Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нотариат и реализация наследственных прав.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.07 Mб
Скачать

§ 2. Наследование по закону

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. В данном случае правила о наследовании по закону как бы подменяют волю наследодателя, не пожелавшего или не смогшего совершить завещательное распоряжение.

Наследование по закону - наиболее часто встречающийся вид наследования. По данным У.А. Омаровой, в 1997 г. в первой московской нотариальной конторе было заведено 476 наследственных дел, из них 367 дел о наследовании по закону, что составляет 77 % от всех дел, и 107 - по завещанию (23 %)120.

Наследование по закону имеет место в следующих случаях: 1) завещатель не оставил завещания; 2) завещана только часть имущества, другая часть распределяется по правилам о наследовании по закону; 3) завещание в целом или в части признано недействительным; 4) наследник по завещанию умер раньше наследодателя и ему не подназначен другой наследник; 5) наследник по завещанию не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (ст. 1117 ГК РФ); 6) наследник по завещанию не принял наследство.

Согласно правилам гл. 63 ГК РФ все наследники по закону разделены на восемь очередей. Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Исключением из этого правила является наследование по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).

Сущность очередности наследования состоит в следующем. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если они отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Поэтому, например, если имеется хотя бы один наследник первой очереди, наследники второй очереди к наследованию не призываются.

Наследники первой очереди - дети, супруг и родители умершего.

Дети наследодателя призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Основанием призвания детей к наследованию является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ). Нотариусу представляется свидетельство о рождении ребенка. Установление происхождения ребенка производится в настоящее время по правилам гл. 10 СК РФ. Происхождение ребенка от родителей, состоящих между собой в браке, удостоверяется записью о браке родителей. Такой ребенок наследует после смерти как отца, так и матери. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, после смерти матери наследуют во всех случаях, а после смерти отца – лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в предусмотренном законом порядке (ст. ст. 48-50 СК РФ).

В силу правила п. 1 ст. 1116 ГК РФ наследником по закону первой очереди является также ребенок наследодателя, родившийся живым после его смерти.

Супруг - это лицо, состоявшее с умершим в зарегистрированном (или приравненном к нему) браке на момент открытия наследства. Брак регистрируется по правилам, установленным гл. 3 СК РФ. Нотариусу представляется свидетельство о браке. К браку, приравненному к зарегистрированному, относятся браки, заключенные по религиозным обрядам до образования или восстановления советских органов загса (п. 7 ст. 169 СК РФ). К супругам относятся также лица, находившиеся с наследодателем в фактических брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г., если это обстоятельство установлено судом. В настоящее время фактические брачные отношения, сколь бы продолжительными они ни были, не являются основанием для призвания к наследованию.

Если супруги проживали раздельно при отсутствии развода, это обстоятельство не лишает пережившего супруга права наследования. При расторжении брака бывший супруг утрачивает право наследовать и может быть призван к наследованию лишь как нетрудоспособный иждивенец.

Родители. Наследственные права родителей также основаны на родственной близости с наследодателем, которая должна подтверждаться аналогично правилам, установленным для детей.

Пасынки и падчерицы не являются наследниками первой очереди отчима и мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками первой очереди пасынков и падчериц. В настоящее время указанные лица хотя и наделены правом наследования, однако в связи с отсутствием родственной связи с наследодателем, они отнесены к наследникам по закону более отдаленной (седьмой) очереди. Наряду с наследниками первой очереди отчим и мачеха, пасынки и падчерицы могут призываться к наследованию как нетрудоспособные иждивенцы, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

К наследникам первой очереди относятся также внуки наследодателя и их потомки (правнуки, праправнуки и т.д.). Они наследуют по праву представления, правила о котором будут рассмотрены ниже.

Наследники второй очереди – братья и сестры наследодателя, а также дедушка и бабушка наследодателя, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Братья и сестры наследодателя имеют право наследовать после его смерти независимо от того, были ли они полнородными или неполнородными (единокровные – один отец и разные матери; единоутробные - одна мать, но разные отцы). Нотариусу представляются свидетельства о рождении братьев и сестер. Сводные братья и сестры (дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак), двоюродные братья и сестры, а также братья и сестры более отдаленных степеней родства, наследниками по закону второй очереди не являются.

Племянники и племянницы наследодателя (т.е. дети братьев и сестер наследодателя) наследуют по праву представления.

Дедушка и бабушка наследодателя со стороны матери наследуют всегда, а со стороны отца – только тогда, когда юридическая связь ребенка с отцом установлена. Таким образом, если наследодатель был рожден в зарегистрированном браке, то после его смерти к наследованию призываются дедушка и бабушка, как со стороны матери, так и со стороны отца. Если же умерший был рожден от лиц, не состоящих в браке, дедушка и бабушка со стороны отца наследуют после его смерти, если отцовство установлено в предусмотренном законом порядке. Нотариусу должны быть представлены документы, подтверждающие это родство.

Наследники третьей очереди – дяди и тети наследодателя.

Эта категория наследников по закону впервые появилась в российском наследственном праве с принятием Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР»121. Дяди и тети наследодателя призываются в качестве наследников третьей очереди независимо от того, полнородными или неполнородными братьями и сестрами родителей наследодателя они являются.

Как наследники третьей очереди могут также наследовать по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя.

В соответствии с правилом п. 1 ст. 1145 ГК РФ если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследования по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

В п. 1 ст. 1145 ГК РФ содержится общее предписание, ограничивающее пятой степенью родства возможность участия в наследовании родственников наследодателя по происхождению, не включенных в первые три очереди наследников по закону. Здесь же содержится правило установления степени родства. Она определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. При этом рождение самого наследодателя в это число не входит. Поэтому, например, дети и родители наследодателя являются его родственниками первой степени родства; братья и сестры, дедушки и бабушки – родственники второй степени; дяди и тети – третьей степени.

Пункт второй ст. 1145 ГК РФ распределяет наследников по закону последующих очередей в соответствии с их степенью родства с наследодателем.

Наследники четвертой очереди – прадедушки и прабабушки наследодателя (родственники третьей степени родства).

Наследники пятой очереди – двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя (родственники четвертой степени родства).

Наследники шестой очереди – двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя (родственники пятой степени родства).

Шестой очередью наследников по закону и пятой степенью родства исчерпывается круг родственников наследодателя по происхождению, которые могут быть призваны к наследованию (исключая случаи наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя).

Как уже отмечалось, в случае отсутствия наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Пасынки и падчерицы – это неродные дети одного из супругов. В свою очередь отчим и мачеха – это не родные отец или мать, т.е. один из супругов по отношению к детям другого супруга от прежнего брака. Эти лица не состоят друг с другом в родстве, не связаны они и отношениями усыновления. Однако в связи с проживанием в одной семье между ними возникают отношения по воспитанию и содержанию, нередко близкие к родственным. Эти отношения между пасынками, падчерицами и отчимом, мачехой в ряде случаев имеют определенные правовые последствия. Так, например, Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает обязанность пасынков и падчериц по содержанию нетрудоспособных отчима и мачехи (ст. 97 СК РФ). Теперь и в отношениях по наследованию имущества умершего учитывается эта связь между пасынками, падчерицами, отчимом и мачехой.

Наследование усыновленными и усыновителями. Усыновленные и их потомство приравниваются в правах наследования после смерти усыновителя и его кровных родственников к детям усыновителя и их потомству, равно как усыновители и их кровные родственники после смерти усыновленного и его потомства приравниваются в правах к кровным родственникам. Данное положение следует из общего правила о приравнивании их к родственникам по происхождению (ст. 137 СК РФ).

Таким образом, усыновленные и усыновители наследуют после смерти друг друга: после смерти усыновителя его усыновленный ребенок наследует наравне с его родными детьми; после смерти усыновленного наследует его усыновитель.

Следует иметь в виду, что указанные правовые последствия порождает лишь усыновление, которое было оформлено в соответствии с правилами гл. 19 СК РФ, т.е. в судебном порядке. Если усыновителем является лишь один из супругов, а второй не был ни родителем, ни усыновителем, то усыновленный наследует только после первого. После смерти второго супруга, не являвшегося усыновителем, усыновленный может наследовать как его пасынок или падчерица.

Заслуживает внимания вопрос о наследовании усыновленных и их потомства за кровными родственниками. В силу общего положения о том, что усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими кровными родственниками, усыновленные и их потомство не наследуют после смерти своих кровных родственников, а кровные родственники усыновленного не наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Однако, в тех случаях, когда в соответствии с п.п. 3 и 4 ст. 137 СК РФ отношения усыновленного ребенка с одним из его родителей или с родственником умершего родителя могут быть по решению суда сохранены, они наследуют друг после друга на общих основаниях.

Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам.

Таким образом, обстоятельствами призвания к наследованию по закону наследников первых шести очередей являются: родство, супружество, усыновление.

При определении круга наследников по закону необходимо тщательно проверять наличие родственной или иной связи наследника с наследодателем. Установление данного обстоятельства имеет важное значение не только для призвания к наследованию по закону, но и в иных случаях.

Так, например, в Черемушкинский межмуниципальный суд ЮЗАО г. Москвы обратились с исковым заявлением Ю. и Г. о признании недействительным завещания своей матери Е. Решением суда в иске отказано по тем основаниям, что истцами не представлено никаких доказательств в подтверждение факта регистрации их усыновления и удочерения, поэтому ставить вопрос о признании завещания недействительным они не вправе, так как их интересы этим не нарушены122.

Доказательствами родственных и иных отношений наследников с наследодателем могут являться: документы, выданные органами записи актов гражданского состояния, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть приняты справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т.п., если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем.

По сравнению с ранее действовавшей ст. 532 ГК РСФСР 1964 г. круг наследников по закону в существенно расширен за счет включения в него лиц вплоть до пятой степени родства.

Касаясь состоявшегося расширения круга наследников по закону, следует отметить, что ранее он действительно был неосновательно сужен. До 2001 г. круг наследников по закону ограничивался двумя очередями, в которые входили родственники наследодателя до второй степени родства по прямой линии (дед и бабка) и второй степени родства по боковой линии (братья и сестры). Родственники третьей степени (правнуки и правнучки) наследовали по праву представления. С вступлением в силу Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» круг наследников по закону был дополнен третьей и четвертой очередью, в которые вошли соответственно дяди и тети наследодателя и прадеды и прабабки наследодателя как со стороны деда, так и со стороны бабки.

Цель, которую преследовал законодатель при расширении круга наследников по закону, понятна – ограничить круг случаев перехода наследственного имущества к государству как выморочного. Однако представляется, что расширение круга наследников по закону до пятой степени родства едва ли оправдано. Родственники таких отдаленных степеней родства зачастую даже не знают друг друга. Кроме того, как справедливо отмечает Ю.К. Толстой, отдаленные родственники представляют собой обособленные хозяйственные ячейки, а потому отсутствие их в числе наследников по закону едва ли ощутимо скажется на их бюджете – они и сами не рассчитывали из этого наследства что-либо получить123. Немаловажно также то обстоятельство, что при отдаленных степенях родства установить его крайне трудно, а в ряде случаев – невозможно.

Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. В статье 1148 ГК РФ сохранены основные условия участия в наследовании нетрудоспособных иждивенцев наследодателя: как и по ранее действовавшему законодательству они наследуют вместе и наравне с той очередью наследников по закону, которая призывается к наследованию. Кроме того, для призвания их к наследованию необходимо, чтобы они были нетрудоспособны и находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

К нетрудоспособным иждивенцам наследодателя следует относить: женщин, достигших 55, и мужчин – 60 лет, инвалидов I, II, и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности, а также лиц, не достигших шестнадцати лет, а учащихся – восемнадцати лет. Лица, ушедшие на пенсию по льготным основаниям, в круг наследников по закону как нетрудоспособные иждивенцы не включаются.

Состоявшими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Таким образом, возможно как полное иждивение, так и наличие у иждивенца иных, менее значительных по сравнению с помощью наследодателя источников средств. Поэтому сам по себе факт получения зарплаты, пособия, пенсии, стипендии и т.п. не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляемые умершим при жизни средства являлись для лица основным и постоянным источником существования. Периодическая денежная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Нетрудоспособными иждивенцами наследодателя могут являться как лица, связанные с наследодателем родственными узами (дедушка, бабушка и др.), так и лица, не состоящие с ним в родстве. По этому основанию могут быть призваны к наследованию лица, состоявшие с наследодателем в фактических брачных отношениях, его бывший супруг.

Доказательствами факта иждивения могут служить справки местной администрации, жилищно-эксплуатационной организации, справки с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органа социальной защиты населения о назначении пенсии по случаю потери кормильца. Юридический факт нахождения на иждивении может быть установлен судом в порядке особого производства (гл. 28 ГПК РФ).

Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, может подтверждаться, свидетельством о рождении, паспортом, пенсионным удостоверением, а нетрудоспособность по состоянию здоровья устанавливается по справке ВТЭК (МСЭК).

Новые положения ст. 1148 ГК РФ, не известные ранее действовавшему законодательству, касаются разделения нетрудоспособных иждивенцев на две группы.

В первую группу включены иждивенцы наследодателя, относящиеся к наследникам по закону второй и последующих очередей. Как нетрудоспособные иждивенцы они наследуют в том случае, когда имеются наследники предшествующей очереди, которая и призывается к наследованию (например, нетрудоспособный иждивенец является наследником третьей очереди, но есть также наследники второй очереди). Поэтому, если нетрудоспособные иждивенцы относятся к наследникам первой очереди, они наследуют именно в этом качестве, основания для призвания их к наследованию как нетрудоспособных иждивенцев отпадают.

Для нетрудоспособных иждивенцев этой группы закон не связывает факт иждивенчества с совместным проживанием с наследодателем. Иждивение может состоять, например, в систематическом получении гражданином, проживающем отдельно от наследодателя, средств к существованию. Также по смыслу закона нет необходимости, чтобы они были нетрудоспособными в течение года до смерти наследодателя. Достаточно, чтобы они стали нетрудоспособными к моменту открытия наследства.

Таким образом, для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев первой группы необходимо одновременное наличие трех условий: 1) гражданин должен относиться к наследникам по закону второй или любой из последующих очередей; 2) нетрудоспособность по возрасту или по болезни; 3) нахождение на иждивении не менее одного года до смерти наследодателя, т.е. получение либо полного содержания от наследодателя, либо такой материальной помощи, которая была основным и постоянным источником средств к существованию.

Вторую группу образуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих очередей. В данном случае речь идет лицах, которые при обычных условиях не были бы призваны к наследованию по закону. Возможность участия в наследовании им предоставляет именно факт иждивенчества. Для этих лиц, помимо нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, закон устанавливает еще одно условие: совместное проживание с наследодателем. К числу нетрудоспособных иждивенцев этой категории могут быть отнесены бывший супруг наследодателя, его фактические воспитатели, находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним не менее года до его смерти.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы второй группы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). Закон не упоминает об иждивенцах первой группы, поскольку они сами относятся к наследником по закону какой-либо очереди, кроме первой, и при отсутствии других наследников наследуют как наследники своей очереди.

Наследование по праву представления. В круг наследников по закону входят также наследники по праву представления. Наследование по праву представления имеет место в том случае, если наследник, который был бы призван к наследованию, умирает раньше наследодателя или одновременно с ним. При таких обстоятельствах, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.

Наследование по праву представления имеет место в первых трех очередях наследования по закону.

Наследниками по праву представления первой очереди являются внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК РФ). Они являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. Следует отметить, что круг наследников по праву представления первой очереди не ограничен. Если ко времени открытия наследства имеются внуки наследодателя или их любые прямые потомки, эти лица имеют право принять участие в наследовании.

Наследниками по праву представления второй очереди являются племянники и племянницы наследодателя (п. 2 ст. 1143 ГК РФ). Это дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, которые призываются к наследованию доли их умершего родителя. Наследниками по праву представления являются только они, но не их потомки.

К числу наследников по праву представления третьей очереди относятся двоюродные братья и сестры наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК РФ).

Наследники по праву представления, наследуя долю умершего, как бы «представляют» его при наследовании по закону. Особенностью их наследования является то, что наследники по праву представления одной очереди наследуют поровну ту долю, которая причиталась бы по закону их умершему родителю. В связи с этим их наследственная доля может и не быть равной доле иных наследников по закону этой же очереди.

Наследники по праву представления заступают место того наследника, который умер раньше наследодателя или одновременно с ним. Поэтому их право наследовать зависит от того, стал бы наследником при открытии наследства их умерший родитель или нет. В связи с этим не призываются к наследованию по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п.1 ст. 1119 ГК РФ). Также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (п.1 ст. 1117 ГК РФ).

Право на обязательную долю в наследстве. Согласно предписаниям ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (обеих групп) наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Анализ содержания данной нормы об обязательной доле показывает, что речь идет именно о наследственной доле. Лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве – полноправные наследники. Они призываются к наследованию наряду с наследниками по завещанию и имеют равные с ними права по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. Нотариус выдает им свидетельство о праве на наследство в размере, установленном ст. 1149 ГК РФ.

Здесь мы имеем дело с “необходимым” наследованием, то есть с наследованием вопреки воле наследодателя. “Необходимые” наследники получают свои обязательные доли независимо от содержания завещания, в котором они могут быть лишены наследства или им завещано менее размера обязательной наследственной доли. Распоряжением о лишении наследства такие наследники из наследования не исключаются, но их доля в наследстве сокращается до обязательной. Если нарушение закона в отношении обязательных долей наследства будет выявлено после выдачи свидетельств о праве на наследство, “необходимые” наследники имеют право в общеисковом порядке требовать свою долю наследства от других наследников.

Несмотря на относительную несложность вопросов, возникающих при определении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, следует помнить, что круг “необходимых” наследников ограничен законом и расширительному толкованию не подлежит.

В правилах об обязательной наследственной доле воплощается принцип охраны интересов семьи наследодателя. Будучи установленными в интересах его близких родственников, они ограничивают наследодателя в произвольном распоряжении своим имуществом на случай смерти. В связи с этим, правила об обязательной наследственной доле являются основным ограничением свободы завещания наследодателя.

Как видно из содержания ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы наследодателя. Перечень этих лиц является исчерпывающим. Не имеют права на обязательную долю в наследстве ни наследники по закону второй и последующих очередей, ни наследники по праву представления, даже если они нетрудоспособны. Однако, наследники по праву представления, а также наследники второй и последующих очередей могут войти в состав лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, когда они находились на иждивении умершего.

Также следует отметить, что право на обязательную долю в наследстве не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение.

Согласно ст. 1149 ГК РФ размер обязательной доли – не менее половины доли, которая причиталась бы соответствующему лицу при наследовании по закону. Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством, размер обязательной доли в наследстве уменьшен с двух третей до половины. Думается, это сделано по тем соображениям, чтобы реализация права на обязательную долю в наименьшей степени затрагивало волю наследодателя, выраженную в завещании. Ряд авторов, анализировавших институт обязательной доли ранее, указывали, что формулировка “не менее двух третей доли” не является особенно удачной, поскольку допускает толкование, при котором “необходимому” наследнику может быть выделено и более указанного размера124. При этом справедливо отмечалось, что подобное не может признаваться допустимым, поскольку более двух третей законной доли может быть выделено только самим завещателем, так как иное привело бы к ограничению свободы завещания в больших размерах, чем это предусмотрено законом125. Однако и ст. 1149 ГК РФ сохраняет ту же формулировку: “не менее половины доли”. Думается, это неслучайно и понимать текст закона надо в том смысле, что если в завещании доля “необходимого” наследника не составляет его законной наследственной доли, но и не ниже ее половины, то в этом случае нет оснований для признания завещания недействительным в этой части.

Определяющим критерием для обязательной доли является законная наследственная доля, поэтому, следует, прежде всего, установить ее размер. В свою очередь, размер законной наследственной доли определяют два фактора: количество лиц, который были бы призваны при наследовании по закону, и стоимость имущества, которое подлежало бы передаче при наследовании по закону.

В отношении первого фактора существует правило – принимать во внимание всех наследников, которые были бы призваны при наследовании по закону, в том числе наследников о праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до открытия наследства. Не принимаются во внимание лица, которые умерли до открытия наследства.

Что касается стоимости наследственного имущества при определении размера обязательной наследственной доли, то следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке.

Наибольшее число проблем в судебной практике, основанной на прежнем законодательстве о наследовании, и споров в юридической литературе было вызвано указанием на необходимость учета при определении законной наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода, особый правовой режим которых был закреплен в ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. На практике была возможна такая ситуация, когда “необходимому” наследнику выгоднее было, чтобы наследодатель лишил его наследства. В этом случае при определении размера обязательной наследственной доли стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода подлежала учету, тогда как при отсутствии завещания, если такой наследник не проживал совместно с наследодателем, стоимость указанных предметов не учитывалась.

Думается, что отсутствие в нормах части третьей ГК РФ правил о специальном правовом режиме наследования предметов домашней обстановки и обихода позволит снять эти проблемы.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение для необходимого наследника определенной работы или оказание ему услуги, в обязательную долю следует зачесть стоимость выполненной для него работы или оказанной услуги.

Пункт 2 ст. 1149 ГК РФ содержит правила о порядке удовлетворения права на обязательную долю в наследстве. Оно удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. При недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю оно удовлетворяется из той части имущества, которая завещана. Завещание в этой части будет признано недействительным.

В п. 4 ст. 1149 ГК РФ содержится новое для российского наследственного права правило о возможности уменьшения судом размера обязательной доли или даже отказа в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию определенное имущество. Речь идет о ситуации, когда наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовался его имуществом для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и др.) или использовал имущество наследодателя в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). А наследник, имеющий право на обязательную долю, таким имуществом при жизни наследодателя не пользовался. В этом случае суд с учетом имущественного положения необходимых наследников вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Права пережившего супруга при наследовании. В часть третью ГК РФ введена ст. 1150, содержащая нормы об учете при наследовании прав супруга наследодателя на часть совместно нажитого с ним имущества. Согласно положениям данной статьи, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. По существу, в ст. 1150 ГК РФ в концентрированном виде излагаются уже известные положения гражданского и семейного законодательства о праве супруга на часть имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов. К определению доли умершего супруга в общем имуществе применяются нормы ст. 256 ГК РФ. Эта доля входит в состав наследства и переходит к наследникам умершего на общих основаниях.

Законодательство о нотариате предусматривает возможность выдачи свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (ст. ст. 74, 75 Основ законодательства РФ о нотариате). Получение такого свидетельства облегчает учет при наследовании интересов пережившего супруга. В период жизни обоих супругов свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом за время брака, выдаются нотариусом по совместному письменному заявлению обоих супругов. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Такое свидетельство может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Наследование выморочного имущества. Имущество умершего лица, не имеющего наследников, которое переходит к государству в силу закона, именуется выморочным. В законе достаточно четко определен круг случаев, когда имущество является выморочным (п. 2 ст. 1116 и ст. 1151 ГК РФ). Это случаи, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст .1151 ГК РФ порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований должен определяться законом. Таким образом, устанавливая исключительную федеральную государственную собственность на выморочное имущество, законодатель в дальнейшем предполагает предусмотреть порядок его передачи иным публичным собственникам (субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям). По-видимому, это потребуется для более эффективного использования такого имущества. В настоящее время, пока такой закон не принят, следует руководствоваться инструкцией Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 (в ред. от 13.08.1991г.) «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов».

ГЛАВА IV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ОХРАНЫ НАСЛЕДСТВА. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА

§ 1. Правовой порядок принятия и отказа

от наследства

Принятие наследства. Согласно ст. 62 Основ законодательства о нотариате нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме.

Подробные правила принятия и отказа от наследства содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации в главе 64 «Приобретение наследства». Вопросам принятия или отказа от наследства значительное внимание уделено не случайно, поскольку с открытием наследства права и обязанности наследодателя не переходят к наследникам автоматически, сами собой. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Право на принятие наследства возникает по общему правилу со дня открытия наследства и является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к возможности принять наследство или отказаться от него.

В соответствии со ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято без всяких условий и оговорок двумя способами:

  1. подача по месту открытия наследства заявления о принятии наследства нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство, либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство;

  1. совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Первым способом принятия наследства является подача письменного заявления о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства. Кроме нотариуса, такое заявление можно также подать должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации. Наследник может подать заявление лично, передать его через другое лицо или переслать по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п. 3 ст. 185 ГК РФ). При отсутствии такого засвидетельствования нотариус обязан тем не менее принять заявление и предложить наследнику выслать надлежаще оформленное заявление или явиться лично. В случае личной явки нотариус устанавливает личность наследника, проверяет подлинность подписи, о чем делается отметка на заявлении. Этот способ может быть назван принятием наследства путем прямого волеизъявления. Принятие наследства таким путем наиболее желательно, поскольку с точки зрения доказательственного значения, подача заявления четко фиксирует желание лица, призванного к наследованию, стать наследником и вступить в правоотношения во владению наследственным имуществом.

Вместо подачи заявления о принятии наследства наследники могут обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. В таких случаях подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство приравнивается в силу закона к заявлению о принятии наследства, поскольку в этом заявлении ясно выражено желание наследника принять наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Таким образом, как способ оформления прямого волеизъявления наследника заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследства юридически равнозначны.

Иностранный гражданин, проживающий вне Российской Федерации, считается принявшим наследство, если он в течение шестимесячного срока подаст заявление в посольство или консульство Российской Федерации за границей126.

Следовательно, принятие наследства путем прямого волеизъявления – это односторонняя гражданско-правовая сделка наследника, выражающая его намерение быть правопреемником наследодателя.

Что касается второго способа принятия наследства, то в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Такими действиями могут быть, например, вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества или оплата за свой счет долгов наследодателя, получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.

Таким образом, под фактическим принятием наследства следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, погашение долгов наследодателя и т. п. (например, вселение наследника в дом или квартиру, ранее принадлежавшие наследодателю; пользование вещами умершего; обработка садового участка; сбор урожая и др.) Наиболее частый случай фактического принятия наследства – продолжение проживания наследников после открытия наследства в том же жилом помещении, которое занимал наследодатель.

В силу норм ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства в банке входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Следовательно, на них распространяются нормы, регулирующие порядок принятия наследственного имущества.

Фактическое вступление во владение частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Доказательствами фактического вступления во владение имуществом могут являться справки соответствующих органов (местной администрации, жилищно-эксплуатационной организации) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем, либо о том, что наследник взял что-либо из имущества наследодателя, либо иные документы, свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследственного имущества.

Таким образом, принятие наследства – это односторонняя гражданско-правовая сделка наследника, выражающая его намерение быть правопреемником наследодателя. Данная сделка может быть совершена как самим наследником, так и по его поручению другим лицом в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Как гражданско-правовая сделка принятие наследства характеризуется следующими особенностями. Принцип универсальности наследственного правопреемства обуславливает невозможность принятия наследства частично, под условием или с оговорками. Как уже отмечалось, права и обязанности умершего переходят к наследникам как единое целое. Замена умершего производится во всех правах и обязанностях, кроме неразрывно связанных с личностью наследодателя. Поэтому акт принятия наследства распространяется на все наследственное имущество, где бы оно не находилось и в чем бы не заключалось. В случае призвания наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (например, и по завещанию, и по закону) наследник может принять наследство как по всем этим основаниям, так и только по одному или нескольким из них.

Законом установлен шестимесячный срок для принятия наследства. Этот срок начинает течь со дня открытия наследства. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока. К таким лицам следует относить: наследников по закону второй и последующих очередей при непринятии наследства наследниками предшествующей очереди; наследников по закону при непринятии наследства наследниками по завещанию и др.

Лица, у которых право наследования возникает вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследства как недостойного, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них такого права (это, например, подназначенный наследник, если основной наследник отказался от наследства).

Правила о принятии наследства одинаковы как для наследников по закону, так и по завещанию. В случае непринятия ими наследства в указанный срок, они утрачивают право на принятие наследства. Этот срок не может быть приостановлен, прерван или продлен. Однако по новым правилам ст. 1155 ГК РФ этот срок может быть восстановлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Такими причинами могут быть, например: болезнь, нахождение в длительной командировке, участие в боевых действиях и иные обстоятельства, с которыми связаны либо отсутствие у наследника сведений о времени открытия наследства, либо невозможность своевременно подать в нотариальный орган заявление о принятии наследства. Следует иметь в виду, что сам по себе факт проживания в разных регионах страны не может служить основанием для продления срока для принятия наследства. Это обстоятельство было отмечено Пленумом Верховного Суда СССР в постановлении от 25 апреля 1984 г.127 Здесь же указывается, что присутствие наследника на похоронах наследодателя либо направление в день похорон телеграммы свидетельствует о возможности своевременно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства. Более того, не- сообщение одним из наследников при принятии наследства сведений о других наследниках не освобождает их автоматически от принятия наследства в установленном порядке.

Суд может восстановить срок для принятия наследства и признать наследника принявшим наследство, если наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, восстановит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство.

Восстанавливая пропущенный по уважительным причинам срок для принятия наследства, принятого другими наследниками или перешедшего к государству, суд должен также принять меры по обеспечению имущественных интересов истца в отношении причитающейся ему доли наследства. Для этого суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе, а при необходимости также определяет меры по защите прав нового наследника. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Наследник, принявший наследство по истечении установленного срока, имеет право потребовать от других наследников передачи причитающегося ему наследственного имущества по правилам о неосновательном обогащении (ст.ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК РФ).

Наследство может быть принято после истечения установленного законом срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Такое согласие должно быть выражено другими наследниками в письменной форме. Подписи наследников на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, установленном для свидетельствования подписи на заявлении о принятии наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Думается, что согласие может быть выражено как в отдельном заявлении, предоставляемом нотариусу, так и в письменном соглашении между наследниками. В этом случае нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследства и выдает новые. Постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения изменений в соответствующие записи о государственной регистрации, если на основании ранее выданного свидетельства такая регистрация была осуществлена.

В случае заключении между наследниками соглашения, в нем может быть определено, что именно из наследства подлежит передаче наследнику, пропустившему срок. При отсутствии в соглашении таких условий наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение причитающейся ему части имущества, сохранившегося в натуре, или на получение действительной стоимости этого имущества.

Таким образом, вопрос о восстановлении срока для принятия наследства возникает в суде в тех случаях, когда принявшие наследство наследники не дают согласия на включение в состав наследников лица, пропустившего срок, либо когда нет других наследников, либо все наследники, кроме истца, отказались от наследства и наследство перешло к государству. Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, рассматриваются судом в общеисковом порядке.

Вопрос о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства, если других наследников нет или наследники, кроме истца, отказались от наследства, разрешается судом по месту открытия наследства с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица представителя финансового органа.

Акту принятия наследства придается обратная сила. Наследство признается принадлежащим наследникам со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия или от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество. Если за счет использования наследственного имущества до принятия его наследниками были получены плоды, продукция или доходы, они считаются принадлежащими наследникам. Если в тот же период имуществу был причинен вред третьим лицом, то соответствующие убытки могут быть взысканы наследниками.

Отказ от наследства. С открытием наследства наследник может не только принять его, но и отказаться от наследства (ст. 1157 ГК РФ). Отказ возможен как в пользу других лиц, так и без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества. Действующее законодательство разрешает отказаться в пользу наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе и в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Учитывая правила ст. 1116 ГК РФ в пользу Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования или юридического лица можно отказаться, если они являются наследниками по завещанию.

При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания к наследованию.

Законом установлены ограничения права отказа от наследства.

Отказ от наследства в пользу лиц, не являющихся наследниками ни по закону, ни по завещанию, не допускается. Такой отказ является недействительным. Поэтому, по смыслу ст. 1158 ГК РФ наследник не вправе отказаться в пользу лица, не имеющего права наследовать (ст. 1117 ГК РФ) или лишенного права наследования. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства также не допускается.

Не допускается отказ в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Также невозможен отказ в пользу кого-либо от обязательной доли в наследстве. В указанных случаях, а также, если наследнику в завещании подназначен другой наследник, отказ от наследства возможен только без указания лиц, в пользу которых он происходит.

Пределы осуществления права отказа от наследства установлены в законе по следующим соображениям. Назначение наследников и распределение между ними наследственного имущества относится целиком к компетенции наследодателя, поэтому право наследника заменить себя другим лицом не должно носить неограниченного характера. В связи с этим в законе установлено, что наследник вправе отказаться только в пользу других наследников, призванных к наследованию по завещанию или по закону. Более того, если завещание исчерпывает все наследство, отказ от наследства в пользу кого-либо вообще невозможен. Такой подход в наибольшей степени обеспечит осуществление воли наследодателя. Благодаря этому к наследованию не будут призваны лица, неуказанные наследодателем в завещании, а произойдет несколько иное распределение наследственного имущества.

В силу прямого указания в законе не может отказаться от наследства в пользу других наследников необходимый наследник. Правила об обязательной доле в наследстве установлены законом с целью охраны интересов ближайших родственников наследодателя. В связи с этим, свобода завещания наследодателя не может быть ограничена, если он не вышел за установленные законом рамки. Указанные же распорядительные действия наследника влекут вместо отпадения ограничений свободы завещания, сохранение их в результате перехода доли необходимого наследника к другому лицу. Такие действия являются непредусмотренными законом ограничениями свободы завещания, что не может быть признано справедливым. Между тем, допущение ограничений свободы завещательных распоряжений и частичное неисполнение завещания возможно лишь в пределах, точно очерченных законом.

Если наследник призывается к наследованию одновременно и по закону и по завещанию, он вправе отказаться от наследства по одному или по всем основаниям.

Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Под непринятием наследства понимается такая ситуация, когда наследник не совершает активных действий по отказу от наследства и при этом ни прямо, ни косвенно не заявляет о своем намерении принять наследство.

В отличие от ранее действовавших правил, наследник вправе отказаться от наследства в пределах установленного срока независимо от того, принял он наследство или нет (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Если же наследник фактически принял наследство, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. При получении заявления об отказе от наследства нотариус должен учитывать вышеуказанные правила.

Таким образом, основное различие между способами принятия и отказа от наследства состоит в том, что отказ от наследства возможен только путем прямого волеизъявления, тогда как принятие наследства возможно не только таким путем, но и путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Далее представляется необходимым остановиться на характеристике действий нотариуса при принятии и отказе от наследства, которые совершаются путем прямого волеизъявления. Поскольку при фактическом принятии наследства наследником нотариус или иное лицо, наделенное правом совершать нотариальные действия, участия не принимают, нотариальные действия здесь не совершаются. Хотя в дальнейшем, при выдаче свидетельства о праве на наследство, от наследника потребуются доказательства такого принятия.

Как и завещание (кроме завещания в чрезвычайных обстоятельствах), принятие наследства путем подачи заявления или отказ от него невозможно совершить без участия нотариуса или иного уполномоченного лица. В связи с этим роль нотариуса при совершении односторонней сделки принятия или отказа от наследства чрезвычайна велика, поскольку здесь, кроме собственно волеизъявления наследника, необходимо принятие его нотариусом. Без такого принятия сделка как юридический факт существовать не будет, а, следовательно, не сможет породить предусмотренные законом правовые последствия. Между тем, нотариус не осуществляет и удостоверения этой сделки в смысле ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку не совершает на ней удостоверительной надписи. Очевидно, что роль нотариуса здесь иная.

Для выявления специфики участия нотариуса обратимся к характеристике принятия наследства и отказа от наследства как односторонних гражданско-правовых сделок. Как и любые сделки, они должно отвечать условиям действительности сделок.

Так, наследник, принимающий наследство либо отказывающийся от него, должен быть полностью дееспособен. Поэтому за малолетних граждан или лиц, признанных судом недееспособными, наследство могут принять их родители, усыновители или опекуны. При этом, в силу прямого указания в законе (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3. ст. 1159 ГК РФ), доверенность для совершения таких действий им не требуется. При отказе от наследства речь идет о сделке, влекущей отказ от принадлежащих наследнику прав, что в дальнейшем может повлечь уменьшение его имущества. В связи с этим п. 4 ст. 1157, корреспондируя с п. 2 ст.37 Гражданского кодекса Российской Федерации требует при отказе от наследства, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Содержание сделки по принятию наследства или отказе от него должно соответствовать закону. В связи с этим, соответствующее заявление наследника не может содержать каких-либо условий или оговорок относительно принятия или отказа от наследства, касаться только части наследства (ст. ст. 1152, 1158 ГК РФ). При наличии в заявлении о принятии наследства или об отказе от наследства не соответствующих закону положений, вопрос о его действительности должен решаться по правилам ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если можно предположить, что заявление было бы сделано и без включения этих положений, наследника следует считать принявшим наследство (отказавшимся от него) без условий и оговорок. В противном случае совершенная сделка ничтожна как противоречащая закону. При наличии такого заявления нотариус должен отказать в его принятии, в результате правовые последствия будут те же, что и при непринятии наследства.

Как и в любой сделке, при принятии или отказе от наследства волеизъявление наследника должно соответствовать его действительной воле. Поэтому, если наследство было принято, например, под влиянием существенного заблуждения128, обмана, насилия или угрозы, принятие наследства может быть оспорено в суде по соответствующим статьям Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок. Те же самые правовые последствия должны иметь место и при отказе от наследства с пороками воли129.

Наконец, заявление о принятии наследства или об отказе от наследства должно быть совершено в письменной форме и собственноручно подписано наследником. При этом правила подписания заявления различаются в зависимости от способа доведения его до нотариуса. Так, если принятие или отказ от наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу консульского учреждения соответствующего заявления, то свидетельствование подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, а также указывает в нем сведения о фамилии, имени, отчестве наследника, дате рождения, удостоверяющем личность документе и его реквизитах, адресе постоянного места жительства или преимущественного пребывания130. При этом наследник должен поставить свою подпись на заявлении в присутствии нотариуса.

Заявление наследника может быть передано нотариусу другим лицом или отправлено по почте (абз. 2 п. 1 ст. 1153, п. 2 ст. 1159 ГК РФ). В этих случаях подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ) или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принять наследство и отказаться от него можно также через представителя. В этом случае в доверенности должно быть специально оговоре полномочие соответственно на принятие наследства или на отказ от наследства. Как уже отмечалось, законным представителям доверенность не требуется.

В соответствии с общими положениями ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо вправе принять наследство или отказаться от него через свои органы.

При получении заявления, фиксирующего волю наследника в отношении открывшегося наследства, нотариус должен учитывать нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сроке принятия наследства (ст. ст. 1154, 1155, 1157 ГК РФ). С учетом правил ст. 194 Гражданского кодекса Российской Федерации о порядке совершения действий в последний день срока, подать заявления о принятии или об отказе от наследства нотариусу можно до окончания рабочего дня. Наследник также будет считаться принявшим наследство или отказавшимся от него, если соответствующие письменные заявления будут сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Помимо отмеченного значения для наследственных правоотношениях принятие или отказ от наследства имеют правовые последствия и для правоотношений нотариальных. Так, в литературе отмечается, что нотариус, получив заявление наследника, заводит наследственное дело на имя умершего. При этом наследственное дело может быть заведено по заявлению наследника не только о принятии наследства, но и об отказе от наследства131. Несмотря на то, что в законодательстве отсутствует перечень оснований для возбуждения наследственных дел, аналогичный вывод может быть сделан, в частности, из анализа п. 5.5 действующей в настоящее время Инструкции по делопроизводству в государственных нотариальных конторах РСФСР132. В соответствии с ним заявления о принятии наследства, о выдаче свидетельств о праве на наследство или об отказе от наследства, об оплате расходов за счет наследственного имущества, о принятии мер к охране наследственного имущества, по которым приняты эти меры, а также претензии кредиторов сразу же формируются в отдельные наследственные дела, каждое дело получает индекс, соответствующий номенклатуре дел (нарядов), затем регистрируется в Книге учета наследственных дел и ему присваивается номер, соответствующий порядковому номеру по этой книге.

Таким образом, нотариус, в случае обращения к нему с заявлением о принятии наследства, выдаче свидетельства о праве на наследство или об отказе от наследства должен установить личность наследника, проверить его дееспособность, полномочия представителей, истребовать документы, подтверждающие факт смерти наследодателя и место открытия наследства, возбудить в случае принятия заявления наследственное дело либо отказать в принятии заявления, если оно не соответствует требованиям закона.

Вышеизложенное дает основания для следующих выводов. Принятие наследства или отказ от него представляют собой особый вид сделок в российском гражданском праве: односторонние сделки, требующие принятия уполномоченным официальным лицом. Без такого принятия волеизъявления призванных к наследованию лиц не достигнут действительности и не повлекут тех правовых последствий, на достижение которых были направлены. В связи с этим роль нотариуса (или должностного лица консульского учреждения) чрезвычайно велика. Хотя нотариус не удостоверяет соответствующие односторонние сделки, а в ряде случаев даже не принимает участия в их оформлении (например, при пересылке заявлений по почте), он, принимая заявления, по существу, подтверждает факт наличия соответствующего волеизъявления и его происхождение от конкретного лица. В связи с этим, принятие заявлений нотариусом является последним юридическим фактом, который входит в юридическим состав (открытие наследства – наличие волеизъявления наследника, отвечающего требованиям закона – принятие волеизъявления нотариусом), необходимый соответственно для принятия наследства или отказа от него.

Наследственная трансмиссия. Возможна ситуация когда наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев принять или отказаться от него. Поскольку он не успел реализовать свое субъективное право, право на принятие наследства причитающейся ему доли переходит к его наследникам. Таким образом, наследственной трансмиссией называется переход права на принятие наследства к наследникам лица, которое умерло после открытия наследства, не успев его принять. Условиями применения правил о наследственной трансмиссии являются: 1) открытие наследства; 2) смерть после открытия наследства наследника, не успевшего реализовать в установленный законом срок право на принятие наследства.

Право на принятие наследства переходит к наследникам по закону такого лица, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. При этом право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство, в случае уважительности причин пропуска срока.

Однако право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). Кроме того, следует отметить, что по нормам ст. 1121 ГК РФ на случай отпадения наследника после открытия наследства ему может быть подназначен другой наследник. Тогда правила о наследственной трансмиссии не применяются.

Приращение наследственных долей. Ранее уже были рассмотрены случаи непринятия наследства. Судьба долей отпавших наследников определяется по правилам о приращении наследственных долей. Приращение наследственных долей представляет собой переход к другим наследникам наследственной доли отпавшего наследника, т.е. не принявшего наследство или отпавшего по иным основания.

Согласно п.1 ст.1161 ГК РФ приращение наследственных долей имеет место в следующих случаях: если наследник не примет наследства или откажется от него без указания в пользу кого он отказывается, если он не будет иметь права наследования или будет отстранен от наследования как недостойный. Кроме того, правила о приращении наследственных долей подлежат применению при недействительности завещания.

В указанных случаях часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям.

Правила о приращении наследственных долей также следует отнести к гарантиям осуществления свободы завещания. Последовательной реализации принципа свободы завещания отвечает распределение доли отпавшего наследника между наследниками по завещанию не в равных долях, как это имело место ранее, а соразмерно их наследственным долям. В случае неясности относительно того, как бы наследодатель распорядился долей отпавшего наследника следует, по-видимому, руководствоваться его имеющимся волеизъявлением в отношении завещания наследникам определенных долей наследства. Кроме того, как справедливо отмечает У.А. Омарова, распределение наследства пропорционально наследственным долям способствует достижению справедливости, основным критерием которой является пропорциональность и соразмерность133.

Завещанием может быть предусмотрено иное распределение этой части наследства.

Правила о приращении наследственных долей не применяются, если наследник отказался от наследства в пользу другого лица, либо отпавшему наследнику подназначен наследник.

Раздел наследства. Необходимость в разделе наследства возникает тогда, когда наследство наследуется не одним, а несколькими наследниками. В этом случае наследственное имущество, ранее принадлежащее одному лицу (наследодателю), переходит к нескольким лицам (наследникам), которые становятся в соответствующих долях сособственниками имущества, сокредиторами и содолжниками. Возникшую в результате наследственного правопреемства общую собственность наследники могут прекратить путем раздела наследства. До этого момента владение, пользование и распоряжение наследственным имуществом осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими право общей долевой собственности (гл. 16 ГК РФ, ст. 1164 ГК РФ).

Как правило, до раздела наследства определяется имущество, которое к наследству не относится. Так, если наследодатель состоял в зарегистрированном браке, то наследуется не все имущество, нажитое супругами в браке, а только доля, причитающаяся умершему (ст. 1150 ГК РФ). Доля пережившего супруга вообще в состав наследства не входит. При определении доли пережившего супруга следует руководствоваться положениями брачного договора – при договорном режиме имущества супругов (ст. 42 СК РФ). При законном режиме имущества супругов доли супругов признаются равными (ст. 39 СК РФ).

В соответствии со п. 1 ст. 1165 ГК РФ раздел наследства производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с их долями. Такое соглашение должно удовлетворять требованиям гражданского законодательства о форме сделок и форме договоров. При недостижении соглашения раздел наследственного имущества производится судом.

Если в состав наследства входит недвижимое имущество, соглашение о разделе наследства может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Раздел наследства, находящегося в общей собственности, может быть осуществлен сонаследниками как в соответствии с их долями в наследственном имуществе, так и на иных условиях. Поэтому несоответствие раздела наследства причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.

При наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка, наследники вправе произвести раздел наследственного имущества только после рождения такого наследника (ст. 1166 ГК РФ). В целях охраны интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников о разделе наследства либо о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства.

При разделе наследственного имущества применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность. Разрешая споры о разделе наследства, суды должны выяснить, кем из наследников принято наследство, и привлекать их к участию в деле, а также выяснять, какое конкретно имущество подлежит разделу и какова его действительная стоимость на время рассмотрения дела.

Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежащее наследодателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели.

Так, в деле о разделе дома суд I инстанции удовлетворение встречного иска Садыкова И. о признании права собственности на дом обосновал тем, что он приобрел право собственности на дом, оставшийся после смерти отца, в силу приобретательной давности, добросовестно, открыто и непрерывно владея домом как своим собственным более 15 лет. Однако, в данном случае суд не учел, что и истец, и ответчики наравне с другими наследниками приняли наследственное имущество, включая спорный дом. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ решение суда I инстанции о признании права собственности на дом в силу приобретательной давности отменено как постановленное в результате неправильного применения норм материального права и с существенным нарушением норм процессуального права134.

Учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные строения или помещения.

Общие положения о разделе долевой собственности применительно к наследству находят свою конкретизацию в том, что суд не вправе выделить наследнику его долю в имуществе в денежном выражении, если возможен раздел в натуре и другие наследники возражают против выплаты компенсации.

Если разделить наследство в точном соответствии с долями невозможно, раздел наследства производится по соглашению между наследниками, а при недостижении согласия -судом. Наследник, получающий из наследства меньше причитающейся ему доли, имеет право на денежную компенсацию.

Приобретение несколькими нанимателями жилой площади в собственность квартиры в силу Закона РФ от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» порождает право собственности на квартиру каждого из них и в случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его долю. Это положение действует независимо от того, в общую совместную или с определением долей квартира приобретена в собственность135. Следует указать на ошибочность достаточно распространенного мнения о том, что в случае приватизации квартиры в общую совместную собственность доля умершего переходит к другим сособственникам. Совместная собственность граждан на приватизированную ими квартиру не исключает возможности в случае смерти одного из собственников определять его долю. В этом случае совместная собственность преобразуется в долевую и доля умершего наследуется по общим правилам наследственного правопреемства.

О. обратилась в суд с иском к своей матери, Л. и К. о продлении срока для принятия наследства, разделе наследственного имущества, признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, договора ренты, завещания и свидетельства о праве собственности на землю. Она, в частности, сослалась на то, что однокомнатная квартира размером 20,9 кв. м. являлась общей совместной собственностью ее родителей, после смерти ее отца свидетельство о праве на наследство по закону на всю квартиру выдано ее матери, что она считает незаконным, поскольку также является наследницей по закону. Разрешая спор и взыскивая в пользу О. с ее матери денежную сумму, суд признал, что истица имеет право на 1/6 часть квартиры как наследница по закону после смерти отца, которому на праве собственности принадлежала эта часть упомянутой квартиры.136

Особые правила раздела наследственного имущества содержат нормы ст.ст. 1168-1170 ГК РФ, которые предусматривают преимущественное право отдельных категорий наследником на получение из наследства определенного имущества. Следует отметить, что преимущественное право означает возможность получить такие объекты хотя и в первоочередном порядке, но в счет своей наследственной доли, а не сверх нее.

В соответствии со ст. 1168 ГК РФ наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед другими наследниками, которые не являлись сособственниками данной вещи, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Преимущественное право на получение неделимой вещи имеет также наследник, постоянно пользовавшейся такой вещью при условии, что другие наследники этой вещью не пользовались и не являлись ранее участниками общей собственности на нее.

Важное практическое значение имеет правило п. 3 ст. 1169 ГК РФ. Если в состав наследства входит жилое помещение, раздел которого в натуре невозможен, то при разделе наследства преимущественное право на получение этого жилого помещения в счет своей наследственной доли имеют наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения.

Нормы ст. 1169 ГК РФ устанавливают особенности раздела предметов обычной домашней обстановки и обихода, входящих в состав наследства. Преимущественное перед другими наследниками право на получение таких предметов имеет наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, в счет своей наследственной доли.

Понятие предметов обычной домашней обстановки и обихода не ново для отечественного наследственного права. Ранее ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. закрепляла особый правовой режим указанных предметов, которые наследовались наследниками по закону, проживавшими совместно с наследодателем не менее года до его смерти независимо от их очереди и размера наследственной доли. В настоящее время законодатель отказался от такого специального порядка их наследования, поскольку его применение на практике вызывало немало проблем. Теперь предметы обычной домашней обстановки и обихода наследуются на общих основаниях. Особые правила касаются лишь раздела указанных предметов.

В законе отсутствует перечень предметов обычной домашней обстановки и обихода. Предпринимавшиеся в свое время попытки составления такого перечня успеха не имели по очевидным причинам. Поэтому с учетом обстоятельств дела, местных традиций и обычаев, суд в каждом конкретном случае должен разрешить вопрос об отнесении тех или иных вещей к предметам обычной домашней обстановки и обихода. Критерием, по-видимому, должно являться потребительское назначение данной вещи. Представляется, что к вещам данной категории следует относить лишь те, которые служили удовлетворению повседневных потребностей наследодателя и его семьи. Предметы антиквариата, а также предметы, которые представляют художественную, историческую, культурную ценность не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения, однако антикварная посуда в некоторых случаях может быть предметом обихода.

Осуществление закрепленного в ст. ст. 1168, 1169 ГК РФ преимущественного права на получение из состава наследства определенных объектов может привести к тому, что наследник, обладающий таким правом, получит из состава наследства больше, чем соответствует его наследственной доле. Для защиты имущественных интересов других наследников ст. 1170 ГК РФ устанавливает правило, в соответствии с которым такая несоразмерность устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы. При этом осуществление преимущественного права возможно только после предоставления другим наследникам соответствующей компенсации, если соглашением между всеми наследниками не определено иное (п. 2 ст. 1170 ГК РФ).

Установление столь жесткого правила осуществления преимущественного права на получение наследственного имущества представляется не вполне оправданным. По смыслу ст. 1170 ГК РФ, если наследственная доля недостаточна для выплаты компенсации, а иного имущества на момент раздела у наследника нет и отсутствует соглашение между наследниками о ином порядке компенсации, преимущественное право наследника на получение из состава наследства определенного имущества не может быть осуществлено. Это может привести, например, к тому, что наследники, не проживавшие в жилом помещении и не пользовавшиеся им, получат возможность лишить прав на жилое помещение наследников, не имеющих иного жилья, если те не могут при разделе наследства предоставить компенсацию. Представляется, что более правильным было бы, определив размер компенсации, закрепить в судебном порядке сроки ее выплаты, если сами наследники не пришли к соглашению о порядке и сроках ее предоставления.

Особенности раздела предприятия, принадлежавшего наследодателю, предусматривает ст. 1178 ГК РФ. Предприятие, как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, наследуется на общих основаниях. Однако учитывая особое назначение этого имущества, закон предоставляет некоторым наследникам преимущественное право на получение предприятия в натуре.

Если среди наследников как по закону, так и по завещанию имеется гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, а при наследовании по завещанию – коммерческое юридическое лицо, эти наследники имеют преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия. При этом должны быть соблюдены требования ст. 1170 Г К РФ об устранении несоразмерности между наследственной долей такого наследника и приобретаемым имуществом.

При отсутствии среди наследников указанных лиц либо при неиспользовании ими своего преимущественного права, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им долями. В этом случае по наследству переходят доли в праве на предприятие, а не доли в предприятии. Иной порядок наследования предприятия может быть предусмотрен соглашением наследников, принявших наследство.

Появление специальных правил о наследовании предприятия свидетельствует о понимании законодателем необходимости учета при наследовании особенностей объектов производственного характера. Думается, что возникающие здесь сложные отношения требуют дальнейшего совершенствования правового регулирования137. Дело в том, что переход по наследству предприятия в целом, «на ходу» предполагает передачу наследнику не только материальной основы производства, но и связанных с ней прав и обязанностей (ст. 132 ГК РФ). Кроме того, состав имущества предприятия постоянно меняется в процессе приобретения и отчуждения товаров, иного имущества, выполнения работ, оказания услуг. При вступлении наследника во владение предприятием должны быть точно зафиксированы его состав и стоимость. Здесь не обойтись без акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения независимого аудитора, которые составляются в аналогичных случаях при продаже предприятия (ст. 561 ГК РФ). Дополнительной регламентации требуют отношения по договору доверительного управления предприятием между наследниками, учредителем доверительного управления и доверительным управляющим (ст. 1173 ГК РФ).

Независимо от государственной регистрации права собственности на предприятие, оно признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (ст. 1152 ГК РФ).

В главе 65 ГК РФ, посвященной наследованию отдельных видов имущества, сформулированы правила о порядке наследования и разделе иных объектов наследственного правопреемства.

Статья 1176 ГК РФ регулирует отношения по поводу наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.

От организационно-правовой формы юридического лица будет зависеть вид переходящих по наследству прав. В полном товариществе и товариществе на вере, в обществе с ограниченной ответственностью и обществе с дополнительной ответственностью по наследству переходит доля в уставном (складочном) капитале, в производственном кооперативе – пай. При этом, если в соответствии с ГК РФ, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами ГК РФ, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.

Таким образом, применительно к вышеуказанным организационно-правовым формам коммерческих юридических лиц наследник имеет возможность:

- либо стать участником соответствующего хозяйственного товарищества или общества, производственного кооператива, получив в необходимых случаях согласие остальных участников юридического лица;

- либо получить от организации в установленном порядке действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере. При этом переход по наследству указанной доли и приобретение статуса вкладчика товарищества на вере не могут быть ограничен учредительными документами организации.

В состав наследства акционера входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества. Здесь также приобретение статуса акционера не требует согласия остальных участников и не может быть ограничено учредительными документами акционерного общества.

Нормами ст. 1977 ГК РФ урегулированы отношения, возникающие при наследовании прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. В соответствии со ст. 116 ГК РФ потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай. Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива.

Если наследников несколько, то решение вопроса о том, кто из них может быть принят в члены потребительского кооператива, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.

Если наследник не желает реализовать свое право на вступление в кооператив, ему выплачивается паевой взнос и причитавшиеся умершему пайщику кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном уставом кооператива.

Наследованию имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства посвящена ст. 1179 ГК РФ. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил ГК РФ о владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся в общей совместной собственности. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается.

В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается (пункт 1 статьи 258), в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам статей 258 и 1182 ГК РФ.

Правила о наследовании вещей, ограниченно оборотоспособных (ст. 1180 ГК РФ), а также земельных участков и особенности их раздела (ст. ст. 1181, 1182 ГК РФ) рассмотрены нами ранее при характеристике этих объектов в составе наследственного имущества138.

Определенными особенностями обладает также наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, и наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях.

Так, в соответствие с ранее действовавшим законодательство, начисленная, но не полученная наследодателем заработная плата передавалась его семье139. Здесь нет наследования, так как под членами семьи следует понимать тех лиц, которые проживали совместно с умершим и вели с ним общее хозяйство. Поэтому в состав членов семьи могли входить лица, не являвшиеся наследниками по закону (например, племянник, двоюродный брат, жена сына и т.д.). В ряде случаев к наследственному правопреемству ранее не мог быть отнесен переход к другим лицам специальных транспортных средств после смерти инвалида, получившего эти средства. В зависимости от условий предоставления и категорий инвалидов транспортное средство могло быть передано другому инвалиду, имевшему право на обеспечение транспортным средством, либо подлежало возвращению органам социальной защиты населения, либо могло оставаться в собственности семьи умершего.

Так, например, рассматривая дело по иску Х. к другим наследникам о разделе наследственного имущества, оставшегося после смерти в 1996 г. наследодателя, являвшегося инвалидом, Ленинский районный суд г. Омска констатировал, что не может быть включен в наследственную массу, подлежащую разделу между наследниками, автомобиль ЗАЗ-968, поскольку в соответствии с ранее действовавшим законодательством после смерти инвалида Великой Отечественной войны, получившего бесплатно легковой автомобиль, этот автомобиль остается в собственности его семьи. По распоряжению от 11.09.1990 г. наследодателю был бесплатно предоставлен указанный автомобиль на семилетний срок эксплуатации. Судом установлено, что умерший проживал с истцом Х.., они вели общее хозяйство, являлись членами семьи. Следует признать, что наследником на данное имущество, является Х140.

В настоящее время согласно ст. 1183 ГК РФ «Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию» право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали ли они совместно с умершим или не проживали. Таким образом, хотя ст. 1183 ГК РФ и говорит о наследовании указанных сумм, по существу предлагается сохранить ранее существовавший порядок, когда наследования может и не быть. Собственно о наследовании как универсальном правопреемстве речь идет в ч. 3 ст. 1183 ГК РФ, согласно которой при отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в четырех месячный срок со дня открытия наследства соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Что касается специальных транспортных средств, то в силу ст. 1184 ГК РФ «Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях» средства транспорта или другое имущество, предоставленное наследодателю в указанном порядке в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Статья 1185 ГК РФ посвящена наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков, которых был удостоен наследодатель. Государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации141, не входят в состав наследства. К ним относятся звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия и почетные звания Российской Федерации. Такие награды в случае смерти награжденных и документы к ним остаются у наследников первой очереди (супруг, родители, дети наследодателя). При отсутствии таких наследников государственные награды и документы к ним подлежат передаче в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам. Иные государственные награды, почетные и памятные знаки входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Ответственность наследников по долгам наследодателя. С принятием наследства наследник становится полноправным хозяином унаследованного имущества. А поскольку наследство представляет собой совокупность не только прав, но и обязанностей наследодателя, то закон устанавливает определенные правила ответственности наследника по долгам наследодателя.

После принятия наследства к наследнику могут перейти обязанности наследодателя, вытекающие из договоров займа, купли-продажи, подряда, аренды и др.; обязанности по возмещению причиненного вреда, в том числе по компенсации морального вреда.

Статья 1175 ГК РФ устанавливает различные правила ответственности наследника в зависимости от того, получил наследник наследственное имущество непосредственно после открытия наследства или в результате наследственной трансмиссии.

Все наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. При этом каждый из них отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. На таких же основаниях отвечает государство, к которому поступило имущество в порядке ст. 1151 ГК РФ.

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии не отвечает этим наследственным имуществом по долгам того наследника, от которого ему перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК РФ).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. Требования предъявляются принявшим наследство наследникам, а до принятия ими наследства - исполнителю завещания или наследственному имуществу. Представляется, что в последнем случае необходимо предъявление иска в суд по месту нахождения наследственного имущества. В этой ситуации суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

Таким образом, исходя из содержания ст. 1175 ГК РФ, срок для предъявления претензий кредиторами наследодателя по своей правовой природе относится к срокам исковой давности. Однако в силу прямого указания закона к нему не применяются общие правила о перерыве, приостановлении и восстановлении срока исковой давности (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ). В связи с этим в настоящее время утратили силу правила ст. 554 ГК РСФСР 1964 г. о шестимесячном пресекательном сроке для предъявления претензий кредиторами наследодателя, несоблюдение которого влекло за собой утрату кредиторами принадлежащих им прав.