Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Наследственное право России. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
845 Кб
Скачать

§ 3. Основные принципы наследственного права

21

 

 

из ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования. Это подтверждает постановление Конституционного суда № 1-П от 16.01.1996 г. по делу о проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 560 ГК РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова.

Пункт 2 ст. 209 ГК РФ детализирует данную норму и указывает на то, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, если они не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. Данный принцип прямо закреплен в ст. 1119 ГК РФ, которая носит название «Свобода завещания».

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных в ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения. Кроме того, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание.

Вместе с тем действие указанного принципа не является безграничным. Так, в абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ содержится правило, согласно которому свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

4.Принцип индивидуальности. Он может быть условно разделен на две части: индивидуальность завещания и индивидуальность принятия наследства.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Таким образом, даже сособственники одного имущества не могут выразить свою волю на случай смерти в одном завещании.

Индивидуальность принятия наследства заключается в том, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Принятие наследства одним наследником создает соответствующие правовые последствия как для этого наследника, так и для других наследников, поскольку влияет на размер наследственной доли, условия раздела наследства, призвание к наследству других наследников и т.д. При этом право наследования остается обособленным, является отдельным правом каждого наследника и требует самостоятельного поведения каждого наследника в пределах осуществления им права по своему усмотрению [29].

5.Принцип свободы принятия или отказа от наследства. Статьей 18

ГК РФ в объем правоспособности гражданина включено право наследовать имущество. Статья 1152 ГК РФ устанавливает общие правила принятия наследства, а ст. 1157 ГК РФ фиксирует право отказа от наследства. Никто не

22

Глава 2. Общие положения наследственного права

 

 

может быть принужден к принятию или отказу от наследства. При этом наследник может отказаться от наследства как в пользу других лиц, так и без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

6.Принцип приоритета интересов семьи. Статья 38 Конституции РФ провозглашает всемерную поддержку семьи, материнства и детства. Институт наследования призван способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи [35, с. 12].

Часть третья ГК РФ устанавливает восемь очередей наследования по закону, в отличие от ГК РСФСР, в котором закреплялось всего лишь две очереди. Расширение числа очередей позволяет сохранить имущество в частной собственности семьи и уменьшить вероятность перехода указанного имущества государству.

Кроме того, указанный принцип реализуется через закрепление в законе права на обязательную долю в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, нетрудоспособных супругов и родителей наследодателя, нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

7.Принцип демократизма и равенства. Одним из базовых положений

Конституции РФ является государственная гарантия равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, его имущественного положения (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). Это правило распространяется также на наследственное право и означает равноправие всех граждан, участвующих в наследственных отношениях.

Равноправие предполагает равный объем прав. Однако следует отметить, что изменение законом определенного объема прав гражданина не приводит к нарушению указанного принципа. Как уже отмечалось выше, наследодатель может в завещании своей волей лишить наследства одного или нескольких лиц. Кроме того, наследование по завещанию ограничено обязательной долей в наследстве.

8. Принцип обеспечения законности при реализации наследственных правоотношений. Часть 3 ст. 17 Конституции РФ закрепляет недопустимость при осуществлении прав и свобод человека и гражданина нарушения права других лиц. В ст. 10 ГК РФ говорится о недопустимости осуществления своих прав исключительно с намерением причинить вред другим лицам. Пределы реализации гражданских (в том числе наследственных) прав ограничены требованиями о соблюдении основ правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ) и т.п.

§ 4. Наследственные правоотношения

23

 

 

§ 4. Наследственные правоотношения

Большинство теоретиков права сходятся во мнении, что правоотношение – это определенные общественные отношения, урегулированные нормами права [67, с. 51; 21, с. 94]. В юридической литературе даются разные определения наследственных правоотношений. Так, наследственное правоотношение представляет собой урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства [50]. Наследственное правоотношение – это имущественное отношение, урегулированное нормами наследственного права по поводу открытия и принятия наследства, а также совершения других действий, связанных с приобретением наследства [45, с. 17].

В общем виде наследственные правоотношения можно определить как

общественные отношения, возникающие по поводу имущества умершего лица и урегулированные нормами наследственного права.

Для возникновения наследственного отношения необходимо наличие определенных юридических фактов. К таким юридическим фактам относится смерть гражданина или объявление его умершим. В ст. 1113 ГК РФ указывается, что наследство открывается со смертью гражданина. Объявление гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Как отмечал О.С. Иоффе, открытие наследства и есть «самое возникновение наследственного правоотношения» [25, с. 285].

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. В то же время завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом – открытием наследства – приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Контрольные вопросы

1.Что выступает в качестве предмета наследственного права?

2.Какой метод правового регулирования в большей степени присущ наследственному праву?

3.В чем заключается суть принципа универсальности наследственного правопреемства?

4.Какие признаки позволяют выделить такой принцип наследственного права, как принцип приоритета наследования по завещанию перед наследованием по закону?

5.Какие юридические факты являются основанием для возникновения наследственных правоотношений?

Глава 3

Основные категории наследственного права

§ 1. Понятие наследования и наследства

Пунктом 1 ст. 1110 ГК РФ закрепляется понятие наследования. Под на-

следованием понимается переход к другим лицам имущества умершего (наследство, наследственное имущество) в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Ранее действовавшее законодательство не давало легального определения понятию «наследование». Действующий ГК РФ закрепил давно сформулированный в теории права подход к наследованию как универсальному правопреемству.

Как уже отмечалось, понятие «наследование» позволяет выделить следующие признаки универсального правопреемства:

1.Имущество переходит от умершего другим лицам в неизменном виде. Указанный признак означает, что наследство переходит в том же виде, составе

иобъеме, в котором оно принадлежало наследодателю. Не меняются характер

исодержание переходящих прав и обязанностей. Так, например, наследование имущества, находящегося в залоге, не прекращает права залога. Однако из этого общего правила законом установлено исключение. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства (п. 2 ст. 1179 ГК РФ);

2.Наследственное имущество представляет собой единое целое. Ранее уже отмечалось, что наследственное имущество как единое целое (наследственная масса) – это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных

инеобходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей [70, с. 398]. Следует обратить внимание на тот факт, что в законе используется

§ 1. Понятие наследования и наследства

25

 

 

термин «правопреемство», но в данном случае речь идет не только о переходе (преемстве) «прав», но и о переходе (преемстве) «обязанностей».

Таким образом, наследник, принимая наследство, принимает и долги наследодателя. Однако применительно к указанному положению в ст. 1175 ГК РФ указано, что каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

3. Универсальное правопреемство совершается в один и тот же момент. Указанный признак означает переход комплекса прав и обязанностей умершего к наследникам одновременно. Именно поэтому считается, что наследник, который принял какое-то отдельное право, принял и все остальные известные и неизвестные ему права умершего [58, с. 639].

Вп. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование понимается как переход имущества умершего. Анализ положений ст. 1113 ГК РФ позволяет прийти к выводу, что под термином «умерший» понимается как гражданин, скончавшийся в результате физической смерти, так и гражданин, объявленный в судебном порядке умершим.

Вотличие от понятия «наследование», ГК РФ не дает легального определения термина «наследство». В научной литературе формулируются сходные дефиниции указанного понятия. Например, наследство представляет собой вещи и иное имущество, а также имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к наследникам на основании норм наследственного права [46,

с.48]. Наследство – это совокупность принадлежавшего на день смерти наследодателя имущества, имущественных прав и обязанностей [22, с. 40].

Следует отметить, что в наследственном праве термины «наследство»,

«наследственное имущество» и «наследственная масса» являются тождественными.

Вст. 1112 ГК РФ понятие «наследство» раскрывается через термин «состав наследства». То есть наследство – это то, что в соответствии с законом входит или не входит в состав наследства. В соответствии с указанной нормой в

состав наследства входят: вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности. При этом обязательным условием является то, что наследствен-

ное имущество должно принадлежать наследодателю на день открытия наследства. Допускается включение в завещание имущества, которое не существует на момент составления завещания.

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);

имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или догово-

26

Глава 3. Основные категории наследственного права

 

 

ром; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);

• имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Что касается имущества, которое не включается в состав наследства, то к нему ст. 1112 ГК РФ относит:

1.Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя,

вчастности права на алименты и на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 26.01.2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» отмечает, что поскольку в силу ч. 2 ст. 1112 ГК РФ право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, не входит в состав наследства, его наследники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд либо вступать в процесс в порядке процессуального правопреемства (ст. 44 ГПК РФ) лишь по требованию о взыскании фактически начисленных потерпевшему в счет возмещения вреда, но не выплаченных ему при жизни сумм.

Следует обратить внимание на то, что законодатель оставляет открытым ненаследуемый перечень прав и обязанностей, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя. Помимо прямо указанных в ч. 2 ст. 1112 ГК РФ, не наследуются: права одаряемого по договору дарения в будущем (если в договоре не предусмотрено иное); права и обязанности исполнителя по договорам на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ; права и обязанности автора по договору авторского заказа и др.

2.Права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Так, в соответствии с положениями п. 2 ст. 598 ГК РФ в случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором пожизненной ренты не предусмотрено иное. После смерти последнего получателя ренты обязательство выплаты ее прекращается. В ст. 701 ГК РФ отмечается, что договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором.

Как уже отмечалось, согласно ст. 71 Конституции РФ гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. Рассматриваемые положения могут быть установлены только федеральными законами и не могут содержаться в законах субъектов Федерации. Таким образом, запрет на переход по наследству определенных прав и обязанностей может быть установлен только федеральным законом и не может содержаться в законах субъектов

§ 2. Основания наследования

27

 

 

Российской Федерации. Так, например, в соответствии со ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» участки недр не могут быть предметом наследования.

3. Личные неимущественные права и другие нематериальные блага. К нематериальным благам ст. 150 ГК РФ отнесены: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайны, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом.

При этом в ст. 150 ГК РФ особо отмечается, что указанные права и блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Так, например, в соответствии с положениями абз. 2 п. 2 1267 ГК РФ в случае если лицо, на которое возложена охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения, не указывается, охрана данных прав осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.

§2. Основания наследования

Вст. 1111 ГК РФ закреплены два основания наследования – это наследование по завещанию и наследование по закону. Другими словами, крите-

рием, отличающим одно основание от другого, является наличие или отсутствие волеизъявления наследодателя. Как отмечается в ч. 2 ст. 1111 ГК РФ, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

Ранее действовавшие гражданские кодексы также устанавливали указанные основания наследования. Таким образом, гражданским законодательством был воспринят традиционный подход к делению оснований наследования – по закону и по завещанию.

Однако в советский период наследование по закону считалось первостепенным, что отражалось и в порядке изложения норм – в отличие от ГК РФ, в котором на первое место поставлено наследование по завещанию. Так, в ч. 1 ст. 1111 ГК РФ наследование по завещанию стоит перед наследованием по закону. В таком же порядке изложены соответствующие главы ГК РФ (62, 63), регулирующие наследование по завещанию и по закону.

Как следует из самого названия, наследование по завещанию возможно лишь тогда, когда наследодателем при жизни было составлено надлежащим образом оформленное завещание.

28

Глава 3. Основные категории наследственного права

 

 

Наследование по закону предусмотрено, если:

завещание не было составлено;

завещание полностью или в части признано судом недействительным

вустановленном законом порядке. То есть имущество, в отношении которого завещательное распоряжение признано недействительным, наследуется по закону;

завещана часть имущества, при этом имущество, которое не упоминается

взавещании, будет наследоваться по закону;

умер наследник по завещанию или ликвидировано юридическое лицо-на- следник;

наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его. Устанавливая определенную иерархию между наследованием по завещанию

и наследованием по закону, законодатель вместе с тем рассматривает их как два вида одного и того же явления, а именно – наследования. Обращает на себя внимание и единство правовых понятий, употребляемых в названном разделе. Как при наличии завещания, так и при его отсутствии получатели имущества умерших квалифицируются как «наследники» [29].

Необходимо отметить, что оба основания наследования (несмотря на

законодательно закрепленный приоритет наследования по завещанию) обладают равной юридической силой. Наследники как по закону, так и по завещанию обладают равными объемами прав.

Данная позиция находит свое подтверждение в Определении Конституционного суда РФ от 30.09.2004 г. № 316-О. В этом Определении Конституционный суд рассматривает жалобу о нарушении прав, предусмотренных п. 1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения». Несмотря на то что указанный закон РФ признан утратившим силу (см. Федеральный закон № 78-ФЗ от 01.07.2005 г. ), принципиальное значение имеет позиция суда по рассматриваемому вопросу.

Вупомянутом Определении отмечается, что «реализация предусмотренной

п.1 ст. 3 Закона РФ “О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения” обязанности близких родственников наследодателя по уплате налога с имущества, переходящего им в порядке наследования, не может ставиться в зависимость от предусмотренного Гражданским кодексом правового основания наследования имущества.

Иное приводило бы к ущемлению в налоговых правоотношениях прав и законных интересов наследников по завещанию, относящихся по степени родства к наследникам по закону первой и второй очередей, и тем самым – к нарушению не только конституционной свободы наследования, но и принципа равенства всех перед законом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) и вытекающего из него правила равного и справедливого налогообложения».

§ 3. Открытие наследства

29

 

 

§ 3. Открытие наследства

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Таким образом, открытие наследства зависит от такого юридического факта (события), как смерть гражданина.

С момента открытия наследства начинается срок для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). Статьей 47 ГК РФ (пп. 7 п. 1) установлено, что смерть – это акт гражданского состояния, подлежащий государственной регистрации. Государственная регистрация смерти гражданина регулируется Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». В удостоверение актовой записи о смерти гражданина орган ЗАГС выдает свидетельство о смерти, которое удостоверяет факт смерти конкретного гражданина и факт государственной регистрации его смерти [72].

Государственная регистрация смерти граждан Российской Федерации за пределами ее территории производится консульскими учреждениями РФ (ст. 3–5, 67–68 ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

Основаниями для государственной регистрации смерти в соответствии с положениями ст. 64 ФЗ «Об актах гражданского состояния» являются:

документ установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом;

вступившее в законную силу решение суда об установлении факта смерти гражданина в определенное время и при определенных обстоятельствах (п. 1

ч.1 ст. 262, п. 8 ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ);

вступившее в законную силу решение суда об объявлении лица умершим (ст. 45 ГК РФ, гл. 30 ГПК РФ);

документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании Закона РФ от 18.10.1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких (ч. 2 ст. 66 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга, утвержденная Приказом Минздрава РФ от 20.12.2001 г. № 460). Биологическая смерть человека устанав-

30

Глава 3. Основные категории наследственного права

 

 

ливается на основании наличия ранних и (или) поздних трупных изменений (ч. 4 ст. 66 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).

Если констатация биологической смерти человека осуществляется медицинским работником (врачом или фельдшером), то диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, в которой находится пациент (ч. 5 и ч. 3 ст. 66 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). Заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга) (ст. 9 Закона РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»).

Как уже отмечалось, объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Возможность объявления гражданина умершим предусмотрена ст. 45 ГК РФ. Гражданин может быть объявлен умершим только в судебном порядке по правилам, установленным гл. 30 ГПК РФ.

Физическое лицо объявляется умершим, если по месту его жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания. При этом в п. 1 ст. 45 ГК РФ закреплен общий срок отсутствия – 5 лет, и специальный срок для случаев, если лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – 6 месяцев.

Кроме того, ГК РФ установил особый порядок объявления умершими военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями. Эта категория физических лиц может быть объявлена судом умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Для открытия наследства особое значение играет дата, которая признается днем смерти гражданина. По общему правилу днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Однако в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).

При этом следует обратить внимание на то, что указанная норма носит диспозитивный характер, а следовательно, суд может в качестве дня смерти определить как день предполагаемой гибели, так и день вступления в законную силу решения суда.

Объявление гражданина умершим – это специальная правовая конструкция, которая позволяет заполнить вакуум в случае длительного отсутствия субъекта правоотношений. При этом поскольку гражданин, объявленный умершим, может оказаться жив, в ст. 46 ГК РФ установлены специальные правила, регулирующие последствия явки такого физического лица. Так, судом

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]