Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Гражданское право (общая часть). Учебное пособие
.pdf
В отечественном гражданском праве теперь восстановлен институт свидетелей, которые в необходимых случаях должны присутствовать
при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его
нотариусу. Их отсутствие при совершении указанных действий превращает завещание в ничтожную сделку.
Требования к тем, кто выступает в роли свидетелей, определены
в п. 2 ст. 1124 ГК методом исключения. Свидетелями, в частности, не
могут быть:
- нотариус или другое, удостоверяющее завещание лицо;
- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан заве-
щательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
- неграмотные граждане;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не
позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором
составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Все перечисленные лица не могут также выступать в роли рукоприкладчика, т.е. подписывать завещание вместо завещателя.
Необходимо обратить внимание на то, что несоответствие свидетелей указанным выше требованиям влечет оспоримость завещания.
Завещание считается совершенным в день его удостоверения, поэтому на нем обязательно должны быть указаны не только место, но и
дата совершения (п. 4 ст. 1124 ГК).
Нотариально удостоверяется лишь такое завещание, которое
написано самим завещателем или записано с его слов нотариусом. Причем и в том и в другом случае могут быть использованы различные технические средства, например пишущая машинка или компьютер.
В том случае, если завещание записано нотариусом со слов завещателя, оно до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если же завещатель по каким-либо
причинам не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом. На завещании делается об этом соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично
прочитать завещание.
Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем.
Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным
причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его
просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого
должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать
131

собственноручно. Указываются в завещании также и фамилия, имя, отчество, место жительства рукоприкладчика в соответствии с документами,
удостоверяющими его личность.
По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. Последний должен подписать завещание, в тексте которого в этом случае указываются
фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля.
Наряду с нотариальной формой закон разрешает совершать завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, давая их исчерпывающий перечень. Среди них, в частности:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах,
госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными
врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах,
плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических
или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих
экспедиций;
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях
гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Оформляются перечисленные завещания по тем же правилам, что
и нотариальные. Отличие одно, но существенное: в п. 2 ст. 1127 ГК императивно закреплена необходимость подписывать завещания такого рода в
присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего этот документ. Несоблюдение этого правила влечет ничтожность завещания.
Приоритетность нотариальной формы завещаний весьма ярко
проявляется в закреплении законом обязанности лиц, обладающих правом удостоверять завещания, принимать все меры для приглашения к
завещателю нотариуса, если гражданин высказывает такое желание и
имеется разумная возможность его выполнить. Кроме того, если лицу,
удостоверившему такое завещание, известно место жительства завещателя, завещание сразу направляется через органы юстиции соответствующему нотариусу. Если же место жительства такого гражданина неизвест-
132

но, передача осуществляется, как только для этого предоставляется возможность (п. 3 ст. 1127 ГК).
Новеллой ГК является предоставление гражданам возможности
совершить закрытое завещание, суть которого заключается в том, что его
содержание вплоть до открытия наследства известно лишь завещателю (п.
1 ст. 1126).
Как и любое другое завещание, оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом его недействительности.
Закрытое завещание, помещенное в заклеенный конверт, передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Этот конверт запечатывается нотариусом в
их присутствии в другой конверт, на котором нотариус делает запись,
содержащую сведения о завещателе, о месте и дате принятия завещания,
а также об имени, отчестве, фамилии и месте жительства каждого свидетеля.
Можно предположить, что в каком-то конкретном конверте завещания нет. Поэтому нотариус, принимая конверт, строго говоря, удостоверяет не содержание завещания, а лишь факт передачи ему должным
образом оформленного конверта с предположением, что в нем находится
завещание.
Конверт с завещанием нотариус вскрывает не позже 15 дней с
момента представления свидетельства о смерти того лица, которое совершило закрытое завещание. Процедура эта производится в присутствии
не менее двух свидетелей, а также пожелавших при этом присутствовать
заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После того как
конверт вскрыт, завещание сразу же оглашается нотариусом. Затем он
составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, содержащий
полный текст завещания. Цель протокола - удостоверить вскрытие конверта с завещанием. Наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола. Подлинник же завещания хранится у нотариуса.
Гражданин может оказаться в положении, явно угрожающем его
жизни. Естественно, что в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств он лишен возможности совершить завещание в принятой форме.
Стремясь усилить гарантии права наследования, закон теперь разрешает
гражданину в подобной ситуации изложить последнюю волю относительно своего имущества в простой письменной форме (п. 1 ст. 1129 ГК).
Из содержания такого документа должно явно следовать, что он
представляет собой завещание. Такое завещание может быть написано
только собственноручно и обязательно в присутствии двух свидетелей.
Нарушение этих правил влечет ничтожность завещания.
Законодатель предусмотрел особое основание прекращения действия подобного завещания: оно утрачивает силу, если завещатель в те-
133

чение месяца после прекращения упомянутой чрезвычайной ситуации не
совершил завещания в какой-либо иной, предусмотренной ГК форме.
Исполняется завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, только при том условии, что суд по требованию заинтересованных лиц подтвердит факт совершения завещания именно в такой особой ситуации. Причем указанное требование должно быть заявлено до
истечения срока, установленного для принятия наследства (срок этот равен шести месяцам со дня открытия наследства - п. 1 ст. 1154 ГК).
39. Понятие и принципы наследования по закону.
Наследники первой и второй очереди
Наследниками по закону могут быть только лица, прямо названные таковыми в тексте закона. С глубокой древности они объединены в
определенные очереди. Причем наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если нет наследников предшествующих очередей. Это значит, что имеет место одна из следующих ситуаций:
- наследники предшествующих очередей отсутствуют;
- никто из них не имеет права наследовать;
- все они отстранены от наследования;
- все они лишены наследства;
- никто из них не принял наследства;
- все они отказались от наследства.
Наследники той же очереди, которая призвана к наследованию,
наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК). Исключение составляют
только те, кто наследует по праву представления. Они поровну делят
между собой долю непосредственного наследника, которого они представляют в соответствующей очереди.
В круге наследников по закону весьма четко прослеживается
связь наследственного и семейного права - ведь наследниками в данном
случае являются в основном ближайшие родственники наследодателя.
Причем устойчивой тенденцией отечественного законодательства является расширение круга наследников по закону.
Действующий Гражданский кодекс устанавливает восемь очередей наследников по закону. Такое законодательное решение, без сомнения, является обоснованным, поскольку позволяет наследованию
наилучшим образом выполнить свою основную, обеспечительную, функцию, т.е. оставить имущество умершего в семье и поддержать таким образом близких наследодателю лиц.
К числу наследников по закону первой очереди относятся дети,
супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК).
134

В основе призвания детей к наследованию после смерти родителей лежит кровное родство, т.е. происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Однако законодатель имел в виду лишь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в
зарегистрированном или приравненном к нему браке.
Что же касается детей, рожденных вне брака, то после матери
они наследуют всегда, а после отца - лишь в тех случаях, когда отцовство
подтверждено в установленном законом порядке. В двух случаях это могут сделать органы ЗАГСа: 1) на основании совместного заявления родителей (п. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ); 2) на основании одностороннего заявления отца ребенка в одной из следующих ситуаций:
- мать ребенка умерла;
- признана недееспособной;
- невозможно установить место ее нахождения;
- лишена родительских прав.
Одностороннее заявление может послужить основанием установления отцовства через органы ЗАГСа только в том случае, если получено
согласие органов опеки и попечительства.
При отсутствии желания лица добровольно признать свое отцовство в ЗАГСе, оно устанавливается в суде. Причем если ребенок родился
до 1 марта 1996 г. (дня введения в действие Семейного кодекса РФ), применяются правила ст. 48 КоБС РСФСР. Если же рождение состоялось
после указанной даты, суд руководствуется правилами ст. 49 СК РФ.
В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка,
но не состояло в браке с его матерью, суд вправе в порядке особого производства установить факт признания им отцовства при условии, что не
возникает спора о праве. Если же такой спор возник (например, по поводу
наследственного имущества), дело рассматривается в порядке искового
производства.
Важно иметь в виду, что признание брака недействительным не
влияет на право детей, родившихся в таком браке, - это в полной мере
касается и их наследственных прав. Наследуют дети и после родителей,
которые были лишены родительских прав.
Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и
их родственникам приравниваются во всем комплексе прав и обязанностей к родственникам по происхождению. Применительно к наследственным отношениям это положение теперь прямо закреплено в п. 1 ст. 1147
ГК. Именно поэтому после смерти усыновителя усыновленные входят в
число наследников первой очереди вместе с его родными детьми.
Одновременно усыновленные и их потомство утрачивают право
наследовать после смерти своих родителей и других кровных родственников. Родители же усыновленного и другие его кровные родственники
135

не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (п.
2 ст. 1147 ГК).
Однако это правило имеет исключение для тех случаев, когда в
соответствии с Семейным кодексом РФ родственные отношения между
перечисленными лицами сохраняются и после усыновления. Во-первых,
если ребенка усыновляет только одно лицо, суд может вынести решение о
сохранении отношений между усыновленным и одним из его родителей,
если последний, естественно, об этом просит. Однако такая правовая конструкция возможна лишь при том условии, что родители и усыновитель
являются лицами разного пола (п. 3 ст. 137 СК). Во-вторых, если один из
родителей умер, то по просьбе родителей умершего (соответственно дедушки и бабушки усыновленного) суд может сохранить правовую связь
ребенка и родственников умершего родителя.
Переживший супруг относится к наследникам первой очереди
только в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Бывший супруг права наследования не имеет.
В этой связи немаловажное значение имеет правильное определение момента прекращения брака в случае развода супругов. Если брак
расторгнут в органах ЗАГСа, он прекращается со дня государственной
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния. С этого же момента прекращается брак, расторгнутый в суде
до 1 мая 1996 г. (п. 3 ст. 169 СК). Если же брак расторгнут в суде после 1
мая 1996 г., он является прекращенным со дня вступления решения суда в
законную силу (ст. 25 СК).
Особенность правового положения пережившего супруга в
наследственных отношениях заключается в том, что он помимо доли в
наследстве получает и так называемую супружескую долю, равную определенной части супружеской собственности (ст. 256 ГК). Ведь в случае
смерти одного из супругов их общая совместная собственность на имущество прекращается. При этом отказаться от такой доли в пользу коголибо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит
в наследственную массу. Получив свою часть совместной собственности,
переживший супруг принимает затем участие в разделе оставшейся части
имущества наравне с другими наследниками (ст. 1150 ГК).
Из лиц, охватываемых понятием родители умершего, мать наследует всегда, а отец только в тех случаях, когда он состоял с матерью в
зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке. Защищая наследственные интересы родителей, государство вместе с тем устраняет от наследования тех, кто был
лишен родительских прав или злостно уклонялся от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя.
Усыновители наследуют при тех же условиях, что и усыновленные.
136

Внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей
наследниками по закону не являются. Они призываются к наследованию
лишь в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того
из родителей, который был бы наследником. Иными словами, внуки и их
потомки наследуют по праву представления, т.е. получают ту долю
наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если
бы он был жив ко времени открытия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК).
Наследование по закону внуками и их потомками связано только
с одним фактом - смертью их родителей до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Поэтому, если родители живы, но, скажем,
не приняли наследства либо были лишены этого права из-за недостойного
поведения, наследование по праву представления не происходит. Не
наследуют по праву представления и потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 2 ст. 1146 ГК).
Если внуков несколько, они делят поровну ту долю наследственного имущества, которую получил бы их умерший родитель. Необходимо
иметь в виду, что право представления возникает только при наследовании по закону и не допускается при наследовании по завещанию.
Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры
наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (п. 1 ст. 1143 ГК).
Братья и сестры наследуют друг после друга, если между ними
существует кровное родство, т.е. кровная связь, обусловленная происхождением от общего предка. Именно поэтому не наследуют друг после
друга так называемые сводные братья и сестры (не имеющие общих родителей).
Наследниками являются не только полнородные (имеющие общими обоих родителей), но и неполнородные братья и сестры. Последние
могут быть единокровными (у них общий только отец) и единоутробными (у них общая только мать).
Институт наследования боковыми родственниками складывался
достаточно сложно. В частности, Русская Правда абсолютно исключала
боковую линию из сферы наследования. По дореволюционному законодательству при отсутствии нисходящих родственников наследование переходило в боковые линии. В первую очередь призывались братья и их
нисходящие, при их недостатке к наследованию призывались сестры со
своим потомством, а при их отсутствии - родные тети и дяди с их нисходящими.
Дедушка и бабушка также являются наследниками второй очереди. Причем со стороны матери они наследуют всегда, а со стороны отца только тогда, когда юридическая связь с ребенком (с отцом) установлена
предусмотренным законом способом.
137

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (его племянники и племянницы) наследуют во второй очереди по
праву представления (п. 2 ст. 1143 ГК). Это значит, что они будут призываться к наследованию только в том случае, если ко времени открытия
наследства нет в живых того из их родителей, кто являлся бы непосредственным наследником. Следует иметь в виду, что эта категория наследников была введена Федеральным законом от 14 мая 2001 г.
К числу наследников по закону относятся и нетрудоспособные
лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его
смерти. В этой роли могут выступать как родственники или свойственники наследодателя, так и посторонние лица.
Состоящими на иждивении признаются лица, которые, будучи
нетрудоспособными, находились на полном иждивении наследодателя
или получали от него такую помощь, которая была для них основным и
постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем.
Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного
возраста; инвалиды I, II, III групп; лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся
- 18 лет. При этом имеет значение факт достижения пенсионного возраста
или получения инвалидности, а не состоявшееся назначение пенсии. Продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.
Действующее законодательство делит нетрудоспособных иждивенцев, выступающих в роли наследников, на две категории. Первую образуют те из них, что являются в принципе наследниками по закону, но
не входят в круг той очереди, которая в данный момент призвана к наследованию. Они наследуют наравне с лицами, образующими эту очередь,
независимо от того, проживали совместно с наследодателем или нет. Однако обязательным условием призвания их к наследованию является
нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (п.
1 ст. 1148 ГК).
Вторую категорию образуют граждане, которые вообще не входят ни в одну из семи очередей наследников по закону. Вместе с тем они
отвечают одновременно трем условиям:
1) нетрудоспособны ко дню открытия наследства;
2) находились на иждивении наследодателя не менее года до его
смерти;
3) проживали совместно с ним.
При наличии других наследников по закону эти лица наследуют
вместе и наравне с теми, кто входит в очередь, которая призывается в
данный момент к наследованию.
138

При отсутствии же других наследников по закону указанные лица наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди
(п. 2 и п. 3 ст. 1148 ГК).
40. Понятие принятия наследства. Способы и сроки
принятия наследства. Наследственная трансмиссия
Для приобретения наследства наследник должен его принять.
Только Российская Федерация, выступая в качестве наследника выморочного имущества, освобождена законом от необходимости принимать
наследство (п. 1 ст. 1152 ГК).
Принятие наследства и отказ от наследства - односторонние
сделки, совершаемые наследниками. Причем и принятие, и отказ от
наследства действуют с обратной силой во времени. Это значит, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследование имущества, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).
Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он
принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось
и где бы оно ни находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК).
Встречаются ситуации, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в
результате открытия наследства и т.п.). Варианты возможного поведения
наследника в подобных случаях закреплены теперь в законе в виде максимально широкой альтернативы: он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по
всем основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК).
Вместе с тем не допускается принятие наследства под условием
или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК). Ведь наследование - это уни-
версальное правопреемство. Поэтому наследник имеет возможность или
все причитающееся ему имущество безоговорочно принять, или от всего,
что ему причитается, отказаться.
Если к наследованию призвано несколько наследников, то каждый из них сам или через представителя получает причитающееся ему
имущество. Именно поэтому в п. 3 ст. 1152 ГК закреплено правило, из
которого следует, что принятие наследства одним или несколькими
наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
Гражданское законодательство устанавливает два способа принятия наследства: подача нотариальному органу по месту открытия наслед-
139

ства соответствующего заявления и фактическое вступление во владение
наследственным имуществом.
В первом случае нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на
наследство, подается одно из двух заявлений: о принятии наследства либо
о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача такого рода заявлений служит неоспоримым доказательством намерений наследника стать
собственником наследственного имущества.
Заявление наследника может быть передано нотариусу другим
лицом или послано по почте. В таких случаях подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным
лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом,
уполномоченным удостоверять доверенности.
Принятие наследства через представителя возможно, но лишь в
том случае, если в доверенности специально предусмотрено полномочие
на принятие наследства. И лишь для принятия наследства законным представителем доверенность, естественно, не требуется.
Под фактическим принятием наследства понимается совершение
действий, дающих основание полагать, что наследник относится к
наследственному имуществу как к своему. В п. 2 ст. 1153 ГК приведен
примерный перечень таких действий. Среди них, в частности:
Действия, в которых явно проявляются правовые намерения лица, называются конклюдентными.
- вступление во владение или в управление наследственным
имуществом;
- принятие мер по сохранению наследственного имущества, за-
щите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- производство за свой счет расходов на содержание наслед-
ственного имущества;
- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от тре-
тьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
Во всех перечисленных и аналогичных случаях презюмируется,
что наследник принял наследство, пока не доказано иное.
На принятие наследства установлен шестимесячный срок, который начинает течение со дня открытия наследства. В случае объявления
гражданина умершим наследство можно принять в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его
умершим.
Если право наследования возникает для определенных лиц лишь
вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника
как недостойного, они могут принять наследство в течение шести месяцев
со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК).
140
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
