- •1. Значение римского права в истории мировой культуры, основные причины его рецепции.
- •2. Предмет и периодизация римского права
- •Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
- •3. Источники права в Древнейший период.
- •4. Источники права в классический период.
- •5. Источники права постклассического периода.
- •6. Денежная и налоговая реформа.
- •8. Особенности и порядок уголовного судопроизводства в Древнем Риме.
- •9. Средства доказывания уголовного обвинения.
- •10. Понятие преступления, его основные характеристики.
- •11. Основные группы и виды преступлений.
- •12. Цель наказания и общие принципы ответственности.
- •13. Общие презумпции в частном судопроизводстве.
- •14. Понятие и виды исков
- •Понятие и классификация исков частного права.
- •15. Легисакционный процесс
- •16. Содержание legis action sacramento по поводу спорной вещи
- •17. Содержание и особенности легисакционного процесса посредством наложения руки.
- •18. Формулярный процесс
- •19. Содержание и построение формулы.
- •20. Правовые категории лиц в зависимости от status libertatis
- •21. Правовые категории лиц в зависимости от status civitatis
- •22. Правовые категории лиц в зависимости от status familiae
- •23. Правовая сущность брака.
- •24. Заключение и прекращение брака.
- •25. Личные и имущественные отношения супругов.
- •26. Правовая регламетация отношений между родителями и детьми
- •27. Образование отношений опеки и попечительства и их формы.
- •28. Требования к личности и действиям опекуна и попечителя.
- •29. Понятие и принципы наследования
- •30. Наследование по закону согласно римскому праву, особенности наследования в зависимости от типов родства.
- •31. Особенности наследования по завещанию в Древнем Риме.
- •32. Основания для признания завещания недействительным, предусмотренные римским правом.
- •33. Легаты и фидеикомиссы как специальные институты завещания в римском праве.
- •34. Принципы деления вещей, классификация вещей по римскому праву.
- •35. Понятие о праве собственности в Древнем Риме, основные виды права собственности.
- •36. Понятие о владении и держании в римском праве.
- •37. Происхождение и основные особенности бонитарной собственности.
- •38.39 Способы защиты квиритской собственности в римском праве. Способы защиты бонитарной собственности.
- •40. Публичные способы приобретения собственности в Древнем Риме.
- •41. Манципация как частный способ приобретения собственности по jus civile.
- •42. Приобретение собственности in jure cessio.
- •43. Приобретение собственности в порядке приобретательной и погасительной давности.
- •44. Традиция как способ приобретения собственности по jus gentium.
- •45. Оккупация и тезаурус как способы приобретения собственности по jus gentium.
- •46. Приобретение собственности в результате акцессии и спецификации.
- •47. Понятие о праве собственности на чужие вещи, классификация сервитутов.
- •48. Суперфиций и эмфитевзис как институты наследственного права.
- •49. Понятие обязательства в римском праве, виды бязательств.
- •2 Вида субъектов:
- •50. Понятие о предмете и условиях обязательной престации.
- •51. Проблема толкования договора в Римском праве.
- •52. Исполнение обязательства, ответственность за исполнение обязательства в римском праве
- •53. Вербальные и литтерльные контракты в Римском праве.
- •54. Реальные контракты в римском праве (ссуда, Заем, поклажа, Залог)
- •55. Консенсуаальные контракты в римском праве ( купля-продажа, наем вещей, наем услуг)
- •56. Консессуальные контракты в римском праве (поручение, товарищество, подряд)
- •57. Обязательства из деликтов в римском праве.
- •58. Квазидиликтные обязательства в римском праве.
29. Понятие и принципы наследования
Наследованием называется переход имущества умершего лица к (одному или нескольким) другим лицам.
Наследование (в собственном смысле) есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследователя (или — при наличии нескольких наследников — определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т.п.
Наряду с этим римскому праву известно и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т.е. предоставление лицу отдельных прав — так называемые легаты или отказы.
Наследование возможно было или по завещанию, или по закону (если завещание данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник, назначенный в завещании, не принял наследства).
Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица т.е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону (в этом смысле надо понимать афоризм «пето pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest», т.е. не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой часто— по закону).
В процессе наследования необходимо различать открытые наследства и вступление в наследство. Наследство открывается в момент смерти наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства для определенных лиц связано получение права приобрести наследство. Но эти лицо еще не становятся в момент открытия наследства собственниками вещей, оставшихся после наследователя, должниками по его обязательствам и т.д., — словом, в момент открытия наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам. Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство. Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье непосредственно подвластные домовладыке (дети, а также внуки от ранее умерших детей) считались «необходимыми» наследниками и приобретали наследственное имущество независимо от акта принятия наследства. «Необходимым» наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.
Зародившись на почве семейного и родового строя, наследование на первых порах имеет характер некоторого естественного и частной волей неотменимого порядка. Наследниками являются естественно и необходимо те лица, которые ближе к покойному в порядке патриархального родства: если покойный оставил детей, они вступают в его имущество; если денет нет, наследство переходит к тем лицам, с которыми покойный прежде составлял одну семью и т. д. вплоть до исчерпания рода. Порядок призвания к наследованию определяется таким образом самым порядком родства; это последнее составляет естественный закон наследования и в этом смысле можно говорить, что в древнейшее время существует только наследование по закону – hereditas legitima. Этот законный порядок вначале стоит выше всякой частной воли и имеет характер неотменимости. К этой эпохе в истории всякого народа может быть применено изречение, которым характеризуется древнее германское право: "solus deus heredem facere potest non homo".
Мало-помалу, однако, значение индивида растет, семейный характер собственности ослабляется, права домовладыки по распоряжению имуществом усиливаются. Вслед за правом распорядиться имуществом при жизни возникает его право распорядиться им на случай смерти; другими словами, развивается свобода завещания. Законы XII таблиц знают testamentum, как акт, отстраняющий порядок законного наследования и санкционируют предсмертные распоряжения paterfamilias. уже по законам XII таблиц завещание отстраняет законное наследование, заменяя преемника по закону преемником по назначению завещателя.
Но характерной чертой римского права при этом является правило: наследование по завещанию непременно исключает наследование по закону; оба порядка вместе действовать не могут.
Однако, характер древнейшего римского завещания является в высокой степени спорным.
Древнейшее римское право знало два вида завещаний: testamentum calatis comitiis и testamentum in procinctu.
Testamentum calatis comitiis – это завещание, совершаемое в народных собраниях по куриям, созванных и происходящих под председательством pontifex maximus. В присутствии всего народа завещатель устно изъявлял свою волю, то есть прежде всего назначал себе наследника, к чему затем мог присоединить и разные другие распоряжения, и обращался к народу с просьбой. В несколько более позднее время это обращение к народу и самое участие народа было только простою формальностью, но несомненно, что в древности это было не так.
Вторую форму древнейшего завещания представляет testamentum in procinctu, то есть завещание перед тем же народом, но только на поход, перед сражением. Procinctus, военный строй, представляет естественную замену мирных comitia calata, когда они невозможны.
Как видим, обе формы староримского завещания представляют завещание публичное и гласное: воля завещателя должна быть изъявлена во всеуслышание перед народом и потому будет известна каждому.
Для стариков и для лиц, впавших в болезнь, потребность в завещании была особенно сильна. Ввиду этого скоро после законов XII таблиц в эпоху interpretatio, для удовлетворения этой потребности было создано testamentum per aes et libram или testamentum per mancipationem. Здесь мы имеем искусственное приспособление mancipatio для целей завещательных распоряжений. Завещатель передавал посредством mancipatio все свое имущество какому-либо доверенному лицу – familiae emptor’y, причем этот последний брал на себя обязанность выполнить те распоряжения, которые будут сообщены тут же завещателем. В присутствии, как обыкновенно, пяти свидетелей и libripens’a familiae emptor, держа в руках кусочек меди, произносил формулу mancipatio, приспособленную для данного случая. Произнеся формулу, он ударял медью по весам и передавал завещателю. Вслед затем выступал завещатель и излагал свои распоряжения, заканчивая их таким же обращением к свидетелям, с каким завещатели обыкновенно обращались к народу. Устное изложение посмертных распоряжений могло быть заменено письмом, то есть начертанием на навощенных табличках (tabulae testamenti).
Таким образом, обыкновенное частное завещание в праве Юстиниана может быть совершаемо и устно, и письменно, но при непременном участии семи свидетелей, причем в обоих случаях требуется, чтобы участие это было одновременным (так называемый unitas actus), чтобы все совершение акта протекло без перерывов.
Но, кроме соблюдения формы, римское завещание должно было удовлетворять целому ряду других – материальных – условий. Некоторые из этих условий на протяжении истории менялись; другие оставались неизменными от начала до конца.
Неизменным оставалось прежде всего требование особой завещательной правоспособности – так называемой testamentifactio – как для завещателя (testamentifactio activa), так и для назначаемого наследника (testamentifactio passiva).
Неизменную историческую особенность римского тестамента составляет также требование, чтобы он заключал в себе непременно institutio heredis, то есть назначение наследника. Рядом с простой institutio уже, по-видимому, исстари допускалась и substitutio, то есть назначение второго наследника на случай, если первый наследником почему-либо не станет (например, умрет раньше завещателя):
Каких-либо особых предписаний относительно хранения завещаний не существовало. Равным образом, не существовало их первоначально и относительно вскрытия завещаний. Но закон Августа 6 г. по Р. Х., введший 5%-ную пошлину с наследства (vicesima hereditatum), в целях фискального контроля предписал под угрозой штрафа в течение известного срока после смерти завещателя (5 дней) предъявлять завещание магистратам, в присутствии которых и происходила затем торжественная процедура вскрытия завещания.
Наследство непременно подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременении, прав и обязанностей в целости и неразрывности; наследник по римскому праву как бы занимал то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его кончины и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом — в этом заключался принцип универсальности наследства, который был главным элементом, определявшим содержание наследства с точки зрения права.
Вторым, дополнительным элементом, также определявшим содержание наследства по римскому праву, был принцип нематериальности наследства. Наследство не считалось чисто материальным, имущественным понятием. Наследство было реальным, имело юридическое содержание, даже если не было предмета материального обладания, который бы переходил по наследству. В случае материальности наследство не обладало строгой и неизменной имущественной массой: она могла увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от чьих-то вредных действий или причиняемого ему ущерба (в наследственную массу могли поступить выплаты третьих лиц по обязательствам, сад — принести плоды, стадо — потерять в весе и т.п.). Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные приобретения правового характера, утраты (в том числе неправовые).
