Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravovedenie__Ch_2.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
632.83 Кб
Скачать

Тема 8. Основы гражданского законодательства украины.

Гражданское право - совокупность норм права, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, складывающиеся в обществе между физическими и юридическими лицами на началах юридического равенства сторон. Источниками гражданского права являются нормативные акты, в которых юридически закреплены гражданско-правовые нормы. Совокупность этих актов представляет собой гражданское законодательство. Конституция Украины является основным законом государства, обладает высшей юридической силой, закрепляет права, свободы, обязанности граждан, право собственности и другие имущественные права. Гражданский кодекс Украины - систематизированный законодательный акт, регулирующий имущественные и личные неимущественные отношения, связанные и не связанные с имущественными. К источникам гражданского права следует отнести и конкретные законы - о предприятиях, о предпринимательстве, о собственности, о коллективных обществах и др., нормы которых регулируют соответствующие гражданско-правовые отношения. В качестве источников гражданского права могут выступать подзаконные нормативные акты: постановления Верховной Рады, указы Президента, постановления Кабинета Министров, акты местных государственных администраций, решения органов регионального и местного самоуправления, локальные нормативные акты (приказы, положения, инструкции).

Имущественными называются правовые отношения, связанные с принадлежностью, приобретением, владением, пользованием и распоряжением имуществом. Они обусловлены использованием товарно-денежной формы (гражданское право не применяется к имущественным отношениям, основанным на административном, бюджетном или налоговом праве). Личные неимущественные отношения делятся на две подгруппы: а) личные права, связанные с имущественными (авторское право и пр.); б) личные права, не связанные с имущественными (право на честь, достоинство, доброе имя, тайну переписки и пр.). Гражданско-правовой метод характеризуется следующими признаками: а) юридическим равенством сторон; б) диспозитивностью (сторонам предоставляется право определять их взаимоотношения по собственному усмотрению полностью или частично в пределах, предусмотренных действующим законодательством); в) особым способом разрешения имущественных споров между участниками гражданских правоотношений (через общий, хозяйственный или третейский суд); 4) наличием имущественной ответственности сторон.

Конституция Украины гласит: "Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности... Никто не может быть противозаконно лишен права собственности. Право частной собственности нерушимо". Основным актом гражданского законодательства является Гражданский кодекс Украины, являющийся формой кодификации гражданского законодательства и представляет собой единый законодательный акт, в котором систематизированы гражданско-правовые нормы.

Гражданско-правовые отношения - это урегулированные нормами гражданского права имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.

Субъектами гражданско-правовых отношений могут быть физические и юридические лица, а также государство Украины, автономной республики Крым, территориальные общины, иностранные государства и другие субъекты публичного права, которые вступают между собой в гражданско-правовые отношения по поводу имущества и личных неимущественных благ. Для признания лиц субъектами гражданского права необходимо наличие гражданской правосубъектности, то есть их право- и дееспособности. Правоспособность гражданина Украины возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью (или признанием умершим). Ни один гражданин в течение своей жизни не может быть лишен гражданской правоспособности, но может быть ограничен в ней. Гражданская дееспособность - способность физического лица своими действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их исполнять и отвечать в случае их неисполнения. Объем гражданской дееспособности зависит от возраста и психического здоровья физического лица: 1) Полная дееспособность наступает по достижении совершеннолетия - 18 лет (или с момента регистрации брака); 2) Неполную гражданскую дееспособность имеют лица в возрасте от 14 до 18 лет (право распоряжаться заработком, стипендией или иными доходами, осуществлять авторские права); 3) Частичной гражданской дееспособностью обладают лица в возрасте до 14 лет (малолетние), которые обладают правом совершать мелкие бытовые правомочия (вносить средства на счет и пользоваться ими, осуществлять личные неимущественные права автора; гражданско-правовой ответственности за причиненный ими вред малолетние не несут); 4) Ограниченная гражданская дееспособность определяется судом в отношении физических лиц, страдающих расстройством психического здоровья, которое существенно влияет на их способность осознавать значение своих действий, в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами, и тем самым ставящих лиц, которых они обязаны содержать, в затруднительное материальное положение. Такие лица могут совершать мелкие бытовые полномочия; получение их доходов и распоряжение ими осуществляется опекуном, а ответственность за причиненный ими вред несут самостоятельно; 5) Физическое лицо, которое вследствие хронического, стойкого расстройства психического здоровья неспособно осознавать значение своих действий, может быть признано судом недееспособным: над ним устанавливается опека, что ведет к полной утрате дееспособности и возможности совершать какое-либо правомочие. В случае выздоровления суд может восстановить дееспособность.

Субъективное право заключается в возможности конкретного лица осуществлять определенные действия и требовать удовлетворения его интереса от обязанного лица. Эти возможности: 1) совершать определенные действия (покупать, продавать, дарить вещи, использовать произведения и пр.); 2) требовать надлежащего поведения (выполнить работу, передать вещи); 3) возможность обратиться к применению принудительной силы государственного аппарата для реализации права требования.

Субъективная гражданская обязанность - это мера необходимого поведения обязанного лица, требуемого от него уполномоченным лицом с целью удовлетворения своих интересов.

Объектом гражданских правоотношений являются конкретные блага (материальные и духовные ценности: вещи, имущественные права, результаты работ, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, информация, а также другие материальные и нематериальные блага (доброе имя, честь, достоинство, тайна переписки и т.д.), по поводу которых субъекты вступают между собой в указанные правовые отношения.

Вещи - это все предметы материального мира, делятся на: 1) средства производства и предметы потребления; 2) вещи, находящиеся в гражданском обороте (относительно которых отсутствует запрет на свободную торговлю); 3) незаменимые, индивидуально-определенные (картина художника) и заменимые, родовые (сахар, кирпич); 4) потребляемые (после использования перестают существовать) и непотребляемые (служат в течение длительного времени); 5) неделимые (в случае деления теряют целевое назначение) и делимые; 6) главные и принадлежности к ним (вещь и футляр к ней); 7) продукция, плоды (в вещественном виде) и доходы (деньги); 8) движимые (транспортные средства и вообще передвигаемые вещи) и недвижимые (земля, здания); 9) деньги и ценные бумаги.

К объектам гражданских правоотношений относятся и результаты творческой деятельности (научные, художественные и литературные произведения, открытия и изобретения, промышленные образцы и товарные знаки), информация (документированные или публично объявленные сведения о событиях и явлениях), а также личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство, имя, деловая репутация, свобода и личная неприкосновенность, семья).

Одна из важных классификаций гражданских прав предусматривает их деление на вещные и обязательственные.

Вещные права - одна из правовых форм реализации отношений собственности.

Вещные права предоставляют их обладателю возможность непосредственного (независимого от какого-либо другого лица) воздействия на вещь, то есть абсолютное господство над вещью. Субъект вещного права может осуществлять в своем интересе действия по владению, пользованию, во многих случаях и по распоряжению вещью, не обращаясь за содействием к кому-либо. В этом коренное отличие вещных прав от обязательственных. Лицо, имеющее обязательственное право на вещь, например, из договора аренды, безвозмездного пользования, может реализовать свои полномочия по владению и пользованию ею только тогда, когда фактически получит ее от собственника, по договору.

Право собственности отличается от других вещных прав полнотой содержания. Никто из субъектов других вещных прав не имеет такой полноты правомочий на принадлежащее имущество. Объем их прав ограничен законом и собственником. Это объясняется тем, что другие вещные права производны от права собственности. Так, собственник, передавая часть своего имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение другому лицу, сохраняет за собой права собственности на это имущество. Поэтому никто кроме собственника не может обладать всей совокупностью правомочий собственника. Право собственности всеобъемлюще, по сравнению с ним любое иное вещное право является ограниченным по объему. Выделяя группу вещных прав, принадлежащих несобственникам, закон именует их "вещные права лиц, не являющихся собственниками".

Помимо права собственности к разряду вещных прав относятся также:

- право залога;

- права членов семьи собственника жилого помещения;

- право учреждения по распоряжению доходами и имуществом, полученными в результате разрешенной хозяйственной деятельности;

Вещное право в отличие от обязательственного является разновидностью абсолютного права, то есть обладателю вещного права (права собственности, сервитута и т.п.) противостоит неограниченный круг субъектов, обязанных не нарушать его права на вещь. Продолжение этой особенности вещного права - наличие у его владельца правомочий следования и преимущества. Это значит, что обладатель вещного права продолжает его сохранят и тогда, когда вещь переходит к новому владельцу. Например, собственник вещи, выбывший из владения помимо его воли, продолжает оставаться собственником и вправе истребовать вещь из чужого незаконного владения. В случае перехода права собственности на заложенное имущество право залога в отношении имущества также сохраняется.

К признакам, позволяющим отграничить вещные права от других абсолютных прав (на имя в авторском праве, на жизнь, свободу передвижения и др.) относится его объект. Объектом вещных прав служит индивидуально-определенное имущество, в обязательственных правах - действия.

Вещное право - субъективное право, имеющее абсолютный характер, обладающее специфическим объектом и способом защиты, включающее в себя помимо прав владения, пользования и распоряжения имуществом правомочия следования и преимущества. К вещным правам, наряду с правом собственности отнесены следующие - право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право хозяйственного ведения, право оперативного управления имуществом

Ограниченные вещные права - абсолютные правомочия по владению, пользованию и распоряжению чужим имуществом, производные от прав собственника и возникшие по прямому указанию закона, имеющие ограниченное по сравнению с правом собственности содержание, но защищаемые законом наравне с ним. Их можно разделить на две группы прав:

1. Ограниченные вещные права на использование чужих земельных участков: право пожизненного наследуемого владения; право постоянного (бессрочного) пользования.;

2. Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника: право хозяйственного ведения; право оперативного владения.

Собственность - экономическая категория, являющаяся одним из проявлений общественных отношений по поводу присвоения материальных благ, при котором принадлежность вещи одному лицу исключает возможность ее присвоения другим лицом.

Право собственности - совокупность правовых норм, регулирующих и закрепляющих общественные отношения, возникающие с присвоением материальных благ гражданами, юридическими лицами и государством, которые предоставляют равные права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Содержание права собственности как субъективного права лица составляют правомочия владения, пользования и распоряжения.

Владение - фактическое наличие вещи в хозяйстве собственника и его возможность влиять не нее непосредственно. Под правомочием владения понимается основанная на законе (юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в собственном хозяйстве (числить на балансе и т.п.). Поскольку такая возможность имеет предусмотренное законом основание или титул (например, договор купли-продажи с предшествующим владельцем, переход по наследству), она называется законным или титульным владением в противоположность фактическому беститульному (то есть незаконному) владению (например, лица, присвоившего находку, клад). К титульным владельцам относят собственника, нанимателя, хранителя, комиссионера и других лиц, у которых вещь находится во владении на основании договора или иных предусмотренных законом основаниях. Незаконное (беститульное) владение может быть добросовестным или недобросовестным. Владелец признается добросовестным, если он не знал и не должен был знать о незаконности своего владения. Владелец признается недобросовестным, если он знал или должен был знать, что его владение незаконно. Например, покупка с рук автомобиля без передачи продавцом технического паспорта выходит за границы разумных действий покупателя с точки зрения соблюдения правил торговли на данный вид товара. Неправомерное владение возникает при покупке имущества, которое продавец не имел права отчуждать, самовольном захвате земельного участка и самовольной постройке на нем. Закон охраняет добросовестного нетитульного владельца, предоставляя ему ограниченное право на защиту своего владения.

Пользование - право извлекать из вещей их полезные свойства (обрабатывать землю и получать урожай). Правомочие пользования - основанная на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или другого использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления (для производственных или личных нужд). Оно тесно связано с правомочием владения, ибо собственник может пользоваться своим имуществом только при условии одновременного владения им.

Распоряжение - право определять юридическую или фактическую судьбу имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (продавать, дарить, обменивать, перерабатывать, завещать, уничтожать, передавать в доверительное управление).

Совокупность указанных полномочий у лица дает основания считать его собственником соответствующего имущества. Различают следующие формы собственности:

1) Собственность Украинского народа (земля, ее недра, атмосферный воздух, вода и иные природные ресурсы территории Украины, ее континентального шельфа и морской экономической зоны); 2) Частная собственность - имущественные и личные неимущественные блага конкретного физического или юридического лица); 3) Коллективная собственность - имущество, принадлежащее определенному коллективу и необходимо для его функционирования (имущество коллективного предприятия, кооператива, акционерного общества, профсоюза, политической партии, общественной или религиозной организации); 4) Государственная собственность - имущество, необходимое для выполнения государством своих функций (средства бюджета, системы связи, транспорта, единая энергетическая система и пр.). Она подразделяется на общегосударственную и коммунальную.

Термин "собственность" употребляется в разнообразных значениях. Чаще всего его используют как синоним понятия "имущество" или "вещи". В юридическом смысле собственность - это не вещи и не имущество. Это - определение экономическое (фактическое) отношение, подвергаемое правовому оформлению.

Экономические отношения собственности представляют собой отношения присвоения конкретным лицам определенного имущества (материальных благ), влекущие его отчуждение от всех иных лиц и представляющие возможность хозяйственного господства над присвоенным имуществом, соединенную с необходимостью бремени его содержания. Экономическое отношение собственности, во-первых, состоит из отношения между людьми по поводу конкретного имущества (материальных благ). Оно заключается в том, что это имущество конкретным вещам, использующими его в своих интересах, а все другие лица не должны препятствовать ему в этом; во-вторых, включает также отношение лица к присвоению имущества (материальных благ, в том числе и вещи) как к своему собственному (ибо к своему имуществу обычный человек относится иначе, чем к чужому).

Право оформляет обе названные стороны экономических отношений собственности:

- отношения между людьми по поводу имущества (мое - чужое), давая владельцу защиты от необоснованного посягательства иных лиц;

- отношения к присвоенному имуществу, определяя границы его дозволенного использования.

В первом случае применяется абсолютный характер правоотношений собственности. Во втором идет речь о содержании и реальном объеме правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжения имуществом в рамках исторически сложившегося способа присвоения.

Лицо, присвоившее имущество, получает не только приятное "благо" обладания им как следствие своего хозяйственного господства (т.е. исключительной возможности по своему усмотрению решать каким образом это имущество использовать). Одновременно на него возлагается бремя содержание собственных вещей: необходимость осуществления ремонта и охраны; несение риска случайной гибели или порчи от причины, за которую никто не отвечает, а также риска возможных потерь от неумелого или нерационального ведения своих дел (вплоть до разорения и банкротства). Именно сочетание блага и бремени характеризует положение настоящего собственника, т.к. отсутствие бремени забот, риска и потерь имущества никогда не сделает его подлинным хозяином.

Термин "право собственности" применяются в 2-х значениях:

1) в объективном смысле;

2) в субъективном смысле.

Право собственности в объективном смысле - это установленные законодателем правовые нормы, определяющие границы возможных действий ему по присвоению, внедрению, пользованию и распоряжению всей совокупностью вещей, которые не исключены из гражданского оборота. Совокупность норм, регламентирующих эти действия, образует институт права собственности, являющегося центральным институтом частного права. Его нормы оказывают влияние на семейное, наследственное право. Тесное взаимодействие в рамках гражданского права происходит с нормами института обязательственного права. Особенно это прослеживается при реализации правомочия по распоряжению имуществом, которое невозможно осуществить, не вступая в обязательственные отношения, если речь идет о продаже, дарении и других видах передачи вещей другому лицу.

Осуществление права частной собственности заключается в следующем:

1. Граждане вправе использовать принадлежащее им имущество для ведения хозяйственной и иной не запрещенной законом деятельности.

2. Граждане вправе передавать принадлежащее им имущество во временное пользование другим гражданам, юридическим лицам и государству.

3. Граждане вправе отчуждать принадлежащее им имущество. Условия и порядок отчуждения национальных, культурных и исторических ценностей устанавливаются специальным законодательством Украины.

4. Право частной собственности может быть передано по наследству гражданам, юридическим лицам, государству.

В отличие от права собственности в объективном смысле право собственности в субъективном смысле возникает у конкретного лица только в результате его действий по присвоению индивидуально-определенных предметов. Юридическими фактами, в результате которых возникает право собственности в субъективном смысле, являются разнообразные сделки (например, купля-продажа, принятие наследства), создание новой вещи, давность владения и т.д. Право собственности в субъективном смысле отличается от иных субъективных прав на конкретные вещи тем, что опирается непосредственно на закон и заранее не ограничено во времени. Другие (например, обязательственные) права на имущество, например, вытекающие из договора хранения, залога, найма, возникая по воле собственника, имеют срочный характер. Это значит, что каждый без ведома собственника завладевший или совершивший другие неправомерные действия над его имуществом, обязан возвратить имущество, прекратить действия и возместить убытки, причиненные собственнику. Право собственности в субъективном смысле означает юридически обеспеченную возможность для лица, присвоившего имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению в тех случаях, которые установил законодатель.

Законодательно закреплено разделение отношений собственности на две сферы - сферу частной собственности и сферу публичной собственности.

Субъектами права частной собственности выступают непубличные, негосударственные лица - это граждане и юридические лица.

Участником отношений публичной собственности выступает Украинское государство в целом, муниципальные образования.

Деление права собственности на различные формы по субъектному составу лиц позволяет провести различия между формами по следующим признакам:

1) по объему возможных правомерных действий собственника по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом;

2) по основаниям возникновения и прекращения права собственности.

С учетом особенностей имущества различают право собственности на недвижимость и право собственности на движимое имущество.

Субъектом права частной собственности может быть любой гражданин Украины как индивидуально, так и вместе с другими гражданами на началах общей долевой собственности (например, право собственности супругов, членов семьи на приватизированную квартиру). Субъектами права частной собственности в Украине являются также иностранные граждане и лица без гражданства. Иностранным гражданам и лицам без гражданства земельные участки в собственность не передаются.

Собственность граждан создается и приумножается за счет доходов от участия в производстве, иного распоряжения своими способностями к труду, от предпринимательской деятельности, от ведения собственного хозяйства и доходов от средств, вложенных в предприятия, учреждения, акции и другие ценные бумаги, приобретение имущества по наследству и иным основаниям, не противоречащим закону.

Объектами права частной собственности граждан признаются земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики, гаражи, предметы домашнего хозяйства и личного потребления, денежные средства, ценные бумаги, а также предприятия, средства массовой информации и иные имущественные комплексы производственного назначения, здания, сооружения, транспортные средства, оборотные средства и иные средства производства. Объектами права собственности граждан являются произведения науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, рационализаторские предложения, знаки для товаров и услуг и другие результаты интеллектуального труда. Объектом права частной собственности граждан может быть любое иное имущество, за исключением отдельных видов имущества, предусмотренных законодательными актами, которое по соображениям государственной и общественной безопасности, либо в соответствии с международными обязательствами не может принадлежать гражданину. Законодательными актами Украины могут быть установлены специальный порядок приобретения права собственности гражданами на отдельные виды имущества. Количество и стоимость имущества, если оно получено в собственность в соответствии с законом или договором, не ограничивается. Среди объектов права частной собственности специально выделяется квартира, жилой дом, иные помещения и строения. Член жилищно-строительного кооператива, дачного и гаражного кооператива, садоводческого товарищества или другого кооператива, внесший свой пай за квартиру, дачу, садовый дом, гараж, иное помещение или строение, приобретает право собственности на это имущество.

Субъектами права частной собственности юридических лиц признаются: хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды. Объектами их права собственности может быть любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать юридическим лицам. Например, общественное объединение, как юридическое лицо, может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, и иное имущество, необходимое для материального обеспечения его деятельности, определенной в уставах. Общественные и религиозные объединения, будучи некоммерческими организациями, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы и соответствующую этим целям. Поэтому в их собственности могут находиться также учреждения, издательства, средства массовой информации, другие объекты производственного, социального и благотворительного назначения.

Имущество юридического лица имеет два основных источника образования: вклады участников, учредителей, доходы от хозяйственной деятельности, а также имущество, полученное по другим допускаемым законом основаниям. В большинстве случаев, передавая имущество юридическому лицу, его участники лишаются права собственности на это имущество, либо сохраняют при этом право требовать возвращения переданного ими в собственность организации имущества после ее ликвидации (так называемое право на ликвидационную квоту участников хозяйственных обществ и товариществ), либо не сохраняя такого права (в общественных организациях).

Круг объектов права государственной собственности неограничен: государство может иметь в собственности любое имущество, необходимое для осуществления его функций. В числе объектов выделяются объекты, составляющие государственную собственность, т.е. собственность, принадлежащая исключительно государству. К ним относятся имущество органов власти и управления Украины, ресурсы континентального шельфа и морской экономической зоны, культурные и исторические ценности общегосударственного значения, средства государственного бюджета, имущество вооруженных сил, объекты оборонного производства и др. При этом субъект присвоения (общенародное присвоение) и субъект права государственная собственность (государство Украина) не совпадают. Это объясняется тем, что государство от имени представительных органов по своему усмотрению осуществляет правомочия собственника, однако использование материальных ценностей, находящихся в его обладании, носит целевой характер. Право пользования, в частности, означает закрепленную за государством возможность целенаправленно извлекать из общенародных имущественных ценностей максимальную выгоду в интересах всего народа в целях, удовлетворения его материальных потребностей и создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие. Существуют специальные способы возникновения государственной собственности, к ним относятся: национализация, реквизиция, конфискация и другие случаи принудительного изъятия государственного имущества из частного владения; налоги и другие обязательные платежи (пошлины, сборы и т. д.); переход по праву наследования имущества. Специальным способом прекращения является приватизация.

Муниципальная собственность - это собственность административно-территориальных образований: районов, городов, поселков и т.п., а также других муниципальных образований. Распоряжение и управление имуществом осуществляют администрация и другие органы местного самоуправления. В состав объектов этой формы собственности входит имущество органов местного самоуправления, средства местного бюджета и внебюджетных фондов, жилищный фонд и нежилые помещения, предприятия производственного назначения и сфера обслуживания, учреждения образования, культуры, здравоохранения и др.

Хозяйственное господство лица над вещью связывается, с одной стороны, с возможностью получения доходов и удовлетворением соответствующих потребностей, а с другой - необходимостью несения расходов по содержанию имущества, его охране, уплате налогов, а также с риском утраты имущества . Одним из способов обеспечения разумного соотношения интересов собственника, третьих лиц и общества в целом является система взаимных ограничений. Стремление собственника к абсолютной свободе в использовании своего имущества сдерживается ограничительными мерами правового характера со стороны государства. Не собственники должны соблюдать обязанность невмешательства в сферу господства собственника над вещью. Собственник не может действовать исключительно в своих интересах без учета интересов других лиц и общества в целом. В целях избежания столкновения интересов в обществе закон устанавливает ограничения прав собственника. Общество, в свою очередь, обязано не нарушать интересы собственника. Установление и обеспечение баланса имущественных интересов собственника, иных лиц и общества в целом является основной задачей правового регулирования отношений собственности. Несмотря на исключительный характер права собственности, оно неизбежно предполагает определенные законом ограничения прав собственника. Ограничения являются неотъемлемым элементом права собственности. Пределы осуществления гражданских прав установлены законом: при осуществлении гражданских прав запрещены действия граждан и юридических лиц, осуществляемые с намерением причинить вред другому лицу; злоупотреблением правом в иных формах; использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции; злоупотребления доминирующим положением на рынке. Ограничение права собственности может проводиться только с целью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Особенность ограничений права собственности состоит в том, что они исключают возможность реализации права собственности в полном объеме, выступая в виде стеснений, обременении правомочий собственника.

Пределы права собственности должны обеспечивать: 1) охрану окружающей среды, соблюдение норм морали, охрану прав и законных интересов других лиц, защиту интересов государства и общества; 2) свободу конкуренции между предпринимателями, защищая потребителей от проявлений недобросовестной конкуренции и монополизма в любых сферах предпринимательской деятельности; 3) эффективное использование прав самими собственниками.

Ограничение собственности, в отличие от пределов собственности, могут возникать в связи с договорами, судебными решениями, актами органов государственной власти и органов местного самоуправление, нотариальныхактов, допущенных собственником правонарушений. Право собственности может ограничиваться в добровольном и принудительном порядке.

Ограничения права собственности могут производится в интересах общества или в интересах частных лиц. Ограничениями в частном интересе являются: 1) установление сервитута в пользу конкретного лица; 2) наложение ареста на имущество собственника; 3) запрет на отчуждение имущества. Ограничением в общественном интересе является: 1) принудительный выкуп у собственника его имущества (земельного участка, объектов недвижимости, находящихся на ней, памятников истории и культуры); 2) прекращение деятельности собственника по использованию своего имущества (например, для предпринимательской деятельности). Например, если вследствие действий или бездеятельности собственника памятника истории или культуры этому объекту угрожает повреждение или уничтожение, то он по суду принудительно выкупается у собственника. Поскольку собственник обязан принимать меры для недопущения превышения уровня шума, установленного санитарными нормами, ему запрещается совершение определенных действий: проведение в рабочие дни с 21.00 до 8.00, а в праздничные и нерабочие дни круглосуточно ремонтных работ, сопровождающихся шумом. В ночное время, с 22.00 до 8.00 запрещаются громкое пение и возгласы, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и прочих источников бытового шума, проведение салютов, фейерверков и проч. На основании санитарного законодательства могут быть введены следующие ограничения права собственности: а) ограничение, временное запрещение или прекращение деятельности лиц касательно объектов любого назначения, технологических линий, машин и механизмов, совершения отдельных технологических операций, использования плавсредств, подвижного состава и самолетов в случае несоответствия их требованиям санитарных норм; б) временный запрет производства, запрет на использование и реализацию химических веществ, пищевых продуктов, технологического оборудования, строительных материалов, биологических средств, товаров народного потребления, источников ионизирующего излучения, если они признаны опасными для здоровья людей; в) изъятие из реализации (конфискация) опасных для здоровья пищевых продуктов, химических и радиоактивных веществ, биологических материалов проч.

Сервитут (лат. servitus, servitutis — подчинённое положение) — ограниченное право пользования чужой вещью. Сервитуты традиционно делят на личные и предиальные. Личным является сервитут, установленный в пользу определенного лица, тогда как предиальным — установленный в пользу собственника (пользователя) чётко определенной недвижимости. Примером личного сервитута может быть право членов семьи нанимателя пользоваться жильем нанимателя. Если сервитут устанавливается в интересах неопределённого круга лиц, то он оформляется правовой нормой и называется публичным сервитутом. Наиболее распространенным видом предиального сервитута является право пользования чужим земельным участком — так называемый земельный сервитут. Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, прогона скота, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Собственник объекта недвижимого имущества, обремененного сервитутом, не лишен прав владения, пользования и распоряжения таким объектом. При переходе права собственности на объект недвижимого имущества, обремененного сервитутом, сервитут сохраняется. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, не может быть отчужден в иной форме, передан в залог, а также не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования которого сервитут установлен. Сервитуты могут быть срочными и бессрочными, платными и бесплатными. Исчерпывающего перечня сервитутов законодательство, как правило, не вмещает, позволяя устанавливать любые сервитуты, которые отвечают признакам сервитутного права и не противоречат нормам закона. Способами установления сервитута в законодательстве разных стран признается обычай, договор, решение суда, завещание и некоторые другие. Отличительной характеристикой сервитута как права на чужую вещь является невозможность или затрудненность осуществления прав без установления сервитута.

Публичный сервитут — вид земельного сервитута, устанавливается законом или иным нормативным правовым актом государства, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

1. прохода или проезда через земельный участок;

2. использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

3. размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

4. проведения дренажных работ на земельном участке;

5. забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

6. прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

7. сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

8. использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;

9. временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;

10. свободного доступа к прибрежной полосе.

Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, называются сделками. Все сделки делятся по определенным критериям, а именно: по числу сторон, участвующих в сделке, соотношению прав и обязанностей сторон по сделке, моменту заключения сделки, характеру связи сделки с актами планирования, значению оснований сделки для ее действительности и т. д.

Сделки могут быть односторонними и двух- или многосторонними (договоры), то есть в данном случае классификация договоров проводится по числу сторон, необходимых для совершения сделок. В тех случаях, когда для совершения сделки достаточно волеизъявления одной стороны, сделка называется односторонней. Например, завещание. Большинство сделок требуют наличия волеизъявления двух сторон. Такие сделки называются двусторонними. Двусторонние сделки — это договоры, а заключение договора требует от сторон детального согласования всех его условий. Например, договор подряда. Многосторонняя сделка относится к разряду договоров. К многосторонним относятся такие сделки, где имеется три и более стороны. Для такой сделки характерно то, что действия сторон направлены на достижение общих, одних и тех же целей. Примером многосторонней сделки является договор о совместной деятельности. В двусторонней сделке может иметь место множественность лиц: когда, например, при совершении сделки купли-продажи с одной стороны выступают несколько покупателей, а с другой - несколько продавцов. Причем воля сторон должна быть встречной. Встречность воли означает, что, во-первых, воля субъектов диктуется взаимоудовлетворяемыми интересами (например, при найме жилого помещения) и, во-вторых, присутствует согласованность воли (согласованность цены и условий поставки при договоре купли-продажи). Если в двусторонней сделке с множественностью лиц несколько субъектов на одной стороне выражают единую волю, то в многосторонней сделке каждый её участник является самостоятельной стороной и выражает индивидуальную волю.

Исходя из критерия соотношения прав и обязанностей, возникающих из сделок, последние подразделяются на возмездные и безвозмездные. По возмездным сделкам предоставлению с одной стороны должно соответствовать встречное предоставление с другой стороны. Решающее значение по данным сделкам имеет встречность, а не эквивалентность. Каждая из сторон обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия. Если одна сторона передает имущество, то другая должна передавать либо другое имущество, либо деньги, либо совершить какие-либо другие действия. При безвозмездных сделках предоставлению одной стороны нет встречного удовлетворения, предоставления. В таких сделках обязанность совершить имущественное предоставление лежит на одной стороне без встречного удовлетворения. Это имеет место по договору дарения, когда вещь передается в собственность другой стороне, по договору о безвозмездном пользовании имуществом, по договору хранения, по договору поручения. В последних двух случаях законом либо договором может быть предусмотрено встречное предоставление.

С учетом момента, которому приурочивается возникновение сделок, они разграничиваются на консенсуальные и реальные. Характерным признаком любой сделки является момент её возникновения. Для заключения консенсуальных сделок (от лат. "consensus" - соглашение) необходимо и достаточно волеизъявления, соглашения сторон, выраженного в надлежащей форме. Консенсуальными являются большинство гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, комиссия). По достижении между сторонами согласия по всем существенным пунктам, сделка считается заключенной и у ее сторон возникают соответствующие права и обязанности. Примером может служить купля-продажа вещи. Сделка, направленная на возникновение обязательства купли-продажи, считается совершенной в тот момент, когда стороны достигнут соглашения по всем существенным пунктам: предмете сделки, цене, сроке уплаты денег и передачи вещи. Обычно при характеристике консенсуальных сделок используется словосочетание "обязуется передать, обязуется выполнить" и т.п., из чего следует, что сделка является заключенной еще до передачи вещи. Реальные сделки (от лат. "res" - вещь) считаются совершенными, когда одновременно выполняются два условия: а) имеется соглашение, совершено волеизъявление в требуемой законом форме; б) произошла передача вещи. Примерами реальных сделок являются договоры займа, хранения, страхования, перевозки груза. Все они считаются заключенными только после того, как одна из сторон передала другой соответствующее имущество. При займе необходима выдача суммы займа заемщику, при хранении - передача вещи хранителю, при страховании - уплата страховой премии или ее первого взноса, при перевозке - сдача груза перевозчику. Только после передачи вещи сделка считается совершенной, и возникают права и обязанности у сторон. При описании реальных сделок говорится о том, что одна сторона "передает" другой стороне определенную вещь, и это означает, что момент заключения сделки совпадает с моментом передачи вещи.

Существует подразделение сделок на каузальные и абстрактные. Любая сделка имеет свое правовое основание — правовую цель, к достижению которой стремятся стороны, заключившие сделку. Всякая сделка имеет основание, не может быть сделок без основания, то есть бесцельных сделок. Сущность этого деления заключается в том, что для одних сделок основание является существенным элементом и самую действительность сделки можно оспаривать в зависимости от наличия основания. Одно лицо обязалось уплатить другому определенную сумму денег, а в ответ на требование кредитора заявляет, что платить не за что. Сделки, в которых прямо выражено основание, называются каузальными. По таким сделкам может быть предусмотрена передача имущества одной стороной другой стороне. Однако в основании сделки должно быть указано, с какой целью передается имущество. Имущество может быть передано, например, по договору купли-продажи с целью передачи его в собственность другого лица с условием получения встречного удовлетворения — уплаты покупной цены за передаваемое имущество. По договору бытового проката имущество передается во временное пользование на условии выплаты наемной платы. По договору дарения имущество передается безвозмездно в собственность одаряемого и т. д. Основание, таким образом, находит свое выражение в волеизъявлении и служит составным элементом сделки. Другие сделки, в отличие от каузальных сделок, не имеют ярко выраженного основания и его наличие для них несущественно. Такие сделки отвлекаются, абстрагируются от основания, поэтому и называются абстрактными. Пример абстрактной сделки — вексель, вид ценной бумаги, денежное обязательство, безусловный и бесспорный долговой документ.

В гражданском праве имеются и некоторые другие виды сделок:

— распорядительные сделки — не порождающие длящихся последствий;

— фидуциарные сделки — эти сделки основаны на доверии, например, поручение.

Выделяют срочные и условные сделки. В сделке могут быть указаны сроки. Срок — это определенный момент или период в течение времени, с которым закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, прав и обязанностей. Срок, установленный сделкой, определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами. В отличие от условия, срок не имеет предположительного характера и является обстоятельством, относительно которого всегда известно, когда оно наступит. Таким образом, правоотношения, возникающие из сделок, действуют в течение определенного срока. Но правоотношения могут действовать и неопределенный срок. Такие правоотношения прекращаются по требованию управомоченной стороны. В обоих указанных случаях сделки являются срочными. Существуют отлагательный и отменительный сроки. С наступлением отлагательного срока наступают правовые последствия, возникающие из сделки. И наоборот, наступление отменительного срока прекращает возникшие из сделки правовые последствия. В отдельных случаях имеет место сочетание отлагательного и отменительного сроков.

В ряде случаев наступление или прекращение предусмотренных сделкой правовых последствий приурочивается к какому-то обстоятельству в будущем, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. В таких случаях сделка считается совершенной под условием. Такие сделки называются условными, так как данные обстоятельства называются условиями и они включаются в содержание сделок. Под условиями следует понимать различные события, обстоятельства, такие как погода, длительное отсутствие в постоянном месте жительства, получение того или иного имущественного блага (например, квартиры), выезд в заграничную командировку и т. д. К условию предъявляются определенные требования. Поскольку совершение сделки предшествует наступлению условия, то его наступление предполагается в будущем. Если событие уже имело место или оно вообще не может наступить, то условная сделка не состоится. Если событие должно наступить неизбежно, то сделка будет срочной, а не условной. Условие должно быть правомерным, в противном случае оно не будет иметь юридической силы, юридического значения.

Условия подразделяются на отлагательные и отменительные. Сделка признается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Если отлагательное условие наступит, тогда по сделке возникнут определенные права и обязанности. Сделка под отлагательным условием порождает права и обязанности сторон лишь с момента его наступления, а сделка с отменительным условием порождает права где обязанности сразу же после ее заключения, и лишь с наступлением условия ранее возникшие права и обязанности прекращаются на будущее время. Однако правовые последствия, возникшие до наступления условия, сохраняют силу.

Законодательство обязывает стороны добросовестно относиться к исполнению сделки, не препятствовать и не содействовать наступлению условия сделки, если это выгодно или не выгодно одной из сторон. Так, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим. Если же наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим.

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступление которых желали объекты. Недействительные сделки могут быть двух видов:

а) оспоримая сделка – на основании установленным законом или иными нормативно-правовыми актами или в силу признания таковой судом;

б) ничтожная сделка – независимо от такого признания.

Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что действия, совершенные в виде сделки, признаются судом при наличии предусмотренных законом оснований недействительными по иску управомоченных лиц, т.е. не будучи оспоренной, порождает гражданско-правовые последствия как действительная.

Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия в силу несоответствия закону (скупка краденного,нотариально не удостоверенный залог), т.е. недействительна из факта ее совершения, независимо от желания участников. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иным нормативно-правовыми актами, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Основания ничтожности сделок:

а) сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (незаконные (например, нарушающие монопольное право государства) и антисоциальные);

б) мнимые (совершаемые без намерения создать юридические последствия) и притворные (совершаемые с целью прикрыть другую сделку, чаще всего незаконную) сделки;

в) сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства;

г) сделки, совершенные несовершеннолетним, не достигшим 14 лет;

д) сделки, совершенные с нарушением формы, если это предусмотрено законом;

е) сделки, совершенные с нарушением требований об их обязательной государственной регистрации (государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке).

Основания оспоримости сделок:

а) сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности (несоответствие целям деятельности, без лицензии);

б) сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделок (3 условия: полномочия должны быть ограничены (договор, доверенность), лицо должно превысить полномочия, другая сторона знала или должна была знать об ограничениях);

в) сделки, совершенные несовершеннолетними от 14 до 18 лет;

г) сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности;

д) сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значения своих действий или руководить ими (сделки, совершенные гражданином, впоследствии признанным недееспособным; только суд признает гражданина недееспособным при наличии психического расстройства, не дающего возможности понимать значение своих действий и руководить ими. Неспособность понимать значение своих действий и руководить ими может быть вызвана различными причинами — нервных потрясением, кратковременным психическим расстройством или другим болезненным состоянием, глубоким алкогольным или наркотическим опьянением);

е) сделки, совершенные под влиянием заблуждения;

ж) сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств.

Недействительными являются сделки, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой, стечения тяжелых обстоятельств.

Обман — это умышленное введение в заблуждение одной стороной другой стороны с целью совершения сделки, что может выразиться как в сообщении заведомо ложных сведений, так и в умолчании о фактах, которые могут повлиять на совершение сделки. Например — умолчание о правах других лиц на имущество, передаваемое в залог.

Насилие — это причинение участнику сделки или лицам, близким ему, душевных или физических страданий с тем, чтобы заставить его совершить сделку. Пример — удержание члена семьи лица, совершающего сделку в качестве заложника.

Угроза — это воздействие на волю лица путем заявлений о причинении ему или его близким физического или морального вреда в будущем, если оно не совершит сделку. Угроза должна быть значительной и реальной в глазах лица, принуждаемого к совершению сделки. Так, угроза уничтожить неохраняемый загородный дом — более реальна, чем угроза похитить документы, хранящиеся в сейфе банка.

Злонамеренным соглашением представителя одной стороны с представителем другой стороны признается умышленное соглашение представителей, имеющих целью получить выгоду для себя или причинить ущерб представляемому. Примером может служить сговор представителей двух предприятий о заключении договора поставки по цене, превышающей среднерыночную, и разделе причитающегося представителю поставщика дополнительного комиссионного вознаграждения.

Сделка может быть оспорена, как совершенная при стечении тяжелых обстоятельств, при условии, что лицо, ее заключившее, находилось под влиянием тяжелых обстоятельств (приближался срок выплаты кредита), сделка была заключена на крайне невыгодных условиях (продажа недвижимости по цене гораздо ниже рыночной) и другая сторона вынудила это лицо совершить сделку, т.е. действовала инициативно (сама обратилась с предложением приобрести недвижимость по заниженной цене).

Правовые последствия недействительности сделок:

а) двусторонняя реституция – т.е. возврат в первоначальное состояние, заключающийся в том, что каждая сторона обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возвратить в натуре возместить его стоимость в деньгах;

б) односторонняя реституция – исполненное обратно получает только одна сторона, другая же (недобросовестная) исполненного не получает;

в) иные (возмещение расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества;

г) недопущение реституции и обращение всего по недействительной сделке в доход государства (для сделок противных основам правопорядка и нравственности).

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. При установлении недействительности сделки суд выносит решение о применении последствий ее недействительности. По общему правилу, каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности вернуть имущество (или когда для этой стороны были выполнены работы, оказаны услуги, либо было предоставлено в пользование имущество) — возместить его стоимость в деньгах. Таким образом, стороны недействительной сделки восстанавливаются в имущественном положении, в котором они находились до ее совершения. Однако существует ряд исключений из этого правила. При совершении сделок с целью, противной основам правопорядка и нравственности, при наличии умысла лишь у одной из сторон, а также при совершении сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств сторона, действовавшая умышленно, возвращает все полученное по сделке другой стороне, а переданное ею (или подлежащее передаче) имущество (или его стоимость) взыскивается в доход государства. Таким образом, сторона, действовавшая неумышленно или потерпевшая сторона восстанавливается в своем имущественном положении, а сторона, действовавшая умышленно, претерпевает негативные последствия своего противоправного поведения, лишаясь имущества, подлежащего передаче по недействительной сделке. Взыскание в государства всего имущества, переданного сторонами друг другу (или подлежащего передаче по сделке) производится только по сделкам, совершенным с целью, противной основам правопорядка и нравственности, когда обе стороны действовали умышленно. Последствием недействительности части сделки является правило, согласно которому недействительная часть сделки не влечет недействительности прочих ее частей.

Двусторонние и многосторонние сделки называются договорами. Таким образом, всякая сделка, в которой имеется более одной стороны, именуется договором. Именно договор является наиболее распространенной гражданско-правовой сделкой, порождающей экономические связи между предпринимателями, предпринимателями и

непосредственными потребителями их товаров, работ, услуг. Договоры широко используются и в отношениях между гражданами.

Договор - соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских отношений. Он устанавливает определенные субъективные права и обязанности для сторон, его заключивших. Предметом договора всегда является определенное действие, но оно может быть только правомерным (законным); в противном случае договор признается недействительным. Договоры, в свою очередь, занимают главное место среди юридических фактов, которые являются основанием возникновения обязательств. Обязательства представляют собой имущественное гражданское правоотношение, в котором одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Именно договор придает обязательству юридическую силу, он определяет, какие действия должны быть совершены должником для кредитора.

Действительным считается договор при соблюдении следующих условий: законности действия, волеизъявления сторон; соблюдения установленной законом формы договора; право- и дееспособности сторон.

Содержанием договора являются устанавливаемые им права и обязанности сторон. Различают существенные (те, что признаются таковыми по закону или необходимы для договоров такого вида - в договоре купли-продажи это предмет, цена и срок), обычные или типовые (выработанные практикой для договоров такого вида) и случайные (которые в договорах такого вида не предполагаются, но могут быть установлены соглашением сторон) условия договора.

По форме договоры могут быть письменными и устными. Письменные делятся на простые и нотариально удостоверенные (обязательны в случаях, предусмотренных законом - например, при купле-продаже жилья). Несоблюдение формы договора, которой требует закон, влечет за собой недействительность договора лишь тогда. когда такое следствие прямо указано в законе.

Договор считается заключенным, если стороны достигли согласия по всем существенным условиям, а соглашение надлежащим образом оформили. В процессе заключения договора различают две стадии: предложение заключить договор (оферту) и принятие предложения (акцепт). Момент вступления договора в силу имеет существенное значение, поскольку с ним связаны определенные юридические последствия - переход права собственности к покупателю, риск случайной гибели вещи и пр.

Договор купли-продажи - соглашение, по которому продавец передает либо обязуется передать имущество (товар) в собственность покупателю, а покупатель принимает либо обязуется принять имущество (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму.

Договор мены (бартер) - соглашение, по которому между сторонами происходит обмен одного товара на другой (при этом каждая из сторон считается продавцом того имущества, которое отдает, и покупателем того, которое получает). Товар может быть обменян как на другой товар, так и на услуги.

Договор найма (аренда) - соглашение, по которому наймодатель передает или обязуется предоставить нанимателю имущество во временное пользование за плату. На его основании имущество переходит к нанимателю в пользование, а не в собственность. Наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в состоянии, которое отвечает условиям договора и назначению имущества; при этом он не отвечает за недостатки, которые были им оговорены при заключении договора. Договор найма устанавливается на срок, установленный договором; если срок не установлен, считается, что он заключен на неопределенный срок.

Договор найма жилого помещения - соглашение, по которому собственник жилища передает или обязуется передать нанимателю жилище для проживания в нем за плату на определенный срок.

Договор дарения - соглашение, по которому одна сторона передает или обязуется передать в будущем другой стороне безвозмездно имущество в собственность; оно направлено на безвозвратное прекращение права собственности у дарителя и возникновение права собственности у одаряемого лица. Он не может устанавливать обязанность совершить в пользу дарителя любое действие имущественного или неимущественного характера, однако таковая обязанность (или требование воздержаться от совершения действий) может быть установлена дарителем в пользу третьего лица. Договор дарения на вещи и ценности, превышающие пятидесятикратный размер необлагаемого налогом минимума граждан, должны совершаться в письменной форме с нотариальным удостоверением; это требуется и тогда, когда заключается договор дарения с обязанностью передать дар в будущем. Несоблюдение формы договора делает его ничтожным.

Толкование договоров - особый вид юридического толкования, характеризующийся определенными особенностями, отличающими его от толкования, например, нормативных актов. В качестве субъекта этого вида толкования выступает суд.В качестве объекта толкования договор выступает как правовой акт — формально определенный документ, определяющий права и обязанности сторон. Как письменный документ он интерпретируется участниками договора или иными заинтересованными лицами. Как специфическая юридическая деятельность толкование договоров необходимо в случае гражданско-правовых споров, суть которых нередко и заключается в споре о смысловом содержании договора. Договор — всегда двух- и многосторонняя сделка, волевой акт, соглашение двух и более лиц. Следовательно, в нем закреплена воля договаривающихся сторон. В этом главное отличие договора от нормативного акта. В нормативном акте содержится воля властвующего субъекта правотворчества, содержание которой и выявляется в процессе толкования норм. В договоре же закрепляется совместная воля по меньшей мере двух субъектов, интересы и цели которых далеко не всегда совпадают.

При толковании условий договора судом принимаются во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Предполагается, что договаривающиеся стороны правильно и полно выражают свою волю в тексте договора. Отсюда вытекает преимущественная роль грамматического способа толкования договоров. Однако специфика языковых текстов заключается в том, что буквенное выражение не всегда полно и правильно выражает мысль. И если это положение характерно для нормативных актов, то для договоров оно довольно частое явление. Поэтому допускается возможность в случае неясности буквенного значения условий договора использовать и иные способы толкования. Прежде всего, суд должен выявить цели, которые ставят перед собой договаривающиеся стороны. При этом выявляется юридическая значимость и законность договора как сделки, которая не должна быть мнимой, притворной и т. д. Но и в законной, действительной сделке цели сторон договора могут не совпадать. Юридическая практика показывает, что имеется достаточно большое число случаев, когда одна из сторон договора вообще плохо представляла его последствия, другая же преследовала при его заключении корыстные цели (естественно, не отраженные в тексте договора). При неясности отдельных положений договора необходимо системное толкование — обращение к другим положениям договора. В других случаях возможно законодательное толкование, при котором необходимо обращаться к тексту закона, а не самого договора. Чаще это происходит при толковании диспозитивных норм. В отличие от толкования норм права (нормативных актов), где единственной целью является выяснение воли законодателя, толкование договора имеет более широкие цели. Специфическими особенностями здесь обладает логический способ толкования. Юридическая практика здесь выработала целый ряд логических формул, позволяющих полно определить волю участников. Примером могут служить такие формулы: "В случае двусмысленности выражения оно толкуется не в пользу стороны, предложившей это выражение", "обычно встречающиеся в договорах определенного типа, но отсутствующие в конкретном договоре положения презюмируются" и др. При толковании широко используются и другие презумпции — презумпция выражения воли сторон в договоре, презумпция ясности языка договора и т.д. Особенности толкования договоров определяются и принципами функционирования договорных отношений, которыми необходимо руководствоваться для обеспечения целей толкования. Это принципы разумности, полноты выражения воли, системности, единства целей договора, определенности его содержания. Нередко гражданско-правовой спор возникает именно из-за полного отсутствия в договоре словесного описания ситуации, по поводу которого он возник. В таких случаях суд должен восполнить недостающие условия договора, выявив при этом характер упущения: умышленный или случайный.

Обязательства могут возникать из односторонних юридических действий (объявление конкурса, подача заявки на участие в торгах, внесение задатка и т.д.). Особенность таких односторонних действий состоит в том, что при их совершении одним лицом права, а иногда и обязанности, возникают у другого лица, в результате чего и формируется обязательственное правоотношение. Они не только правомерны, но и специально направлены на определенный правовой результат. Поскольку односторонние действия, порождающие обязательства, правомерны и юридически целенаправленны, они представляют собой не что иное, как гражданско-правовые сделки, но не взаимные, а односторонние.

Различают вспомогательные и основные односторонние сделки. Вспомогательными называются односторонние сделки, вызывающие изменение или прекращение существующих правоотношений. К ним относятся, например, выбор предмета исполнения в альтернативном обязательстве, например, когда покупатель указывает, на доставку ему букета роз или гвоздик на ту же сумму, или одностороннее расторжение договора управомоченным на это контрагентом. Основные - это односторонние сделки, в силу которых правоотношения устанавливаются. Таково, например, завещание, приводящее к наследственным правоотношениям.

Основная, как и любая другая односторонняя сделка, совершается одной стороной, порождая правоотношение между двумя лицами. Лицо, к которому обращена односторонняя сделка, чаще всего, приобретает в связи с нею определенные права, но иногда может стать и носителем вытекающих из нее обязанностей. Подобное действие односторонней сделки для того, кто ее не совершал, невозможно, если ей не сопутствуют какие-то другие юридические факты, которые вместе со сделкой, но уже по прямому указанию закона, а не просто по воле одной стороны приобретают правообразующую силу для второго субъекта. Так, право требовать вознаграждения возникает не просто из публичного обещания, а когда откликнувшийся достигнет ожидаемого результата; обязанность возместить затраты возникает не просто из ведения дел обязываемого лица без его поручения, но также из того, что они велись в условиях нависшей над чужими интересами угрозы при невозможности получить от заинтересованного необходимое поручение.

Специфика односторонней сделки как правообразующего факта состоит в том, что она порождает обязательственно-правовые последствия не сама по себе, а в сочетании с другими предусмотренными законом юридическими фактами — событиями или действиями, включая односторонние сделки, исходящие от лиц, к которым она обращена.

Виды обязательств, основанных на односторонних сделках:

1. Действия в чужом интересе без поручения. Обязательство из действия в чужом интересе можно определить как такое внедоговорное обязательство, которое возникает в силу добровольного, осознанного совершения одним лицом (гестором) фактических или юридических действий к очевидной пользе другого лица (доминуса) и порождает обязанность последнего возместить гестору необходимые расходы или понесенный им ущерб, а иногда и выплатить соразмерное вознаграждение. Действия в чужом интересе не ограничиваются сферой чисто имущественных отношений. Они могут порождать соответствующее обязательство и тогда, когда направлены на охрану личных неимущественных интересов, например, на спасение человеческой жизни, охрану здоровья, личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни, авторского произведения и т. п. Доминус обязан возместить гестору расходы, а в случаях предусмотренных действующим законодательством и вознаграждение.

В реальной жизни иногда возникают ситуации, когда одни лица добровольно совершают определенные действия в интересах других лиц, не имея от последних никаких полномочий на их совершение. Чаще всего это делается по моральным соображениям в целях предотвращения (уменьшения) вреда, угрожающего имущественным интересам лиц, которые временно отсутствуют либо по иным причинам не могут сами позаботиться об охране своих интересов (например, необходимость осуществить срочный платеж за проведенный ремонт или обеспечить охрану имущества отсутствующего лица). В некоторых случаях в интересах другого лица совершаются не только юридические, но и фактические действия. Лицо, действующее в чужом интересе без соответствующего поручения, при определенных условиях приобретает право на то, чтобы ему были возмещены понесенные им расходы, а иногда — и выплачено вознаграждение за его действия.

Действия в чужом интересе без поручения порождают соответствующее обязательство лишь случаях, когда имеется ряд установленных законом условий. Прежде всего, необходимой предпосылкой возникновения рассматриваемого обязательства является то, что действия в интересах другого лица (доминуса) предпринимаются по собственной инициативе лица, совершающего такие действия (гестора), добровольно, т.е. при отсутствии не только поручения или иного договора, но и всякого иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица. Сказанное, однако, не означает, что гестор при этом свободен от каких-либо обязанностей. Если он по собственной инициативе взялся действовать в чужом интересе, то должен придерживаться по крайней мере трех правил:

1. Должен действовать с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью. Иными словами, необходимо, чтобы гестор поступал как рачительный хозяин, не совершал грубых ошибок и не проявлял явной небрежности и самонадеянности.

2. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или о неодобрении предпринятых действий. Возлагая на гестора указанную обязанность, право исходит из того, что он должен действовать в соответствии с намерениями доминуса, делая исключение лишь для случаев, указанных выше. Поэтому, предприняв самые неотложные и экстренные меры в чужом интересе, гестор должен связаться с заинтересованным лицом и установить его волю. Гестор свободен от данной обязанности только тогда, когда, во-первых, действие в чужом интересе предпринимается в присутствии заинтересованного лица, и, во-вторых, ожидание выражения доминусом воли может повлечь для последнего серьезный ущерб.

Узнав об одобрении или неодобрении предпринятых действий, свои дальнейшие шаги гестор должен строго согласовывать с действительной волей доминуса. Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было устным. Напротив, при неодобрении предпринятых действий гестор должен отказаться от их дальнейшего совершения, так как все, что будет сделано в чужом интересе после этого, не создаст для заинтересованного лица каких-либо обязанностей ни перед совершившим их лицом, ни перед какими-либо третьими лицами.

3. Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу, в интересах которого осуществлялись такие действия, отчет с указанием полученных доходов и понесенных расходов и иных убытков. Это вызвано последующей обязанностью доминуса их возместить.

На гесторе также не должна лежать обязанность действовать в чужом интересе в силу закона. Поэтому рассматриваемые правила не применяются, например, к опекуну, действующему в интересах подопечного. По прямому указанию закона обязательство такого рода не возникает и тогда, когда действия в интересах других лиц совершаются государственными и органами местного самоуправления, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности. Данное исключение должно действовать и в отношении тех общественных организаций, которые имеют своей уставной задачей оказание содействия другим лицам в осуществлении и защите их прав и законных интересов.

Далее, действия в чужом интересе порождают соответствующее обязательство лишь тогда, когда они совершаются исходя из очевидной выгоды или пользы, а также действительных или вероятных намерений заинтересованного лица. Это означает, что, во-первых, действия гестора должны быть объективно выгодными для заинтересованного лица. Выгода может состоять в предохранении имущества доминуса от гибели, повреждения или утраты, в ограждении его неимущественных интересов от неправомерных посягательств, в исполнении его обязанностей перед третьими лицами в целях избежания больших имущественных потерь и т. п. При этом выгода должна быть очевидной, т.е. ясной для всякого разумного участника гражданского оборота. Обычно это следует из соотношения размера необходимых затрат и объема того ущерба, который грозит заинтересованному лицу в случае непринятия соответствующих мер. Во-вторых, действуя в чужом интересе, гестор должен учитывать действительные или вероятные намерения заинтересованного лица и не вступать с ними в явное противоречие. Поэтому, если обстоятельства конкретного случая позволяют прийти к выводу, что заинтересованное лицо не желает принимать меры по охране своих интересов, например, исполнять обязанность перед третьим лицом, гестор не должен поступать против его воли. Однако в этом правиле предусматривается исключение для двух случаев. Это - действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица, а исполнение обязанности по содержанию кого-либо — против воли того, на ком лежит эта обязанность. Следующим условием возникновения рассматриваемого обязательства является то, что гестор должен быть лишен возможности, испросить согласие заинтересованного лица на совершение действий в его интересе. Обычно это обусловлено временным отсутствием заинтересованного лица либо иной невозможностью получения его согласия, например, нахождением заинтересованного лица в беспомощном состоянии. Между тем обстановка требует немедленных действий, промедление с которыми чревато для заинтересованного лица дополнительными имущественными потерями. Если никакой срочности в подобных действиях не было и, у гестора, имелась возможность до их совершения запросить мнение заинтересованного лица, рассматриваемое обязательство не возникает. Наконец, действия в чужом интересе порождают соответствующее обязательство лишь тогда, когда лицо, совершающее такие действия, осознает их направленность и не преследует цели возникновения какого-либо иного гражданско-правового обязательства. По этому признаку проводится различие между рассматриваемым обязательством и некоторыми другими гражданскими правоотношениями, в частности обязательствами из неосновательного обогащения и дарения. Так, если лицо, совершившее действие, ошибочно полагало, что действовало в своем интересе (погасило свой долг, спасло от гибели свое имущество и т.п.), и это привело к неосновательному обогащению другого лица, то к отношениям сторон применяются правила о неосновательном обогащении, а не об обязательстве из действия в чужом интересе.

2. Обязательства из публичного обещания награды. Публичное обещание награды — это обращенное к неопределенному кругу лиц обещание имущественного вознаграждения за достижение обусловленного результата тому, кто достигнет этого результата. Иногда, для скорейшего достижения желаемого результата привлекают широкий круг лиц с обещанием выплатить соответствующее вознаграждение тому, кто достигнет этого результата. Такое обещание является основанием возникновения внедоговорных обязательств. Далеко не всякое, даже сделанное публично, обещание награды порождает возникновение рассматриваемых обязательств. Чтобы обещание награды было юридически значимым, оно должно отвечать определенным признакам, а именно: а) обещание награды должно быть публичным, т.е. обращенным к неопределенному кругу лиц. Если обещание награды обращено к конкретному лицу или группе лиц, отношения сторон приобретают договорный характер; б) обещанное вознаграждение должно быть имущественным, т.е. денежным или иным, имеющим стоимостное выражение, например, предоставление вещи, туристической путевки и т.д. Обещание награды, лишенной имущественного содержания, например, награждение дипломом, присвоение почетного звания и т.д., порождает не гражданско-правовые, а иные отношения; в) необходимым элементом содержания публичного обещания награды является указание на результат, который должен быть достигнут в качестве условия получения вознаграждения. Награда должна быть обещана за правомерное действие, которое, в принципе, может быть совершено не одним, а неограниченным числом лиц. Обещание награды, рассчитанное на достижение соответствующего результата одним конкретным лицом, не порождает указанного обязательства, ввиду отсутствия публичности обещания награды; г) обещание награды должно давать возможность установить, кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного подтверждения обещания. В противном случае оно несет риск последствий непредъявления такого требования, если окажется, что в действительности объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом. Обещание награды, лишенное этих признаков, не порождает обязательства из публичного обещания награды.

По своей юридической природе публичное обещание награды является односторонней сделкой и ставит обещавшего награду в положение должника, а любого откликнувшегося на это обещание — в положение кредитора. Но, являясь односторонней сделкой, публичное обещание награды само по себе никаких прав, а тем более обязанностей, у тех, к кому оно обращено, не порождает. Соответствующие права у них возникают только при достижении указанного в обещании результата. Да и само лицо, давшее такое обещание, связано им лишь при условии, если кем-либо будет достигнут результат, за который обещано вознаграждение, о чем публично обещавший награду должен быть так или иначе поставлен в известность. Только в этом случае у него возникает обязанность выплатить соответствующее вознаграждение тому, кто достиг обусловленного результата. Именно в этот момент и возникает соответствующее обязательство, выявляется конкретный состав его участников, реализуются права и обязанности. Публично обещавший награду обязан выдать ее совершившему действие, определенное в объявлении. Вознаграждение, которое подлежит выплате при публичном обещании награды, может быть выражено в конкретной денежной сумме, указанием конкретной вещи, в обезличенной форме, как это часто и бывает на практике, путем указания “вознаграждение гарантируется”. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора — судом. При публичном обещании награды предполагается достижение единственного в своем роде и в силу этого неповторимого результата. Он может быть достигнут либо не достигнут, но не может быть выполнен лучше или хуже. Обещанное вознаграждение в этом случае вправе требовать тот, кто достиг указанного результата. Срок, в течение которого должен быть достигнут результат, не является ни обязательным, ни характерным условием публичного обещания награды. Но если он установлен, то действие, за которое обещана награда, должно быть совершено в пределах этого срока, а лицо, публично обещавшее награду, связано своим обещанием до его истечения.

3. Обязательства из публичного конкурса. Конкурс представляет собой обещание награды со стороны его “организатора” для того из “отозвавшихся лиц”, чей результат обусловленных действий окажется наилучшим в соответствии с заранее определенными критериями оценки. Таким образом, одно из отличий публичного конкурса от публичного обещания награды заключается в изначально заданной состязательности – требовать выдачи награды (т.е. выступать в качестве кредитора) может не любой “отозвавшийся”, представивший обусловленный результат, а лишь тот из них, чей результат признан наилучшим. Публичный конкурс отличается также большой степенью формализации. Объявление о конкурсе должно содержать необходимый перечень условий: а) сущность задания; б) срок его выполнения; в) размер вознаграждения; г) место представления результатов; д) порядок и срок сравнительной оценки работ; ж) порядок и сроки объявления результатов конкурса. Изменения условий конкурса допускается только в пределах срока, установленного для представления работ. Об изменении должно быть сообщено участникам конкурса в том же порядке, в каком конкурс был объявлен. По своему смысловому значению понятие “конкурс” означает соревнование, конкуренцию. Поэтому к нему прибегают всякий раз, когда необходимо получить оптимальный (лучший) из числа возможных результат. Приглашение к конкурсу может быть обращено к различному по объему кругу лиц. В зависимости от объема в правовой литературе предлагаю конкурсы классифицировать на открытые, ограниченные и закрытые. Открытый конкурс предполагает обращение “организатора” ко всем желающим путем объявления в средствах массовой информации. Ограниченный конкурс предполагает обращение ко всем желающим, но к ограниченной категории лиц, например, людям одной профессии. Обращение также должно происходить открытым способом. Закрытый конкурс предполагает персонификацию – “организатор” направляет предложение принять участие в конкурсе им же определенной группе лиц.

Конкурс может являться предпосылкой коммерческой деятельности, если в условиях конкурса содержится обязательство “призвавшего” заключить с победителем из числа “отозвавшихся” лиц договор об использовании результатов конкурса. Решение о выплате вознаграждения (премии) должно быть вынесено и сообщено участниками конкурса в срок, установленный объявлением о конкурсе, и в порядке, указанном этим объявлением. Если конкурс объявлен на произведения литературы, науки или искусства “организатор” приобретает право использовать премированные произведения предусмотренным в объявлении о конкурсе способом. Авторы этих произведений сохраняют право получения вознаграждения за использование произведения, поскольку иное не установлено объявлением конкурса. Однако, работы, не удостоенные вознаграждения (премии) возвращаются их авторам, если иное не предусмотрено объявлением о конкурсе.

4. Обязательства из проведения игр и пари. Игра - это обязательство, в силу которого организаторы обещают одному из участников получение определенного выигрыша, зависимого, с одной стороны, от случая, а с другой - от сноровки, ловкости умения, способностей участников игр. В игре участники имеют возможность влиять на ее результаты. Отличие игры от конкурса принципиально, хотя в обоих случаях присутствует элемент состязательности. В игре награда формируется за счет средств самих “отозвавшихся”. Таким образом, организатор игры фактически выступает в роли арбитра и казначея (банка), поскольку игра идет не между “призвавшим” и “отозвавшимися”, а между последними, которые рискуют своими взносами, оформляемыми в виде платы за право принять участие в игре, в надежде на выигрыш. Пари – это обязательство, в котором одна сторона утверждает, а другая отрицает наличие определенного обстоятельства. Само же обстоятельство наступает независимо от них. Стороны лишь констатируют его наступление. Например, выпадет или не выпадет определенный номер. В пари “привлеченный” играет с “организатором”. Сделки из игр и пари рассматриваются как односторонние, относятся к так называемым рисковым сделкам, причем таковой она является только для “отозвавшегося” лица, поскольку сумма призового фонда всегда меньше суммы игровых взносов. Традиционный принцип защиты слабой стороны определяет случаи, когда требования из игр и пари подлежат судебной защите. Во-первых, защищаются требования, связанные с участием в играх и пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения представителя с организатором игр и пари. Потерпевший при этом может требовать в суде признания сделки недействительной, возвращения ему другой стороной всего полученного по сделке, а также возмещения реального ущерба. Во-вторых, пользуются защитой требования, связанные с невыплатой или несвоевременной выплатой выигрыша организатором игр, а также с возмещением причиненных убытков. Правила игр и пари, как правило, устанавливается самими организаторами и должно быть предоставлено на общее обозрение. Тотализатор — пари, в котором участник делает прогноз на возможный вариант игровой ситуации, где выигрыш зависит от частичного или полного совпадения прогноза с наступившими последствиями, документально подтвержденными фактами

5. Завещательный отказ (легат) также в гражданском праве рассматривается как основание возникновения внедоговорного обязательства. Составляя завещание, гражданин может обязать назначенного им наследника передать часть имущества другому лицу. Это и называется завещательным отказом или легатом, который, будучи, как и завещание в целом, односторонней сделкой, после смерти завещателя и принятия наследства создает между наследником и указанным в завещании лицом обязательство по передаче обусловленного имущества.

Гражданско-правовая ответственность - установленная законом негативная реакция государства на гражданское правонарушение, проявляющаяся в лишении лица определенных гражданских прав или наложении на него обязанностей имущественного характера. Основаниями для нее являются: наличие имущественного (убытки, то есть, всякое уменьшение имеющегося имущества (позитивный вред) или неполучение доходов (упущенная выгода) и/или морального (физическая боль, душевные страдания, унижение чести, достоинства, деловой репутации) вреда; противоправность поведения (действие или бездействие); вина; причинная связь между убытком и противоправным поведением. Только совокупность указанных условий дает основания для привлечения к гражданско-правовой ответственности.

Ответственность по гражданскому праву наступает за правонарушение, т.е. действие (или бездействие), нарушающее требования закона или договора. В частности, в случае нарушения одним лицом имущественных или личных неимущественных прав другого лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом возложенных на него законом или договором обязанностей, при злоупотреблении гражданскими правами (осуществление права в противоречии с его назначением).

Правонарушение всегда конкретно. Несмотря на это, можно выделить некоторые общие (типичные) условия, которые присутствуют, как правило, при любом гражданском правонарушении, и специальные условия, свойственные определенному (конкретному) виду гражданских правонарушений. Совокупность общих, типичных условий, наличие которых необходимо для возложения ответственности на нарушителя гражданских прав и обязанностей и которые в различных сочетаниях встречаются при любом гражданском правонарушении, называют составом гражданского правонарушения. Эти условия следующие:

а) противоправное нарушение лицом возложенных на него обязанностей и субъективных прав других лиц;

б) наличие вреда или убытков;

в) причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями;

г) вина правонарушителя.

Противоправность поведения правонарушителя - обязательное условие гражданско-правовой ответственности. Правомерные действия участников гражданских правоотношений не влекут за собой ответственности (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, например действий в условиях крайней необходимости). Противоправным в собственном смысле слова признается поведение, нарушающее нормы права. Однако не всякое отступление от норм гражданского права противоправно. Противоправным признается только поведение лица, нарушающее запреты или предписания закона. В отличие от других отраслей, гражданское право содержит большое количество норм диспозитивного характера, допускающих возможность участникам гражданского оборота по своему усмотрению определить соответствующие права и обязанности. Диапозитивная норма устанавливает правила лишь на тот случай, когда стороны не предусмотрели иного в договоре. Такое отступление от правил гражданского законодательства правомерно, санкционировано самим законом. А из этого следует, что нарушение прав и обязанностей, согласованных сторонами в договоре, также противоправно с точки зрения гражданского права. Поэтому противоправными по нашему гражданскому праву признаются действия (бездействие), которые нарушают права и обязанности, закрепленные либо санкционированные нормами гражданского права, а также хотя и не предусмотренные конкретной нормой права, но противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Противоправным по гражданскому праву может быть как действие, так и бездействие. Бездействие может быть признано противоправным только при том условии, что лицо в силу закона или договора было обязано совершить определенные действия, но данные действия совершены не были. Если же законом или договором такого рода обязанность не была предусмотрена, то и говорить о противоправности бездействия нет оснований. В том случае, когда результатом противоправного поведения является причинение потерпевшему вреда или убытков, наличие их - необходимое условие возложения гражданско-правовой ответственности.

Под вредом в гражданском праве понимают всякое умаление личного или имущественного блага. Различают вред материальный и моральный. Материальный вред всегда связан с имущественными потерями для потерпевшего (в виде уменьшения стоимости поврежденной вещи, утраты полностью или частично заработка и т.п.). Моральный же вред может как повлечь за собой материальные утраты, так и не повлечь таковых. Например, неизгладимое обезображение лица рабочего вследствие аварии, не повлекшее за собой утраты им трудоспособности, с материальными потерями не связано, хотя и причиняет значительные страдания и создает житейские трудности. Как уже отмечалось ранее, моральный вред, как и материальный, может быть возмещен в денежной форме, хотя в ряде случаев такое "возмещение" может носить лишь приблизительный или даже символический характер.

Практически возможны два способа возмещения вреда: в натуре или путем возмещения причиненных убытков. Возмещение вреда в натуре может стоять в восстановлении вещи, предоставлении вещи такого же рода и качества и т.п. Но такое восстановление вещи не всегда достижимо. И уж совсем невозможно полностью восстановить здоровье человека, признанного, например, инвалидом. В последнем случае используется форма возмещения убытков в виде выплаты утраченного заработка, расходов на лечение, протезирование и т.п.

Под убытками понимаются имущественные потери, выраженные в денежной форме. Необходимо различать убытки в экономическом и юридическом их значении. Под убытками в экономическом смысле понимаются любые потери в имуществе независимо от породивших их причин. Убытки могут быть вызваны небрежным отношением потерпевшего к своему имуществу, нарушением производственной дисциплины или технологии, профессиональным риском, неумелым хозяйствованием и т.п. Но убытки могут быть вызваны и противоправным поведением третьих лиц. Под убытками в юридическом смысле понимаются те невыгодные имущественные последствия, которые наступают для потерпевшего вследствие противоправного нарушения обязательства либо причинения вреда его личности или имуществу, выраженные в денежной форме.

В состав убытков входят расходы, понесенные потерпевшим, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые он мог бы получить при отсутствии правонарушения. К расходам потерпевшего лица относятся, в частности, расходы покупателя по устранению недостатков купленной вещи, по хранению продукции, которая вследствие недоброкачественности подлежит возвращению продавцу (поставщику), суммы санкций, уплаченные потерпевшим третьим лицам по вине должника, не исполнившего обязательства в срок, и т.п. Под повреждением или утратой имущества понимается стоимость поврежденного или утраченного имущества, например стоимость багажа, утраченного при перевозке, испорченного при транспортировке или хранении груза и т.п. Оба эти вида убытков охватываются понятием реального (или "положительного") ущерба. Под неполученными доходами, или под упущенной выгодой, понимаются доходы, которые могли бы быть получены потерпевшим при обычных условиях гражданского оборота, в частности отсутствие у предпринимателя части запланированной прибыли, у работника — заработной платы и т.п. В условиях рыночной экономики неполучение любым предпринимателем "запланированных" доходов может иметь для него жизненно важное значение. Но такие доходы не могут определяться произвольно. К ним могут относиться лишь те, которые могли бы быть получены на законном основании и в пределах нормального гражданского оборота.

В тех случаях, когда потерпевшему причинен вред или убытки, для возложения ответственности на правонарушителя необходимо установить причинную связь между противоправным поведением нарушителя и возникшим вредом или убытками. Ведь вред или убытки возмещаются тем, кто их причинил. Причинная связь - такая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его. Для определения причинной связи используются собранные по делу материалы, показания свидетелей и т.п.

Действующее законодательство указывает на вину как на одно из оснований гражданско-правовой ответственности. Вина есть психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его результату, основанное на возможности предвидения и предотвращения последствий поведения, признаваемое с точки зрения закона недопустимым. Следовательно, не могут быть признаны виновными действия душевнобольного человека, малолетнего ребенка, которые не могут правильно оценить свое поведение и его последствия. Вина включает отношение лица не только к своему противоправному поведению, но и к его последствиям. В понятие вины включается как предвидение последствий поведения, так и осознание возможности их предотвращения. Последнее имеет для гражданского права то значение, что лицо, допустившее правонарушение, имеет возможность последующими действиями либо полностью устранить, либо значительно снизить размер убытков для потерпевшей стороны и тем самым снизить размер собственной ответственности.

Различают вину умышленную и неосторожную. Гражданское правонарушение признается совершенным умышленно, если нарушитель сознавал неправомерность своего поведения, предвидел его неблагоприятные последствия и желал или сознательно допускал их наступление. Гражданское правонарушение признается совершенным по неосторожности, когда нарушитель, хотя и не предвидел, но по обстоятельствам дела мог и должен был предвидеть наступление неблагоприятных последствий своего поведения, либо предвидел их, но не принял соответствующих мер, легкомысленно рассчитывая на предотвращение таких последствий. Различие в гражданском праве вины умышленной и неосторожной имеет сравнительно небольшое значение, так как, по общему правилу, на наступление и размер ответственности не влияет. Лишь в отдельных, определенных законом случаях наступление установленных последствий связывается с той или иной формой вины.

Участниками гражданских правоотношений являются не только граждане, но и юридические лица. Правонарушение, допускаемое юридическим лицом, всегда — результат неисполнения или ненадлежащего исполнения его работниками или даже всем коллективом служебных обязанностей. Поэтому под виной юридического лица понимается вина его органов, других должностных лиц, рабочих и служащих, представителей или иных лиц, осуществляющих деятельность юридического лица в пределах установленных для них служебных прав и обязанностей. При этом не имеет значения, допущено ли нарушение отдельным лицом или коллективом в целом. Иногда вообще невозможно определить конкретную вину того или иного лица в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств юридическим лицом.

Важной особенностью применения категории вины в гражданском праве является установление законом презумпций (предположений), возлагающих бремя доказывания данного условия ответственности на одного из участников гражданского правоотношения. Все участники гражданских правоотношений считаются добросовестными, однако при нарушении кем-либо из них гражданско-правовых обязанностей предполагается его виновность (кроме случаев, когда законодательными актами предусмотрено иное). Презумпция вины нарушителя гражданских прав и обязанностей означает, что потерпевший не обязан доказывать его вину как условие ответственности. Поскольку она и так предполагается законом, сам нарушитель для освобождения от ответственности должен доказать отсутствие своей вины, сославшись на соответствующие обстоятельства дела. В противном случае неизбежно наступает его ответственность перед потерпевшим (кредитором).

Ответственность по гражданскому праву наступает лишь при наличии вины, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. Следовательно, возможны и случаи ответственности независимо от вины правонарушителя. За пределами вины ответственность может наступить при причинении вреда или убытков в результате стечения случайных обстоятельств или в результате так называемой непреодолимой силы.

Случайным называется такое событие, которое могло быть, но не было предотвращено должником исключительно потому, что он не мог его предвидеть и предотвратить ввиду внезапности наступления. Например, автомашина двигалась с соблюдением всех правил дорожного движения. Внезапно дорогу стал перебегать человек, который и попал под машину. Водитель даже не успел среагировать и затормозить. Вины водителя в данном случае нет. В отличие от случая, непреодолимая сила - такое событие, которое должник не смог бы предотвратить имеющимися у него в данный момент средствами, если бы даже и смог его предвидеть. Непреодолимая сила - чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.

Закон предусматривает несколько случаев ответственности независимо от вины. Независимо от вины несет ответственность владелец источника повышенной опасности (например, автомобиля) за вред, причиненный жизни, здоровью граждан либо имуществу граждан и организаций. Он освобождается от ответственности лишь при наличии умысла самого потерпевшего или непреодолимой силы. Его ответственность наступает, следовательно, как за его вину, так и за случайное причинение вреда. В отличие от этого, например, воздушно-транспортная организация несет ответственность за смерть, увечье или иное повреждение, причиненное пассажиру при старте, полете или посадке воздушного судна, а также при посадке и высадке из него, если не докажет, что вред произошел вследствие умысла потерпевшего. В данном случае воздушно-транспортное предприятие несет ответственность не только за свою вину или случайное причинение вреда, но и за причинение вреда действиями непреодолимой силы. Но и в указанном случае, т.е. когда вред причинен действиями непреодолимой силы, перевозчик может быть освобожден от ответственности, если возникновению или увеличению вреда содействовали умысел или грубая неосторожность потерпевшего.

От ответственности независимо от вины следует отличать ответственность за третьих лиц, которая может вытекать непосредственно из закона. Такова, например, ответственность организации за неправомерное поведение ее работников при исполнении ими служебных обязанностей, которая наступает при наличии вины работника и случайном причинении им вреда (если работник управлял принадлежащим данной организации источником повышенной опасности). Ответственность за деятельность третьих лиц может наступать в силу договора, заключенного ответчиком с третьим лицом. Так, генеральный подрядчик по договору подряда на капитальное строительство или иному подрядному договору, перепоручивший выполнение работы третьему лицу (организации или гражданину), несет ответственность перед заказчиком за действия третьего лица как за собственные.

Гражданское законодательство исходит из принципа полноты гражданско-правовой ответственности. Это значит, что лицо, причинившее вред или убытки, обязано возместить их в полном объеме. В определенных случаях законом или договором может быть предусмотрено повышение или уменьшение размера ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой ответственности вытекает из товарно-денежной природы отношений, регулируемых гражданским правом. Однако в зависимости от особенностей этих отношений сам принцип может проявляться по-разному. Так, при неисполнении или ненадлежащем исполнении договора, который как естественное следствие вытекает из отношений товарного обмена, полное возмещение убытков включает в себя возмещение положительного ущерба в имуществе потерпевшего и неполученные доходы, которые он мог бы получить при нормальном ходе исполнения обязательств. При возмещении причиненного вреда вопрос стоит несколько иначе. Дело в том, что само по себе причинение вреда не является следствием товарно-денежных отношений. Поэтому полное возмещение причиненного вреда состоит прежде всего в возмещении так называемого положительного ущерба в имуществе потерпевшего. При возмещении вреда в натуре (путем восстановления испорченной вещи, предоставления вещи того же рода и качества и т.п.) полученные кредитором доходы обычно не возмещаются. Если же вместо возмещения вреда в натуре используется форма возмещения причиненных убытков, закон прямо допускает возмещение также неполученных кредитором доходов.

Фактор времени играет важную роль в хозяйственной деятельности и при решении социальных проблем. Оценка и стимулирование работы предприятий во многом связаны с соблюдением сроков исполнения обязательств по поставкам, своевременному вводу в действие объектов капитального строительства и т.п. Существование прав и обязанностей во времени - важное средство юридического воздействия на поведение участников гражданских правоотношений. Сроки упорядочивают гражданский оборот, способствуют своевременному выполнению договоров, роль которых в условиях перехода к новому экономическому механизму резко повышена.

Наступление или истечение того или иного установленного гражданским законодательством срока всегда влечет за собой определенные правовые последствия, связанные с возникновением, изменением или прекращением гражданских правоотношений. Поэтому по юридической природе срок - юридический факт, с которым закон связывает наступление определенных юридических последствий.

Юридические сроки устанавливаются законом, административными актами, соглашением сторон, а также органами, рассматривающими правовые споры, и, следовательно, являются волевыми по происхождению. Именно этим объясняется тот факт, что различные системы права и даже законодательство одной и той же системы права, но на разных этапах ее развития предусматривают для одного и того же случая различные сроки, различный порядок их исчисления и другие, связанные с применением сроков, правила.

Гражданско-правовые сроки весьма разнообразны. Их можно классифицировать по различным основаниям, например по характеру определения в законе или договоре, по назначению. Так, по первому из названных критериев можно выделить сроки императивные и диспозитивные, определенные и неопределенные, общие и частные, определяемые в виде промежутка во времени и в виде момента во времени и др. Императивными называются сроки, которые не могут быть изменены по соглашению сторон. В частности, претензионные сроки и ряд других. К диспозитивным относятся сроки, которые хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон. В отдельных случаях закон устанавливает лишь минимальный или максимальный срок для совершения каких-либо действий и одновременно предоставляет участникам правоотношения право соответственно увеличить или уменьшить этот срок. Такие сроки по характеру относятся к императивно-диспозитивным. Определенными называются сроки, которые подлежат точному исчислению путем указания их начала и окончания, точного размера, указания на какой-либо момент или событие и т.п. Именно так определены в законе давностные сроки. Неопределенными называются сроки, устанавливаемые путем указания каких-либо приблизительных координат. Закон предусматривает в таких случаях обязанность совершить какое-то действие "своевременно", "немедленно", "без промедления", "в соразмерный" или "технически возможный" срок и т.п. О неопределенных сроках можно говорить и в тех случаях, когда закон или договор срока вообще не устанавливают (например, при передаче гражданином имущества во временное пользование без указания срока).

Весьма важное значение имеет деление сроков на общие и частные. Частные сроки — не исключение из общего

правила. Они лишь конкретизируют общий срок. Например, при заключении договора на длительный срок стороны могут предусмотреть в договоре сроки исполнения в течение данного общего срока действия договора.

Важное значение имеет разграничение сроков по их назначению. Практическое значение такого разграничения состоит в том, что оно дает возможность определить, в каком случае тот или иной срок может быть применен. По назначению различают сроки, порождающие гражданские права, сроки осуществления гражданских прав, исполнения обязанностей и защиты гражданских прав.

Гражданское законодательство устанавливает специальные правила, касающиеся исчисления различного рода сроков. Действует общее для всех сроков правило установления начала их течения: следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено их начало. Например, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если лицо узнало о нарушении его права 28 мая, то срок давности начнет течь с 29 мая. Что же касается правил об окончании течения срока, то они различны для различных видов сроков. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Так, если в приведенном примере трехгодичный срок исковой давности начал течь с 29 мая 2009 г., то истекает он 29 мая 2012 г. Если срок определен месяцами, то истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Сроки, определяемые в полгода, исчисляются в том же порядке, что и сроки, исчисляемые месяцами. При этом если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, не имеющий соответствующего числа, то срок истекает в последний день данного месяца. Если срок равен половине месяца, то считается равным 15 дням; если же исчисляется неделями, то истекает в соответствующий день последней недели срока. В тех случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Действия могут быть выполнены до 24 часов последнего дня срока. Однако если действие должно быть совершено в организации, то истечение срока прекращается в тот час, когда по установленным правилам в данной организации прекращаются такого рода операции. Все письменные документы, сданные на почту или телеграф до 24 часов последнего дня срока, даже если они и адресованы организации, считаются переданными в установленный срок.

Нарушение общих пределов субъективного гражданского права иногда называют злоупотреблением правами. Злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого правоуполномоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему поведения. Например, строительство дома вблизи другого дома, ведущее к затемнению его окон. Иначе говоря, злоупотребление правами - самостоятельная, специфическая форма нарушения принципа осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным назначением. Конкретные формы злоупотреблением правом разнообразны, но их можно разделить на 2 вида:

1) злоупотребление правом совершенное в форме действия, осуществленного с намерением причинить вред другому лицу (шикана);

2) злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред, но объективно причиняющее вред другому лицу.

Например, многократные телефонные звонки в разное время суток, сопровождающиеся угрозами, оскорблениями и имеющие целью нарушить покой определенного лица. Согласно правил предоставления услуг местными телефонными сетями пользователь обязан не допускать использования телефонного аппарата для преднамеренного причинения другим лицам беспокойства.

Особенность злоупотребления правом совершенным без намерения причинить вред, но объективно причинившего вред другому лицу, отличается тем, что оно совершается лицом не по прямому умыслу. Субъективная сторона подобных злоупотреблений правом может выражаться в форме косвенного умысла или неосторожности.

Сама закрепленная или санкционированная законом правоохранительная мера, посредством которой производится устранение нарушения права и воздействие на правонарушителя называется в науке гражданского права способом защиты гражданского права. Перечень способов защиты гражданских прав содержится в общей части Гражданского кодекса. Защита гражданских прав осуществляется путем:

1) признание права;

2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

3) признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки;

4) признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

5) самозащита права;

6) принуждение к исполнению обязанности в натуре;

7) возмещение убытков;

8) взыскание неустойки;

9) компенсация морального вреда;

10) прекращение или изменение правоотношений;

11) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

12) иными способами, предусмотренными законом.

Лицо имеет право на самозащиту своего гражданского права и права другого лица от нарушений и противоправных посягательств. Самозащитой является применение лицом средств противодействия которые не запрещены законом и не противоречат моральным основам общества. Способы самозащиты должны отвечать содержанию права, которое затронуто, характеру действий, которыми оно затронуто, а также последствиями, которые вызваны этим нарушением.

Право на защиту лицо осуществляет на свое усмотрение. Неосуществление лицом права на защиту не является основанием для прекращения гражданского права, которое затронуто, кроме случаев, установленных законом.

Каждый способ защиты гражданского права может применяться в определенном процессуальном или процедурном порядке. Этот порядок именуется формой защиты гражданского права. В науке гражданского права различают две основные формы защиты - юрисдикционную и неюрисдикционную.

Юрисдикционная форма защиты - деятельность уполномоченных государственных органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права которого нарушены, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстанцию), которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушения. Юрисдикционная форма защиты означает возможность защиты гражданских прав в судебном или административном порядке, так называемый общий и специальный порядок защиты нарушенных прав.

По общему правилу защита осуществляется в судебном порядке, т. к. данная форма наиболее соответствует принципу равенства участников гражданских правоотношений. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленных процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Это исковой порядок защиты гражданских прав. Споры между юридическими лицами, как и споры, одной из сторон которых выступает гражданин как индивидуальный предприниматель, подведомственны арбитражному суду. Арбитражный суд рассматривает также споры с участием граждан - кредиторов по заявлению о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и по заявлениям граждан о признании незаконным отказа в регистрации или уклонении от государственной регистрации индивидуального предпринимателя. В судах общей юрисдикции рассматриваются остальные споры с участием граждан, а также споры, возникающие из договоров перевозки грузов в прямом международном железнодорожном, автомобильном и воздушном грузовом сообщении. По соглашению сторон спор может быть передан на рассмотрение третейского суда. Стороны вправе включить в договор арбитражную оговорку о передаче на рассмотрение в соответствующий третейский суд, но возможно соглашение о передаче в третейский суд конкретного спора, которое должно быть заключено письменно. Дела, вытекающие из административных отношений, трудовых и семейных правоотношений, не допускается передача их на решение третейского суда. Решение третейского суда исполняется сторонами добровольно, при неисполнении применяется принуждение на основе исполнительного листа, выдаваемого судом общей юрисдикции или арбитражным судом.

Средством защиты в административном порядке является жалоба. Решение принятое в административном порядке может быть обжаловано в суд. В некоторых случаях в соответствии с законом допускается смешанный, т.е. административно-судебный порядок защиты. В этом случае потерпевший, прежде чем предъявлять иск в суд, должен обратится с жалобой в государственные органы управления.

Неюрисдискционная форма защиты охватывает действия граждан и организаций, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения к государственным и иным уполномоченным органам. Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав и при применении управомоченным лицом мер оперативного характера.

Способы защиты гражданских прав отличаются друг от друга по поведенческому и материальному содержанию. По этим признакам способы защиты гражданских прав можно классифицировать на следующие виды:

1) самозащита гражданских прав;

2) меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав;

3) меры правоохранительного характера, применяемые к нарушителям гражданских прав компетентными государственными или иными органами.

Самозащита гражданских прав - это совершение управомоченным лицом дозволенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов. К ним, например, относятся фактические действия собственника или иного законного владельца, направленные на охрану имущества, а также аналогичных действий, совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Самозащита применяется в тех случаях, когда обстоятельства исключают возможность обращения в настоящее время за защитой к государственным органам. Она не должна выходить за пределы тех прав, которые защищает потерпевший, и должна быть соразмерной по своим формам посягательству как, правило, обеспечивая защиту вещественных прав (например, установка сигнализации на автомобиле, установка забора вокруг частного дома). Но управомоченный субъект вправе использовать лишь такие меры самозащиты, которые не ущемляют прав и законных интересов других лиц. Если же использование недозволенных средств защиты причиняет вред другим лицам, то возникает предусмотренная законом обязанность по возмещению причиненного вреда. Вместе с тем в случаях, предусмотренных законом, причинение вреда правонарушителю или третьим лицам действиями управомоченного лица по защите своих прав и интересов признается правомерным, и не влечет за собой мер юридической ответственности. Речь идет о действиях в состоянии необходимой обороны или в условиях крайней необходимости.

Меры оперативного воздействия - это юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю гражданских прав и обязанностей самим управомоченным лицом как стороной в гражданском правоотношении без обращения к компетентным государственным или общественным органам за защитой права. В науке их также именуют организационными мерами, организационными санкциями. Этим мерам, как и самозащите, свойственно дозволенность законом. Но их субъектам обязательно выступает одна из сторон правоотношения, которая в одностороннем порядке, без обращения в компетентные государственные органы как бы отвечает на ненадлежащее поведение другой стороны. Эти меры отличает принцип одновременности выполнения обязательств, например, железная дорога не выдает груз получателю до оплаты перевозки. Это один из способов обеспечения исполнения обязанностей, один из видов правовых гарантий. Среди мер оперативного воздействия можно выделить:

1) исполнение управомоченным лицом работы невыполненной должником за счет последнего (например, устранение недостатков товаров);

2) обеспечение встречных требований, платежей (например, задержка выдачи груза получателю или его отправления до внесения всех причитающихся платежей);

3) отказные (отказ совершить определенные действия в интересах неисправного контрагента; односторонние расторжение договора или изменение его условий при неправомерным поведении контрагента);

4) расчетно-кредитные меры по аналогии с санкциями (например, перевод неисправного плательщика на аккредитивную форму расчетов);

5) удержание.

Меры правоохранительного характера, применяемые к правонарушителям государством - способы защиты гражданских прав, которые реализуется в юрисдикционной форме - в судебном или административном порядке.

Лицо, которому причинен ущерб в результате нарушения его гражданского права, имеет право на его возмещение. Лицо имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения его прав. Моральный вред состоит:

1. в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытывает в связи с увечьем или другим повреждением здоровья;

2. в душевных страданиях, которые физическое лицо испытывает в связи с противоправным поведением относительно его самого, членов его семьи или близких родственников;

3. в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества;

4. в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Моральный вред возмещается деньгами, другим имуществом или другим способом. Размер денежного возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей пострадавшего или лишение его возможности их реализации, степени вины лица, которое нанесло моральный ущерб, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом других обстоятельств, которые имеют важное значение. При определении размера возмещения учитываются требования разумности и справедливости. Моральный вред возмещается независимо от имущественного вреда, который подлежит возмещению, и не связан с размером этого возмещения. Моральный вред возмещается единовременно, если другое не установлено договором или законом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]