Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Уголовно-правовая квалификация рейдерских поглощений. Практические рекомендации. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
а равно размещение ценных бумаг, выпуск которых не прошел государствен­ную регистрацию (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг).
Справедливо возникали вопросы, касающиеся терминологии, используе­мой в данной статье УК РФ и законодательстве о рынке ценных бумаг.
Так, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен­ных бумаг» отсутствует такой
термин, как «проспект эмиссии ценных
бумаг». В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 28 декабря 2002 г. № 185-ФЗ, документ, содержащий информацию об эми­тенте, его финансово-экономическом состоянии, размещаемых эмиссионных ценных бумагах и др., носит наименование «проспект ценных бумаг».
Несоответствие в терминологии объяснялось тем, что после внесения из­менений в
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» УК РФ в соответст­вие с данным законом приведен не был и семь лет ст. 185 УК РФ вызывала справедливые нарекания в части используемой в данной статье терминологии и именно по этой причине законодатель наконец-то внес изменения в текст уголовного закона.
Однако вопросы как
по измененным ст. 185 и 185.1, так и по новым
ст. 185.2, 185.3 и 185.4 УК РФ все же есть.
Проблема современной правоприменительной практики заключается в том, что в год в России выявляется не более десяти преступлений, преду­смотренных ст. 185 УК РФ. В то же время количество рейдерских захватов в России, использующих механизм проведения незаконной дополнительной эмиссии с целью «размывания» контрольного пакета акций, ежегодно исчис­ляется сотнями. И думается, внесение изменений в текст данной статьи вряд ли спасет положение. Причины тому следующие.
Данные официальной статистики (учитывающие количество уголовных дел, возбужденных по ст. 185 УК РФ) не соответствуют действительному положению дел с преступлениями на рынке ценных бумаг; последние явля­ются высоколатентными в силу разных причин. Среди них можно назвать несовершенство уголовного закона и неумение его применять, в том числе и в тех случаях, когда закон это позволяет.
Так, для оконченного преступления необходимо, чтобы любая из четырех указанных в УК РФ форм деяния повлекла за собой причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству. В соответствии с законом крупным признается ущерб, превышающий один миллион рублей (примеча­ние к ст. 185 УК РФ). Упомянутый нами Федеральный закон от 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ также оставил размер такого ущерба без изменений, не­смотря на то, что учеными неоднократно и вполне оправданно высказыва­лись замечания и критика по поводу завышения законодателем размера крупного ущерба1.
1
См., например: Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к
уголовному закону // СПС «Гарант»; Его же. Рейдерство // Законность. 2007. № 4. С. 7–12; Ста-
71
Замечания в этой части сводятся к следующему.
Во-первых, из существующего определения крупного ущерба следуют не­сколько выводов, некоторые из которых, к сожалению, используются недобро­совестными субъектами корпоративных отношений, в том числе и рейдерами:
1) при недостижении в результате злоупотребления при эмиссии ценных бумаг ущерба на сумму свыше одного миллиона рублей уголовная ответст­венность для виновных возможна только в случае доказанности их умысла причинить такой или больший ущерб. При этом указанный умысел должен быть прямым, т. е. лицо должно желать наступления указанных последствий; само содеянное квалифицируется как неоконченная преступная деятельность, а именно покушение на преступление, предусмотренное ст. 185 УК РФ;
2) если, совершая злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, лицо без­различно относилось к размеру ущерба, который может быть причинен, или сознательно допускало, что его размер может превысить один миллион руб­лей, однако фактически в результате его действий был причинен меньший ущерб, – уголовная ответственность исключается; в действиях виновного отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 185 УК РФ.
Во-вторых, считаем, что заслуживает обсуждения вопрос о сроках наказа­ния, установленных за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, которые, как мы полагаем, не соответствуют общественной опасности содеянного (ка­тегорийность деяния определена неправильно), что, безусловно, не способст­вует построению эффективной уголовной политики противодействия эконо­мической преступности в целом и рейдерству в частности. Аргументы можно привести следующие.
Даже несмотря на то, что о преступности деяния при злоупотреблении свидетельствуют одновременно несколько криминообразующих признаков (ложь в документах – обман, совершение запрещенных действий – эмиссия без государственной регистрации, причиненный крупный ущерб – действи­тельно, объективно очень крупный), законодатель не считает это преступле­ние тяжким. Злоупотребление, которое не сопровождалось наличием квали­фицирующих признаков, отнесено к преступлениям небольшой тяжести, при которых максимальное наказание заключается в исправительных работах. Зло­употребление по ч. 2 ст. 185 УК РФ – это преступление средней тяжести с мак­симальным наказанием за него в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Полагаем, что этот вопрос требует более детального изучения, основанно­го на анализе правоприменительной практики.
Без сомнения, завышен и размер крупного ущерба, фактически позволяю­щий избегать виновным уголовной ответственности при злоупотреблениях при эмиссии. Ущерб должен быть таким же, как и в большинстве других преступ­лений в сфере экономической деятельности (превышающим 250 тыс. р. – при­мечание к ст. 169 УК РФ). Соответственно, преступление, предусмотренное
вило С. П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 77; и др.
72
ст. 185 УК РФ, требует внесения в него законодательных поправок, иначе превентивная сила уголовного закона просто не работает.
Аналогичные замечания (в части завышения законодателем размера круп­ного ущерба, несоответствия сроков наказания общественной опасности со­деянного) можно высказать и в адрес ст. 185.1, 185.2, 185.3 и 185.4 УК РФ.
Кроме того, полагаем, что концепция новых составов уголовного закона (ст. 185.2, 185.3 и 185.4 УК РФ) является неверной. Конструкция должна быть следующей: основной состав – формальный, квалифицированный состав – ма­териальный. Основания тому, помимо ранее отмеченных, следующие.
Введение в УК РФ ст. 185.2, 185.4 в представленной редакции вызовет сложности в применении их на практике.
Во-первых, за рамками диспозиции этих статей остаются действия, пося­гающие на права владельцев долей в уставном капитале ООО, которые не относятся к категории владельцев ценных бумаг.
Во-вторых, обязательным признаком составов предусмотренных ими пре­ступлений является общественно опасное последствие в виде причинения гражданам, организациям или государству крупного ущерба либо извлечения дохода в крупном размере (составы материальные). Данное обстоятельство повлечет невозможность уголовно-правового преследования злоумышленни­ков до тех пор, пока указанные в законе последствия не наступят, что, в свою очередь, существенно осложнит процесс истребования выведенного из ком­пании имущества у добросовестного приобретателя прежним собственником.
В-третьих, как правило, хищение или иное противоправное завладение ценными бумагами, а также внесение иных недостоверных сведений в реестр учета прав на ценные бумаги (например, реестр акционеров) совершаются на основании заведомо подложных правоустанавливающих документов (фаль­сификация договора купли-продажи акций и передаточного распоряжения).
При этом предусмотренный порядок учета прав на ценные бумаги не на­рушается, так как регистратор вносит изменения в реестр, формально дейст­вуя в соответствии с предусмотренной законом и иными нормативными пра­вовыми актами процедурой. Он не обязан осуществлять юридическую экс­пертизу правоустанавливающих документов и проверять их подлинность.
Таким образом, действие ст. 185.2 ограничивается случаем непосредст­венного внесения изменений в реестр в отсутствие правоустанавливающих документов, которые носят единичный характер.
В-четвертых, диспозиция ст. 185.4 предусматривает лишь одну из обще­ственно опасных форм фальсификации результатов голосования на общем собрании владельцев ценных бумаг – воспрепятствование осуществлению (ограничение) права на голосование.
В-пятых, альтернативные действия, предусмотренные диспозицией ст. 185.4 (незаконный отказ в созыве общего собрания владельцев ценных бумаг или уклонение от его созыва; незаконный отказ регистрировать для участия в об­щем собрании владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в об­щем собрании; проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при от-
73
сутствии необходимого кворума), сами по себе не могут непосредственно при­чинить имущественный ущерб или повлечь извлечение какого-либо дохода.
Следствием указанных действий может быть лишь принятие на общем собрании участников общества выгодного отдельным заинтересованным ли­цам решения, например, о прекращении полномочий совета директоров об­щества, одобрении крупной сделки и т. д. И лишь опосредованно, в ходе дея­тельности вновь избранного органа управления обществом, – причинение имущественного ущерба обществу в виде отчуждения его имущества, а впо­следствии – и акционеру в виде уменьшения дивидендов.
Вместе с тем в уголовном праве действует принцип, согласно которому общественно опасные действия и их вредные последствия должны находить­ся в прямой причинно-следственной связи друг с другом.
С учетом высказанных замечаний возможно сформулировать следующий неутешительный вывод: существующая проблема современной правоприме­нительной практики, заключающаяся в том, что в год выявляется не более десяти преступлений, предусмотренных ст. 185 УК РФ, осталась неразре­шенной. Более того, в связи с тем, что новые составы уголовного закона (ст. 185.2, 185.3 и 185.4 УК РФ) содержат аналогичные ст. 185 УК РФ недос­татки (а также являются: ст. 185.2 – материальным составом, а ст. 185.3 и
185.4 – формально-материальными), они также вряд ли будут эффективно применяться на практике (думается, в 2010 г. в общей сложности (суммарно) по данным составам будет выявлено не более 10 преступлений).
В этой связи считаем актуальной разработку новой концепции «антирей­дерских» статей уголовного закона с последующим внесением соответст­вующих изменений в УК РФ.
Полагаем, что ст. 185.2 и 185.4 УК РФ могут быть представлены в сле­дующей редакции.
Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги или доли в обществе с ограниченной ответственностью
1. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги или доли в обществе с ограниченной ответственностью путем внесения в реестр акционеров, ре­естр учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заведомо недостоверных сведений о владельце акций, долей в обществе с ограничен­ной ответственностью, количестве принадлежащих акционеру акций или размере доли участия участника в уставном капитале общества; дополнение реестра ненадлежащими правообладателями, а равно представление в орга­низацию, ведущую реестр, заведомо подложных документов в целях внесе­ния недостоверных сведений в реестр…
Статья 185.4. Фальсификация результатов голосования на общем соб-
рании участников общества
1. Фальсификация бюллетеней для голосования, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владельцев долей в общест­ве с ограниченной ответственностью, владельцев инвестиционных паев пае-
74
вого инвестиционного фонда или незаконный отказ регистрировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании, блокирование или ограниче­ние фактического доступа участников к голосованию, несообщение данных или сообщение недостоверных данных о месте и времени проведения собра­ния; голосование от имени участника по заведомо подложной доверенности; фальсификация результатов голосования на общем собрании путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме, результатах голосования…
Данные предложения не являются окончательными, а лишь выносятся на обсуждение в качестве варианта решения проблемы повышения эффективно­сти уголовной политики противодействия рейдерству.
§ 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА
НА ИМУЩЕСТВО, ДОБЫТОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА
Актуальной проблемой является отсутствие действенных правовых механизмов по обеспечению возврата имущества законным владельцам и собственникам путем своевременного наложения ареста на недвижимое иму­щество.
В результате этого захваченное имущество, как правило, легализуется путем совершения множества сделок по его отчуждению, участниками кото­рых являются фиктивные юридические лица (в т. ч. фирмы-«однодневки») либо
компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, получить информацию из которых весьма затруднительно. После совершения ряда та­ких сделок захваченное имущество приобретается новым собственником ­добросовестным приобретателем.
Поскольку по фактам рейдерских захватов гласные мероприятия могут осуществляться правоохранительными органами, как правило, после заявле­ния владельца или руководителя предприятия о совершенном захвате, то до возбуждения Предприятие, чье имущество захвачено, оказывается ликвидированным или преобразованным путем слияния с другими организациями, поставлено на налоговый учет в других регионах и т.п.
Потерпевший в такой ситуации должен оспаривать каждую сделку и в каждом случае доказывать факт осведомленности покупателя о том, что имущество выбыло из пления. Поскольку в отношении фиктивных организаций это фактически не­выполнимо, законный собственник практически лишается возможности воз­вратить имущество в свою собственность.
При этом следователь, по сути, не обладает реальной возможностью пресечь совершение указанных сделок. Статья 115 УПК РФ не позволяет на­ложить арест на имущество даже если будет установлено, что оно получено в результате совершения
уголовного дела проходит значительное количество времени.
законного владения собственника в результате престу-
при отсутствии подозреваемых и обвиняемых,
75
преступления. В конечном счете это приводит к тому, что имущество пере­ходит в собственность добросовестного приобретателя, что осложняет его возврат прежнему собственнику.
Анализ судебной практики по рассмотрению ходатайств о наложении ареста на имущество также показывает, что большинство судов формально подходят к применению ч. 3 ст. 115 УПК РФ, согласно которой арест может быть
наложен на имущество, находящееся у третьих лиц, если есть достаточ­ные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.
Отсутствие в уголовном деле процессуальной фигуры обвиняемого (подозреваемого), по крайней мере на ранней стадии расследования, дает основания некоторым судам отказывать в наложении ареста на похищенное имущество. В результате
у злоумышленников есть время (до появления ука­занной процессуальной фигуры (если таковая вообще будет установлена)) на то, чтобы провести серию сделок по отчуждению активов (с целью их пере­хода в собственность добросовестного приобретателя).
Так, в 2008 г. и первом полугодии 2009 года на основании отсутствия в уголовном деле подозреваемого или обвиняемого было творении ходатайства следователям СК при МВД России в 52 случаях
отказано в удовле-
1
.
Отсутствие ареста на имущество дало возможность неустановленным лицам заключить и зарегистрировать сделки купли-продажи недвижимого имущества, похищенного в результате рейдерского захвата ООО «Арбат-28», ЗАО «На Ильинке» и др., чем существенно осложнился возврат имущества законному собственнику
2
.
Таким образом, вынужденное промедление может привести к необра­тимым юридическим последствиям – здание или помещение перейдет в соб­ственность лица, являющегося добросовестным приобретателем, а в такой ситуации возвратить собственнику (потерпевшему и гражданскому истцу) имущество практически невозможно. Только наложение ареста в первые дни после незаконного выбытия недвижимости из правообладания собственника может предотвратить
эти последствия. Вправе ли следствие возбуждать хо­датайство о наложении ареста на похищенное имущество в такой ситуации? Единого подхода к решению данного вопроса нет. Следственно-судебная практика в последние годы идет двумя путями. Первый заключается в том, что отрицается возможность наложения ареста на имущество, находящееся у третьих лиц, если в уголовном
деле не установлен подозреваемый или обви­няемый. Второй допускает возможность наложения ареста, и в его пользу приводится следующий аргумент: если в уголовном деле не установлено ли-
1
См.: Школов Е. Борьба с противоправными захватами объектов собственности, имущественных
прав и финансовых средств предпринимателей // Профессионал. 2009. № 6. С. 18.
2
См. подр.: Там же. С. 18.
76
цо, совершившее преступление, это не означает, что такого лица нет вообще и что оно не совершало преступных действий.
Суды также не придерживаются единого мнения. Так, в надзорном определении от 6 сентября 2005 г. (дело № 74-Д05-
11) Верховный Суд РФ по жалобе об отмене ареста на денежные средства на расчетном счете юридического лица
1
указано, что согласно требованиям
ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора в части граждан­ского иска, других имущественных взысканий возможно наложение ареста на денежные средства и иное имущество подозреваемого, полученное в резуль­тате преступных действий либо нажитое преступным путем. Если эти средст­ва находятся на счете юридического лица и
не являются собственностью по-
дозреваемого, арест на них не может быть наложен.
Однако суды субъектов РФ в ряде случаев (что обнадеживает) прини-
мают и другие решения.
Так, по уголовному делу по факту хищения долей в уставном капитале ООО «С» суд в обеспечение гражданского иска наложил арест на морские суда, находящиеся в
собственности ЗАО «В», в котором контрольный пакет акций принадлежал ООО «С». Лица, совершившие хищение доли в уставном капитале, были допрошены в качестве подозреваемых в 2003 г., после этого производство по уголовному делу неоднократно приостанавливалось, т. е. фактически подозреваемыми они быть перестали. Однако Московский го­родской суд признал наложение ареста обоснованным
2
.
Также Тюменский областной суд признал обоснованным решение районного суда г. Тюмени о наложении ареста на 26 объектов недвижимости, находящихся в собственности ООО «С-В» по уголовному делу, возбужден­ному по факту уклонения от уплаты налогов. При этом гендиректора ООО «С-В» в период неуплаты налогов периодически менялись, т. е. подозревае­мый
по уголовному делу установлен не был3.
Важным моментом представляется установление обстоятельств того, что имущество выбыло из законного владения и перешло в собственность третьих лиц в результате преступных действий. Указание законодателя о том, что это должны быть действия подозреваемого или обвиняемого, вносит «разнобой» в правоприменительную практику.
Судья Верховного Суда РФ Н. А. Колоколов полагает, что «закон до пускает наложение ареста на имущество любого лица, если будет установлено, что оно в свое время приобретено пусть даже не им, но преступным путем. Например, в последние годы участились случаи приобретения гражданами автомобилей, угнанных многие годы назад и сменивших впоследствии не-
-
1
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 12. С. 27.
2
См., подр.: Сычев П. Г. Расследование преступлений с участием юридических лиц: процессу-
альные и криминалистические особенности. М., 2009. С. 64.
3
См., подр.: Там же. С. 65.
77
скольких хозяев. В таких случаях по закону арест на спорный автомобиль дол­жен быть наложен, несмотря на то, что последний владелец является добросо­вестным приобретателем»
1
. Данное суждение может быть применено к иному,
в том числе и недвижимому имуществу. Следует подчеркнуть, что по уголов­ным делам о хищении автотранспортных средств процент нераскрытых пре­ступлений велик (до 80 %), т. е. подозреваемый или обвиняемый не установ­лен. Следовательно, Н. А. Колоколов не связывает возможность наложения ареста с наличием в
уголовном деле такого участника уголовного судопроиз-
водства.
С учетом сказанного считаем необходимым внести изменения в ст.
115 УПК РФ, закрепив право наложения ареста на имущество при отсут­ствии подозреваемых и обвиняемых в случае установления, что такое иму­щество получено преступным путем. Данная мера будет реализовываться на
стадии следствия, с тем чтобы
лишить таким образом злоумышленников воз­можности распорядиться похищенной собственностью (продать добросове­стному приобретателю и т.п.).
Исключение из ч. 3 ст. 115 УПК РФ после слов «в результате преступ­ных действий» слов «подозреваемого, обвиняемого», могло бы в значитель­ной степени привести практику применения данной нормы к единообразию, повысив эффективность ее применения в части
защиты прав гражданского
истца по обеспечению гражданского иска.
Пока же следует формировать судебно-следственную практику и в ка­ждом случае хищения недвижимости или иного имущества обращаться в суд с ходатайством о наложении ареста независимо от того, имеется ли в уголов­ном деле подозреваемый или обвиняемый или он будет установлен в
пер-
спективе.
§ 9. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТ-
ВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ученые-криминологи отмечают, что в современных условиях роль
коллективных субъектов в противоправной деятельности существенно воз-
2
росла
.
1
Колоколов Н. А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования. М., 2004. С.
167.
2
См.: Долгова А.И. Организованная преступность, терроризм и коррупция: тенденции и совер-
шенствование борьбы с ними // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их про­явлениях и борьба с ними. М., 2005. С. 3-6; Овчинский В.С. Российская организованная преступ­ность как форма социальной организации жизни // Российский криминологический взгляд. 2010. № 3. С. 58-75; Лунеев В. http://crimpravo.ru/blog/1314.html; Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лек- ции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М., 2007. С. 223; Клейменов М. П. Рейдерство в России // Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007. С.
20–22; Лопашенко Н. А. Рейдерство // Законность. 2007. № 4; Желудков М.А. Развитие системы
В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей //
78
Причастность к совершению преступления юридического лица во мно­гих случаях значительно повышает общественную опасность деяния, так как юридическое лицо обладает несоизмеримо большими финансовыми, орга­низационными и иными возможностями для подготовки, совершения и со­крытия преступления. Вместе с тем действующее российское законодатель­ство предусматривает лишь гражданскую и административную ответствен­ность юридических лиц
.
Несмотря на то, что по сравнению с указанными видами правонаруше­ний преступления представляют значительно большую общественную опас­ность, ответственность юридических лиц за причастность к преступлению в российском праве отсутствует, хотя предложения о ее введении высказыва­лись специалистами неоднократно, особенно при обсуждении проекта нового
1
УК РФ
.
Возложение полного бремени уголовной ответственности на физичес­кое лицо в случаях, когда преступление совершалось в интересах юридиче­ского лица, представляется не вполне оправданным. При направленности воли юридического лица на совершение преступления оно должно также в определенной мере разделить указанные неблагоприятные последствия.
Кроме того, Российская Федерация присоединилась к ряду конвенций, предусматривающих
для государств-участников обязанность введения уго­ловной ответственности юридических лиц за причастность к совершению от­дельных видов преступлений.
Например, ст. 10 Конвенции ООН против транснациональной органи­зованной преступности устанавливает обязанность введения уголовной от­ветственности юридических лиц в связи с «совершением уголовных правона­рушений, заключающихся в активном подкупе, злоупотреблении влиянием в корыстных целях
и отмывании доходов, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей конвенцией и совершенных в их интересах каким­либо физическим лицом, действующим в своем личном качестве или в соста­ве органа юридического лица и занимавшим руководящую должность в юри­дическом лице, в процессе: выполнения представительских функций от име­ни юридического
лица; осуществления права на принятие решений от имени юридического лица; осуществления контрольных функций в рамках юриди­ческого лица; в связи с участием такого физического лица в вышеупомяну­тых правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя».
Аналогичная обязанность по отношению к уголовно-правовому проти­водействию преступлениям коррупционной направленности предусмотрена ст. 18 Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию.
криминологического обеспечения защиты личности и общества от корыстных преступлений против собственности: Дис… докт. юрид. наук. М., 2012. С. 9; и др.
1
См.: Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 60-62, 267.
79
Большинство российских ученых стоят на позиции, что ответствен­ность юридических лиц неприменима в уголовном законодательстве, по­скольку данный субъект не вписывается в традиционную уголовно-правовую конструкцию индивидуальной (персональной) ответственности физических лиц.
Полагаем, что сегодня назрела необходимость активизации научных исследований в этой области. При этом, следует особое внимание обратить на зарубежный опыт
.
Зарубежная теория и практика борьбы с экономическими преступле­ниями свидетельствуют, что использование корпоративных механизмов юри­дических лиц при совершении преступлений в сфере экономики причиняет чаще более весомый вред, чем преступления физических лиц. Это побудило законодателей ряда развитых стран пойти по пути установления уголовной ответственности в отношении юридических лиц.
На сегодняшний
день уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена в Бельгии, Великобритании, США, Венгрии, Дании, Ир­ландии, Мальте, Польше, Словении, Финляндии, Швеции, Эстонии, Албании, Австралии, Исландии, Македонии, Норвегии, Хорватии, Черногории, Ру­мынии, Канаде, КНР, Израиле, Японии, Индии, Франции, Голландии, Швей­царии, Шотландии и некоторых других странах. Хотя основания применения мер уголовно-правового воздействия и
их правовая природа в этих странах
существенно различаются.
В качестве примера, рассмотрим особенности уголовной ответственно-
сти юридических лиц во Франции и Голландии.
Франция является ярким представителем применения корпоративной
ответственности юридических лиц.
Действующий Уголовный кодекс Франции 1992 г. вступил в силу с 1 марта 1994 г. Статья 121-2 французского Кодекса гласит, что юридические лица, за
исключением государства, подлежат уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законом или регламентом, за преступные деяния, совершенные в их пользу органами или представителями юридического лица.
К ответственности могут быть привлечены и иностранные юридиче­ские лица в случаях, когда юрисдикция французских судов распространяется на совершенные деяния.
Уголовная ответственность юридических лиц не исключает таковую для
физических лиц - исполнителей или соучастников тех же самых деяний. Например, в результате мошенничества одного из представителей банка, не являющегося его руководителем, банк получает крупную прибыль. В этом случае возможна одновременно ответственность и банка, и представителя.
Ответственность юридических лиц обусловлена наличием двух об-
стоятельств: 1) преступное деяние должно быть совершено в пользу
юриди-
ческого лица и 2) его руководителем или представителем.
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]