случаях и порядке, предусмотренных специальным законодательством

      1. З от 22.07.2003

      2. Постановление правления Нацбанка от 30.04.2004 № 72. В отношениях между физлицами и резидентами не выступающими при проведении валютных операций в качестве ИП разрешается использование иностранной валюты в случаях:

        1. дарения;

        2. предоставление займов;

        3. передача на хранение.

    2. Денежные обязательства подлежат индексации, то есть увеличению соразмерно базовой величине. При выплате на содержание гражданина, возмещении вреда жизни или здоровья, по договору пожизненного содержания и других случаях;

    3. Местом исполнения денежного обязательства является место жительства или нахождения кредитора в момент возникновения обязательства;

    4. Денежное обязательство может быть исполнено путем внесения денег в депозит нотариуса или суда;

    5. При исполнении денежного обязательства устанавливается особая очередность погашения требований: ст.300 ГК.

    Способ, срок и место исполнения обязательств

    Способ исполнения – это порядок совершения должником действий по исполнению обязательсва.

    • разовый акт

    • переодические действия.

    Обязательство мб исполнено полностью или по частям, но кредитор вправе не принимать исполнение по частям, если иное не предусмотрено законодательством, условиями обязательства или его существом.

    При исполнении обязательства в отношении денежного или ценных бумаг допускается их в депозит нотариуса или суда.

    Взаимное обязательства (ст.309 ГК). Такие обязательства по общему правилу должны исполняться одновременно. Иной порядок может вытекать их законодательства, договора, существа обязательства.

    Срок и место: Ст.295-297 ГК.

    Тема. Гражданско-правовая ответственность Понятие, особенности, функции и принципы гражданско-правовой ответственности

    Ответственность ретроспективная – за то, что уже совершено.

    Граданско-правовая ответственность – это одна из форм принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера, направленных на восстановлением имущественных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически равных участников гражданского права.

    Особенности:

    1. Она носит имущественный характер;

    2. Ее компенсационный характер (направлена на восстановление имущественного положения стороны)

    3. Строится как дополнительная обязанность нарушителя возместить убытки, уплатить неустойку или проценты за пользование чужими денежными средствами и право кредитора требовать этого от должника. Гражданско-правовая ответственность обычно не заменяет собой исполнение обязательства

    4. Соответствие размера ответственности размеру причиненных убытков или вреда;

    5. Равенство прав участников гражданских правоотношений и ответственность одного участника перед другим.

    Функции:

    1. Восстановительная (компенсационная);

    2. Превентивная (предупредительная). Возможность применения негативных последствий заставляет должника воздерживаться от нарушения;

    3. Стимулирующая. Установление мер ответственности стимулирует должника к правомерному поведению.

    Понятие санкции шире, чем понятие ответственности, поскольку есть санкции, не относящиеся к г-п ответственности:

    1. Опровержение сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию

    2. Принудительной изъятие индивидуально-определенной вещи (ст.369)

    3. Односторонняя реституция (ст.170).

    Применение гражданско-правовой ответственность не исключает возможность применения иных санкций.

    Принципы гражданско–правовой ответственности:

    1. Неотвратимость применения ответственности (НО взыскание неустойки по желанию + помним про срок исковой давности);

    2. Принцип полноты гражданско–правовой ответственности. По возможности возмещаются убытки в полном размере: и реальный ущерб и упущенную выгоду

    3. Принцип индивидуализации ответственности. В зависимости от наличия вины, опасности действия, степени вины.

    Формы гражданско–правовой ответственности

    Форма гражданско–правовой ответственности -- это способ выражения обремений, которые возлагаются на правонарушителя.

    Существуют 3 формы:

    1. Возмещение убытков;

    2. Уплата неустойки;

    3. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами.

    Возмещение убытков имеет общее значение и применяется во всех случаях нарушения граждански прав, если законом или договором не предусмотрено иное. Поэтому оно выступает как общая мера гражданско–правовой ответственности.

    Для возмещения убытков не требуется, чтобы это было предусмотрено соглашением сторон, так как общее правило предусмотрено законом (ст.364 ГК). Более того стороны не могут своим соглашением освободить друг друга от ответственности в форме возмущения убытков, а могут только ограничить их размер.

    Возмещение убытков характеризуется следующими особенностями:

    1. Носит имущественный характер и этим отличается от санкций в сфере нарушений личных неимущественных правоотношений;

    2. При возмещении убытков имущество из хозяйственной сферы одного лица переходит в имущественную сферу другого лица. Этим возмещение убытков отличается от санкции в виде лишения правонарушителя принадлежащих ему прав;

    3. Основное значение возмещения убытков – это восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны.

    Убытки – это те невыгодные имущественные последствия, которые наступают для потерпевшего вследствие противоправного нарушения обязательства либо причинения вреда его личности или имуществу, выраженные в денежной форме.

    Убытки состоят из расходов 2 видов:

    1. Реальный ущерб. Расходы, которые лицо чье право нарушило, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества;

    2. Упущенная выгода. Неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления, причем меры могут носить как фактический, так и юридический характер. Размер упущенной выгоды не может быть меньше, чем доходы, полученные другой стороной в связи с нарушением обязательства (п.2 ст.14 ГК).

    При определении размера возмещения убытков во внимание принимаются цены, существующие в том месте, где обязательство должно быть исполнено. Цены принимаются существующие в день добровольного исполнения или в день предъявления иска.

    Взыскание неустойки

    Неустойка – это денежная сумма, которую кредитор вправе взыскать с должника в случае нарушения обязательства (зачетная, штрафная, исключительная, альтернативная).

    Черты:

    1. Предопределенность размера ответственности за нарушение обязательства;

    2. Возможность взыскания неустойки за сам факт наращения обязательства, когда отсутствует необходимость доказывать наличие убытков, причиненных таким нарушением;

    3. Возможность по усмотрению сторон формулировать условия договора о неустойки, за исключением законной неустойки.

    Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно правилам ст.396 во всех случаях, когда имеет место факт пользования чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочке в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица должны уплачиваться проценты на сумму тих средств. НО положения данной статьи не применяются, если отношения сторон не связаны с использованием денежных средств в качестве основанного платежа или погашения долга (договор мены).

    Размер процентов – это ставка рефинансирования Нацбанка на день исполнения денежного обязательства, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование, исходя из ставки рефинансирования на день вынесения решения.

    См. ППВХС от 21.01.2004 № 1

    Соотношение форм гражданско-правовой ответственности:

    1. По общему правилу если за неисполнение или ненадлежащее исполнение установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, непокрытой неустойкой (зачетная неустойка);

    2. Законодательством или договором могут быть предусмотрены случаи, когда взыскивается только неустойка, но не убытки (исключительная неустойка)

    3. Когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка)

    4. Когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка либо убытки (альтернативная неустойка);

    5. При наличии оснований для взыскания % за пользование чужими денежными средствами вместе с этим договором или законодательством может быть предусмотрена обязанность должника уплатить неустойку за прострочку исполнения денежного обязательства. Кредитор вправе предъявить требование о процентах и неустойке не доказывая факта и размера убытков.

    Виды гражданско-правовой ответственности

    В зависимости от основания возникновения:

    1. Договорная. За нарушение договорного обязательства;

    2. Внедоговорная. Ответственность из недоговорного обязательства.

    Основное их различие состоит в том, что форма и размер внедоговорной ответственности устанавливаются законом, а формы и размер договорной определяются как законодательством, так и договором.

    Они также отличаются по направленности: договорная предусмотрена за нарушение уже возникшего обязательства, а внедоговорная установлена за…, не связанными с нарушением договора.

    В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц:

    1. Долевая. Каждый несет ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательством или договором. Доли считаются равными, если иное не усыновлено законодательством или договором.

    2. Солидарная. Применяется, если она прямо предусмотрена законом или договором. В этом случае кредитор вправе предъявить требования к любому из со-должников или от всех, как в полном объеме, так и в определенной части.

    Также можно выделить:

    1. Основная. То лицо, которое допустило нарушение, несет ответственность.

    2. Субсидиарная. Имеет место, когда наряду с основным должником имеется и дополнительный должник требование к которому может быть предъявлено только после предъявления требования основному должнику и только при условии, что основной должник требования кредитора не удовлетворил.

    Но кредитор не вправе требовать удовлетворения от субсидиарного должника, если оно может быть удовлетворено путем зачета встречного требования должником либо бесспорного взыскания средств с основного должника.

    Выделяют также смешанную ответственность в случае, когда противоправный вред на стороне кредитора является нераздельным результатом действий, как кредитора, так и должника (ст.375 ГК). Закон допускает в этом случае возможность уменьшения ответственности должника с учетом степени вины кредитора.

    Основания, условия и размер гражданско-правовой ответственности

    Ответственность по гражданскому праву наступает за правонарушения, то есть действий или бездействие, нарушающие требования закона или договора.

    Правонарушение всегда выражается в конкретном действии или бездействии, но можно выделить некоторые общие или типичные условия, которые присутствуют, как правило, при любом гражданском правонарушении. Их называют составом гражданского правонарушения. Гражданское правонарушения является основанием гражданско-правовой ответственности.

    Условия:

    1. Противоправность. Противоправное нарушение лицом возложенных на него обязанностей и субъективных прав других лиц. Противоправным признается поведение лица, нарушающее нормы права и условия договора. Противоправное поведение может выражаться в действии или бездействии. Бездействие становится противоправным, если на лицо возложена юридическая обязанность действовать в соответствующей ситуации. Такая обязанность может вытекать из условий договора, служебного положения или предписания закона.

    Существуют обстоятельства, при наличии которых лицо не считается действующим противоправно:

      1. необходимая оборона, то есть причинение вреда нарушителю в процессе совершения им противоправных действий;

      2. крайняя необходимость, то есть причинение вреда постороннему лицу в целях устранения грозящей опасности при условии, что причиненный вред меньше, чем предотвращенный и устранить его иным образом невозможно;

      3. осуществление профессиональной деятельности лицами определенных профессий (пожарные);

      4. согласие лица на причинение вреда, если действия причинителя не нарушают нравственных принципов общества (трансплантация органов и тканей);

      5. осуществления права без превышения пределов;

      6. односторонний отказ от исполнения обязательства в случае существенного нарушения договора (ст.420 ГК).

    Вред, причиненный при обстоятельствах, исключающих противоправность по общему правилу возмещение не подлежит (ст.933 ГК), но вред, причиненный в состоянии крайней необходимости по решению суда может быть возмещен лицом, причинившем вред или лицом, в интересах которого действовал причинитель (ст.936 ГК).

    1. Наличие ущерба, то есть убытков или вреда. Убытки – договорные, вред – внедоговрные обязательства.

    Вред – это всякое умаление личного или имущественного блага.

    Вред различают материальный и моральный.

    Материальный вред всегда связан с имущественными потерями для потерпевшего.

    Моральный вред – это физические или нравственные страдания лица.

    Этот вред возмещается:

      1. при нарушении личных неимущественных прав либо посягательстве на другие нематериальные блага во всех случаях

      2. при нарушении имущественных прав гражданина моральный вред возмещается лишь в случаях, предусмотренных законодательством (при нарушении имущественных прав потребителя).

    МВ возмещается в денежной формы. Учитываются страдания, форма и степень вины причинителя.

    1. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом; Это такая связь между явлениями, при котором одно явление (причина) предшествует другому явлению (следствию) и порождает его. Причинная связь – это связь объективно существующая. Действие признается причиной результата, если связь с результатом это проявление закономерности, а не случайного стечения обстоятельств, то есть действия нарушителя с неизбежностью порождают результат. Такая закономерность, как правило, неоднократно проверена на практике.

    1. Вина нарушителя.

    Вина – это психическое отношение лица к своему действию и его последствиям.

    Для привлечения к ответственности в качестве общего правила должна быть вина нарушителя, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

    Виной юридического лица считается:

    1. Действия его работников при исполнении трудовых обязанностей;

    2. Поведение органа ЮЛ, действующего в пределах компетенции;

    3. Действие представителя в пределах полномочий.

    Предусматриваются 2 формы вины:

    1. Умысел. Лицо осознает неправомерность своего поведения, предвидит наступление неблагоприятных последствий и желает (прямой умысел) или сознательно допускает их наступление (косвенный умысел)

    2. Неосторожность. Лицо из-за отсутствия должной внимательности и осмотрительности не предвидит неблагоприятных последствий, хотя должно и могло их предвидеть.

      1. простая

      2. грубая

    Четкого разграничения между простой и грубой неосторожностью в законе нет. В литературе предлагается использовать объективный или субъективный критерий.

    При объективном критерии поведение лица сравнивается с тем, что он должен сделать по условиям оборота.

    При субъективном критерии учитываются индивидуальные особенности и способности нарушителя и их влияние на возможность предвидеть и предотвратить последствия.

    В ГК содержаться положения, позволяющие в определенных условиях использовать как объективный, так и субъективный критерий. В соответствии с п.1 ст.372 ГК лицо признается виновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям гражданского оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

    В ГП по общему правилу формы и степень вины не влияют на решение вопроса о привлечении к ответственности, так как достаточно самой легкой степени вины, если иное не предусмотрено

    Но грубая неосторожность самого потерпевшего может стать основанием для снижения ответственности должника (ст.952). Стороны своим соглашением могут конкретизировать субъективные основания ответственности, но заключить соглашении об устранении или ограничении ответственности они не могут.

    В ряде случаев вина конкретизируется в законодательстве применительно к отдельным видам обязательств.

    ГК исходит из принципа виновности должника, то есть вина предполагается, пока не доказано обратное.

    Истец доказывает факт правонарушения, размер убытков и может приводить доказательства виновности должника. Законом или договором может быть предусмотрена ответственность независимо от вины, в частности законом это предусмотрено в отношении обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности (п.3 ст.372 ГК). В данном случае ответственность строится на началах риск.

    Риск – это основанное на определенном виде деятельности сознательное принятие на себя возможных отрицательных последствий, связанных с выполнением возложенных на себя обязанностей.

    Правила от ответственности нанимателя независимо от формы вины является диапозитивным. Основанием освобождения от ответственности является непреодолимая сила (чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства).

    Также независимо от вины отвечают стороны при исполнении обязательства должником, наступивших после просрочки (п.1 ст.376 ГК).

    Ответственность без вины возможна без ответственности должника за действия третьих лиц (п.3 ст.372 ГК). Если третье лицо допускает нарушение, то ответственность перед кредитором несет должник при наличии … вины третьего лица.

    Законом может быть предусмотрена ответственность непосредственно ответственность третьего лица (ответственность производителя перед потребителем).

    ГК закрепляет принцип полноты г-п ответственности. По общему правилу взыскивается реальный ущерб и упущенная выгода.

    Убытки взыскиваются в том объеме, в котором они доказаны.

  • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]