Наследственное право России. Учебное пособие
.pdf§ 6. Охрана наследственного имущества и управление им |
121 |
|
|
оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия оно незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими (ст. 20 Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»).
Входящее в состав наследства и не указанное в п. 2 и 3 ст. 1172 ГК РФ имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса.
Хранение указанного имущества при наследовании по завещанию, в котором назначен его исполнитель, обеспечивается этим исполнителем самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя (п. 4 ст. 1172 ГК РФ).
6.2.Доверительное управление наследственным имуществом
Вотдельных случаях в состав наследства может входить имущество, которое помимо охраны требует и соответствующего управления.
Взаконе (п. 1 ст. 1013 и абз. 1 ст. 1173 ГК РФ) перечень объектов доверительного управления определен не исчерпывающим образом. Так, объектами доверительного управления наследственным имуществом могут выступать: предприятия и другие имущественные комплексы, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и др. При этом следует учитывать, что по общему правилу деньги не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 1013 ГК РФ).
Поскольку указанный выше перечень не является исчерпывающим, ключевым моментом, определяющим целесообразность заключения договора доверительного управления наследственным имуществом, является необходимость такого рода управления. То есть к таким объектам относится имущество, которое по своей правовой природе требует постоянного внимания со стороны собственника, которое не может быть реализовано наследником до момента юридического оформления прав на наследство.
Учитывая специфику объектов при наследовании доли в уставном капитале либо предприятия как имущественного комплекса, учреждение управления требуется во всех случаях – даже тогда, когда срок между открытием наследства
иего принятием незначителен [44, с. 50–55]. Целесообразно передавать в управление и иные объекты, способные приносить доход, например недвижимое имущество [30].
122 |
Глава 6. Приобретение наследства |
|
|
В ст. 1173 ГК РФ содержится правило, согласно которому, если в составе
наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.
Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю (ст. 1173 ГК РФ).
Вп. 56 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г.
№9 «О судебной практике по делам о наследовании» подчеркивается, что учредителями доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, когда к наследованию призываются несовершеннолетние и недееспособные граждане, могут выступать только нотариус либо исполнитель завещания.
Таким образом, никакие другие лица, в том числе наследники, не могут выступать учредителями соответствующего доверительного управления.
Наделение нотариуса правом заключения договора доверительного управления объясняется тем, что по замыслу законодателя все меры по охране наследства и управлению им должен принимать только нотариус. Роль самих наследников сводится лишь к обращению к нотариусу с просьбой о совершении таких действий [41, с. 100]. Указанное правило не противоречит положениям ст. 47 Основ законодательства о нотариате (нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени), поскольку в указанном договоре отсутствует собственный интерес нотариуса и на такую возможность имеется прямое указание ГК РФ.
Одним из ключевых дискуссионных вопросов, связанных с договором доверительного управления наследственным имуществом, является неоднозначность, неопределенность в законе лиц, которых можно отнести к выгодоприобретателям по договору доверительного управления. При этом необходимо учитывать, что согласно 1016 ГК РФ такого рода указание является существенным условием договора доверительного управления.
Так, в литературе высказывается точка зрения, что если имеется определенность относительно состава наследников, к которым впоследствии перейдет передаваемое в доверительное управление наследственное имущество, то соответствующий договор может содержать указание на этих наследников в качестве выгодоприобретателей. Если же состав наследников на момент заключения договора не может быть определен, то доверительное управление должно осуществляться в интересах учредителя управления – нотариуса (исполнителя завещания), на которого в силу закона возложена обязанность принимать меры по защите интересов наследников, отказополучателей и иных заинтересованных лиц (п. 1 ст. 1171 ГК РФ) [43].
§ 6. Охрана наследственного имущества и управление им |
123 |
|
|
Есть и иное мнение, с которым представляется целесообразным согласиться. Так, предполагается, что существенные условия могут быть не только определенными, но и определимыми. Условие о выгодоприобретателе должно содержать не конкретные имена, а указание на круг лиц (наследники, отказополучатели). По истечении срока принятия наследства данное условие позволит установить конкретных субъектов, приобретет единственно возможное содержание [30].
Помимо выгодоприобретателя, в п. 1 ст. 1016 ГК РФ определены и иные существенные условия договора доверительного управления, в частности срок действия договора. Пленум Верховного суда РФ поясняет, что договор доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, если в состав наследства входит доля наследодателя в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо доверительное управление учреждается до вступления наследника, принявшего наследство, во владение наследством, заключается на срок, определяемый с учетом правил п. 4 ст. 1171 ГК РФ о сроках осуществления мер по управлению наследством. По истечении указанных сроков наследник, принявший наследство, вправе учредить доверительное управление в соответствии с правилами гл. 53 ГК РФ.
Договор доверительного управления по общему правилу согласно ст. 1017 ГК РФ заключается в письменной форме. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Несоблюдение требования о форме договора или о государственной регистрации влечет недействительность договора доверительного управления.
Так, договор доверительного управления предприятием заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в органах, отвечающих за регистрацию недвижимости, в том же порядке, что и переход права собственности на предприятие. После государственной регистрации перехода предприятия в доверительное управление управляющий получает предприятие «вместе с соответствующими ограничениями (обременениями), даже если на этот счет ничего не говорится в сделке, на основании которой этот переход происходит» [6, с. 11].
6.3.Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя,
ирасходов на охрану наследства и управление им
Наследственное имущество помимо долгов наследодателя перед кредиторами может быть обременено и долгами, связанными с погашением расходов, вызванных смертью наследодателя, а также расходов на охрану наследства и управление им.
124 |
Глава 6. Приобретение наследства |
|
|
В п. 1 ст. 1174 ГК РФ предусмотрены следующие виды необходимых расходов, которые возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости:
•расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;
•расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя;
•расходы на охрану наследства и управление им;
•расходы, связанные с исполнением завещания.
Законодатель не раскрывает, что понимается под «необходимыми» расходами. То есть критериев, по которым устанавливается, были расходы необходимыми или чрезмерными, закон не содержит. По-видимому, оценивая расходы с этой точки зрения, нужно учитывать конкретные обстоятельства: уровень цен на соответствующие товары и услуги в данной местности, их доступность и возможность выбора, местные и национальные обычаи, волеизъявление по соответствующим вопросам наследодателя и т.п. [31].
Помимо указанных расходов, согласно п. 2 ч. 1 ст. 69 Основ законодательства о нотариате, нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на наследство, дает распоряжение об оплате за счет наследственного имущества расходов на публикацию сообщения о вызове наследников.
Требования о возмещении расходов, указанных в п. 1 ст. 1174 ГК РФ, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 2 ст. 1174 ГК РФ). Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в законе (абз. 3 п. 2 ст. 1174 ГК РФ) установлена очередность возмещения:
•в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя;
•во вторую – расходы на охрану наследства и управление им;
•в третью – расходы, связанные с исполнением завещания.
Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках (п. 3 ст. 1174 ГК РФ). При этом в указанной норме содержится императивное правило, согласно которому банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.
То есть по общему правилу банки предоставляют денежные средства для оплаты соответствующих услуг по постановлению нотариуса. Однако в отдельных случаях денежные средства наследодателя, находящихся во вкладах или на счетах в банках, могут быть получены и без постановления нотариуса.
§ 7. Ответственность наследников по долгам наследодателя |
125 |
|
|
Так, наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (ст. 1128 ГК РФ), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.
Размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, неоднократно менялся. Так, в первоначальной редакции он не мог превышать ста минимальных размеров оплаты труда (далее – МРОТ), установленных законом на день обращения за получением этих средств. В последующей редакции размер увеличился до двухсот МРОТ. В настоящее время размер соответствующих денежных средств не может превышать сорока тысяч рублей.
Правила п. 3 ст. 1174 ГК РФ применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
§ 7. Ответственность наследников по долгам наследодателя
Поскольку при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то помимо прав к наследнику переходят и обязанности наследодателя.
Под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся со смертью должника (ст. 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства (п. 58 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
Долг охватывает не только обязанность должника передать имущество, уплатить деньги (например, по договору купли-продажи, займа, банковского кредита и т.п.), но и обязанность незаконного владельца вернуть вещь [59, с. 43]. В понятие «долг» может входить и такой, в котором обязанность уплатить денежную сумму может служить санкцией за неисполнение обязательства, первоначальное содержание которого состояло не в обязанности уплаты денег, а в совершении каких-либо иных действий или воздержании от каких-либо действий.
Зачастую наследство принимается не одним, а несколькими наследниками. В этом случае ответственность по долгам наследодателя несут солидарно все наследники (п. 1 ст. 1175 ГК РФ), независимо от основания наследования и
126 |
Глава 6. Приобретение наследства |
|
|
способа принятия наследства, а также Российская Федерация, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург или муниципальные образования, в собственность которых переходит выморочное имущество в порядке наследования по закону (п. 60 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
К солидарной ответственности наследников применяются общие правила, предусмотренные ст. 323 ГК РФ. Так, кредитор вправе требовать исполнения долга от всех наследников совместно либо от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из наследников, имеет право требовать недополученное от остальных наследников. При этом в случае исполнения требования полностью одним из наследников остальные наследники освобождаются от его исполнения. Наследник, уплативший долг в полном объеме, имеет право регрессного требования к остальным наследникам.
Однако необходимо помнить, что в абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ содержится специальная норма, согласно которой каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. То есть кредитор может получить удовлетворение лишь в пределах суммы, не превышающей стоимость перешедшего к наследникам наследственного имущества.
Наследники не отвечают по долгам наследодателя своим личным имуществом. В п. 60 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» подчеркивается, что при отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников, и обязательства по долгам наследодателя прекращаются из-за невозможности исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
Другими словами, можно утверждать, что в настоящее время в наследственном праве установилась не просто солидарная, но ограниченная стоимостью наследственной массы и индивидуально ограничиваемая для каждого наследника ответственность перед кредиторами [37].
Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.
Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор,
§ 7. Ответственность наследников по долгам наследодателя |
127 |
|
|
обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со ст. 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу п. 1 ст. 401 ГК РФ, – по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества). Размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется на момент вынесения решения суда.
Вместе с тем, установив факт злоупотребления правом, например в случае намеренного, без уважительных причин длительного непредъявления кредитором, осведомленным о смерти наследодателя, требований об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного им кредитного договора, к наследникам, которым не было известно о его заключении, суд, согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ, отказывает кредитору во взыскании указанных выше процентов за весь период со дня открытия наследства, поскольку наследники не должны отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны кредитора.
В п. 2 ст. 1175 ГК РФ определяются пределы ответственности по долгам наследника, принявшего наследство в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Такой наследник отвечает лишь в пределах стоимости наследственного имущества, принятого в порядке наследственной трансмиссии, по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ субъекту Российской Федерации или городскому или сельскому поселению, муниципальному району (в части межселенных территорий) либо городскому округу.
Пленум Верховного суда РФ пояснил ряд вопросов, касающихся сроков исковой давности. Так, сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя продолжают исчисляться так же, как и до момента открытия наследства (открытие наследства не прерывает, не пресекает и не приостанавливает их отсчет).
Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока исковой давности, если этот срок начал исчисляться до момента открытия наследства.
128 |
Глава 6. Приобретение наследства |
|
|
По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок исполнения которых наступил после открытия наследства, сроки исковой давности исчисляются в общем порядке (п. 59 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
Согласно ст. 63 Основ законодательства о нотариате все претензии от кредиторов должны быть предъявлены нотариусу по месту открытия наследства в письменной форме.
При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ). Наследственное правопреемство влечет перемену лиц в обязательстве. В ст. 201 ГК РФ содержится общая норма, согласно которой перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Правило, содержащееся в абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ, является специальной нормой, конкретизирующей общую норму ст. 201 ГК РФ.
Контрольные вопросы
1.Равнозначны ли понятия «принятие наследства» и «приобретение наследства»?
2.Можно ли принять часть наследства?
3.Каковы основные этапы процедуры принятия наследства?
4.Какими способами можно принять наследство?
5.Какой срок установлен для принятия наследства?
6.По каким основаниям может быть восстановлен пропущенный срок принятия наследства?
7.В чем состоит суть наследственной трансмиссии?
8.Допустим ли отказ от наследства в пользу других лиц?
9.В каких случаях применяются положения, касающиеся приращения наследственных долей?
10.В каком порядке выдается свидетельство о праве на наследство?
11.Что понимается под выделом наследства?
12.Может ли кто-нибудь из наследников обладать преимущественными правами при разделе наследства?
13.Какие правовые меры могут осуществляться в рамках охраны наследства?
14.В отношении каких объектов осуществляется доверительное управление наследственным имуществом?
15.Отвечает ли наследник по долгам наследодателя?
Глава 7
Наследование отдельных видов имущества
§1. Наследование прав, связанных с участием
вхозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах
1.1.Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах
Сразвитием в России рыночной экономики все чаще в состав наследства входят не только вещи, но и имущественные права, в первую очередь связанные с участием в субъектах предпринимательской деятельности. В основном в данном случае речь идет о хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах.
Согласно ст. 66 ГК РФ хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.
Статья 107 ГК РФ под производственным кооперативом (артелью) признает добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
130 |
Глава 7. Наследование отдельных видов имущества |
|
|
Согласно п. 1 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.
Следует отметить, что в ряде случаев для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива. Такие случаи могут быть предусмотрены:
1)законом (к примеру, согласно п. 2 ст. 78 ГК РФ в случае смерти участника полного товарищества его наследник может вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников);
2)учредительными документами (например, в соответствии с п. 6 ст. 93 ГК РФ доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью переходит к наследнику гражданина, являвшегося участником общества, если иное не предусмотрено уставом ООО).
В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере.
В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
Необходимо отметить, что если в соответствии с ГК РФ, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода
кнаследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами ГК РФ, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.
В связи с этим Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что для получения свидетельства о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива, согласие участников соответствующего товарищества, общества или кооператива не требуется.
