Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Наследственное право России. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
845 Кб
Скачать

§ 5. Права супруга при наследовании

81

 

 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Указанная норма дублирует положения п. 1 ст. 256 ГК РФ.

В ст. 1150 ГК РФ отмечается, что принадлежащее пережившему супругу

наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

По общему правилу, предусмотренному ст. 39 ГК РФ, при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Таким образом, при отсутствии брачного договора или соглашения о разделе общего имущества переживший супруг сохраняет право собственности на 1/2 доли в имуществе, находившемся в общей совместной собственности.

Учитывая указанное обстоятельство, в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав отмечается, что при оформлении наследственного права как по закону, так и по завещанию нотариус во всех случаях должен выяснить, есть ли у наследодателя переживший супруг, имеющий право на 1/2 доли в общем совместно нажитом в период брака имуществе.

Однако необходимо помнить, что доли в общей совместной собственности супругов признаются равными только по общему правилу. Как уже отмечалось, при жизни супругов размер долей может быть изменен брачным договором или соглашением о разделе общего имущества.

В п. 2 ст. 39 СК РФ закрепляется правило, согласно которому при разделе имущества суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. В этих случаях документом, подтверждающим право собственности супруга на долю в общем имуществе, будет являться соответственно брачный договор, соглашение о разделе имущества или судебное решение. При этом положение ст. 1150 ГК РФ применению не подлежит, поскольку наследство откроется только в части имущества, принадлежавшего умершему супругу.

Кроме того, Верховный суд РФ особо обращает внимание на то, что условия брачного договора, которым договорный режим имущества супругов установлен только для случая расторжения брака, при определении состава наслед-

82

Глава 5. Наследование по закону

 

 

ства не учитываются (п. 33 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе производится нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство, и регулируется положениями ст. 75 Основ законодательства о нотариате.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

§ 6. Институт наследования выморочного имущества

Современное отечественное наследственное право, как уже отмечалось, призвано обеспечить баланс частных и публичных интересов. В целом оно ориентировано на сохранение имущества наследодателя в семье, в кругу его ближайших родственников, укрепление частной собственности и исключение необоснованного перехода имущества в собственность государства. Однако в отдельных случаях для обеспечения стабильности отношений собственности и недопущения возникновения бесхозяйного имущества применяются правила института наследования выморочного имущества.

Стоит учитывать, что сложившейся доктриной гражданского права и действующим законодательством термину «выморочность» придано несвойственное ему значение. Исторически под выморочным имуществом понимался вид бесхозяйного имущества, которое переходило государству по праву оккупации в силу принципа суверенитета (конечным титульным владельцем имущества становится тот, на чьей территории оно находится). В отличие от наследования, при котором приобретение прав на имущество считается производным способом и, как следствие, может быть сопряжено с погашением долгов, обременяющих такое имущество, выморочность означала получение имущества в рамках первоначального способа приобретения права собственности, что исключало наличие каких-либо обременений в отношении имущества [30].

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. термин «выморочное имущество» не использовался, однако допускался переход наследства к государству в случаях, предусмотренных ст. 552 кодекса.

Имущество может перейти как выморочное к государству при наличии одного из оснований, перечисленных в ст. 1151 ГК РФ, а именно:

1) отсутствие наследников как по закону, так и по завещанию;

§ 6. Институт наследования выморочного имущества

83

 

 

2)никто из наследников не имеет права наследовать;

3)все наследники отстранены от наследования;

4)никто из наследников не принял наследства;

5)все наследники отказались от наследства, при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

В первоначальной редакции ст. 1151 ГК РФ было предусмотрено положение, согласно которому все выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Однако в 2007 г. Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» была принята обновленная редакция п. 2 ст. 1151 ГК РФ. В 2013 г. Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 223-ФЗ «О внесении изменения

встатью 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» данный пункт ст. 1151 ГК РФ был изложен в новой редакции. В действующей редакции переход имущества в собственность Российской Федерации или городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа или субъекта Российской Федерации – города федерального значения, поставлен в зависимость от вида конкретного имущества.

Так, в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории: жилое помещение; земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества. Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве или СанктПетербурге, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации. Жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Указанный порядок наследования выморочного имущества позволяет обес­ печить оперативный переход и использование для обеспечения соответствующих нужд имущество, расположенное на территории конкретного публичноправового образования.

К сожалению, до настоящего момента не принят закон, регулирующий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. Принятие такого закона предусмотрено п. 3 ст. 1151 ГК РФ.

84

Глава 5. Наследование по закону

 

 

В связи с этим в п. 5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» указано, что на основании п. 3 ст. 1151 ГК РФ, а также ст. 4 Федерального закона от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 г. № 432); от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований – их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов

Наследование выморочного имущества обладает рядом особенностей. Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК РФ, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. Не подлежит применению норма о сроке принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Кроме того, при наследовании выморочного имущества не допускается отказ от наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ) ее субъектами или муниципальными образованиями, в отличие от случаев наследования по завещанию Российской Федерацией. При этом свидетельство о праве на наследство по закону, удостоверяющее право на выморочное наследственное имущество, выдается в общем порядке по заявлению наследника (абз. 3 п. 1 ст. 1162 ГК РФ).

Государство, которому имущество перешло в качестве выморочного, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В случае если кредиторы наследодателя предъявляют свои требования, суд приостанавливает рассмотрение дела до момента перехода выморочного имущества к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

Таким образом, следует отметить, что институт наследования выморочного имущества в современном обществе играет существенную роль в обеспечении стабильности отношений собственности. Анализ указанного института позволяет выделить следующие его основные функции:

1)преодоление бесхозяйности наследства;

2)трансформация частных прав в публичные;

3)сбережение наследства (воспрепятствование его захвату посторонними лицами);

§ 6. Институт наследования выморочного имущества

85

 

 

4) использование перешедшего к публичному образованию выморочного наследства для решения тех или иных общественных задач (социальная функция) [68].

Контрольные вопросы

1.В каких случаях имеет место наследование по закону?

2.Чем определяется степень родства наследодателя и наследника?

3.Кто относится к наследникам первой и второй очереди?

4.Какие условия необходимы для наследования по праву представления?

5.Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

6.В чем состоят особенности наследования супругом наследодателя?

7.Могут ли муниципальные образования выступать в качестве наследников выморочного имущества?

Глава 6

Приобретение наследства

§ 1. Понятие, способы и сроки принятия наследства

1.1. Понятие принятия наследства

Глава 64 ГК РФ называется «Приобретение наследства». Зачастую авторы рассматривают понятия «приобретение наследства» и «принятие наследства» как тождественные, либо определяют один термин через другой. Однако указанная позиция представляется не совсем точной. Как полагает Л.В. Лайко, приобретение наследства все-таки не тождественно принятию наследства, оно лишь связано с этим понятием.

В Словаре русского языка С.И. Ожегова даны два значения понятия «приобрести»: 1) стать владельцем, обладателем чего-нибудь, получить что-нибудь; 2) стать обладателем какого-нибудь свойства, качества. Опираясь на это, можно предположить, что приобретение наследства означает приобретение права собственности на наследственное имущество [34].

Так, А.П. Сергеев отмечает, что приобретением наследства называется приобретение прав (например, права собственности) на наследственное имущество [30].

Принятие наследства представляет собой односторонний волевой акт лица, призванного к наследованию, направленный на возникновение у указанного лица прав и обязанностей в отношении наследственного имущества.

Принятие наследства характеризуется следующими признаками:

1.Это право, а не обязанность наследника, для реализации которого необходимо волеизъявление лица, призванного к наследованию.

2.В п. 1 ст. 1152 ГК РФ указывается, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Несмотря на наличие в данной норме глагола

§ 1. Понятие, способы и сроки принятия наследства

87

 

 

«должен», принятие наследства является субъективным гражданским правом наследника.

Наследнику предоставляются два альтернативных варианта поведения. Он может принять наследство (путем подачи соответствующего заявления или совершения конклюдентных действий) или отказаться от него.

Вабз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК РФ содержится исключение из общего правила

опринятии наследства. Для приобретения выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) принятия наследства не требуется. Указанное исключение связано с положением п. 1 ст. 1157 ГК РФ о недопустимости отказа от наследства при наследовании выморочного имущества.

3. Субъективное гражданское право на принятие наследства является абсолютным правом, поскольку не подразумевает наличия корреспондирующих обязанностей и конкретного обязанного лица. От других субъективных гражданских прав его отличают: во-первых, основание возникновения, которым является не воля субъекта, как по общему правилу, а факт открытия наследства; а во-вторых, его содержание, которым являются не конкретные правомочия, а образование другого права [30].

4. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). То есть акт принятия наследства носит универсальный характер. Законом не предусмотрена возможность отказаться от части имущества, оставив себе другую, или принять в наследство конкретную вещь и не принять все остальное имущество.

Исключение из этого правила предусмотрено в абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ. В случае призвания наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии, в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Следует обратить внимание на то, что ст. 1111 ГК РФ предусмотрены лишь два основания наследования: по закону и по завещанию, при этом перечень оснований является закрытым. Поскольку нормы, содержащиеся в ст. 1111 ГК РФ, носят общий характер, а положения абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ являются специальной нормой, то следует предположить, что законодатель неточно изложил текст абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ. Наследование в порядке наследственной трансмиссии, наследование обязательной доли и др. не могут считаться основаниями наследования.

Как отмечает А.П. Сергеев, некорректная формулировка нормы влечет два возможных варианта трактовки. Это может свидетельствовать либо об ошибочном установлении перечня оснований наследования в ст. 1152 ГК РФ, и тогда, например, наследник не может отказаться от наследования по закону, согласившись на наследование обязательной доли; либо об ошибочном использо-

88

Глава 6. Приобретение наследства

 

 

вании в ней термина «основания наследования», что влечет противоположные последствия, так как законодатель имел в виду не основания наследования, а разные юридические факты, влекущие возникновение наследственных правоотношений. Представляется, что для установления действительной воли законодателя необходимо внесение соответствующих изменений в действующее законодательство [30].

Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», к сожалению, также не разрешает указанной проблемы, однако обращает внимание на ряд других спорных вопросов. Так, в п. 36 указанного Постановления отмечается, что принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по завещанию – какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось

игде бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства.

Совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении наследственного имущества, данному наследнику не предназначенного (например, наследником по завещанию, не призываемому к наследованию по закону, в отношении незавещанной части наследственного имущества), не означает принятия причитающегося ему наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества.

Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного

итого же наследства, например по завещанию и по закону или в результате открытия наследства и в порядке наследственной трансмиссии, имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону.

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям.

Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия по истечении срока (ст. 1154 ГК РФ) наследства, причитающегося ему по другим основаниям, если наследник до истечения срока принятия наследства знал или должен был знать о наличии таких оснований.

Право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию наследники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию заявление

§ 1. Понятие, способы и сроки принятия наследства

89

 

 

о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем считается принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию.

5.Принятие наследства носит безоговорочный характер. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Никакие условия или оговорки не могут корректировать принятие наследником наследства как единого целого. Наследник не вправе принимать наследство под отменительным или отлагательным условием на случай, если бы его воля, направленная на принятие наследства, сформировалась под влиянием сведений о составе и стоимости наследства, наследниках и других обстоятельствах, имеющих существенное значение для заинтересованности наследника в имуществе умершего. Наследнику разрешено в течение срока, установленного для принятия наследства, отозвать акт принятия им наследства (ст. 1157 ГК РФ), либо он вправе требовать признания его недействительным в судебном порядке в соответствии с правилами о недействительности сделок [29].

6.Акт принятия наследства имеет обратную силу. Так, согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

7.Акт принятия наследства носит индивидуальный характер, поскольку по своей природе является сделкой и порождает права и обязанности лишь у лица, его совершившего. По общему правилу каждый из наследников выступает в наследственных отношениях от своего имени и в своих интересах. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).

1.2. Способы принятия наследства

Наследникам ст. 1153 ГК РФ предоставлены два возможных способа принятия наследства. В научной литературе указанные способы традиционно называются «формальным» и «неформальным».

Первый способ принятия наследства (формальный) совершается путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника либо о принятии наследства, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Законом предусмотрена письменная форма указанных заявлений (ст. 62 Основ законодательства о нотариате).

90

Глава 6. Приобретение наследства

 

 

Взаявлении о принятии наследства указываются следующие сведения (см.

п.20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав):

фамилия, имя, отчество (если оно есть) наследника и наследодателя;

дата смерти наследодателя и последнее место жительства наследодателя;

волеизъявление наследника о принятии наследства;

основание(я) наследования (завещание, родственные и другие отноше-

ния);

дата подачи заявления.

Взаявлении указываются также иные сведения в зависимости от известной наследнику информации (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества и пр.).

Вст. 1153 ГК РФ предусмотрена возможность подачи двух разных заявлений (заявления о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство). Указанные заявления обладают равной юридической силой и свидетельствуют о безоговорочном принятии наследства.

Вместе с тем названные заявления имеют определенные отличия по целям. Подача заявления о принятии наследства ограничивается целью утвердиться в праве на наследство. Этот способ принятия наследства может быть целесообразным в тех случаях, если наследник не намерен пока получать свидетельство

оправе на наследство, а также в случаях, если наследуются права, осуществление которых не требует их государственной регистрации. Подача заявления

овыдаче свидетельства о праве на наследство преследует цель официального удостоверения прав наследника на приобретенное наследство. Подача первого заявления не исключает в будущем обращения наследника, принявшего наследство, с просьбой к соответствующим органам о выдаче свидетельства о праве на наследство [29].

Законом регламентирован порядок подачи соответствующих заявлений. Заявление может быть передано наследником (его законным представителем) нотариусу или уполномоченному должностному лицу лично. Кроме того, в законе предусмотрена возможность передачи заявления третьим лицом или пересылка его по почте. При использовании двух последних возможностей подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ – должностным лицом органов местного самоуправления и должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ. Так, лицами, обладающими правом засвидетельствовать подпись наследника на соответствующем заявлении, являются:

1) начальник госпиталя, санатория и другого военно-лечебного учреждения, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач – в случае нахождения военнослужащих и других лиц на излечении в указанных учреждениях;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]