Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Гражданское право (общая часть). Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
В отечественном гражданском праве теперь восстановлен инсти­тут свидетелей, которые в необходимых случаях должны присутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его нотариусу. Их отсутствие при совершении указанных действий превра­щает завещание в ничтожную сделку.
Требования к тем, кто выступает в роли свидетелей, определены в п. 2 ст. 1124 ГК методом исключения. Свидетелями, в частности, не могут быть:
- нотариус или другое, удостоверяющее завещание лицо;
- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан заве-
щательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
- неграмотные граждане;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не
позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором
составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закры­тое завещание.
Все перечисленные лица не могут также выступать в роли руко­прикладчика, т.е. подписывать завещание вместо завещателя.
Необходимо обратить внимание на то, что несоответствие свиде­телей указанным выше требованиям влечет оспоримость завещания.
Завещание считается совершенным в день его удостоверения, по­этому на нем обязательно должны быть указаны не только место, но и дата совершения (п. 4 ст. 1124 ГК).
Нотариально удостоверяется лишь такое завещание, которое написано самим завещателем или записано с его слов нотариусом. При­чем и в том и в другом случае могут быть использованы различные тех­нические средства, например пишущая машинка или компьютер.
В том случае, если завещание записано нотариусом со слов заве­щателя, оно до его подписания должно быть полностью прочитано заве­щателем в присутствии нотариуса. Если же завещатель по каким-либо причинам не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглаша­ется для него нотариусом. На завещании делается об этом соответствую­щая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание представляет собой выражение личной воли завеща­теля, поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязатель­ным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать
131
собственноручно. Указываются в завещании также и фамилия, имя, отче­ство, место жительства рукоприкладчика в соответствии с документами, удостоверяющими его личность.
По желанию завещателя при составлении и нотариальном удо­стоверении завещания может присутствовать свидетель. Последний дол­жен подписать завещание, в тексте которого в этом случае указываются фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля.
Наряду с нотариальной формой закон разрешает совершать за­вещания, приравненные к нотариально удостоверенным, давая их исчер­пывающий перечень. Среди них, в частности:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или прожива­ющих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врача­ми этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учрежде­ний, а также начальниками госпиталей, директорами или главными вра­чами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удо­стоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удо­стоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Оформляются перечисленные завещания по тем же правилам, что и нотариальные. Отличие одно, но существенное: в п. 2 ст. 1127 ГК импе­ративно закреплена необходимость подписывать завещания такого рода в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также под­писывающего этот документ. Несоблюдение этого правила влечет ни­чтожность завещания.
Приоритетность нотариальной формы завещаний весьма ярко проявляется в закреплении законом обязанности лиц, обладающих пра­вом удостоверять завещания, принимать все меры для приглашения к завещателю нотариуса, если гражданин высказывает такое желание и имеется разумная возможность его выполнить. Кроме того, если лицу, удостоверившему такое завещание, известно место жительства завещате­ля, завещание сразу направляется через органы юстиции соответствую­щему нотариусу. Если же место жительства такого гражданина неизвест-
132
но, передача осуществляется, как только для этого предоставляется воз­можность (п. 3 ст. 1127 ГК).
Новеллой ГК является предоставление гражданам возможности совершить закрытое завещание, суть которого заключается в том, что его содержание вплоть до открытия наследства известно лишь завещателю (п. 1 ст. 1126).
Как и любое другое завещание, оно должно быть собственноруч­но написано и подписано завещателем под страхом его недействительно­сти.
Закрытое завещание, помещенное в заклеенный конверт, переда­ется завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ста­вят на конверте свои подписи. Этот конверт запечатывается нотариусом в их присутствии в другой конверт, на котором нотариус делает запись, содержащую сведения о завещателе, о месте и дате принятия завещания, а также об имени, отчестве, фамилии и месте жительства каждого свиде­теля.
Можно предположить, что в каком-то конкретном конверте за­вещания нет. Поэтому нотариус, принимая конверт, строго говоря, удо­стоверяет не содержание завещания, а лишь факт передачи ему должным образом оформленного конверта с предположением, что в нем находится завещание.
Конверт с завещанием нотариус вскрывает не позже 15 дней с момента представления свидетельства о смерти того лица, которое со­вершило закрытое завещание. Процедура эта производится в присутствии не менее двух свидетелей, а также пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После того как конверт вскрыт, завещание сразу же оглашается нотариусом. Затем он составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, содержащий полный текст завещания. Цель протокола - удостоверить вскрытие кон­верта с завещанием. Наследникам выдается нотариально заверенная ко­пия протокола. Подлинник же завещания хранится у нотариуса.
Гражданин может оказаться в положении, явно угрожающем его жизни. Естественно, что в силу сложившихся чрезвычайных обстоятель­ств он лишен возможности совершить завещание в принятой форме. Стремясь усилить гарантии права наследования, закон теперь разрешает гражданину в подобной ситуации изложить последнюю волю относи­тельно своего имущества в простой письменной форме (п. 1 ст. 1129 ГК).
Из содержания такого документа должно явно следовать, что он представляет собой завещание. Такое завещание может быть написано только собственноручно и обязательно в присутствии двух свидетелей. Нарушение этих правил влечет ничтожность завещания.
Законодатель предусмотрел особое основание прекращения дей­ствия подобного завещания: оно утрачивает силу, если завещатель в те-
133
чение месяца после прекращения упомянутой чрезвычайной ситуации не совершил завещания в какой-либо иной, предусмотренной ГК форме.
Исполняется завещание, совершенное в чрезвычайных обстоя­тельствах, только при том условии, что суд по требованию заинтересо­ванных лиц подтвердит факт совершения завещания именно в такой осо­бой ситуации. Причем указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства (срок этот ра­вен шести месяцам со дня открытия наследства - п. 1 ст. 1154 ГК).
39. Понятие и принципы наследования по закону.
Наследники первой и второй очереди
Наследниками по закону могут быть только лица, прямо назван­ные таковыми в тексте закона. С глубокой древности они объединены в определенные очереди. Причем наследники каждой последующей очере­ди призываются к наследованию только в том случае, если нет наследни­ков предшествующих очередей. Это значит, что имеет место одна из сле­дующих ситуаций:
- наследники предшествующих очередей отсутствуют;
- никто из них не имеет права наследовать;
- все они отстранены от наследования;
- все они лишены наследства;
- никто из них не принял наследства;
- все они отказались от наследства.
Наследники той же очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК). Исключение составляют только те, кто наследует по праву представления. Они поровну делят между собой долю непосредственного наследника, которого они пред­ставляют в соответствующей очереди.
В круге наследников по закону весьма четко прослеживается связь наследственного и семейного права - ведь наследниками в данном случае являются в основном ближайшие родственники наследодателя. Причем устойчивой тенденцией отечественного законодательства являет­ся расширение круга наследников по закону.
Действующий Гражданский кодекс устанавливает восемь очере­дей наследников по закону. Такое законодательное решение, без сомне­ния, является обоснованным, поскольку позволяет наследованию наилучшим образом выполнить свою основную, обеспечительную, функ­цию, т.е. оставить имущество умершего в семье и поддержать таким об­разом близких наследодателю лиц.
К числу наследников по закону первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК).
134
В основе призвания детей к наследованию после смерти родите­лей лежит кровное родство, т.е. происхождение детей от данных родите­лей, подтвержденное в установленном законом порядке. Однако законо­датель имел в виду лишь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке.
Что же касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца - лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В двух случаях это мо­гут сделать органы ЗАГСа: 1) на основании совместного заявления роди­телей (п. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ); 2) на основании односторонне­го заявления отца ребенка в одной из следующих ситуаций:
- мать ребенка умерла;
- признана недееспособной;
- невозможно установить место ее нахождения;
- лишена родительских прав.
Одностороннее заявление может послужить основанием установ­ления отцовства через органы ЗАГСа только в том случае, если получено согласие органов опеки и попечительства.
При отсутствии желания лица добровольно признать свое отцов­ство в ЗАГСе, оно устанавливается в суде. Причем если ребенок родился до 1 марта 1996 г. (дня введения в действие Семейного кодекса РФ), при­меняются правила ст. 48 КоБС РСФСР. Если же рождение состоялось после указанной даты, суд руководствуется правилами ст. 49 СК РФ.
В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, суд вправе в порядке особого про­изводства установить факт признания им отцовства при условии, что не возникает спора о праве. Если же такой спор возник (например, по поводу наследственного имущества), дело рассматривается в порядке искового производства.
Важно иметь в виду, что признание брака недействительным не влияет на право детей, родившихся в таком браке, - это в полной мере касается и их наследственных прав. Наследуют дети и после родителей, которые были лишены родительских прав.
Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются во всем комплексе прав и обязанно­стей к родственникам по происхождению. Применительно к наследствен­ным отношениям это положение теперь прямо закреплено в п. 1 ст. 1147 ГК. Именно поэтому после смерти усыновителя усыновленные входят в число наследников первой очереди вместе с его родными детьми.
Одновременно усыновленные и их потомство утрачивают право наследовать после смерти своих родителей и других кровных родствен­ников. Родители же усыновленного и другие его кровные родственники
135
не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (п. 2 ст. 1147 ГК).
Однако это правило имеет исключение для тех случаев, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ родственные отношения между перечисленными лицами сохраняются и после усыновления. Во-первых, если ребенка усыновляет только одно лицо, суд может вынести решение о сохранении отношений между усыновленным и одним из его родителей, если последний, естественно, об этом просит. Однако такая правовая кон­струкция возможна лишь при том условии, что родители и усыновитель являются лицами разного пола (п. 3 ст. 137 СК). Во-вторых, если один из родителей умер, то по просьбе родителей умершего (соответственно де­душки и бабушки усыновленного) суд может сохранить правовую связь ребенка и родственников умершего родителя.
Переживший супруг относится к наследникам первой очереди только в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрирован­ном браке. Бывший супруг права наследования не имеет.
В этой связи немаловажное значение имеет правильное опреде­ление момента прекращения брака в случае развода супругов. Если брак расторгнут в органах ЗАГСа, он прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. С этого же момента прекращается брак, расторгнутый в суде до 1 мая 1996 г. (п. 3 ст. 169 СК). Если же брак расторгнут в суде после 1 мая 1996 г., он является прекращенным со дня вступления решения суда в законную силу (ст. 25 СК).
Особенность правового положения пережившего супруга в наследственных отношениях заключается в том, что он помимо доли в наследстве получает и так называемую супружескую долю, равную опре­деленной части супружеской собственности (ст. 256 ГК). Ведь в случае смерти одного из супругов их общая совместная собственность на иму­щество прекращается. При этом отказаться от такой доли в пользу кого­либо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит в наследственную массу. Получив свою часть совместной собственности, переживший супруг принимает затем участие в разделе оставшейся части имущества наравне с другими наследниками (ст. 1150 ГК).
Из лиц, охватываемых понятием родители умершего, мать насле­дует всегда, а отец только в тех случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в преду­смотренном законом порядке. Защищая наследственные интересы роди­телей, государство вместе с тем устраняет от наследования тех, кто был лишен родительских прав или злостно уклонялся от выполнения обязан­ностей по содержанию наследодателя.
Усыновители наследуют при тех же условиях, что и усыновлен­ные.
136
Внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей наследниками по закону не являются. Они призываются к наследованию лишь в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Иными словами, внуки и их потомки наследуют по праву представления, т.е. получают ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если бы он был жив ко времени открытия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК).
Наследование по закону внуками и их потомками связано только с одним фактом - смертью их родителей до открытия наследства или од­новременно с наследодателем. Поэтому, если родители живы, но, скажем, не приняли наследства либо были лишены этого права из-за недостойного поведения, наследование по праву представления не происходит. Не наследуют по праву представления и потомки наследника по закону, ли­шенного наследодателем наследства (п. 2 ст. 1146 ГК).
Если внуков несколько, они делят поровну ту долю наследствен­ного имущества, которую получил бы их умерший родитель. Необходимо иметь в виду, что право представления возникает только при наследова­нии по закону и не допускается при наследовании по завещанию.
Если нет наследников первой очереди, наследниками второй оче­реди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со сто­роны матери (п. 1 ст. 1143 ГК).
Братья и сестры наследуют друг после друга, если между ними существует кровное родство, т.е. кровная связь, обусловленная проис­хождением от общего предка. Именно поэтому не наследуют друг после друга так называемые сводные братья и сестры (не имеющие общих ро­дителей).
Наследниками являются не только полнородные (имеющие об­щими обоих родителей), но и неполнородные братья и сестры. Последние могут быть единокровными (у них общий только отец) и единоутробны­ми (у них общая только мать).
Институт наследования боковыми родственниками складывался достаточно сложно. В частности, Русская Правда абсолютно исключала боковую линию из сферы наследования. По дореволюционному законо­дательству при отсутствии нисходящих родственников наследование пе­реходило в боковые линии. В первую очередь призывались братья и их нисходящие, при их недостатке к наследованию призывались сестры со своим потомством, а при их отсутствии - родные тети и дяди с их нисхо­дящими.
Дедушка и бабушка также являются наследниками второй очере­ди. Причем со стороны матери они наследуют всегда, а со стороны отца ­только тогда, когда юридическая связь с ребенком (с отцом) установлена предусмотренным законом способом.
137
Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследода­теля (его племянники и племянницы) наследуют во второй очереди по праву представления (п. 2 ст. 1143 ГК). Это значит, что они будут призы­ваться к наследованию только в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, кто являлся бы непосред­ственным наследником. Следует иметь в виду, что эта категория наслед­ников была введена Федеральным законом от 14 мая 2001 г.
К числу наследников по закону относятся и нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. В этой роли могут выступать как родственники или свойственни­ки наследодателя, так и посторонние лица.
Состоящими на иждивении признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нере­гулярная, эпизодическая материальная помощь не может служить осно­ванием для признания лица иждивенцем.
Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I, II, III групп; лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся
- 18 лет. При этом имеет значение факт достижения пенсионного возраста или получения инвалидности, а не состоявшееся назначение пенсии. Про­должение трудовой деятельности после достижения пенсионного возрас­та не лишает права считаться нетрудоспособным.
Действующее законодательство делит нетрудоспособных ижди­венцев, выступающих в роли наследников, на две категории. Первую об­разуют те из них, что являются в принципе наследниками по закону, но не входят в круг той очереди, которая в данный момент призвана к насле­дованию. Они наследуют наравне с лицами, образующими эту очередь, независимо от того, проживали совместно с наследодателем или нет. Од­нако обязательным условием призвания их к наследованию является нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК).
Вторую категорию образуют граждане, которые вообще не вхо­дят ни в одну из семи очередей наследников по закону. Вместе с тем они отвечают одновременно трем условиям:
1) нетрудоспособны ко дню открытия наследства;
2) находились на иждивении наследодателя не менее года до его
смерти;
3) проживали совместно с ним.
При наличии других наследников по закону эти лица наследуют вместе и наравне с теми, кто входит в очередь, которая призывается в данный момент к наследованию.
138
При отсутствии же других наследников по закону указанные ли­ца наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 2 и п. 3 ст. 1148 ГК).
40. Понятие принятия наследства. Способы и сроки
принятия наследства. Наследственная трансмиссия
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Только Российская Федерация, выступая в качестве наследника вымороч­ного имущества, освобождена законом от необходимости принимать наследство (п. 1 ст. 1152 ГК).
Принятие наследства и отказ от наследства - односторонние сделки, совершаемые наследниками. Причем и принятие, и отказ от наследства действуют с обратной силой во времени. Это значит, что при­нятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня откры­тия наследства независимо от времени его фактического принятия, а так­же независимо от момента государственной регистрации права наследни­ка на наследование имущества, когда такое право подлежит государ­ственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).
Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК).
Встречаются ситуации, когда наследник призывается к наследо­ванию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по за­кону или в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства и т.п.). Варианты возможного поведения наследника в подобных случаях закреплены теперь в законе в виде мак­симально широкой альтернативы: он может принять наследство, причи­тающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК).
Вместе с тем не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК). Ведь наследование - это уни- версальное правопреемство. Поэтому наследник имеет возможность или все причитающееся ему имущество безоговорочно принять, или от всего, что ему причитается, отказаться.
Если к наследованию призвано несколько наследников, то каж­дый из них сам или через представителя получает причитающееся ему имущество. Именно поэтому в п. 3 ст. 1152 ГК закреплено правило, из которого следует, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследника­ми.
Гражданское законодательство устанавливает два способа приня­тия наследства: подача нотариальному органу по месту открытия наслед-
139
ства соответствующего заявления и фактическое вступление во владение наследственным имуществом.
В первом случае нотариусу или должностному лицу, уполномо­ченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, подается одно из двух заявлений: о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача такого рода заяв­лений служит неоспоримым доказательством намерений наследника стать собственником наследственного имущества.
Заявление наследника может быть передано нотариусу другим лицом или послано по почте. В таких случаях подпись наследника на за­явлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.
Принятие наследства через представителя возможно, но лишь в том случае, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. И лишь для принятия наследства законным пред­ставителем доверенность, естественно, не требуется.
Под фактическим принятием наследства понимается совершение действий, дающих основание полагать, что наследник относится к наследственному имуществу как к своему. В п. 2 ст. 1153 ГК приведен примерный перечень таких действий. Среди них, в частности:
Действия, в которых явно проявляются правовые намерения ли­ца, называются конклюдентными.
- вступление во владение или в управление наследственным
имуществом;
- принятие мер по сохранению наследственного имущества, за-
щите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- производство за свой счет расходов на содержание наслед-
ственного имущества;
- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от тре-
тьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
Во всех перечисленных и аналогичных случаях презюмируется, что наследник принял наследство, пока не доказано иное.
На принятие наследства установлен шестимесячный срок, кото­рый начинает течение со дня открытия наследства. В случае объявления гражданина умершим наследство можно принять в течение шести меся­цев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Если право наследования возникает для определенных лиц лишь вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника как недостойного, они могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК).
140
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]